Nejvyšší soud Usnesení trestní

4 Tdo 760/2015

ze dne 2015-07-14
ECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.760.2015.1

4 Tdo 760/2015-23

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. července

2015 o dovolání obviněného D. Č., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci

Králové ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 10 To 389/2014, v trestní věci vedené u

Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 4 T 90/2014, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t

á .

Rozsudkem Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 4 T

90/2014, byl obviněný D. Č. uznán vinným ze spáchání přečinu maření výkonu

úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku,

kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustil tím,

že:

„v přesně nezjištěné době do 11. července 2013, ve V. O., okr. T., jako

odsouzený při výkonu trestu odnětí svobody v rozporu s ustanoveními § 18, § 28

odst. 2 písm. j) a § 28 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu

trestu odnětí svobody a v rozporu s ustanovením § 25 vyhlášky č. 345/1999 Sb.,

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, od neustanovené osoby nechal

uschovat v okolí V. O. postupně nejméně dva mobilní telefony zn. Nokia

nezjištěného typu, první mobilní telefon byl s mechanickou klávesnicí a druhý

mobilní telefon byl bílé barvy s dotykovým displejem, které za pomoci

odsouzeného J. K., který v době úklidu mimo prostory věznice, telefony vyzvedl

a prohodil přes plot do vnitřních prostor věznice, kde je vložil do tašky a

dalšími neustanovenými odsouzenými byly oknem vytaženy do budovy, pronesl na

oddělení B2 výkonu trestu uvedené mobilní telefony, které sám užíval, a telefon

zn. Nokia s klávesnicí prodal M. N., který byl později, dne 11. 7. 2013 nalezen

příslušníky Vězeňské služby ČR V. O. u T. N., a mobilní telefon zn. Nokia s

dotykovou klávesnicí půjčoval J. Š., přičemž J. K. za pomoc dával nákupy a

peníze.“

Za uvedené jednání byl obviněný D. Č. odsouzen podle § 337 odst. 1 tr. zákoníku

k trestu odnětí svobody v trvání 8 (osmi) měsíců nepodmíněně. Podle § 56 odst.

2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s

ostrahou.

Tímto rozsudkem bylo rovněž rozhodnuto o vině a trestu obviněného J. Š.

Proti rozsudku Okresního soudu v Trutnově ze dne 30. 9. 2014, sp. zn. 4 T

90/2014, podal obviněný D. Č. v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce odvolání,

o kterém rozhodl Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 29. 1. 2015,

sp. zn. 10 To 389/2014, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr.

ř. napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu ohledně obviněného D. Č. a podle §

259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněný D. Č. byl uznán vinným ze

spáchaní přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst.

1 písm. g) tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině uvedeného

v rozsudku dopustil tím, že:

„v přesně nezjištěné době do 11. července 2013, ve V. O., okr. T., jako

odsouzený při výkonu trestu odnětí svobody v rozporu s ustanoveními § 18, § 28

odst. 2 písm. j) a § 28 odst. 3 písm. a), b) zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu

trestu odnětí svobody a v rozporu s ustanovením § 25 vyhlášky č. 345/1999 Sb.,

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, od osoby mimo věznici si

objednal postupně dodání nejméně dvou mobilních telefonů zn. Nokia blíže

nezjištěného typu, a to jednoho přístroje s tlačítkovou klávesnicí se SIM

kartou operátora O2, druhého bílé barvy s dotykovou klávesnicí, přesně

nezjištěným způsobem prostřednictvím spoluvězně s volným pohybem je převzal ve

vnitřním prostoru věznice na oddělení B2 a tyto telefony sám užíval, přístroj s

tlačítkovou klávesnicí prodal spoluvězni M. N., když tento přístroj byl

zajištěn dne 11. 7. 2013 příslušníky VS ČR u spoluvězně T. N. a přístroj s

dotykovou klávesnicí půjčoval spoluvězni J. Š. k jeho používání a zajištění

dobíjení baterií.“

Za uvedené jednání byl obviněný D. Č. odsouzen podle § 337 odst. 1 tr. zákoníku

k trestu odnětí svobody v trvání 8 (osmi) měsíců nepodmíněně. Podle § 56 odst.

2 písm. c) tr. zákoníku byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s

ostrahou.

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2015, sp. zn. 10

To 389/2014, podal následně obviněný D. Č. prostřednictvím svého obhájce

dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Obviněný v dovolání namítl, že skutek popsaný v rozsudku Krajského soudu v

Hradci Králové, č.j. 10 To 389/2014 - 179, ze kterého byl tímto rozsudkem

uznán vinným, bez ohledu na to, zda mu byl prokázán či nikoli, nenaplňuje znaky

trestného činu, resp. přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle

ustanovení § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku, nýbrž se jedná pouze o kázeňský

přestupek, resp. kárné provinění dle § 46 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o

výkonu trestu odnětí svobody. Obviněný dále namítá, že se jak soud prvního

stupně, tak soud odvolací při svém dokazování zaměřil pouze na skutečnost, zda

měl obviněný ve svém držení mobilní telefon, ale zcela opomenul, zda tímto

jednáním mohlo dojít, resp. zda došlo k maření nebo podstatnému ztížení výkonu

rozhodnutí soudu tím, že se dopustil závažného jednání, aby zmařil výkon nebo

účel trestu, jak předpokládá skutková podstata trestného činu maření výkonu

úředního rozhodnutí a vykázání dle ustanovení § 337 odst. 1 písm. g) tr.

zákoníku. Obviněný v dovolání tvrdí, že skutek, za který byl odsouzen, znaky

skutkové podstaty trestného činu nenaplnil, přičemž soud toto při svém

dokazování zcela opomněl. Nesprávné právní posouzení skutku spatřuje obviněný

především v tom, že ačkoli v trestním řízení nebylo žádným způsobem prokázáno,

že by obviněný mobilní telefon užíval, dokonce ani to, zda byly mobilní

telefony skutečně funkční, soud shledal, že obviněný svým jednáním naplnil

znaky skutkové podstaty trestného činu. Obviněný podotýká, že neexistuje

judikatura Nejvyššího soudu, která by se zabývala otázkou, zda užívání

mobilních telefonů ve výkonu trestu odnětí svobody je trestným činem a dodává,

že telefonování není ve výkonu trestu odnětí svobody činností obecně zakázanou,

nýbrž je za splnění určitých podmínek činností zcela dovolenou. Obviněný dále

uvádí, že ani v případě, že by v průběhu výkonu trestu odnětí svobody v rozporu

s ustanoveními § 18 zákona o výkonu trestu odnětí svobody užil mobilní telefon

a telefonoval z něj, by nemohla být naplněna skutková podstata trestného činu

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle ustanovení § 337 odst. 1 písm.

g) tr. zákoníku. Závěrem dovolání obviněný poukazuje na hrubé pochybení soudu

prvního stupně v případě nevyslechnutí svědka J. K., které odvolací soud

nezhojil, a dále soudu vytýká porušení zásady in dubio pro reo, na základě

které měl soud pro pochybnosti o skutkovém stavu zprostit obviněného obžaloby,

a to z důvodu, že v průběhu celého trestního řízení nebyl proveden jediný přímý

důkaz prokazující vinu obviněného. Tímto obviněný vytýká soudu, že nepostupoval

jako nezávislý a nestranný arbitr, ale naopak jako pomocník veřejné žaloby.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku

navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil, a aby přikázal věc

Krajskému soudu v Hradci Králové k novému projednání a rozhodnutí, případně aby

Nejvyšší soud rozhodl tak, že se obviněný zprošťuje obžaloby.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství využil svého práva a k

dovolání obviněného se vyjádřil. Ve svém vyjádření stručně shrnul dosavadní

průběh trestního řízení a dále se vyjádřil k jednotlivým námitkám následujícím

způsobem. Obviněný ve svém dovolání uvádí, že otázkou užívání mobilních

telefonů ve výkonu trestu odnětí svobody se judikatura Nejvyššího soudu dosud

nezabývala. Nejvyšší soud se ovšem touto problematikou již zabýval, a to ve

svém usnesení ze dne 10. 8. 2011, sp. zn. 3 Tdo 977/2011, kde shledal, že

obdobně formulovaná skutková podstata trestného činu maření výkonu úředního

rozhodnutí a vykázání podle § 171 odst. 1 písm. e) tr. zákona 1961 (ve svém

posledním znění) může být naplněna jednak tím, že obviněný „bez povolení u sebe

přechovával mobilní telefony“ a jednak i tím, že obviněný „uskutečňoval jejich

prostřednictvím telefonické hovory a zasílal SMS zprávy“. Ohledně obou

alternativ nakonec vyslovil názor, že porušení zákazu, resp. nedodržení omezení

vyplývajících z uloženého trestu odnětí svobody a zařazení obviněného do

příslušného druhu věznice, tedy související s výkonem trestu, je třeba chápat

jako podstatné ztížení výkonu rozhodnutí. Uskutečňování nedovolené, resp.

zakázané činnosti je pak jednáním směřujícím k zmaření účelu trestu. Státní

zástupce tedy nevidí důvod, aby se Nejvyšší soud nyní od své judikatury

odchýlil.

Pokud obviněný namítá, že „samotné telefonování v průběhu výkonu trestu odnětí

svobody je za splnění určitých podmínek činností zcela dovolenou“, pak tento

argument nepovažuje státní zástupce za relevantní. Takovou dovolenou činností

je rovněž opuštění věznice, pokud se tak děje za podmínek podle § 19 odst. 8

ZVT nebo § 56 ZVT. S námitkami obviněného proti právní kvalifikaci skutku se

vypořádal již odvolací soud v odůvodnění, ze strany obviněného se proto nyní

jedná o opakování námitek, uplatněných již v odvolacím řízení, se kterými se

soud již dostatečně a správně vypořádal. V této části považuje státní zástupce

dovolání za zjevně neopodstatněné.

V části IV. dovolání obviněný napadá způsob provádění a hodnocení důkazů,

namítá pouze porušení zásady in dubio pro reo, „významné rozpory“ ve výpovědi

svědka T. a že soud postupoval jako pomocník veřejné žaloby. Již z odvolatelem

citované judikatury Ústavního soudu je patrno, že ono pomáhání veřejné žalobě

je podstatné teprve, projeví-li se tím, že obecné soudy nevychází z popisu

skutku v usnesení o zahájení trestního stíhání (viz nález Ústavního soudu sp.

zn. II ÚS 93/04) namísto záznamu o odposleších se spokojí jen s úředním

záznamem (viz nález Ústavního soudu sp. zn. II ÚS 336/06) nebo v situaci

důkazní nouze obžaloby využijí „procesně nepřípustný důkaz“, resp. i na jeho

základě dovodí „existenci neexistujícího důkazu“ (viz nález Ústavního soudu sp.

zn. II ÚS 2014/07). Nic takového ovšem obviněný v dovolání neuvádí. Nepopisuje

ani konkrétní extrémní rozpor mezi konkrétním důkazem a konkrétním skutkovým

zjištěním. K tomu státní zástupce připomíná, že takový extrémní rozpor by byl

dán pouze v případě „svévolného hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv

akceptovatelného racionálního logického základu“ (srov. nález Ústavního soudu

sp. zn. III ÚS 177/04). Odvolací soud v odůvodnění svého rozsudku podrobně a

přesvědčivě popsal své úvahy při hodnocení provedených důkazů. Přitom se

vyjádřil zvláště i k důvodům, proč považoval za věrohodné výpovědi slyšených

svědků.

V samotném závěru dovolání obviněný konstatuje, že neměl možnost

vyjádřit se k výpovědi spoluobviněného J. Š. Obviněný k tomuto konstatování

neuvádí nic bližšího. Nereaguje ani na argumentaci odvolacího soudu v

odůvodnění napadeného rozsudku, že oba obvinění byli se svými výpověďmi

seznámeni nalézacím soudem a že ani oni ani jejich obhájci nepožadovali

opakování těchto výslechů nebo položení otázek obviněným. Proto státní zástupce

odkazuje na názor odvolacího soudu, s nímž se ztotožňuje a k němuž dodává, že

obviněný ani jeho obhájce neučinili nic k položení otázek spoluobviněnému ani v

odročeném hlavním líčení. Nic tedy nenasvědčuje tomu, že by v průběhu řízení

před soudem neměl obviněný možnost položit otázky spoluobviněnému Š. Důvody v

této části dovolání zjevně nenaplňují žádný z důvodů dovolání podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. ani podle jiného písmene citovaného odstavce.

Závěrem svého vyjádření státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

shrnuje, že konkrétní důvody uvedené obviněným jsou dílem zjevně

neopodstatněným a dílem neodpovídají důvodům dovolání podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř., neboť dovolatel nenamítá nesprávné právní posouzení skutku ani

jiné nesprávné hmotně právní posouzení. Ze shora uvedených důvodů proto státní

zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

dovolání odmítl, neboť jde o dovolání zjevně neopodstatněné. Pro případ, že by

Nejvyšší soud hodlal učinit rozhodnutí jiné, vyjádřil státní zástupce souhlas

ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. s projednáním věci v neveřejném

zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání

obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou

oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř.

a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve

smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále

nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem

stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou

provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3

tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným

prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních

vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého

stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je

totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může

doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném

opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno

základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve

smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen

„Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou

třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a

samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho

důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je

mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět

(srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr.

ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň

plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání

dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní

pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne

27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými

dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k

revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci

má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d

odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním

posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek

zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže

nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace

neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto

skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového

zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není

oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost

nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí

Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních

námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění,

hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost

provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr

obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně

spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve

zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního

přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i

v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci.

Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a

úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani

přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení

důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění,

tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně

relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu shledal, že

většina námitek uváděných obviněným v dovolání byla již uplatňována v

předchozích stádiích trestního řízení i v odvolání, a jak soud prvního stupně,

tak i odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly v odůvodnění svých

rozhodnutí. Judikatura vychází z toho, že jestliže obviněný v dovolání opakuje

v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v

odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně

vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i

odst. 1 písm. e) tr. ř. (viz rozhodnutí publikované v Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu, C. H. BECK, svazek 17/2002, č. 408). K tomuto závěru dospěl

Nejvyšší soud i v případě obviněného D Č.

Obviněný namítá, že se soud prvního stupně i odvolací soud při svém dokazování

zaměřily pouze na skutečnost, zda odsouzený měl ve svém držení mobilní telefon,

ale zcela opomenuly, zda tímto jednáním mohlo dojít, resp. zda došlo k maření

nebo podstatnému ztížení výkonu rozhodnutí soudu tím, že se odsouzený dopustil

závažného jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu, jak předpokládá skutková

podstata trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání dle § 337

odst. 1 písm. g) tr. zákoníku. Obviněný zdůrazňuje, že v soudním řízení nebylo

řádným způsobem prokázáno ani prokazováno, zda mobilní telefony, jejichž dodání

do věznice si měl objednat a následně je sám užívat, byly skutečně funkční, zda

s nimi vůbec někdo někdy z věznice telefonoval nebo je jinak užíval a zda

přístroje vůbec byly způsobilé k tomu, aby mohly být v prostředí věznice

uvedeny do funkčního stavu.

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého

stupně. Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje extrémní

rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takovém případě

je zásah Nejvyššího soudu namístě proto, aby byl dán průchod ústavně

garantovanému právu na spravedlivý proces. Extrémní rozpor mezi skutkovými

zjištěními a provedenými důkazy je dán zejména tehdy, když skutková zjištění

soudů nemají obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů

nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich

hodnocení, když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem důkazů,

na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný D. Č. sice podal dovolání z důvodu podle

ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ve svém dovolání však ve skutečnosti

z větší části nenamítá nesprávnost právního posouzení skutku, ale pouze napadá

soudy učiněná skutková zjištění. Námitky obviněného, v jejichž rámci namítal

nesprávné hodnocení důkazů (konkrétně výpovědí svědků Š. a T.) a vytýkal

nedostatečně zjištěný skutkový stav věci, je nutno považovat za námitky

skutkového charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování.

Je třeba konstatovat, že obviněný se svým dovoláním pouze domáhá, aby na

základě jiného hodnocení důkazů byl jiným způsobem posouzen skutek, pro který

byl stíhán. Uvedenou skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený

v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-

li rozhodnutí na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotně právním posouzení. O tom, že obviněný nevztahoval své námitky k právnímu

posouzení skutku, tak jak ho zjistily soudy, ostatně svědčí i to, že vytýkal i

porušení zásady „in dubio pro reo“, kdy obviněný soudům vytýká nesprávné

hodnocení důkazů, vadná skutková zjištění a prosazuje vlastní hodnotící úvahy

ve vztahu k provedeným důkazům.

V poměru mezi skutkovými zjištěními Okresního soudu v Trutnově, z nichž v

napadeném rozsudku vycházel také Krajský soud v Hradci Králové na straně jedné

a provedenými důkazy na straně druhé se rozhodně nejedná o žádný extrémní

rozpor. Soudy v odůvodněních přijatých rozhodnutí přesvědčivě a podrobně

vysvětlily, z jakých důkazů vycházely a k jakým právním závěrům na jejich

podkladě dospěly. Tato skutková zjištění jasně vyplývají z důkazů, a to z

výpovědi svědka E. Š., který uvedl, že se o telefonech nedozvěděl od

obviněného, ale slyšel, jak se o nich obviněný a J. K. domlouvají. Také dva

telefony u obviněného viděl, jelikož sdíleli jeden pokoj. Z výpovědi svědka M.

T. bylo dále zjištěno, že viděl obviněného, jak z mobilních telefonů

telefonuje. Tímto bylo na základě provedeného dokazování dostatečně zjištěno,

že se obviněný dopustil jednání popsaného ve skutkovém ději. Soudy jasně,

srozumitelně a zejména logicky své hodnotící úvahy vysvětlily, přičemž se

nedopustily žádné deformace důkazů a ani jiného vybočení z mezí volného

hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř.

Námitka obviněného, že předmětným jednáním nebyla naplněna skutková podstata

trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 písm. g)

tr. zák., je z hlediska uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. námitkou právně relevantní. Trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je zařazen do hlavy

páté trestního zákona mezi trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. Tato

zvláštní část trestního zákona chrání široké spektrum společenských vztahů,

zájmů a hodnot, které jsou nezbytné k tomu, aby stát budovaný na principech

demokracie a zákonnosti mohl bezchybně vykonávat svoje funkce. Jde o trestné

činy, které přímo nebo nepřímo ohrožují řádnou činnost orgánů státu nebo jinak

ohrožují pořádek ve věcech veřejných, zejména nerušené fungování státních

orgánů, důsledné uplatňování zákonnosti, výkon pravomoci veřejných činitelů,

čistotu veřejného života, ochranu obecných zájmů i práv a svobod jednotlivců. Podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zák. se trestného činu maření výkonu úředního

rozhodnutí a vykázání dopustí ten, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon

rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, že se dopustí závažného

jednání, aby zmařil účel vazby nebo trestu. Objektem tohoto trestného činu je zájem na řádném výkonu rozhodnutí státních

orgánů a trestněprávní ochrana je tímto ustanovením poskytována nejen řádnému

výkonu pravomocných rozhodnutí, ale též výkonu rozhodnutí, která v době činu

sice nebyla pravomocná, ale byla vykonatelná. Znak maří nebo podstatně ztěžuje

výkon rozhodnutí znamená, že rozhodnutí, které má být v době činu vykonáno,

fakticky v důsledku jednání pachatele vykonáno není a vykonat ho nelze nebo je

vykonáno za podstatně ztížených podmínek. Neznamená to však, že výkon

rozhodnutí by byl zmařen, tj. že by už nebylo možné rozhodnutí vykonat. Podstatně ztěžovat výkon rozhodnutí lze například nedodržováním omezení

uložených v souvislosti s trestem. K trestnosti se vyžaduje úmysl. Mařit účel

vazby nebo trestu může jak osoba, která je ve výkonu vazby nebo trestu, tak i

jiná osoba. Podle tohoto ustanovení se stíhá osoba, která narušuje svými činy

podstatně režim vazby nebo výkonu trestu. V posuzovaném případě Okresní soud v Trutnově zjistil skutkový děj v rozsahu

dostačujícím pro rozhodnutí a jednání obviněného posoudil správně jako přečin

maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku. Krajský soud v Hradci Králové k odůvodnění napadeného rozsudku

okresního soudu dodal, že obviněný získal a užíval ve výkonu trestu ke

kontaktům mimo věznici nedovolenou techniku – mobilní telefon a jednal tak

úmyslně v rozporu s ustanovením § 18 zák. č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu

odnětí svobody a v rozporu s ustanovením § 28 odst. 2 písm. j), odst. 3 písm. a) cit. zákona a vyhlášky č. 345/1999 Sb. Jednání obviněného je nepochybně

společensky škodlivé a k jeho postihnu nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle

jiného právního předpisu. V případě projednávané věci obviněný navozoval nepovolený telefonní styk.

Námitka obviněného, že jde o méně závažné porušení kázně postižitelné kázeňsky,

je považována za irelevantní. Omezení kontaktů odsouzených s osobami mimo

věznici je nedílnou součástí trestu odnětí svobody. Navazování telefonického

spojení nekontrolovatelným způsobem nepovoleným technickým zařízením z věznice

navenek je nutno považovat za závažné porušení povinností odsouzeného. S

ohledem na shora uvedené je zřejmé, že námitka obviněného, že užitím mobilního

telefonu a telefonováním z něj nemůže být naplněna skutková podstata trestného

činu maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku, nemůže obstát.

Je třeba zdůraznit, že danou problematikou se Nejvyšší soud v rámci své

rozhodovací činnosti již zabýval a při svém rozhodování dospěl mimo jiné k

závěru, že tím, že obviněný bez povolení u sebe přechovával mobilní telefony a

uskutečňoval jejich prostřednictvím telefonické hovory a zasílal SMS zprávy,

porušil příslušná ustanovení zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí

svobody a ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb.,

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Mobilní telefon lze

charakterizovat jako předmět, který lze použít k útěku či jako svou povahou

předmět, který může narušovat pořádek. Uskutečňováním hovorů a zasíláním SMS

zpráv obviněný současně porušil zákaz navazovat styky s jinými osobami.

Námitka, že se jednalo o rodinné příslušníky a že účelem trestu rozhodně není

zabránění kontaktu s rodinou, je pro právní kvalifikaci jeho jednání zcela

nepodstatná, neboť obsahem vykonávaného trestu je určitá újma na jinak

chráněných občanských právech a svobodách pachatele trestného činu. Výkon

trestu odnětí svobody sice omezuje pachatelovu možnost styku s jeho rodinou,

nicméně ho této možnosti nezbavuje. Obviněný má minimálně možnost pravidelných

osobních návštěv či komunikace prostřednictvím dopisů, za splnění určitých

podmínek i možnost uskutečnit telefonické hovory (srov. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 10. 8. 2011, sp. zn. 3 Tdo 977/2011).

Pokud obviněný namítá, že samotným držením mobilního telefonu spáchal pouze

kárné provinění dle § 46 odst. 1 zákona o výkonu trestu odnětí svobody, nikoli

trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1

písm. g) tr. zákoníku, nelze této námitce přisvědčit. Jak je popsáno ve shora

uvedeném usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2011, sp. zn. 3 Tdo 977/2011,

skutková podstata trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku může být naplněna jednak tím, že

obviněný „bez povolení u sebe přechovával mobilní telefony“ a jednak i tím, že

obviněný „uskutečňoval jejich prostřednictvím telefonické hovory a zasílal SMS

zprávy“. Z toho vyplývá, že již samotné držení mobilního telefonu je považováno

za trestné. Mobilní telefon lze charakterizovat jako předmět, který lze použít

k útěku či jako svou povahou předmět, který může narušovat pořádek. Porušení

zákazu, resp. nedodržení omezení vyplývajících z uloženého trestu odnětí

svobody a zařazení obviněného do příslušného druhu věznice, tedy souvisejícího

s výkonem trestu, je třeba chápat jako podstatné ztížení výkonu rozhodnutí.

Obviněný svým jednáním (získáním a užíváním mobilního telefonu ve výkonu

trestu) porušil omezení vyplývající z uloženého trestu odnětí svobody, dopustil

se tak nedovolené (resp. zakázané) činnosti, na kterou je třeba nahlížet jako

na jednání směřující ke zmaření účelu trestu. Nejvyšší soud proto shledal

námitku obviněného za neopodstatněnou.

Je tak možno učinit závěr, že v průběhu daného trestního řízení bylo prokázáno,

že obviněný D. Č. svým předmětným jednáním naplnil všechny zákonné znaky

skutkové podstaty trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku, příslušný skutek byl bez jakýchkoliv

pochybností objasněn, nalézací soud zvolil odpovídající právní kvalifikaci a

uložený trest odpovídá všem zákonným kritériím. Nejvyšší soud souhlasí se

závěry, které učinil v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud. Z odůvodnění

rozhodnutí soudu prvního stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými

důkazy, jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a

hmotně právními závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi

neshledal žádný rozpor.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů shledal, že napadené rozhodnutí ani

řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, a proto dovolání

obviněného D. Č. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně

neopodstatněné odmítl. O dovolání rozhodl za podmínek ustanovení § 265r odst. 1

písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. července 2015

JUDr.

Jiří

Pácal

předseda senátu