Nejvyšší soud Usnesení trestní

4 Tdo 489/2019

ze dne 2019-05-28
ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.489.2019.1

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28. 5. 2019 o dovolání

obviněného L. S., nar. XY v XY, trvale bytem XY, fakticky bytem XY, okres

Benešov, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2018 sp. zn. 12

To 318/2018, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 2 T

123/2017, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného L. S. odmítá.

Okresní soud v Benešově rozsudkem ze dne 8. 8. 2018 sp. zn. 2 T 123/2017 uznal

obviněného L. S. vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 146 odst. 1 tr.

zákoníku, jehož se dopustil zde popsaným skutkem, za což mu byl podle § 146

odst. 1 tr. zákoníku uložen trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, pro

jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s

ostrahou.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. mu soud prvního stupně rovněž uložil povinnost

zaplatit na náhradě škody poškozeným:

- M. R., nar. XY, bytem XY, částky 300 000 Kč a 30 195 Kč,

- F. R., nar. XY, bytem XY, částku 240 000 Kč,

- O. R., nar. XY, bytem XY, částku 175 000 Kč,

- Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, pobočce pro hl. m. Prahu a

Středočeský kraj, se sídlem Na Perštýně 359/6, Praha 1, na účet číslo XY,

variabilní symbol XY, částku 7 363 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve

výši 8,05 % z částky 7 363 Kč od 11. 9. 2017 do zaplacení.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byli poškození M. R., F. R. a O. R. se zbytkem

uplatněného nároku na náhradu škody odkázáni na řízení ve věcech

občanskoprávních.

Proti tomuto rozsudku soudu prvního stupně podali státní zástupce Okresního

státního zastupitelství v Benešově, obviněný L. S. i poškození M. R., F. R. a

O. R. odvolání, na jejichž podkladě Krajský soud v Praze rozhodl rozsudkem ze

dne 28. 11. 2018 sp. zn. 12 To 318/2018 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d),

e), f) tr. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušil. Za podmínek § 259 odst.

3 písm. a) tr. ř. pak odvolací soud znovu rozhodl tak, že obviněného L. S.,

nar. XY, uznal vinným přečinem usmrcení z nedbalosti podle § 143 odst. 1 tr.

zákoníku, jehož se dopustil tím, že dne 20. 4. 2017 v době od 21:02 hodin do

21:21 hodin v XY, okres Benešov, na schodišti prvního patra budovy bývalého

kulturního centra v ulici XY před barem XY poté, co byl údery rukou napaden J.

R., nar. XY, protože předtím z baru nešetrně vyvedl z důvodu předchozí slovní

rozepře kamarádku poškozeného K. H., nar. XY, s pomocí M. Š., nar. XY,

poškozeného chytil zezadu kolem pasu a svedl na zem v místě schodiště tak, že

obličej poškozeného směřoval k zemi a jeho tělo leželo na schodišti nohama

směrem dolů a v této poloze poškozeného znehybnil tím, že ho stále držel oběma

rukama kolem trupu a ležel na něm ze strany přes hlavu a ruce, přičemž jak se

poškozený snažil ze sevření dostat, naléhával na něj postupně větší plochou

svého těla hmotnostně převyšujícího poškozeného, až přimáčkl krk poškozeného na

hranu schodu, čímž přivodil uzavření jeho dýchacích cest a krčních žil, a své

sevření neuvolnil, přestože se poškozený nejen přestal bránit, ale i hýbat a

následně jevit známky života, a způsobil tak jeho smrt udušením, neboť své

držení poškozeného uvolnil až v okamžiku, kdy se na místo dostavila z jeho

pokynu přivolaná hlídka Policie ČR.

Za to byl obviněnému podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku uložen trest odnětí

svobody v trvání dvou let. Podle § 81 odst. 1 tr. zákoníku a § 82 odst. 1 tr.

zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání

čtyř let. Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku odvolací soud obviněnému uložil, aby

v průběhu zkušební doby podmíněného odsouzení podle svých sil uhradil škodu,

kterou trestným činem způsobil.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. odvolací soud též uložil obviněnému povinnost

nahradit poškozeným:

- M. R., nar. XY, bytem XY, nemajetkovou újmu v částce 300 000 Kč a

majetkovou škodu ve výši 30 195 Kč,

- F. R., nar. XY, bytem XY, nemajetkovou újmu v částce 240 000 Kč,

- O. R., nar. XY, bytem XY, nemajetkovou újmu v částce 175 000 Kč,

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. pak odkázal tyto poškozené se zbytkem jejich nároku

na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. dále odkázal Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR,

pobočku pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj, se sílem Na Perštýně 359/6,

Praha 1, se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 256 tr. ř. odvolání poškozených M. R., F. R. a O. R. zamítl.

Obviněný L. S. následně proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Praze podal

dovolání, v němž uplatnil dovolací důvody ve smyslu § 265b odst. 1 písm. g), l)

tr. ř.

V prvé řadě poukazuje na zásadní nesrovnalosti mezi provedenými důkazy a

skutkovým stavem zjištěným soudem prvního stupně i soudem druhého stupně.

Zdůrazňuje, že soudy v rámci hodnocení skutkového stavu nerozvedly skutečnosti

uvedené svědkem Š., svědkem Č. a obviněným. Tito ve vzájemné shodě uvedli, že

poškozený se po svedení na zem pokoušel vyprostit ze sevření obviněného, kdy

tato jeho snaha byla natolik intenzivní, že svědek Š. musel obviněnému v obraně

pomáhat. Jak vyplynulo z výpovědi svědka Č., tento volal Policii ČR podruhé

právě z toho důvodu, že obviněný již nebyl schopen poškozeného držet. Jak

zároveň vyplynulo z výpovědi svědka Č. a záznamu hovoru na linku Policie ČR,

bylo ze strany operátora svědkovi Č. sděleno, že hlídka se od místa nachází cca

1 400 m.

Svědek Č. ve své výpovědi dne 21. 3. 2018 uvedl, že na výzvu obviněného zavolal

policii, poté se vrátil na místo a tam bylo stále to samé „obviněný držel

poškozeného na zemi a ten se stále vzpouzel“. Svědek uvedl, že vzpouzení

poškozeného na zemi trvalo dlouho a obviněný jej žádal, ať zavolá znovu Policii

ČR. Svědek zároveň uvedl, že „dle jeho názoru by poškozený v případě, že by jej

obviněný pustil ze sevření, začal neprodleně útočit“.

Svědek Š. uvedl, že poškozený se stále pokoušel ze sevření vyprostit. Svědek

přímo uvedl, že na poškozeného křičel, aby se na to vykašlal, tento však

nereagoval. Svědek přímo uvedl, že poškozený „mlátil rukama a furt si klekal,

furt se z toho chtěl dostat ven a furt chtěl bojovat. Tam nebylo slyšet, že by

volal o pomoc“.

Obviněný uvádí, že soudy obou stupňů uzavřely, že svědkyně K. H. zmiňuje v

samém počátku videozáznamu, že se poškozený „posral“. Obviněný znovu poukazuje

na zřejmou nesprávnost soudu, neboť při důkladném poslechu předmětného záznamu

je slyšet svědkyni K. H., která říká: „To ste posrali.“. Že si této skutečnosti

nemohl být vědom, svědčí i výpověď svědků E. Š. a T. Š., kteří oba shodně

popsali, že u poškozeného cítili tep a že cítili, že se poškozený „podělal“ až

po jeho přenesení na spodní plošinu. Dále v této souvislosti poukazuje na

skutečnost, že se soudy obou stupňů nedostatečně zabývaly osobou poškozeného,

kdy se jednalo o člověka, který vykonával mnoholetý trest odnětí svobody ve

věznici v Peru, byl uživatelem drog a byl také pod vlivem alkoholu. Toto, v

kombinaci s chováním poškozeného na místě, vyvolalo v obviněném důvodnou obavu

o svůj život. Má tak za to, že soudy obou stupňů pochybily, když se těmito

zcela zjevně pro skutkový stav významnými skutečnostmi nezabývaly a z

rozhodnutí není ani zřejmé, z jakého důvodu.

Podle něj jeho jednání tak, jak bylo zjištěno provedeným dokazováním, naplňuje

znaky nutné obrany podle ustanovení § 29 tr. zákoníku. V této souvislosti

odkazuje na judikaturu Nejvyššího soudu, ze které vyplývá, že při posuzování

mezí nutné obrany je vždy třeba zohlednit psychický stav obviněného a jeho

subjektivní vnímání situace (rozhodnutí NS ČR sp. zn. 11 To 27/90). V

rozhodnutí NS ČR pod sp. zn. 5 Tdo 162/2007 pak Nejvyšší soud uzavřel, že je to

právě útočník, který by měl nést riziko vyvolané útokem, nikoli obránce.

Obviněný též poukazuje na skutečnost, že mohl po celou dobu až do příjezdu

hlídky Policie ČR jednoznačně subjektivně vnímat nebezpečí pokračování v útoku

ze strany poškozeného. Tato skutečnost vyplývá zejména s ohledem na fakt, že

nejméně do druhého zavolání na linku Policie ČR se poškozený neustále pokoušel

vstát a pokračovat v napadání obviněného. Ze skutkového stavu pak jednoznačně

vyplynulo, že teprve v této fázi ustal ve snahách vstát a pokračovat v útoku.

Podle soudu měl obviněný možnost zjistit, že poškozený se v poslední fázi

skutkového děje nachází již ve stavu dušení případně umírání a to s poukazem na

„ochabnutí“ těla, resp. ustání útoku. Soud však neuvažoval nad možnostmi

obviněného zjistit rozdíl mezi ustáním útoku z důvodu dušení a ustání útoku z

důvodu vzdání snahy útočit s ohledem na předpokládaný brzký příjezd hlídky

Policie ČR.

Je nutno také brát v úvahu, že poškozený byl pod vlivem metamfetaminu a

alkoholu a obviněného napadl bez jakéhokoliv důvodu. Zároveň bylo prokázáno, že

útok ze strany poškozeného byl intenzivní, když dva muži měli problém

poškozeného svést aspoň na zem. Stejně tak bylo prokázáno, že aktivní snaha

poškozeného pokračovat v útoku trvala zhruba třináct minut. Obviněný má tedy za

to, že soud pochybil, když při hodnocení naplnění podmínek nutné obrany ze

strany obviněného nehodnotil správně veškerá relevantní kritéria a objektivní i

subjektivní vnímání situace. Současně poukazuje, že nejméně ze subjektivního

hlediska vnímání situace obviněným existovalo ze strany poškozeného riziko v

podobě pokračování útoku.

Podle obviněného soud zároveň pochybil, pokud shledal, že v daném případě je

možné shledat jeho zavinění ve formě nevědomé nedbalosti. Má za to, že byť z

objektivního hlediska mohlo být zjistitelné, že tělo poškozeného se v závěrečné

fázi nachází již ve stavu dušení či bezvědomí, ale je zcela nezbytné použit

korektiv subjektivního hodnocení situace a posoudit ji s ohledem na spojení

těchto hledisek. Je toho názoru, že ze subjektivního hlediska neměl možnost

zjistit jaký je stav poškozeného v závěrečné fázi skutkového děje. Je zřejmé,

že obviněný byl v dané fázi již vyčerpán jednak samotným útokem a pak zejména

odvracením útoku ze strany poškozeného, kdy toto trvalo nejméně třináct minut.

Obviněný zejména akcentuje způsob, kterým došlo k udušení poškozeného a to

velice netypickým způsobem přimáčknutí krku poškozeného o hranu schodu a to bez

aktivního jednání obviněného, kdy nebylo objektivizováno, jakým způsobem k

tomuto došlo. S ohledem na řadu uvedených skutečností, jež jsou v daném případě

zásadní a obecně velmi netypické, není možné ze subjektivního hlediska vůbec

hodnotit možnost porušení zachování náležité opatrnosti ze strany obviněného a

to ani v souladu s objektivním hodnocením.

Obviněný také nesouhlasí s odůvodněním výše náhrady nemajetkové újmy, kdy podle

něj soudy obou stupňů nesprávně právně postupovaly. Soudy sice odkazují na

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, kdy ovšem rozhodnutí obou

soudů postrádala jakoukoliv bližší aplikaci tohoto judikátu. Z rozhodnutí obou

soudů vyplývá, že nijak nebyly zhodnoceny konkrétní okolnosti, které by měl

soud při určování výše nemajetkové újmy v adhezním řízení zkoumat.

Soud prvního stupně se ve svém odůvodnění zabýval pouze jedním z kritérií na

straně poškozeného, a to je intenzita vztahu mezi zesnulým a poškozenými. Dále

se však nezabýval zbylými okolnostmi na straně zesnulého (věk zemřelého a

pozůstalých, otázka hmotné závislosti pozůstalých na usmrcené osobě či případně

poskytnutí jiné satisfakce). Stejně tak se soudy nezabývaly okolnostmi na

straně obviněného, které by měly být na základě výše uvedeného rozhodnutí

Nejvyššího soudu také zohledněny. Za tyto okolnosti lze označit postoj

obviněného, dopad události do duševní sféry obviněného, majetkové poměry a míra

zavinění, ev. míra spoluzavinění usmrcené osoby.

Při rozhodování o určení výše náhrady nemajetkové újmy nelze vycházet pouze z

okolností, které jsou na straně poškozených. Zejména pak v případech, kdy je

pachatel odsuzován za nedbalostní trestný čin nebo za trestný čin, jehož těžší

následek zavinil pachatel z nedbalosti, je při stanovení výše náhrady škody

třeba dbát na to, aby uložená povinnost nahradit způsobenou újmu neměla pro

pachatele doživotní „likvidační“ následky. K tomu poté poukazuje na nález

Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015 sp. zn. I. ÚS 2844/14 nebo na usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017 sp. zn. 7 Tdo 1517/2017.

Soudy obou stupňů tak v konkrétním případě nepostupovaly v souladu s aktuální

judikaturou, když nikterak nevzaly v úvahu okolnosti na straně obviněného a

dostatečně se nevypořádaly se skutečnostmi na straně poškozeného.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti tak obviněný navrhl, aby byl podle §

265k odst. 2 tr. ř. zrušen rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2018

sp. zn. 12 To 318/2018 ve výroku o náhradě nemajetkové újmy poškozeným. Zároveň

navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také další

rozhodnutí na zrušenou část obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž

došlo zrušením, pozbyla podkladu. Zároveň aby Nejvyšší soud podle § 265m odst.

2 tr. ř. s přiměřeným užitím § 265 tr. ř. odkázal všechny poškozené s nárokem

na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních.

V návaznosti na výše uvedené skutečnosti obviněný v závěru dovolání navrhl, aby

Nejvyšší soud rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2018 sp. zn. 12

To 318/2018 a předcházející rozsudek Okresního soudu v Benešově ze dne 8. 8.

2018 sp. zn. 2 T 123/2017 podle ustanovení § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil a věc

vrátil soudu prvního stupně k novému projednání v souladu s § 265l odst. 1 tr.

ř.

Státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství v písemném vyjádření

k dovolání obviněného (§ 265h odst. 2 tr. ř.) nejprve rekapituloval výsledek

předchozího řízení včetně obsahu předchozích rozhodnutí nižších soudů, jakož i

podaného dovolání obviněného včetně použitých argumentů.

Dále v něm zejména uvádí, že pod vytýkaný dovolací důvod nespadají jednak

závěrečná a obecná tvrzení obviněného v tom smyslu, že pro jeho vinu nesvědčí

žádný použitelný a nezpochybnitelný přímý důkaz ani řetězec důkazů nepřímých.

Obviněný totiž svými námitkami vytýká nesprávné hodnocení důkazů a vadná

skutková zjištění, která současně označuje za rozporná s provedenými důkazy.

Soud prvního stupně ovšem realizoval rozsáhlé a pečlivé dokazování a věnoval

potřebnou pozornost objasnění všech okolností pro závěr o vině významných.

Provedené důkazy pak nalézací soud v souladu s § 2 odst. 6 tr. ř. řádně

vyhodnotil a dospěl ke skutkovým zjištěním, která z nich logicky vyplývají.

Co se týká problematiky nutné obrany, je evidentní, že to byl prvně poškozený,

kdo napadl obviněného jak slovně, tak fyzicky. Obviněného navazující reakci

spočívající ve snaze vykázat poškozeného z baru a zpacifikovat ho svedením na

zem, je nutno hodnotit jako adekvátní. Avšak právě od momentu svedení

poškozeného na zem je nutno odvíjet skutkový děj významný z hlediska toho, co

vedlo k samotnému následku. Stěžejní je ta okolnost, že obviněný na poškozeného

nalehl, a poměrně dlouhou dobu působil vahou svého těla mimo jiné na krk

poškozeného, který byl tlačen na vyčnívající hranu schodu. Obviněný přitom

nijak nereagoval na to, co se děje s tělem poškozeného či alespoň může dít, a

nevěnoval žádnou pozornost tomu, že se poškozený přestal hýbat. Ačkoliv tedy na

počátku incidentu obviněný proti poškozenému zasáhl důvodně, ve svém následném

jednání nadále pokračoval i v době, kdy již žádný útok ze strany poškozeného

netrval ani nehrozil. Právě tato okolnost činí jeho obranu zcela zjevně

nepřiměřenou.

S uvedeným také souvisí závěr soudů o zavinění z nevědomé nedbalosti podle § 16

odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Obviněný namítal, že neměl možnost zjistit, jaký

byl stav poškozeného v závěrečné fázi konfliktu, a to tím spíše pokud k udušení

došlo atypickým způsobem. Z videozáznamu je patrno, že přinejmenším v závěru

první poloviny doby, po kterou trvalo ono zalehnutí, se poškozený již nehýbal a

obviněný podle znalce tuto skutečnost reálně vnímat mohl. Zalehl-li pak krk

poškozeného v prostoru schodů, rozhodně mohl předpokládat, že k ohrožení zdraví

poškozeného dojde.

Výhrady podle názoru státního zástupce nelze mít ani k výroku o náhradě

nemajetkové újmy. Oba soudy v tomto ohledu respektovaly dotčená ustanovení

občanského zákoníku, stejně jako judikaturu vztahující se k této otázce.

Zohlednily přitom na straně jedné společenská pouta mezi poškozeným a jeho

nejbližšími příbuznými. Na straně druhé přihlédly ke skutečnosti, že intenzita

těchto vazeb v době od roku 2010 do roku 2016 byla z důvodu trestu odnětí

svobody vykonávaného poškozeným v zahraničí snížena. Nemajetkovou újmu pak

soudy přiznaly v částkách obvyklých a odpovídajících požadavkům obviněným

zmíněného rozhodnutí Nejvyššího soudu. K výhradě obviněného, že nebyl zohledněn

jeho postoj či dopad do jeho duševní sféry, státní zástupce zmiňuje jen toliko,

že v průběhu trestního řízení jakékoliv pochybení ze své strany popíral a

příbuzným poškozeného se ani neomluvil.

Státní zástupce proto v závěru svého vyjádření navrhl, aby Nejvyšší soud podle

§ 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. dovolání obviněného odmítl, protože část námitek

obviněného pod žádný dovolací důvod podřadit nelze a zbylé jsou zjevně

neopodstatněné. Současně vyslovil souhlas s projednáním dovolání v neveřejném

zasedání i pro případ uvedený v § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

Nejvyšší soud nejprve konstatoval, že dovolání obviněného proti rozsudku

Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2018 sp. zn. 12 To 318/2018 je přípustné

z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř. Obviněný je podle §

265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání (pro

nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká).

Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr.

ř., obviněný podal prostřednictvím svého obhájce, tedy v souladu s ustanovením

§ 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v ustanovení § 265e odst. 1 tr. ř. a na

místě určeném týmž zákonným ustanovením.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je dán v případech, kdy

bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti

rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g), aniž byly

splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo přestože

byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. tedy spočívá ve třech

různých okolnostech, a to že řádný opravný prostředek byl zamítnut z tzv.

formálních důvodů podle § 148 odst. 1 písm. a) a b) tr. ř. nebo podle § 253

odst. 1 tr. ř., přestože nebyly splněny procesní podmínky stanovené pro takové

rozhodnutí, nebo odvolání bylo odmítnuto pro nesplnění jeho obsahových

náležitostí podle § 253 odst. 3 tr. ř., ačkoli oprávněná osoba nebyla řádně

poučena nebo jí nebyla poskytnuta pomoc při odstranění vad odvolání, anebo

řádný opravný prostředek byl zamítnut z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou

důvody uvedené výše, ale řízení předcházející napadenému rozhodnutí je zatíženo

vadami, které jsou ostatními dovolacími důvody podle § 265b odst. 1 písm. a) až

k) tr. ř.

Zde je třeba prohlásit, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

v posuzovaném případě naplněn být nemohl, jelikož soud druhého stupně odvolání

obviněného nezamítl ani neodmítl, naopak i na podkladě jeho odvolání zrušil

rozsudek soudu prvního stupně v celém rozsahu a ve věci poté rozhodl svým

vlastním rozsudkem a to ve prospěch obviněného, kdy mu za spáchaný trestný čin

uložil mírnější formu trestu odnětí svobody a to trest odnětí svobody s

podmíněným odkladem.

Další z uplatněných dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je

možno namítat v případě, že skutek, jak byl v původním řízení soudem zjištěn,

byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, ačkoliv šlo o jiný trestný

čin, nebo nešlo o žádný trestný čin. Vedle těchto vad, které se týkají právního

posouzení skutku, lze vytýkat též jiné nesprávné hmotněprávní posouzení, jímž

se rozumí právní posouzení jiné skutkové okolnosti, která má význam z hlediska

hmotného práva. Z dikce ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. přitom

vyplývá, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním namítat toliko

vady právní (srov. např. názor vyslovený v usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV.

ÚS 73/03, sp. zn. II. ÚS 279/03, sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud tedy

není oprávněn v dovolacím řízení přezkoumávat postup soudů nižších stupňů při

dokazování a hodnocení důkazů, ale vychází toliko z konečných skutkových

zjištění učiněných soudy nižších stupňů a v návaznosti na tato stabilizovaná

skutková zjištění posuzuje správnost aplikovaného hmotněprávního posouzení.

Tato skutková zjištění nemůže změnit, a to jak na základě případného doplnění

dokazování, tak i v závislosti na jiném hodnocení v předcházejícím řízení

provedených důkazů. Nejvyšší soud v řízení o dovolání není jakousi třetí

instancí přezkoumávající skutkový stav věci v celé šíři, neboť těžiště

dokazování leží v řízení před soudem prvního stupně, jehož skutkové závěry může

doplňovat, popřípadě korigovat toliko soud odvolací prostředky k tomu určenými

zákonem (např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS

732/02). Porušení určitých procesních ustanovení může být rovněž důvodem k

dovolání, nikoli však podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale jen v případě

výslovně stanovených jiných dovolacích důvodů [zejména podle § 265b odst. 1

písm. a), b), c), d), e), f) a l) tr. ř.], (viz přiměř. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 22/2007).

V prvé řadě je tedy nutno prohlásit, že námitky týkající se hodnocení

provedených důkazů a soudy učiněných skutkových zjištění, tedy i tvrzení, že

pro vinu obviněného nesvědčí žádný použitelný a nezpochybnitelný důkaz,

nespadají pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Podle Nejvyššího soudu lze naopak v dané souvislosti uvést, že postup obou

soudů nižších stupňů nevybočil z mezí ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř.

ani čl. 8 odst. 2 Listiny. Jimi učiněná skutková zjištění nejsou v nesouladu s

provedenými důkazy, přičemž soudy obou stupňů dospěly ke skutkovým závěrům, o

nichž neměly důvodné pochybnosti a tato z provedených důkazů logicky vyplývají.

Ke skutkovému stavu tak, jak byl vymezen ve skutkové větě odsuzujícího

rozsudku, proto nelze mít žádných rozumných výhrad. Pouze skutečnost, že

obviněný je nespokojen s určitým hodnocením důkazů provedeným těmito soudy,

ještě neznamená, že skutková zjištění jsou s těmito důkazy v nesouladu a že

bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces. Tedy vznesené skutkové a

procesní námitky obviněného se míjejí s mezemi dovolacího důvodu podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř.

Pokud jde o námitku obviněného týkající se nutné obrany, jako jedné z okolností

vylučující protiprávnost, tou se velice rozsáhle zabýval již nalézací soud na

str. 12 až 15 odůvodnění jeho rozhodnutí. Odvolací soud se poté na str. 6 a 7

odůvodnění jeho rozhodnutí této otázce věnoval také, když dal zcela za pravdu

závěrům učiněným nalézacím soudem.

Nejvyšší soud přesto k problematice nutné obrany připomíná následující

skutečnosti, které vyplývají z ustanovení § 29 tr. zákoníku a z jeho ustáleného

výkladu v soudní praxi. Za nutnou obranu lze považovat čin jinak trestný, jímž

někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním

zákonem. Takový čin by za jiných okolností naplnil zákonné znaky některé

skutkové podstaty trestného činu uvedené ve zvláštní části trestního zákona. Za

nutnou obranu však nelze považovat obranné jednání, které je zcela zjevně

nepřiměřené způsobu útoku. Jinými slovy k tomu, aby bylo možné v konkrétním

případě uvažovat o nutné obraně, a tedy i o vyloučení trestnosti činu osoby,

jež odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním

zákoníkem, je třeba splnit dva základní předpoklady obsažené v ustanovení § 29

tr. zákoníku. Podle prvního z nich musí jít o útok na zájem chráněný trestním

zákoníkem, který v době obranného jednání přímo hrozí nebo trvá. Za zájem

chráněný trestním zákoníkem se obecně považují společenské vztahy a hodnoty

uvedené zejména v § 1 tr. zákoníku. Konkrétní chráněný zájem je pak blíže

promítnut do skutkové podstaty příslušného trestného činu, jehož spáchání ze

strany útočníka hrozilo, a to v podobě objektu jako zákonného znaku takového

trestného činu. Pokud jde o bezprostřední hrozbu nebo trvání útoku, je zde buď

důvodný předpoklad útoku následujícího bezprostředně za hrozbou, anebo útok již

započal a stále probíhá. Útok tedy ještě nesmí být ukončen ani krátkodobě

přerušen, protože nutnou obranu lze použít proti útočníkovi jen do doby, pokud

trvá útok na zájem chráněný trestním zákonem. O nutné obraně tudíž nelze

uvažovat za situace, kdy útok ještě bezprostředně nehrozí ani nezačal, nebo

pokud je útok již dokončen; nestačí ovšem, jestliže útočník (tj. pachatel

určitého trestného činu) již dokonal některý trestný čin, tj. naplnil všechny

zákonné znaky jeho skutkové podstaty, pokud útok nadále trvá.

Druhým předpokladem, který musí být současně splněn při závěru o existenci

nutné obrany, je zákonný požadavek, aby obrana nebyla zcela zjevně nepřiměřená

způsobu útoku. K tomu Nejvyšší soud podotýká, že pojem „způsob útoku“ v sobě

zahrnuje nejen způsob provedení útoku, nýbrž i osobu útočníka, jeho úmysl a

vlastnosti, prostředky použité k tomuto útoku apod. (srov. Šámal P. a kol.

Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s.

405). Jak vyplývá z ustanovení § 29 odst. 2 tr. zákoníku (viz slovní spojení

„zcela zjevně“), o nutnou obranu nejde v případech, když nepoměr mezi způsobem

útoku a mírou reakce na něj (obranou) je naprosto výrazný. To však neznamená,

že mezi útokem a obranou musí existovat proporcionalita, tj. nevyžaduje se, aby

intenzitě použitého útoku odpovídala i míra intenzity obrany. Obrana by totiž

měla být důraznější už jen z toho důvodu, aby došlo k překonání přímo hrozícího

či trvajícího útoku na zájem chráněný trestním zákonem. Posouzení, kdy je

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, ovšem vždy závisí na okolnostech

konkrétního případu. O zcela zjevně nepřiměřené obraně lze tak uvažovat

především za situace, kdy obránce použije proti útočníkovi takové prostředky a

tím způsobem, že to zcela jasně, očividně a nepochybně neodpovídá okolnostem

charakterizujícím způsob útoku (srov. přiměřeně rozhodnutí pod č. 41/41980 Sb.

rozh. tr.). Při posuzování přiměřenosti obrany musí být dále zjištěno i to,

jaké fyzické konstituce byli útočník a obránce, jaký byl mezi nimi věkový

rozdíl, zda jde o útočníka, který je znám svou agresivitou, apod. (srov.

rozhodnutí pod č. 49/1970 Sb. rozh. tr.). Obrana je zcela zjevně nepřiměřená

útoku, pokud podle poznatků a úsudku bránící se osoby, k jejímuž psychickému

stavu vyvolanému útokem je třeba rovněž přihlížet, není potřebná k odvrácení

útoku, a kromě toho též tehdy, je-li obrana zcela neúměrná intenzitě a významu

útoku.

U posuzovaného případu je v prvé řadě nutno uvést, že obrana obviněného byla v

první fázi celého konfliktu zcela jistě přiměřená útoku poškozeného vůči němu.

Nikomu nelze upírat právo na obranu před takovýmto jednáním. Bylo tak zcela v

pořádku, pokud se obviněný snažil se svědkem Š. dostat poškozeného na zem a tam

jej přidržet, než se uklidní a zanechá svého agresivního chování. Jak ovšem

uvedly soudy obou stupňů, od okamžiku svedení poškozeného na zem je nutno

posuzovat skutkový děj významný z hlediska toho, co vedlo k samotnému následku.

Z provedeného dokazování je zřejmé, že obviněný poškozeného zalehl svým tělem

na pomezí schodů a plošiny nad nimi tak, že nohy poškozeného směřovaly směrem

dolů ze schodů. Tělo poškozeného bylo přesně situováno tak, že hlavu měl na

plošině a zbytek těla poté na schodech. V takovéto poloze na něj obviněný celou

vahou těla zalehnul, kdy jeho trup tlačil na horní polovinu těla poškozeného, a

tedy i na krk a hlavu. Z provedeného dokazování je zřejmé, že obviněný svoji

vahou výrazně převyšoval váhu poškozeného. Když chtěl tedy obviněný poškozeného

tímto způsobem zpacifikovat, v rámci jeho zákroku přitlačil krk poškozeného

přímo k hraně schodu, čímž způsobil uzavření cest dýchacích poškozeného a

tohoto tak usmrtil.

V rámci naplnění veškerých znaků nutné obrany bylo nutno zhodnotit, zda

takovýto zákrok byl vůči poškozenému přiměřený či se jednalo o zcela zjevně

nepřiměřenou obranu. Je nutno konstatovat, že obviněný byl na těle poškozeného

zalehnut poměrně dlouhou dobu (bezmála 19 minut, jak odvodil nalézací soud na

základě kamerových záznamů), a to až do příjezdu hlídky Policie ČR. Při takto

dlouhém průběhu obrany ovšem obviněný žádným způsobem nereagoval na to, co se s

tělem poškozeného pod ním děje nebo minimálně může dít. Z provedeného

dokazování je zřejmé, že poškozený se v určité fázi přestal hýbat a nekladl

proti obviněnému již žádný odpor, na což obviněný ale žádným způsobem

nereagoval. Z výpovědí znalce MUDr. Hladíka jasně vyplynulo, že nejen

objektivně se tělo poškozeného přestalo hýbat, ale že tuto skutečnost obviněný

mohl vnímat i subjektivně, jelikož tělo poškozeného jasným a zřetelným způsobem

celé ochablo a povolilo, což bylo důsledkem toho, že obviněný upadl do

bezvědomí nebo již zemřel. Tato skutečnost je prokázána i z videozáznamu

pořízeného svědkem Č. a to v době 21:11:17 až 21:12:16, kdy je také dobře

vidět, jak plná váha obviněného působí na oblast krku poškozeného. Podle znalce

tak není možné, aby tuto skutečnost obviněný nepoznal, obzvláště proto, že

předtím se poškozený obviněnému vzpíral a snažil se zpod jeho těla jakýmkoliv

způsobem vyprostit. Obviněný tak ležel na poškozeném v situaci, kdy se již

nehýbal a byl tak již minimálně ve stavu bezvědomí, či dokonce ve fázi umírání.

Znalec MUDr. Hladík pak také uvedl, že kdyby obviněný tlak povolil a tlak

netrval více než několik minut, bylo by zcela jistě možné odvrátit smrt,

otázkou by ale zůstával rozsah poškození mozku poškozeného.

Na těchto závěrech nemůže nic změnit ani obviněným v dovolání zmíněná

judikatura, jelikož ji na tento případ aplikovat nelze. V rozhodnutí Nejvyššího

soudu ČR ze dne 2. 10. 1989 sp. zn. 11 To 27/90 šlo o případ, kdy bylo

konstatováno, že „útok ze strany poškozeného velmi pravděpodobně skončil“. Tedy

nebylo spolehlivě prokázáno, že tomu tak skutečně bylo. V nyní posuzovaném

případě však k takovému závěru soudy nedospěly. Z jejich skutkových zjištění

naopak vyplývá, že od určitého momentu již žádný útok ze strany poškozeného

netrval ani nehrozil, neboť se přestal hýbat, tedy i klást odpor obviněnému.

Obviněný na tuto situaci ale žádným způsobem nereagoval a pokračoval ve svém

počínání vůči poškozenému, ačkoliv si toho podle existujícího stavu mohl a

současně i měl být vědom. K tomu, aby bylo rozpoznatelné, jestli někdo vůči

jinému klade aktivní odpor, není jistě třeba žádných mimořádných schopností,

což lze vztáhnout bezpochyby i na osobu obviněného.

Tedy ačkoli lze připustit, že obviněný v první části incidentu proti

poškozenému zasáhl důvodně, následně ve svém jednání vůči němu pokračoval i v

době, kdy již ze strany poškozeného žádný útok netrval ani nehrozil, což

obviněný měl a mohl subjektivně rozpoznat. Zde je třeba uvést, že jednání

obviněného trvalo po delší dobu, konkrétně bezmála 10 minut, během kterých je

žádným způsobem nezměnil v závislosti na stavu poškozeného. Pokud se tedy

obviněný poškozenému z počátku bránil způsobem přiměřeným povaze a

nebezpečnosti útoku směřujícímu proti zájmům chráněným trestním zákoníkem, ale

poté, kdy tento útok poškozeného zcela evidentně skončil, obviněný dál aktivně

fyzicky působil proti poškozenému (stále na něm v existujících souvislostech a

poměrech ležel), i když ze strany poškozeného netrval ani nehrozil další útok,

jednalo se o překročení mezí nutné obrany ve smyslu § 29 odst. 2 tr. zákoníku,

neboť další obrana obviněného byla zcela zjevně nepřiměřená (již

neexistujícímu) útoku poškozeného (srov. přiměřeně rozhodnutí Nejvyššího soudu

ze dne 2. 11. 1977 sp. zn. 2 To 6/77).

K subjektivní stránce skutkové podstaty trestného činu usmrcení z nedbalosti

podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku, jejíž naplnění obviněný ve svém dovolání

rovněž zpochybňuje, Nejvyšší soud považuje za nutné uvést následující

skutečnosti. V posuzované věci je závěr o existenci nedbalostního zavinění

obviněného podmíněn především vyřešením výše uvedené otázky, totiž zda jednání

obviněného vybočovalo z mezí nutné obrany, či nikoli. Jelikož tomu tak bylo,

což akceptoval i Nejvyšší soud (viz výše), v závislosti na tom odvolací soud

učinil současně i opodstatněný závěr, že se v konkrétním případě nedbalostní

zavinění obviněného vztahovalo i ke znakům příslušné skutkové podstaty

trestného činu. Kdyby totiž zavinění zahrnovalo pouze jedno z výše uvedených

hledisek, nebylo by možné uvažovat o trestní odpovědnosti obviněného, která je

podmíněna jak zaviněným překročením mezí nutné obrany, tak zaviněným naplněním

znaků skutkové podstaty trestného činu. Pokud tedy obviněný v daných

souvislostech překročil meze nutné obrany z nevědomé nedbalosti ve smyslu § 16

odst. odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, a poté svým nepřerušeným jednáním z

nevědomé nedbalosti způsobil smrt poškozeného, spáchal trestný čin usmrcení z

nedbalosti podle § 143 odst. 1 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud tak neakceptoval námitku obviněného, že neměl možnost zjistit,

jaký byl fyzický stav poškozeného v závěrečné fázi konfliktu, a tedy že nebylo

možné z jeho subjektivního hlediska hodnotit možnost porušení zachování

náležité opatrnosti z jeho strany. Jak již bylo zmíněno výše, z provedeného

dokazování bylo zjištěno, že v závěru první poloviny doby, po kterou trvalo ono

zalehnutí, se poškozený již žádným způsobem nebránil a vůbec se nehýbal

(minimálně od 21:11:17 hod., kdy začal svědek Č. celou situaci natáčet na

mobilní telefon). To bylo nade vši pochybnost prokázáno z videozáznamu

pořízeného tímto svědkem. To si musel uvědomovat i obviněný, jelikož každý

pozná, zda se pod jeho tělem, pokud je na někom zalehnut, poškozený hýbe, brání

se, či zda jeho tělo významným způsobem ochablo a přestalo jakýmkoliv způsobem

reagovat. O to spíše, když v první části zalehnutí se poškozený této obraně

obviněného bránil a snažil se z takovéhoto sevření vymanit. K tomu je nutno

upozornit i na skutečnost, že obviněný alespoň mohl a měl předpokládat, že může

dojít k ohrožení zdraví poškozeného, a to se zřetelem na to, že tělesně

poškozeného značně převyšoval (o více jak 20 kg) a že, a to především, na

poškozeného celou vahou nalehnul v prostoru schodiště, kdy svým tělem vyvíjel

značný tlak na tělo poškozeného v oblasti horní poloviny těla, včetně krku, kdy

takto způsobený tlak proti ostrým hranám schodiště může způsobit poškozenému v

krajním případě fatální následky. Nejvyšší soud je tak zcela ve shodě se závěry

soudů nižších stupňů v tom, že kdyby obviněný dbal běžné opatrnosti, nemuselo k

fatálnímu následku (úmrtí poškozeného) dojít.

V tomto ohledu tak nebyly námitky obviněného shledány jako důvodné. Současně je

zde třeba upozornit i na okolnost, že již odvolací soud významně přihlédl k

nestandardním okolnostem celého případu a obviněnému uložil trest odnětí

svobody nespojený s jeho přímým výkonem.

Pokud jde o výhrady obviněného směřujícím do výroku o náhradě nemajetkové újmy,

tak tyto rovněž nelze považovat za důvodné. Soudy obou stupňů zcela zjevně

respektovaly dotčená ustanovení občanského zákoníku, stejně jako ustálenou

judikaturu vztahující se k této otázce.

Čili, předmětnou otázkou se soudy obou stupňů dostatečně zabývaly, jak je to

patrno z bodu 41. a 42. rozsudku soudu prvního stupně, resp. z bodu 23.

rozsudku soudu druhého stupně. Na straně jedné tak při stanovení výše

nemajetkové újmy soudy zohlednily skutečnost, že pozůstalí přišli o nejbližšího

člena rodiny, resp. o syna a bratra, což patří citově k nejsilnějším a nejužším

vazbám v rámci všech společenských vztahů. Na druhé straně soudy obou stupňů

konstatovaly, že jejich vztah není možno označit za neobvykle „intenzivní

společenství“, nebo alespoň to žádné skutečnosti nedokazovaly, jelikož

poškozený od dubna roku 2010 do druhé poloviny roku 2016 vykonával trest odnětí

svobody v Peru. Okresní soud v Benešově ve svém odůvodnění jasně uvedl, že pro

účely rozhodnutí v otázce nemajetkové újmy neměl k dispozici žádné další

relevantní skutkové zjištění kromě toho, že poškozený žil se svojí matkou ve

společné domácnosti. Poškození ve svém vzneseném nároku podle § 43 odst. 3 tr.

ř. žádné další významné skutečnosti neuvedli. Nelze se ovšem ani ztotožnit s

výhradou obviněného, že soud prvního ani druhého stupně nezjišťoval důležité

okolnosti na určení výše nemajetkové újmy z jeho strany a nedostál tak

kritériím stanoveným v ustálené judikatuře. V protokolu o hlavním líčení je

uvedeno, že se soud prvního stupně obviněného ptal na jeho majetkové a rodinné

poměry, stejně jako se ho tázal na postoj k pozůstalým (zda se je snažil

nějakým způsobem kontaktovat, zda se jim omluvil, zda jim nabídl nějakou

satisfakci či kompenzaci, atd.).

Při pohledu na jednotlivé přiznané částky je též nutno konstatovat, že výše

přiznané náhrady nemajetkové újmy žádným způsobem nevybočuje z ustálené praxe

českých soudů. Nejvyšší soud již v minulosti uvedl, že obvyklá výše náhrady

nemajetkové újmy se může pro skupinu citově nejblíže spjatých osob, jakými jsou

rodiče, děti a manželé pohybovat v základním rozpětí mezi 240 000 Kč až 500 000

Kč, na což poukázal i nalézací soud. Pokud tak tento soud stanovil výši náhrady

nemajetkové újmy ve výši 300 000 Kč pro matku poškozeného, 240 000 Kč pro otce

poškozeného a 175 000 Kč pro bratra poškozeného, jde o částky stanovené při

spodní hranici obvyklého rozpětí, což svědčí o tom, že nalézací soud vzal v

úvahu na straně poškozeného jen ty skutečnosti, které byly prokázány, a tedy,

že pozůstalí rodiče a bratr tvořili tzv. jádro rodiny poškozeného a že

poškozený žil ve společné domácnosti s matkou, kdy nebylo žádným způsobem

doloženo, jaký vztah udržoval s otcem a bratrem, přičemž celkovou intenzitu

rodinného společenství poté korigoval skutečností, že poškozený se poměrně

dlouhou dobu nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody v zahraničí, kdy tedy

intenzita jeho vztahu se zbytkem rodiny nemohla být na vyšší než obvyklé míře.

K dolní hranici vymezeného rozpětí se nalézací soud přiklonil též s tím, že se

nejedná o situaci, která by nějakým významnějším způsobem vybočovala z

obdobných případů. To pak dokazuje i fakt, že soud prvního stupně poškozeným

přiznal částku citelně nižší, než jak ji původně požadovali, tedy částku 500

000 Kč každému z nich. Bylo tomu tak i proto, že tento svůj nárok nedoložili

potřebnými skutečnostmi svědčícími o neobvyklosti či zvláštnosti projednávaného

případu.

Současně je třeba i zmínit, že ačkoli obviněný v dovolání namítl, že nalézací

ani odvolací soud nevzaly v potaz jeho postoj či dopad celé události do jeho

duševní sféry, tak během celého trestního řízení neprojevil žádnou známku

lítosti a ani se žádným způsobem neomluvil rodině poškozeného. To pak zrovna

nesvědčí o jeho skutečné sebereflexi a lítosti nad způsobeným následkem

spáchaného činu.

Nejvyšší soud se tak s ohledem na výše uvedená zjištění se závěry a konečným

rozhodnutím soudů nižších stupňů zcela ztotožnil, přičemž konstatuje, že tyto

soudy postupovaly ve smyslu ustálené judikatury a zohlednily veškerá kritéria,

která tato judikatura v otázce náhrady nemajetkové újmy vytyčila, a že tak výše

přiznané náhrady nemajetkové újmy v konkrétním případě nevybočuje ze zavedené

soudní praxe.

Po náležitém posouzení předloženého spisu a podaného dovolání obviněného

dovolací soud navíc zjistil, že většina námitek uváděných obviněným byla již

uplatňována v předchozích stadiích trestního řízení, zejména v odvolání. Jak

soud prvního stupně, tak i odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly v

odůvodnění svých rozhodnutí. Judikatura vychází z toho, že jestliže obviněný v

dovolání opakuje v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem

prvního stupně a v odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně

a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu

§ 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. (viz rozhodnutí publikované v Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu, C. H. BECK, svazek 17/2002, č. 408). K tomu je třeba ale

dodat, že se musí jednat o námitky podřaditelné pod uplatněný dovolací důvod.

Nejvyšší soud tedy v konečném výsledku uzavřel, že námitky uplatněné v dovolání

buď nenaplňují dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť se

jedná o námitky skutkové či procesní a v případě, že se jednalo o námitky

hmotněprávní, tak tyto byly shledány jako zjevně neopodstatněné. Dovolání

obviněného L. S. proto bylo odmítnuto podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., a

toto rozhodnutí Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1

písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 28. 5. 2019

JUDr. František Hrabec

předseda senátu