Nejvyšší soud Rozsudek občanské

33 Cdo 1598/2009

ze dne 2010-10-21
ECLI:CZ:NS:2010:33.CDO.1598.2009.1

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla

Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobců

a) K. H., b) O. H., c) A. H., d) H. Z., zastoupených JUDr. Václavem Kaskou,

advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Žižkova třída 1, proti žalované

NIKA O.K. spol. s r. o., se sídlem v Grejnarově 23, Netolice, zastoupené Mgr.

Pavlem Koutným, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 13, o 177.356,20 Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 5 C

10/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Českých

Budějovicích ze dne 28. 11. 2008, č.j. 5 Co 2158/2008-331, takto:

I. Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých

Budějovicích ze dne 28. 11. 2008, č.j. 5 Co 2158/2008-331, se v části, jíž byl

změněn rozsudek Okresního soudu v Prachaticích ze dne 22. 7. 2008, č.j. 5 C

10/2006-297, tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně

a nerozdílně 98.252,80 Kč se specifikovanými úroky z prodlení, odmítá; jinak se

dovolání zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího

řízení.

Ve výroku uvedeným rozhodnutím krajský soud „změnil“ rozsudek ze dne

22. 7. 2008, č.j. 5 C 10/2006-297, kterým Okresní soud v Prachaticích zamítl

žalobu o zaplacení 275.609,- Kč s příslušenstvím, tak, žalované uložil

povinnost do tří dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobcům oprávněným

společně a nerozdílně 98.252,80 Kč s úroky z prodlení z částky 14.967,55 Kč od

6. 7. 2005 do zaplacení ve výši 36,5 % p.a., z částky 5.523,50 Kč od 2. 10. 2005 do 31. 12. 2005 ve výši 8,75 % p.a., od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 ve výši

9 % p.a., od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 ve výši 9,5 % p.a., od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 ve výši 9,75 % p.a., od 1. 1. 2008 do 28. 11. 2008 ve výši 10,5 % p.a. a dále do zaplacení ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou

zvýšené o 7 procentních bodů, z částky 15.000,- Kč od 6. 10. 2005 do zaplacení

ve výši 36,5 % p.a., z částky 15.000,- Kč od 6. 1. 2006 do zaplacení ve výši

36,5 % p.a., z částky 2.761,75 Kč od 2. 4. 2006 do 31. 12. 2006 ve výši 9 %

p.a., od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007 ve výši 9,5 % p.a., od 1. 7. 2007 do 31. 12. 2007 ve výši 9,75 % p.a., od 1. 1. 2008 do 28. 11. 2008 ve výši 10,5 % p.a. a

dále do zaplacení ročně ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou

zvýšené o 7 procentních bodů, z částky 15.000,- Kč od 6. 4. 2006 do zaplacení

ve výši 36,5 % p.a., z částky 15.000,- Kč od 6. 7. 2006 do zaplacení ve výši

36,5 % p.a. a z částky 15.000,- Kč od 6. 10. 2006 do zaplacení ve výši 36,5 %

p.a., „ve zbytku žalované částky s příslušenstvím“ žalobu zamítl a rozhodl o

nákladech řízení účastníků a státu před soudy obou stupňů. Na rozdíl od soudu

prvního stupně odvolací soud jinak posoudil promlčení příslušenství (úroků z

prodlení) pohledávky, kterou PharmDr. K. K. postoupil žalované a kterou

žalovaná následně započetla proti pohledávkám uplatněným žalobou; úroky z

prodlení se promlčely jako celek ke dni, kdy se setkaly s žalovanými

pohledávkami. Právní předchůdce žalobců uznal dluh před jeho splatností, takže

pro úroky z prodlení neplatí desetiletá, nýbrž tříletá promlčecí doba (§ 110

odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších

předpisů, dále též jen „obč. zák.“). Započtení úroků z prodlení postoupené

pohledávky tudíž vylučovalo ustanovení § 581 odst. 2 obč. zák. Se soudem

prvního stupně se odvolací soud ztotožnil v tom, že plněním poskytnutým Mgr. B. H. na vyrovnání dluhu se nejdříve uhrazovalo příslušenství jistiny (úroky z

prodlení) a teprve poté jistina; pokud by platby uhrazovaly nejdříve jistinu,

zůstaly by dlužné úroky z prodlení bez sankce stíhající jejich nezaplacení

(úroky z prodlení již nelze úročit). Všechny pohledávky žalobců, které žalovaná

nepopřela a jejichž splatnost předcházela pohledávce 15.000,- Kč splatné 5. 7. 2005, se střetly se vzájemnou pohledávkou žalované (jistinou ve výši 178.356,20

Kč) a zanikly ve dnech svých splatností. Důvodná je – podle odvolacího soudu –

žaloba jen v rozsahu těch pohledávek, které započtením nezanikly; jejich

celková výše činí 98.252,80 Kč se specifikovaným příslušenstvím.

Rozhodnutí odvolacího soudu v plném rozsahu věci samé napadli žalobci

dovoláním, jímž prostřednictvím dovolacího důvodu uvedeného v § 241a odst. 2

písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen

„o.s.ř.“), zpochybnili řešení právní otázky pořadí uspokojování příslušenství

peněžitého dluhu ve vztahu k jistině. Za nesprávný považují započítávání

došlého plnění nejdříve na úroky z prodlení a teprve pak na jistinu dluhu, tedy

princip, který od novelizace občanského zákoníku provedené zákonem č. 509/1991

Sb. „nemá žádné logické ani právní opodstatnění.“ Přednostní započítávání

dlužníkova plnění nejdříve na jistinu a teprve pak na příslušenství (stejně

jako zásada přednostního započítávání plnění na nejstarší dospělý závazek téhož

dlužníka) odpovídá podle dovolatelů „přirozenoprávnímu pojetí, a tedy i

základním zásadám českého ústavního a občanského práva.“ Navrhli proto, aby

dovolací soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu

řízení. Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění

účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb.). Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout

pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost

dovolání proti rozsudku upravuje ustanovení § 237 o.s.ř. O přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 a § 237

odst. 1 o.s.ř. lze uvažovat jen ve vztahu k části meritorního výroku napadeného

rozsudku, jíž odvolací soud „ve zbytku žalované částky s příslušenstvím“ žalobu

„zamítl.“

K posouzení toho, zda jde o rozsudek měnící, není podstatné, jak je samotný

výrok rozsudku odvolacího soudu formálně označen, nýbrž to, zda skutečně

znamená změnu oproti původnímu rozhodnutí. Přípustnost dovolání podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. je totiž založena na zásadě tzv. diformity, tj. rozdílnosti (nesouhlasnosti) rozsudku odvolacího soudu s

rozsudkem soudu prvního stupně. O nesouhlasná rozhodnutí jde tehdy, jestliže

okolnosti významné pro rozhodnutí věci byly posouzeny oběma soudy rozdílně,

takže práva a povinnosti stanovená účastníkům jsou podle závěrů těchto rozsudků

odlišná. Odlišností nelze ovšem rozumět rozdílné právní posouzení, pokud nemělo

vliv na obsah práv a povinností účastníků, ale jen takový závěr, který rozdílně

konstituuje nebo deklaruje práva a povinnosti v právních vztazích účastníků.

Okolnost, jak odvolací soud formuloval výrok svého rozsudku, není sama o sobě

významná; pro posouzení přípustnosti dovolání z hlediska uvedeného ustanovení

je podstatné porovnání obsahu obou rozhodnutí.

V projednávaném případě soud prvního stupně zamítl žalobu o 275.609,- Kč s

příslušenstvím a odvolací soud jeho rozsudek „změnil“ tak, že v rozsahu

98.252,80 Kč s příslušenstvím žalobě vyhověl a ve zbytku žalobu zamítl; podle

obsahu obou rozhodnutí se tak změna týká jen částky 98.252,80 Kč s

příslušenstvím, kdežto co do „zbytku“, tj. 177.356,20 Kč s příslušenstvím,

odvolací soud zamítavý rozsudek soudu prvního stupně potvrdil.

Dovolání žalobců proti výroku rozsudku, jímž odvolací soud změnil rozsudek

soudu prvního stupně tak, že žalobě v rozsahu 98.252,80 Kč s příslušenstvím

vyhověl, není přípustné.

Přípustnost dovolání podle výše uvedených ustanovení je kategorií objektivní,

jež se pojí s povahou napadeného rozhodnutí (dovolání proti rozhodnutí

odvolacího soudu je nebo není přípustné jako takové, bez ohledu na osobu, která

je podala). Posouzením „subjektivní“ přípustnosti dovolání, jež zkoumání

přípustnosti z objektivního hlediska předchází, je oproti tomu řešena otázka,

který z účastníků je v daném případě oprávněn – ve smyslu § 243b odst. 5, věty

první, a § 218 písm. b/ o.s.ř. – dovolání podat. Z obecného závěru, že k

dovolání jsou legitimováni účastníci řízení (§ 240 odst. 1, věta první,

o.s.ř.), nelze dovozovat, že by dovolání s předpokládanými účinky mohl podat

kterýkoli z nich. Z povahy dovolání jakožto (mimořádného) opravného prostředku

totiž plyne, že oprávnění je podat (subjektivní přípustnost) svědčí účastníku,

kterému nebylo rozhodnutím odvolacího soudu plně vyhověno, popřípadě kterému

byla tímto rozhodnutím způsobena na jeho právech určitá újma, již lze odstranit

kasací napadeného rozhodnutí (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10.

1997, sp. zn. 2 Cdon 1363/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 3/1998

pod č. 28, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 1999, sp. zn. 20 Cdo

1760/98, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 1/2000 pod č. 7, usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 30. 8. 2000, sp. zn. 2 Cdon 1648/97, uveřejněné v

časopise Soudní judikatura 12/2000 pod č. 138, a usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 27. 5. 1999, sp. zn. 20 Cdo 553/98, uveřejněné ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek 4/2001 pod č. 28).

Žalobcům rozhodnutím, kterým odvolací soud změnil rozsudek soudu

prvního stupně, újma nevznikla, naopak v daném rozsahu bylo jejich žalobě

vyhověno.

Nejvyšší soud proto dovolání proti měnícímu výroku napadeného rozsudku

odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. b/ o.s.ř.).

Dovolání, jímž žalobci napadli potvrzující výrok o věci samé, je

přípustné [nikoliv podle § 237 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. (soud prvního stupně

sice znovu rozhodoval poté, co jeho první rozhodnutí odvolací soud zrušil, ale

s výsledkem stejným jako v dřívějším rozhodnutí /v obou případech žalobu v

plném rozsahu zamítl/)], protože směřuje proti rozhodnutí, které má ve věci

samé po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 1 písm. c/, odst. 3 o.s.ř.).

Ten je dán řešením otázky pořadí uspokojení jistiny dluhu a příslušenství,

konkrétně tím, zda je – nestačí-li dlužníkem poskytnuté (částečné) plnění na

splnění jistiny i jejího příslušenství (úroků z prodlení) – v občanskoprávních

vztazích přednostně vyrovnáno příslušenství za situace, kdy dlužník při plnění

neprohlásil, na co je plnění určeno.

Právní posouzení je ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. nesprávné,

jestliže odvolací soud věc posoudil podle právní normy, jež na zjištěný

skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně určenou, nesprávně

vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval.

Podle ustanovení § 559 obč. zák. splněním dluh zanikne (odstavec 1/).

Dluh musí být splněn řádně a včas (odstavec 2/).

Podle ustanovení § 566 obč. zák. je věřitel povinen přijmout i částečné

plnění, neodporuje-li to dohodě nebo povaze pohledávky.

Podle ustanovení § 121 odst. 3 obč. zák. jsou příslušenstvím pohledávky

úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím

uplatněním. V projednávané věci vyšel odvolací soud z následujícího skutkového

stavu věci. Žalobci – dědici Mgr. B. H. – uplatnili žalobou peněžité plnění v

celkové výši 275.609,- Kč s příslušenstvím (22.094,- Kč dlužné nájemné za

pronájem zemědělských pozemků, 225.000,- Kč dluh nájmu ovčína, 16.838,- Kč za

užívání kanceláře a 11.677,- Kč dluh nájmu za užívání osobního vozidla). Vznik

a výši uvedených pohledávek žalovaná nepopřela, bránila se však námitkou

započtení své pohledávky proti pohledávkám žalobců (§ 98, věta druhá, o.s.ř.). Právnímu předchůdci žalobců půjčil 28. 8. 1995 PharmDr. K. K. částku

2.400.000,- Kč se splatností 31. 12. 1995 a dlužník (Mgr. B. H.) uznal dluh co

do důvodu i výše ve stejný den, kdy byla půjčka poskytnuta. Nesporné mezi

účastníky bylo i to, že Mgr. B. H. uhradil věřiteli z titulu uvedené půjčky po

její splatnosti 991.000,- Kč (7. 10. 1996), 720.000,- Kč (9. 10. 1996) a

1.044.295,- Kč (10. 9. 1997). Smlouvou ze dne 6. 1. 2006 postoupil PharmDr. K. K. žalované část pohledávky za právním předchůdcem žalobců, a to ve výši

178.356,20 Kč. Pokud jde o rozsah postoupené pohledávky ke dni uzavření postupní

smlouvy (6. 1. 2006), odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního stupně v

tom, že plněním dluhu z půjčky se nejdříve uhrazovaly úroky z prodlení. První

platba 991.000,- Kč vyrovnala úroky z prodlení k 7. 10. 1996 z jistiny

(2.400.000,- Kč), tj. 349.808,20 Kč za 280 dnů prodlení dlužníka, a zbytek ve

výši 641.191,80 Kč uhradil dluh, jehož výše se snížila na 1.758.808,20 Kč. Druhá platba 720.000,- Kč vyrovnala úroky z prodlení k 9. 10. 1996 z jistiny

(1.758.808,20 Kč), tj. 1.831,- Kč za dva dny prodlení dlužníka, a zbytek ve

výši 718.169,- Kč uhradil dluh, jehož výše se snížila na 1.040.639,20 Kč. Třetí

platba 1.044.295,- Kč vyrovnala úroky z prodlení k 10. 9. 1997 z jistiny

(1.040.639,20 Kč), tj. 182.012,- Kč za 336 dnů prodlení dlužníka, a zbytek ve

výši 862.283,- Kč uhradil dluh, jehož výše se snížila na 178.356,20 Kč. Splnění dluhu (soluce) nastává na základě jednostranného právního úkonu

účastníka občanskoprávního vztahu (dlužníka), kterým poskytuje druhému

účastníkovi tohoto vztahu (věřiteli) předmět plnění s úmyslem splnit svou

povinnost vyplývající ze závazku nebo z jiného občanskoprávního vztahu. Vyžaduje-li to povaha předmětu plnění (zejména spočívá-li v povinnosti něco

dát), dochází ke splnění dluhu, jen jestliže druhý účastník občanskoprávního

vztahu (věřitel) plnění svým jednostranným právním úkonem přijme nebo jestliže

bude složeno v souladu se zákonem do úřední (soudní) úschovy. Na rozdíl od obchodních závazků, u nichž je ve vztahu jistiny a příslušenství

pořadí splnění závazku (dluhu) upraveno v zákoně (srov. § 330 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, dále též jen

„obch.

zák.“), občanský zákoník jakožto právní předpis upravující

občanskoprávní vztahy výslovnou úpravu neobsahuje; právní úprava původně

uvedená v ustanovení § 73 občanského zákoníku (Má-li splnit témuž věřiteli

dlužník několik dluhů a plnění nestačí na vyrovnání všech, je vyrovnán dluh, o

němž dlužník při plnění prohlásí, že jej chce splnit; jinak je plněním uhrazen

dluh nejdříve splatný, a to nejprve jeho příslušenství) byla dnem 31. 12. 1991

zrušena (srov. čl. I bod 43 zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a

upravuje občanský zákoník), aniž byla nahrazena jinou, shodnou či odlišnou

úpravou. Z uvedeného nelze dovozovat, že by otázka pořadí uspokojení jistiny dluhu a

jejího příslušenství v případě, kdy plnění nestačí na vyrovnání obojího a

dlužník při plnění neprojevil vůli v tom, zda je jeho úmyslem splnit jistinu

nebo příslušenství (popřípadě v jaké části), nebyla v právu řešena. Způsob

řešení obdobné otázky vyložil již Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 7. 7. 2004,

sp. zn. 21 Cdo 326/2004, jímž se vyjádřil k situaci, kdy dlužník má vůči

věřiteli více dluhů a poskytnuté plnění nestačí na (úhradu) vyrovnání všech

závazků. Jestliže nelze vycházet z ustanovení § 330 obch. zák. a je-li

vyloučena analogie ve smyslu ustanovení § 853 obč. zák., musí soud své

rozhodnutí založit na základních principech českého právního řádu, jimiž se

řídí úprava občanskoprávních vztahů. Z toho, že splnění dluhu je jednostranným právním úkonem dlužníka, kterým

poskytuje věřiteli předmět plnění s úmyslem splnit svou povinnost vyplývající

ze závazku nebo z jiného občanskoprávního vztahu, vyplývá, že rozhodující je

prohlášení (určení) dlužníka při plnění, zda chce splnit jistinu nebo její

příslušenství, popř. v jakém poměru, nestačí-li plnění na úhradu celého dluhu

(jistiny a příslušenství). Jestliže plnění nestačí na vyrovnání celého dluhu (jistiny a příslušenství) a

dlužník při plnění neurčí, zda chce vyrovnat jistinu nebo příslušenství, popř. v jakém poměru, ačkoliv tuto možnost měl, je – s přihlédnutím k principu

jednoty soukromého práva – namístě použít zásadu, podle níž je přednostně

vyrovnáno příslušenství dluhu ke dni plnění. Odvolací soud, který při řešení otázky úhrady dluhu právním předchůdcem žalobců

vyšel z toho, co je uvedeno výše, posoudil věc po právní stránce správně;

Nejvyšší soud proto – aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první,

o.s.ř.) – dovolání směřující proti potvrzující části rozsudku zamítl (§ 243b

odst. 2, část věty před středníkem, o.s.ř.). O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5, § 224

odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř. (žalované náklady v tomto stadiu řízení /podle

obsahu spisu/ nevznikly a žalobci na jejich náhradu právo nemají).