Nejvyšší soud Usnesení občanské

33 Odo 1662/2006

ze dne 2007-01-26
ECLI:CZ:NS:2007:33.ODO.1662.2006.1

33 Odo 1662/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Václava Dudy a Víta Jakšiče v právní věci

žalobce m. Ř., zastoupeného JUDr. M. V., advokátkou proti žalovanému J. L.,

zastoupenému JUDr. T. A. S., advokátem o 122.817,- Kč s příslušenstvím, vedené

u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 4 C 114/2002, o dovolání žalovaného

proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 19. ledna 2006, č. j. 27 Co

581/2005-148, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud Praha – západ (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

15. června 2005, č. j. 4 C 114/2002 – 132, ve spojení s usnesením ze dne 21.

září 2005, č. j. 4 C 114/2002 – 132a, zastavil řízení o zaplacení částky

14.817,- Kč, 8% úroku z částky 39.850,- Kč za dobu od 10. 10. 1999 do 10. 12.

2001, 8% úroku z částky 40.689,- Kč za dobu od 10. 10. 2000 do 10. 12. 2001 a

8% úroku z částky 42.276,- Kč za dobu od 6. 2. 2002 do zaplacení (výrok I.).

Žalovanému poté uložil povinnost zaplatit žalobci částku 34.500,- Kč se 7,5 %

úrokem od 11. 12. 2001 do zaplacení (výrok II.) a v rozsahu částky 73.500,- Kč

s 8% úrokem za dobu od 11. 12. 2001 do zaplacení žalobu zamítl (výrok III.);

současně rozhodl o náhradě nákladů řízení. Zdůraznil, že jeho předchozí

rozsudek ze dne 14. května 2003, č. j. 4 C 114/2002-39, byl v požadavku na

vyklizení garáže žalovaným potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne

15. července 2004, č. j. 27 Co 249/2004-78, s odůvodněním, že vlastníkem garáže

je žalobce a že žalovaný ji užívá bez právního důvodu. S odkazem na § 451 odst.

1 obč. zák. shledal žalobu důvodnou co do částky 34.500,- Kč včetně jejího

příslušenství, protože v částce 54.000,- Kč nárok nepovažoval za důvodný a v

částce 19.500,- Kč je zamítavé rozhodnutí odůvodněno účinně vznesenou

námitkou promlčení.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 19. ledna 2006, č. j.

27 Co 581/2005-148, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím

výroku a výroku o náhradě nákladů řízení a rozhodl o nákladech odvolacího

řízení. Vyšel z toho, že pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne

15. července 2004, č. j. 27 Co 249/2004-78, byl potvrzen rozsudek Okresního

soudu Praha – západ ze dne 14. května 2003, č. j. 4 C 114/2002-39, v části, v

níž bylo rozhodnuto o vyklizení garáže žalovaným, když soud prvního stupně i

soud odvolací dospěly k závěru, že žalobce je vlastníkem stavby garáže na

parcele č. 2494 v katastrálním území Ř., obec Ř., okres P. – z. Zcela se pak

ztotožnil se skutkovými závěry soudu prvního stupně, jakož i s jeho právním

posouzením věci. Námitku nedostatku aktivní legitimace žalobce považoval za

vyřešenou s přihlédnutím k závěrům, jenž vyslovil při rozhodování o vyklizení

sporné garáže; ze stejného důvodu nevyhověl návrhu žalovaného na přerušení

řízení. Podrobně rozvedl závěr o počátku prodlení žalovaného a o výši úroků z

prodlení.

Proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu a proti výroku o náhradě

nákladů odvolacího řízení podal žalovaný dovolání doplněné podáním ze dne 27.

4. 2006, jehož přípustnost opírá o § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Prostřednictvím dovolacích důvodů podle § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř.

odvolacímu soudu vytýká, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, neboť odvolací soud o věci rozhodl,

místo toho, aby řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř. přerušil. Důvod

přerušení je dán probíhajícím řízením před Okresním soudem Praha – západ pod

sp. zn. 4 C 302/2005, v němž je řešena otázka vlastnického práva původního

vlastníka L. K. Z důvodů předestřených v doplnění dovolání ze dne 27. 4. 2006

dovozuje, že v řízení před Okresním soudem Praha – západ je řešena otázka věcné

legitimace žalobce, která má zásadní význam i pro rozhodnutí v této věci.

Žalovaný se považuje za univerzálního dědice původního vlastníka L. K., přičemž

tento názor opírá o závěť ze dne 20. 8. 1985 nebo rozhodnutí Státního notářství

P. – z. ze dne 9. 11. 1988, pod sp. zn. D 788/88, kterým bylo projednáno

dědictví po A. K. – manželce zůstavitele, ve spojení s usnesením Státního

notářství ze dne 3. 12. 1985, pod sp. zn. 1120/85, jímž bylo rozhodnuto v

dědické věci po L. K. Řízení proto mělo být přerušeno do doby než bude

rozhodnuto ve věci sp. zn. 4 C 302/2005. Pokud tak odvolací soud neučinil,

zatížil řízení vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Zpochybnil-li žalovaný aktivní legitimaci žalobce, bylo povinností soudu se

jeho námitkou zabývat nejen z hlediska, na které „upozornil“, nýbrž i z dalších

hledisek, neboť právní posouzení skutkových tvrzení náleží soudu. S otázkou

aktivní legitimace souvisí posouzení okolností, za nichž byl proveden zápis v

katastru nemovitostí ve prospěch žalobce. I když dovolatel zpochybnil platnost

zápisu, soudy se nezabývaly tím, zda byly dodrženy podmínky § 5 až § 8 zákona

č. 172/1991 Sb., v původním znění. Za podstatné považuje, že vlastnické právo k

dotčené nemovitosti nemohlo přejít na žalobce podle § 2 citovaného zákona,

neboť právo hospodaření k ní měla jiná než státní organizace (komunální

podnik). Oběma soudům vytkl, že se řádně nezabývaly provedenými důkazy a proto

nesprávně zjistily skutkový stav věci. Nepřihlédly k námitce, že nárok byl

nesprávně vyčíslen, protože se spokojily se zjištěním, že sporná nemovitost

byla zkolaudována jako garáž, aniž k tomu zjištění provedly jakýkoliv důkaz; ve

skutečnosti právní předchůdce dovolatele v nemovitosti provozoval živnost –

autodopravu spojenou s opravami dopravních prostředků; jako provozovnu opravny

vozidel ji užíval i komunální podnik. Dobu, během níž měl žalovaný získat

bezdůvodné obohacení na úkor žalobce, soudy v žádném rozsudku nevymezily

počátkem a koncem, stejně jako nepřijaly závěr, do které doby žalovaný

nemovitost užíval. V otázce úroků z prodlení zastává žalovaný stanovisko, že

povinnost k jejich zaplacení nastává pouze tehdy, je-li dlužná částka

nezpochybnitelná co do důvodu a výše. Tak tomu není, požaduje-li věřitel částku

v nesprávné výši (soudem redukovanou) a navíc z jiného právního titulu, jak je

tomu podle jeho názoru i v posuzovaném případě. Mimo to dovolatel vytýká

odvolacímu soudu, že jej zavázal k náhradě nákladů odvolacího řízení, aniž

změnil výrok rozsudku soudu prvního stupně, že žádný z účastníků nemá právo na

náhradu nákladů prvostupňového řízení. Z těchto důvodů navrhl, aby Nejvyšší

soud rozsudek odvolacího soudu zrušil.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Dovolání proti potvrzujícímu

rozsudku odvolacího soudu může být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) a c) o. s. ř. O případ uvedený pod písmenem b) nejde, neboť přesto, že

předchozí rozsudek soudu prvního stupně ze dne 14. května 2003, č. j. 4 C

114/2002 - 39, ve spojení s opravným usnesením ze dne 22. října 2003, č. j. 4 C

114/2002 – 56, byl rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 15. července 2004,

č. j. 27 Co 249/2004 - 78, zrušen, rozhodl soud prvního stupně v rozsahu

dovoláním napadeného výroku ohledně částky 34.500,- Kč s příslušenstvím shodně

jako v původním rozsudku. Zbývá proto zvažovat přípustnost dovolání pouze v

intencích § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Ze znění tohoto ustanovení vyplývá,

že dovolání je podle něj přípustné pouze k řešení právních otázek, což znamená,

že přípustnost dovolání může být dána pouze naplněním dovolacího důvodu

uvedeného v § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., jímž lze namítat, že napadené

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Dovolací důvod podle §

241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., kterým je možno napadnout rozhodnutí odvolacího

soudu proto, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, může být úspěšně použit pouze v případě, že je

dovolání přípustné, tedy že dovolací soud dospěje k závěru o zásadním právním

významu napadeného rozhodnutí. Dovolací důvod mířící na pochybení při

zjišťování skutkového stavu věci nelze v případě dovolání přípustného podle §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. použít vůbec (srov. výslovné znění § 241a odst. 3

o. s. ř.).

Námitkou, že v důsledku nepřerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) o. s.

ř. je řízení postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí

ve věci, uplatnil dovolatel dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. a) o.

s. ř., který není způsobilý přípustnost dovolání založit. Jak Nejvyšší soud

uzavřel již v usnesení ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, na

závěr, zda má napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé zásadní význam

po právní stránce (§ 237 odst. 3 o. s. ř.), lze usuzovat jen z okolností,

uplatněných dovolacím důvodem podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. K

okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) nebo §

241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., přihlédnuto.

Výhradami, že soud neprovedl rozhodující důkazy z hlediska vyčíslení nároku,

že nezjišťoval počátek a konec doby, za kterou žalovaný získal bezdůvodné

obohacení, resp. neprovedl zjištění, do které doby žalovaný užíval spornou

garáž, nezpochybňuje dovolatel právní posouzení věci, nýbrž uplatňuje dovolací

důvod uvedený v § 241a odst. 3 o. s. ř, který míří na pochybení ve zjištění

skutkového stavu věci. Ten ovšem, jak už bylo uvedeno, rovněž přípustnost

dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. založit nemůže.

Zpochybnění závěru o aktivní legitimaci žalobce dovolatel založil na obsahu

závěti zůstavitele L. K. ze dne 20. 8. 1985, rozhodnutí Státního notářství P.-

z. ze dne 9. 11. 1988, vydaného pod D 788/88, a rozhodnutí Státního notářství

P.- z. ze dne 3. 12. 1985, vydaného pod sp. zn. D 1120/85. Podstatou této

dovolací námitky je výtka týkající se nesprávně, popřípadě neúplně zjištěného

skutkového stavu věci, resp. vadného hodnocení provedených důkazů, při němž

soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda o ně

může opřít svá skutková zjištění (tj. zda jsou použitelné pro zjištění

skutkového stavu a v jakém rozsahu, popřípadě v jakém směru). Námitku, že

odvolací soud jím správně zjištěný skutkový stav nesprávně posoudil po stránce

právní, dovolání ve skutečnosti postrádá. Jinak řečeno, dovolatel odvolacímu

soudu vytýká, že kdyby nepochybil ve svých skutkových závěrech ohledně obsahu

závěti zůstavitele K., musel by návazně dospět k odlišnému právnímu posouzení

věci, tedy dovodit, že žalovaný je vlastníkem sporných nemovitostí. Nelze navíc

přehlédnout, že otázka vlastnictví sporných nemovitostí byla již závazně

vyřešena ve spojeném řízení o vyklizení těchto nemovitostí, kde jak soud

prvního stupně (viz rozsudek Okresního soudu Praha – západ ze dne 14. května

2003, č. j. 4 C 114/2002-39), tak i odvolací soud (viz rozsudek Krajského soudu

v Praze ze dne 15. července 2004, č. j. 27 Co 249/2004-78), vyřešily předběžnou

otázku vlastnictví sporných nemovitostí ve prospěch žalobce. Z § 135 odst. 2 o.

s. ř. a § 159a odst. 1 a odst. 4 o. s. ř. vyplývá, že pro soudy a jiné orgány

je výrok pravomocného rozsudku v jiných než statusových věcech závazný potud,

pokud posuzují (jako předběžnou otázku) mezi účastníky právní vztahy, které

byly pravomocně vyřešeny soudním rozhodnutím. Rozsudky Okresního soudu Praha –

západ ze dne 14. května 2003, č. j. 4 C 114/2002-39, a Krajského soudu v Praze

ze dne 15. července 2004, č. j. 27 Co 249/2004-78, jsou ve věci vyklizení

nemovitostí závazné pro obě procesní strany a povinností soudu bylo z nich

vycházet (§ 135 odst. 2 o. s. ř.).

Ze všech shora uvedených důvodů nelze mít proto dovolání za přípustné podle §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Přípustnost dovolání nepřichází v úvahu ani proti výroku, jímž bylo rozhodnuto

o nákladech řízení. Rozhodnutí o nákladech řízení má vždy povahu usnesení, a to

i v případě, že je začleněno do rozsudku a stává se tak formálně jeho součástí

(§ 167 odst. 1 o. s. ř.). Proto je třeba přípustnost dovolání proti němu

zvažovat z hlediska úpravy přípustnosti dovolání proti usnesení. Ta je obsažena

v ustanoveních § 237 až § 239 o. s. ř. Přípustnost podle § 237 o. s. ř. dána

být nemůže, neboť usnesení o nákladech řízení není rozhodnutím ve věci samé

(viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. ledna 2002, sp. zn. 29 Odo

874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek jako R 4/2003).

Přípustnost dovolání proti nákladovým výrokům pak není založena ani

ustanoveními § 238, § 238a a § 239 o. s. ř., jelikož tyto výroky nelze podřadit

žádnému z tam taxativně vyjmenovaných případů.

Protože dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti kterému zákon tento mimořádný

opravný prostředek nepřipouští, a dovolacímu soudu nezbylo, než je podle § 243b

odst. 5 věty prvé a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobci, který by

podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.

s. ř. měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2007

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu