Nejvyšší soud Usnesení občanské

33 Odo 1108/2004

ze dne 2005-10-19
ECLI:CZ:NS:2005:33.ODO.1108.2004.1

33 Odo 1108/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci

žalobců a) Ing. S. B. a b) R. B., proti žalované D. T., o zaplacení 204.317,-

Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 56 C

103/99, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.

února 2004, č. j. 15 Co 355/2003-73, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího

řízení 7.575,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. M. N.,

advokátky.

Žalobci se žalobou v konečném znění domáhali po žalované zaplacení částky

204.317,- Kč s příslušenstvím. Uváděli, že žalovaná užívala od 1. 2. 1998 do

31. 12. 1999 bez platné smlouvy nebytové prostory o výměře 41 m2 v přízemí

jejich objektu čp. 52 v ulici P. v O. – M. H. Za užívání těchto prostor

žalobcům ničeho nezaplatila a získala proto na jejich úkor bezdůvodné obohacení

v hodnotě obecné ceny nájemného.

Okresní soud v Ostravě rozsudkem ze dne 11. 11. 2002, č. j. 56 C 103/99-55,

žalobu o zaplacení částky 204.317,- Kč s 10 % úrokem z prodlení z dlužné částky

za dobu od 1. 1. 2000 do zaplacení zamítl (výrok I.), řízení co do 12 % úroku z

prodlení z částky 151.017,- Kč za dobu od 1. 8. 1999 do 31. 12. 1999 a do 2 %

úroku z prodlení z částky 151.017,- Kč za dobu od 1. 1. 2000 do zaplacení

zastavil (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení (III.). Vycházel ze zjištění,

že žalovaná uzavřela dne 29. 1. 1998 smlouvu, jíž si od nájemce nebytových

prostor v objektu čp. 52 v P. ulici v O. - M. H. M. M. se souhlasem tehdejších

vlastníků objektu (tj. žalobců, manželů B. a J. Š.) podnajala tyto prostory k

provozování obchodu. M. M. si objekt čp. 52 (resp. nebytové prostory, které se

v něm nacházejí a jsou určeny k provozování obchodu a služeb) od vlastníků

pronajal smlouvou ze dne 2. 8. 1994, aniž byl předtím vyžádán (a udělen)

souhlas příslušného správního orgánu s uzavřením takové smlouvy. Žalovaná

předmětné nebytové prostory užívala do 29. 12. 2000, kdy je vyklidila. V

průběhu roku 2000 sice jednala se žalobcem a s J. Š. o pronájmu těchto prostor,

k uzavření nájemní smlouvy však nedošlo. V březnu 2001 byl objekt čp. 52 prodán

společnosti H. T. s. r. o. Žalobci podali trestní oznámení na M. M. pro

neoprávněné užívání objektu čp. 52, věc však byla orgány činnými v trestním

řízení odložena. Na podkladě těchto zjištění soud prvního stupně uzavřel, že

nájemní smlouva uzavřená mezi vlastníky objektu čp. 52 a M. M. dne 2. 8. 1994

je neplatná, neboť byla uzavřena v rozporu s ustanovením § 3 odst. 2 zákona č.

116/1990 Sb., a neplatné jsou proto i právní úkony, které na ni navazovaly,

tedy i smlouva o podnájmu uzavřená (se souhlasem vlastníků) mezi M. M. jako

nájemcem a žalovanou jako podnájemkyní. Žalované se tak dostávalo plnění bez

právního důvodu a užíváním nebytových prostor se na úkor žalobců obohatila o

částku 204.317,- Kč, neboť jejich nemovitost užívala a ničeho jim za to

neplatila. Protože žalovaná neplatnost nájemní a potažmo i podnájemní smlouvy

nezapříčinila, posoudil soud prvního stupně výkon práva žalobců na vydání

bezdůvodného obohacení jako rozporný s dobrými mravy podle § 3 občanského

zákoníku a žalobu z tohoto důvodu zamítl.

K odvolání žalobců Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. února 2004, č.

j. 15 Co 355/2003-73, rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadeném

výroku, jímž byla žaloba zamítnuta, a ve výroku o nákladech řízení potvrdil a

rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Vycházel sice ze stejných skutkových

zjištění jako soud prvního stupně, nepřisvědčil však správnosti jeho právních

závěrů. Uzavřel, že žalovaná sice užíváním nebytových prostor podle neplatné

podnájemní smlouvy uzavřené mezi ní a M. M. dne 29. 1. 1998 získala bezdůvodné

obohacení, nejedná se však o bezdůvodné obohacení získané plněním bez právního

důvodu, jak dovodil soud prvního stupně, nýbrž plněním z neplatného právního

úkonu, jehož vypořádání je upraveno ustanovením § 457 občanského zákoníku,

podle něhož je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků

povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Žalovaná má tudíž povinnost

vrátit prospěch, který získala užíváním předmětných nebytových prostor druhé

smluvní straně, jíž je M. M., a poněvadž toto obohacení nelze vydat, přichází v

úvahu peněžitá náhrada. Žalovaná však M. M. po dobu užívání prostor řádně

platila dohodnuté částky (a to se souhlasem žalobců), takže bezdůvodné

obohacení, které získala bylo zaplacením úhrady zcela vypořádáno podle zásad

uvedených v § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Na úkor žalobců „nevzniklo

žalované bezdůvodné obohacení a nemá proto povinnost toto obohacení vypořádat“.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání, jehož přípustnost

dovozují ze zásadního právního významu tohoto rozhodnutí. Domnívají se jednak,

že „právní kvalifikace jejich nároků je klíčová pro kvalifikaci obdobných

nároků stejného druhu a v právní praxi je judikaturou neřešena“ a dále jsou

přesvědčeni, že odvolací soud věc posoudil v rozporu s hmotným právem. Proti

závěru, že nájemní smlouva uzavřená mezi vlastníky objektu čp. 52 a M. M. je

neplatná a neplatná je tudíž i následná podnájemní smlouva uzavřená mezi tímto

nájemcem a žalovanou, dovolatelé nebrojí, nesouhlasí však s tím, že by je

„existence neplatné smlouvy uzavřené mezi M. M. a žalovanou zbavila aktivní

legitimace požadovat po žalované vydání bezdůvodného obohacení, kterého se jí

dostalo užíváním jejich věci“ (tj. nebytových prostor v jejich domě). Namítají,

že žaloba proti žalované je jejich jedinou možností, jak získat vydání

bezdůvodného obohacení, neboť „žaloba z bezdůvodného obohacení proti osobě,

která žalované měla prostory podnajmout (proti nájemci z neplatné nájemní

smlouvy M. M.) by jistě byla soudem zamítnuta, když tato osoba sama předmětné

prostory fakticky neužívala a nájemné z neplatné nájemní smlouvy žalovat

nelze“. K důvodům, které vedly k zamítnutí žaloby soudem prvního stupně,

žalobci uvádějí, že žalovaná věděla, že její podnájemní smlouva je neplatná,

neboť proti ní od poloviny roku 1999 vedli řízení o vyklizení jí užívaných

prostor. Byť tedy situaci nezavinila, měla si svá práva chránit a na úkor

žalobců nemůže jít skutečnost, že nezažalovala M. M. o vydání bezdůvodného

obohacení. Z uvedených důvodů žalobci navrhli, aby dovolací soud zrušil

rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla odmítnutí dovolání žalobců s tím, že jimi nastolená právní

otázka (tj. „zda existence neplatné smlouvy uzavřené mezi osobou, která nemá

žádná práva k věci vlastníka a třetí osobou, zbavuje vlastníka aktivní

legitimace k podání žaloby o vydání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním

jeho věci třetí osobou“) nečiní rozhodnutí odvolacího soudu zásadně právně

významným. Závěr odvolacího soudu, že na vztahy z neplatné nájemní smlouvy a z

neplatné smlouvy podnájemní je nutno aplikovat § 457 občanského zákoníku, a že

žalobci se mohou domáhat vydání bezdůvodného obohacení pouze po M. M., považuje

za správný. Připomíná, že jedním z práv nájemce je přenechat předmět nájmu se

souhlasem pronajímatele do podnájmu třetí osobě a tímto způsobem realizovat své

nájemní právo. Žalobci se mýlí, jestliže se domnívají, že žalovaná užívala

jejich nebytové prostory bez právního důvodu, neboť podnájemní smlouva vůbec

nevznikla, resp. neexistovala. Právní stav, který v posuzované věci vznikl,

stíhá občanský zákoník absolutní neplatností, neexistenci smlouvy neupravuje.

Pokud nebyly splněny předpoklady pro vznik právního úkonu (smlouva o nájmu byla

neplatná a nájemce proto nebyl oprávněn uzavřít smlouvu o podnájmu), je takový

právní úkon neplatný a jeho účastníci jsou povinni vzájemně si vrátit

poskytnutá plnění.

Podle článku II. bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., obsahujícího přechodná

ustanovení k novele občanského soudního řádu provedené tímto zákonem, dovolání

proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle

dosavadních právních předpisů se projednají podle dosavadních právních

předpisů. S ohledem na den vydání napadeného rozsudku bylo proto v řízení o

dovolání proti němu postupováno podle občanského soudního řádu ve znění před

novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále opět jen „o. s. ř.“).

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Proto se Nejvyšší soud po zjištění,

že dovolání bylo podáno včas k tomu oprávněnými osobami, zabýval nejprve tím,

zda jde o dovolání přípustné.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku a usnesení odvolacího soudu

ve věci samé je upravena v § 237 odst. 1 písm. b/ a c/ o. s. ř. Podle písmene

b/ zmíněného ustanovení je dovolání přípustné proti rozsudku či usnesení

odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí odvolacího soudu, kterým soud

prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení)

proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí

zrušil. Podle tohoto ustanovení nemůže být dovolání v dané věci přípustné,

neboť jím napadeným rozhodnutím byl potvrzen v pořadí prvý rozsudek soudu

prvního stupně. Zbývá tedy pouze přípustnost podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s.

ř., podle kterého je dovolání přípustné proti rozsudku a proti usnesení

odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně,

jestliže dovolání není přípustné podle písmene b/ a dovolací soud dospěje k

závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní

význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu po právní

stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími

soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v

rozporu s hmotným právem.

Dovolatelé přikládají zásadní právní význam otázce, „zda existence neplatné

smlouvy uzavřené mezi osobou, která nemá žádná práva k věci vlastníka, a třetí

osobou, zbavuje vlastníka aktivní legitimace k podání žaloby o vydání

bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním jeho věci třetí osobou“, neboť - jak

vyplývá z obsahové konkretizace jimi použitého dovolacího důvodu podle § 241a

odst. 2 písm. b/ o. s. ř., jímž zpochybnily správnost rozsudku odvolacího soudu

ve věci samé - nesouhlasí se závěrem, že nejsou aktivně legitimováni požadovat

po žalované vydání bezdůvodného obohacení, kterého se jí dostalo užíváním

nebytových prostor na základě neplatné podnájemní smlouvy uzavřené dne 29. 1.

1998 mezi ní a M. M.

Podle § 451 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů – dále jen „ObčZ“ je ten, kdo se na úkor jiného bezdůvodně

obohatí, povinen takové obohacení vydat. Podle § 451 odst. 2 ObčZ se za

bezdůvodné obohacení považuje majetkový prospěch získaný plněním bez právního

důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu,

který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

V posuzované věci byla mezi žalobci a ostatními spoluvlastníky objektu čp. 52 v

O. - M. H. jako pronajímateli a M. M. jako nájemcem uzavřena nájemní smlouva,

jejímž předmětem byl pronájem nebytových prostor ve zmíněném objektu. Přestože

je tato nájemní smlouva z důvodu absence předchozího souhlasu příslušného

orgánu státní správy od počátku neplatná, bylo na jejím základě plněno, a to

tak, že ze strany žalobců (a ostatních spoluvlastníků) bylo M. M. umožněno i v

době relevantní z hlediska dané věci (tj. v době od 1. 2. 1998 do 29. 12. 2000)

předmětné nebytové prostory užívat. Skutečnost, že je neužíval osobně k provozu

vlastní podnikatelské činnosti, ale že následně po uzavření nájemní smlouvy

uzavřel se souhlasem pronajímatelů podnájemní smlouvou, na jejímž základě

umožnil žalované, aby v nebytových prostorách, které mu byly pronajaty,

provozovala svou podnikatelskou činnost (tedy s předmětem nájmu dále

disponoval), nečiní ze žalované příjemce plnění ze strany žalobců. Účastníkem

neplatné nájemní smlouvy zůstal nadále M. M., jemu bylo ze strany žalobců pod

dojmem platnosti nájemní smlouvy poskytováno sjednané plnění (tzn. umožněno

užívání předmětných prostor jím zvoleným způsobem) a pouze po něm mohou žalobci

požadovat, aby jim toto plnění vydal; protože bylo zkonzumováno, je třeba

vrátit jeho cenu (tj. hodnotu tohoto užívání). Pro posouzení vztahu mezi

žalobci a M. M. jako účastníků neplatné nájemní smlouvy je pak irelevantní,

jakým způsobem M. M. konzumoval plnění, kterého se mu na základě neplatné

nájemní smlouvy dostávalo. Podnájemní smlouva uzavřená mezi M. M. a žalovanou -

coby neplatný právní úkon - s sebou nese důsledky bezdůvodného obohacení pouze

mezi těmito jejími účastníky, kdy každý z nich je povinen vrátit druhému vše,

co podle ní dostal. Bylo-li žalované umožněno provozovat svou činnost v

nebytových prostorách, které si od žalobců pronajal M. M., dělo se tak na

základě jejího vztahu s M. M., avšak vztah mezi ní a žalobci tím založen nebyl. Jinými slovy řečeno, nebyla-li mezi žalobci a žalovanou uzavřena žádná smlouva

(nebyli účastníky téže smlouvy), nemohou si - logicky vzato – ani ve smyslu

ustanovení § 457 ObčZ vzájemně vracet, co podle ní dostali. Odvolací soud tudíž

nepochybil, dospěl-li k závěru, že žalobci nejsou aktivně legitimováni

požadovat po žalované vydání bezdůvodného obohacení, které jí vzniklo užíváním

nebytových prostor na základě neplatné podnájemní smlouvy. Jeho rozsudek je tak

z hlediska uplatněného dovolacího důvodu a jeho obsahového vymezení správný

(dovoláním zpochybněná právní otázka byla odvolacím soudem řešena v souladu s

hmotným právem). Je pak na místě poznamenat, že obdobné závěry ohledně

posouzení aktivní (a pasivní) legitimace v případě bezdůvodného obohacení

vzniklého v důsledku užívání nemovitosti nájemcem podle neplatné nájemní

smlouvy za situace, kdy toto užívání je konzumováno třetí osobou (jako je tomu

v dané věci) dovodil Nejvyšší soud ČR již ve svém rozsudku ze dne 30. října

2003, sp. zn. 33 Odo 366/2003.

Lze uzavřít, že napadený rozsudek odvolacího soudu tak nemůže mít po právní

stránce zásadní význam a dovolání žalobců nelze tudíž přiznat ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. přípustnost. Dovolací sou je proto podle §

243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty prvé, §

224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy dovolání

žalobců bylo odmítnuto a žalované v souvislosti se zastoupením advokátkou

vznikly náklady, které sestávají z odměny advokátky v částce 7.500,- Kč (§ 3

odst. 1, § 10 odst. 3, § 15 v návaznosti na § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1

vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění) a z paušální částky náhrady hotových

výdajů v částce 75,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996

Sb., v platném znění).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou

oprávnění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně 19. října 2005

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu