Nejvyšší soud Usnesení trestní

4 Tz 124/2004

ze dne 2004-09-30
ECLI:CZ:NS:2004:4.TZ.124.2004.1

4 Tz 124/2004

ČESKÁ REPUBLIKA

R O Z S U D E K

J M É N E M R E P U B L I K Y

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 30.

září 2004 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců

JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty stížnost pro porušení zákona, kterou

podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného I n g.

P. M., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. 5

To 9/2004, jako soudu odvolacího v trestní věci Okresního soudu v Uherském

Hradišti sp. zn. 10 T 465/2003, a rozhodl podle § 268 odst. 2 tr. ř. t a k t

o :

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. 5 To 9/2004, b

y l p o r u š e n zákon v ustanoveních § 254 odst. 1, § 258 odst. 1 písm.

a) a § 260 tr. ř. ve prospěch obviněného Ing. P. M.

Obviněný Ing. P. M. byl rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne

4. 11. 2003, sp. zn. 10 T 465/2003, uznán vinným trestným činem porušování

autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle

§ 152 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopustit tím, že nejméně v

období od prosince 2000 do 3. 4. 2003 v U. H. jako předseda představenstva

společnosti U., a. s. U. H., která provozuje ubytovací část hotelu G. v U. H. a

hotelu M. v U. H., umístil v hotelových pokojích televizní přístroje, a to:

V hotelu G., v němž se nachází 54 hotelových pokojů:

- v roce 2000 nejméně 40 televizních přístrojů

- v roce 2001 a v roce 2002 nejméně 44 televizních přístrojů

při celkovém počtu noclehů v roce 2001 - 8 379 a v roce 2002 – 7 398

- v roce 2003 nejméně 54 televizních přístrojů

v hotelu M., v němž se nachází 54 hotelových pokojů:

- v roce 2000, v roce 2001 a v roce 2002 nejméně 13 televizních

přístrojů při celkovém počtu noclehů v roce 2001 – 2 257, v roce 2002 – 2 106

- v roce 2003 nejméně 24 televizních přístrojů,

čímž umožňoval ubytovaným hostům na hotelových pokojích vybavených televizními

přijímači podle jejich vlastní volby přijímat televizní vysílání, a tím

umožňoval těmto ubytovaným hostům:

- užívat hudební díla domácích a zahraničních autorů, a to nejméně od

13. 6. 2002 bez souhlasu a přes zákaz Ochranného svazu autorského pro práva k

dílům hudebním ( OSA ), jakožto správce práv autorů hudebních děl s textem i

bez textu a tomuto ochrannému svazu za období od počátku roku 2000 nehradil

autorské provozovací honoráře v celkové výši nejméně 119 550,- Kč, a takto

jednal i přes výzvy tohoto ochranného svazu

- užívat díla autorů, a to díla literární, dramatická, hudebně

dramatická, choreografická, pantomimická, audiovizuální a audiovizuálně užitá a

výtvarně audiovizuálně užitá, nejméně v období od prosince 2002 bez vědomí

občanského sdružení D., D. a l. a., K., P., která vykonává kolektivní správu

práv autorů pro obory děl literárních, dramatických, hudebně dramatických,

choreografických, pantomimických, audiovizuálních děl výtvarných autorů

obrazové složky audiovizuálních děl, a tomuto občanskému sdružení nejméně od

počátku roku 2003 neuhrazoval autorské odměny a náhrady, které činí 60,- Kč

za měsíc za každý televizní přijímač, tedy doposud neuhradil autorské odměny

ve výši nejméně 14 040,- Kč,

a takto obviněný jednal, přestože užití záznamů na pokojích ubytovacích

zařízení je dalším veřejným užitím díla nad rámec jeho prvotního užití, kterým

je vysílání těchto předmětů ochrany, neboť provozovatel hotelového zařízení

tímto jednáním neužívá dílo pro sebe, ale pro potřebu jiných, a proto je

povinen vypořádat práva nositelů práv podle autorského zákona.

Za to byl obviněný Ing. P. M. odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání sedmi

měsíců s podmíněným odkladem jeho výkonu na zkušební dobu v trvání jednoho

roku.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. bylo obviněnému uloženo zaplatit poškozenému O. s.

a. se sídlem v P., Č. a., částku 51 150,- Kč, a poškozenému občanskému

sdružení D. se sídlem v P., K., částku 14 040,- Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. bylo poškozené občanské sdružení D. odkázáno se

zbytkem nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti uvedenému rozsudku obviněný Ing. P. M. podal odvolání do všech jeho

výroků, o němž rozhodl Krajský soud v Brně usnesením ze dne 18. 2. 2004 sp. zn.

5 To 9/2004 tak, že podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. ř. napadený

rozsudek zrušil a podle § 260 tr. ř. věc vrátil státnímu zástupci k

došetření.

Podle § 266 odst. 1 tr. ř. podal ministr spravedlnosti proti výše uvedenému

usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2004 sp. zn. 5 To 9/2004 stížnost

pro porušení zákona v neprospěch obviněného Ing. P. M. Podle jeho názoru byl

tímto usnesením porušen zákon ve prospěch obviněného v ustanoveních § 254

odst. 1, § 258 odst. 1 písm. a), b), c) a § 260 tr. ř.

V odůvodnění podané stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti

poukázal na výše uvedená ustanovení trestního řádu a vytkl odvolacímu soudu, že

náležitě nespecifikoval vady řízení opravňující zrušení rozsudku soudu prvního

stupně a na jejichž základě současně dovodil závěr o splnění podmínek pro

vrácení věci státnímu zástupci k došetření. Taktéž nekonkretizoval, v čem

spočívají ony neodstranitelné procesní vady požadované pro postup podle § 260

tr. ř. a jaké úkony je nutno k jejich odstranění provést. Přitom zároveň

požaduje po státním zástupci provedení dalších důkazů, aby o věci mohlo být

rozhodnuto. Rozhodnutí odvolacího soudu podle názoru stěžovatele nerespektuje

ustanovení § 260 tr. ř., neboť podle něho může odvolací soud postupovat pouze v

případě, že po zrušení rozsudku nelze pokračovat v řízení před soudem pro

neodstranitelné procesní vady a zároveň není důvod pro jiné rozhodnutí. Tato

právní úprava byla do trestního řádu zakotvena zákonem č. 265/2001 Sb. a oproti

původní právní úpravě přesunula těžiště řízení a zejména dokazování do stádia

řízení před soudem. Důvodem pro vrácení věci odvolacím soudem státnímu zástupci

k došetření tak nadále zůstaly pouze procesní vady, které by nebylo možné

odstranit ani při opakovaném hlavním líčení. Trestní věc obviněného Ing. P. M.

však podle stěžovatele takovými vadami netrpí a tyto rozhodně nelze spatřovat v

rozsáhlosti doplnění dokazování, jak to tvrdí odvolací soud v závěru svého

rozhodnutí. Z takovéhoto důvodu lze vrátit věc státnímu zástupci k došetření

pouze ve stádiu předběžného projednání obžaloby.

Pokud bylo odvolacím soudem shledáno doplnění dokazovaní nutným, spočívalo by

v provádění výslechů svědků, kteří byli jako hosté ubytováni v ubytovacích

zařízeních hotelů, za něž vystupoval obviněný. Měli by podle odvolacího soudu

objasnit, zda a v jakém rozsahu sledovali vysílání rozhlasových a televizních

přijímačů tam nainstalovaných. Odvolací soud však ani tyto úkony blíže

nekonkretizoval. K provedení výslechů těchto svědků má ale podle stěžovatele

soud dostatek podkladů, neboť v přípravném řízení bylo zajištěno sedm šanonů

označených jako kniha hostů, které obsahují seznam osob ubytovaných v kritickém

období v předmětných ubytovacích zařízeních. Z nich může soud podle vlastních

kritérií vybrat ty, které bude považovat za vhodné a potřebné a vyslechnout je

jako svědky.

S rozhodnutím krajského soudu nelze podle ministra spravedlnosti souhlasit ani

v otázce podmínek pro zrušení rozsudku soudu prvního stupně podle § 258 odst. 1

písm. a), b), c) tr. ř. Zejména pak z toho důvodu, že stanovisko nejvyšší

státní zástupkyně, na které je v odůvodnění usnesení poukazováno, je pouze

vyjádřením určitého právního názoru na danou problematiku a nikoli obecně

závazným právním předpisem a tudíž nevylučuje relevanci názoru jiného. Pokud

krajský soud vychází z názoru, že zásah do zákonem chráněných autorských práv

nastává nikoliv pouhým umístěním televizních a rozhlasových přijímačů na

hotelové pokoje, ale až faktickým sdělováním díla hostovi, tedy zapnutím

přijímače a sledováním příslušného programu hostem, nelze s tímto názorem

vyslovit souhlas a lze v této věci rovněž oponovat stanoviskem Nejvyššího soudu

vyjádřeném v usnesení sp. zn. 6 Tdo 380/2003, z něhož stěžovatel částečně

citoval. Z tohoto důvodu se požadavek odvolacího soudu na zjišťování, zda a

který z ubytovaných hostů sledoval rozhlasové či televizní vysílání, jeví

nadbytečným. Navíc nelze podle stěžovatele předpokládat, že by tito svědci měli

k uvedeným otázkám nějaké přesné poznatky a jejich výslechy by zcela jistě

nepřinesly žádné zásadní údaje. Pokud tedy v předmětné trestní věci nebyli

hosté ubytovacích zařízení vyslechnuti jako svědci, nedošlo k procesním vadám

předpokládaným v ustanovení § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. ř. a nebyl důvod

pro zrušení rozsudku prvního stupně z těchto důvodů.

Ministr spravedlnosti je proto toho názoru, že Krajský soud v Brně nedostál při

rozhodování o odvolání v uvedené trestní věci obviněného svým přezkumným

povinnostem, když nevěnoval náležitou pozornost hodnocení důkazního stavu a

dospěl k nesprávným právním závěrům o existenci podmínek pro zrušení

napadeného rozsudku podle § 258 odst. 1 písm. a), b), c) tr. ř. a pro vrácení

věci státnímu zástupci k došetření podle § 260 tr. ř. Postupem a rozhodnutím

odvolacího soudu tak došlo k porušení zákona ve prospěch obviněného Ing. P.

M., jelikož v důsledku učiněného rozhodnutí došlo k vrácení věci do stádia

přípravného řízení, což je pro obviněného příznivější, než kdyby ve věci nadále

konal řízení soud.

V závěru svého podání ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud výše

uvedené porušení zákona podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil akademickým

výrokem.

Nejvyšší soud přezkoumal podle ustanovení § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a

odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení

zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené

části rozhodnutí předcházející. K vadám výroků, které nebyly stížností pro

porušení zákona napadeny, Nejvyšší soud přihlíží, jen pokud by mohly mít vliv

na správnost výroků, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána.

V prvé řadě je třeba uvést, že se jedná o dosud pravomocně neskončenou věc a

rozhodnutí odvolacího soudu, které bylo napadeno stížností pro porušení zákona

je tzv. mezitímním rozhodnutím, jenž má pouze procesní povahu. Nejvyšší soud

proto za tohoto stavu řízení nemohl posuzovat úplnost zjištěného skutkového

stavu věci, rozsah provedeného dokazování nebo hodnocení důkazů, jak je učinily

soudy prvého či druhého stupně, a tím méně otázku, zda se obviněný žalovaného

trestného činu dopustil či nikoliv. To bylo a stále je v této fázi trestního

stíhání obviněného výhradním právem soudu prvního stupně, event. soudu

odvolacího a pokud by se k těmto otázkám měl nyní vyslovovat Nejvyšší soud,

jednalo by se o nepřípustné zasahování do nezávislosti procesního soudu. Pokud

odvolací soud zrušil rozsudek soudu prvního stupně též z procesních důvodů a

věc vrátil státnímu zástupci, čili vrátil ji zpět do stádia přípravného řízení,

je Nejvyšší soud oprávněn posoudit oprávněnost tohoto posledně zmíněného

procesního postupu.

Z odůvodnění napadeného usnesení lze zjistit, že podle názoru odvolacího soudu

se vydání rozsudku soudu prvního stupně jeví jako předčasné, neboť v

dosavadním řízení nebyly dostatečně objasněny skutečnosti mající vliv jak na

objasnění skutkového stavu věci, tak i na správnost skutkových zjištění včetně

následné právní kvalifikace jednání obviněného. Odvolací soud v souladu s

výkladovým stanoviskem nejvyšší státní zástupkyně zveřejněném pod č. 14/2002

dospěl k závěru, že pokud jde o povinnost provozovatele hotelového zařízení

ve vztahu k autorům vysílaných děl a ve vztahu k nositelům práv souvisejících s

právem autorským mohou být jejich práva porušována tím, že provozovatelé

ubytovacích zařízení umísťují na hotelové pokoje a ve veřejných prostorách

ubytovacího zařízení rozhlasové a televizní přijímače, a tím umožňují hostům,

tedy veřejnosti, sledovat rozhlasové a televizní vysílání podle jejich

vlastního výběru. Umístění funkčních televizních a rozhlasových přístrojů na

hotelové pokoje a umožnění ubytovaným hostům, aby sledovali

televizní a rozhlasové vysílání podle jejich vlastního výběru,

je nutno považovat nejen za součást ubytovací služby honorované ve smyslu § 754

odst. 2 obč. zák., ale i za činnost, jíž zasahuje pronajímatel tohoto zařízení

do chráněných práv autorů a ostatních nositelů práv s autorským právem

souvisejících ( vyjma práv vysílatelů ). V tomto směru překračuje taková

činnost rámec občanskoprávní a zasahuje i do oblasti autorskoprávní, z níž může

vzniknout provozovateli ubytovacích služeb odpovědnost za porušení příslušných

ustanovení autorského zákona. Aby ale mohla tato odpovědnost přerůst v

odpovědnost trestněprávní, nestačí pouhé umístění televizních nebo rozhlasových

přístrojů na pokoje zařízení, ale musí dojít ke skutečnému, faktickému zásahu

do těchto práv, tzn. že musí dojít ke sdělování díla veřejnosti skutečným

zpřístupněním vysílaných děl a dalších autorskoprávně chráněných výsledků

činnosti. Ubytovaní hosté musí této možnosti skutečně využít, a to v takovém

rozsahu, aby byl naplněn pojem veřejnosti a aby byl současně naplněn i

materiální znak uvedený v ustanovení § 3 odst. 2, 4 tr. zák. Tento názor je

dovozen výkladem ustanovení § 18 odst. 2 a § 23 autorského zákona. Samotné

umístění rozhlasových či televizních přijímačů na hotelových pokojích

ubytovacího zařízení bez toho aniž by bylo těchto přístrojů hosty - tzn. veřejností - užito ke sledování vysílaných programů, nemůže naplňovat

skutkovou podstatu trestného činu podle § 152 tr. zák., neboť tu ve

skutečnosti nedochází ke sdělování díla veřejnosti. Vypnutým nebo jinak

nefunkčním přijímačem nemůže být žádné z těchto práv porušeno, protože se

takovým přístrojem veřejnosti žádné dílo nesděluje. Pro trestní odpovědnost

podle § 152 tr. zák. je proto třeba prokázat nejen to, že na pokojích byly

přijímače umístěny, ale i skutečnost, že je ubytovaní hosté prokazatelně

používali a v jaké míře se tak stalo.

Prokazování uvedených skutečností bude v

řízení komplikováno nejen ztíženou možností opatřit důkazy o konkrétním

porušování práv autorů a dalších nositelů práv s autorským právem souvisejících

zjišťováním, které konkrétní osoby a kdy využily možnosti sledovat či

poslouchat vysílání, ale i nutností náležitě respektovat zásadu přiměřenosti –

viz § 2 odst. 4 tr. ř. Za současného stavu dokazování a s ohledem na výše

uvedené skutečnosti jsou podle názoru odvolacího soudu dány výrazné pochybnosti

o tom, zda obviněný měl vůbec být postaven před soud, a to zejména když se

orgány činné v přípravném trestním řízení neřídily zveřejněným stanoviskem

nejvyšší státní zástupkyně. Proto již orgány přípravného řízení, tedy policie

a státní zástupce, měly zjistit, kteří hosté z celkového počtu ubytovaných v

inkriminovanou dobu skutečně využili možnosti daných televizním a rozhlasovým

vysíláním a skutečně sledovali vysílaná díla a další autorskoprávně chráněné

výsledky činnosti v takovém rozsahu, aby byl naplněn i materiální znak uvedený

v § 3 odst. 2, 4 tr. zák.

Z těchto důvodů odvolací soud po přezkoumání uvedené trestní věci dospěl k

závěru, že napadený rozsudek vykazuje vady předpokládané ustanovením § 258

odst. 1 písm. a), b), c) tr. ř., a jelikož bylo pochybení shledáno ve všech

výrocích, zrušil napadený rozsudek v celém rozsahu a podle § 260 tr. ř. vrátil

věc státnímu zástupci k došetření, neboť po zrušení rozsudku nelze pro

rozsáhlost doplnění důkazů pokračovat v řízení před soudem a není důvod pro

jiné rozhodnutí. Taktéž vyslovil pokyn v tom směru, aby se v dalším řízení

státní zástupce zabýval tím, zda ubytovaní hosté přijímače skutečně používali

a poté nechť zváží, zda vzhledem k doplněnému dokazování lze na obviněného

znovu podat obžalobu či nikoliv.

Podle § 254 odst. 1 tr. ř. nezamítne-li nebo neodmítne-li odvolací soud

odvolání podle § 253, přezkoumá zákonnost a odůvodněnost jen těch oddělitelných

výroků rozsudku, proti nimž bylo podáno odvolání, i správnost postupu řízení,

které jim předcházelo, a to z hlediska vytýkaných vad. K vadám, které nejsou

odvoláním vytýkány, odvolací soud přihlíží, jen pokud mají vliv na správnost

výroků, proti nimž bylo podáno odvolání.

Podle § 258 odst. 1 tr. ř. odvolací soud zruší napadený rozsudek také a) pro

podstatné vady řízení, které rozsudku předcházelo, zejména proto, že v tomto

řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má zabezpečit objasnění věci nebo

právo obhajoby, jestliže mohly mít vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané

části rozsudku, b) pro vady rozsudku, zejména pro nejasnost nebo neúplnost jeho

skutkových zjištění týkajících se přezkoumávané části rozsudku, nebo proto, že

se ohledně takové části soud nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro

rozhodnutí, c) vzniknou-li pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ohledně

přezkoumávané části rozsudku, k objasnění věci je třeba důkazy opakovat nebo

provádět důkazy další a jejich provádění před odvolacím soudem by znamenalo

nahrazovat činnost soudu prvního stupně.

Podle § 259 odst. 1 tr. ř. je-li po zrušení napadeného rozsudku nebo některé

jeho části nutno učinit ve věci rozhodnutí nové, může odvolací soud věc vrátit

soudu prvního stupně, jen jestliže nelze vadu odstranit ve veřejném zasedání,

zejména jsou-li skutková zjištění tak nedostatečná, že je nutno hlavní líčení

opakovat nebo provádět rozsáhlé a obtížně proveditelné doplnění dokazování.

Podle § 260 tr. ř. nelze-li po zrušení rozsudku pokračovat v řízení před soudem

pro neodstranitelné procesní vady a není-li důvod pro jiné rozhodnutí, odvolací

soud vrátí věc státnímu zástupci k došetření. Ustanovení § 191 a § 264 odst.

2 tu platí obdobně.

Z výše citovaných ustanovení je zjevné, že ustanovení § 260 tr. ř., které

navazuje na ustanovení § 258 tr. ř. a je ve vztahu speciality k ustanovení §

259 odst. 1 tr. ř., upravuje výjimečný postup odvolacího soudu, jímž se věc

vrací zpět až do přípravného řízení. V souvislosti s interpretací ustanovení §

260 tr. ř. je třeba zdůraznit, že novelou trestního řádu provedenou zákonem č.

265/2001 Sb. bylo toto ustanovení významně změněno, a to v souvislosti se

zásadní změnou poměru a významu jednotlivých stádií trestního řízení, kdy

přípravné řízení má pro příště funkci skutečně přípravnou, pomocnou a těžiště

řízení se přenáší před soud, což znamená kromě jiného výrazné omezení procesní

činnosti orgánů činných v přípravném řízení, naopak řízení před soudem se stává

skutečným těžištěm, v němž mají být za respektování všech základních zásad

provedeny rozhodující důkazy v patřičné procesní formě, náležitě zhodnoceny,

vyvozena z nich správná a úplná skutková zjištění a rozhodnuto o vině.

Pro úvahu, zda po zrušení napadeného rozsudku odvolacím soudem je nutno

postupovat podle § 259 odst. 1 tr. ř. a vrátit věc soudu prvního stupně k

novému projednání a rozhodnutí nebo státnímu zástupci k došetření podle § 260

tr. ř., je rozhodné, v jakém rozsahu je třeba řízení doplnit a které úkony

provést k odstranění zjištěných procesních nedostatků. Státnímu zástupci bude

věc vrácena zpravidla tehdy, když odvolací soud zjistí, že věc je zatížena

takovými procesními vadami, že ani opakování hlavního líčení by zřejmě nemohlo

vést k nápravě, a je proto žádoucí věc projednat znovu v přípravném řízení.

Důvodem pro vrácení věci státnímu zástupci k došetření ze stádia odvolacího

řízení již není pouhý požadavek náležitého objasnění věci (jako tomu bylo před

účinností zákona č. 265/2001 Sb.), a to ani tehdy, jestliže by se jednalo o

nedostatečná skutková zjištění znamenající obtížné a rozsáhlé došetření

skutečností důležitých pro rozhodnutí ve věci, jež by soud prvního stupně

nemohl provést rychleji než státní zástupce.

Odvolací soud přistoupí k úvahám o vrácení věci státnímu zástupci k došetření

poté, co zruší napadený rozsudek zpravidla z důvodů uvedených v § 258 odst. 1

písm. a) tr. ř., tedy pro podstatné vady řízení, které mohly mít vliv na

správnost a zákonnost přezkoumávané části napadeného rozsudku, přičemž odvolací

soud je povinen současně zkoumat, zda není dán důvod pro jiné rozhodnutí ve

věci (např. zastavení trestního stíhání odvolacím soudem, postoupení věci

jinému orgánu apod.).

Neodstranitelnými procesními vadami v řízení před soudem ve smyslu § 260 tr. ř.

jsou např. porušení ustanovení o nutné obhajobě v přípravném řízení, o zahájení

trestního stíhání a postupu při obvinění určité osoby, vedení trestního stíhání

bez souhlasu poškozeného, nepřibrání tlumočníka v řízení proti obviněnému

neznalému českého jazyka, podání obžaloby pro skutek, pro který vůbec nebylo

zahájeno trestní stíhání apod., tedy procesní vady, které nemůže odstranit soud

prvního stupně vlastní procesní činností a jež jsou odstranitelné pouze v

přípravném řízení.

Z uvedených poznatků a zásad vycházel Nejvyšší soud při přezkoumávání

zákonnosti a odůvodněnosti napadeného usnesení, jímž byl rozsudek

prvostupňového soudu zrušen m. j. z důvodu § 258 odst. 1 písm. a) tr. ř. a věc

obviněného Ing. P. M. byla vrácena zpět do přípravného řízení. Na jejich

základě dospěl k závěru, že napadené usnesení v souladu se zákonem není.

Nedostatky ve skutkovém zjištění ani konstatování, že dosud zjištěné

skutečnosti neodůvodňují postavení obviněného před soud, na což odvolací soud

výhradně ve svém usnesení poukazoval, nemají charakter podstatných vad řízení

ve smyslu výše uvedeného ustanovení trestního řádu či dokonce v řízení před

soudem neodstranitelných procesních vad, které jediné odvolací soud opravňují k

rozhodnutí podle § 260 tr. ř. Odvolací soud tedy po zrušení rozsudku soudu

prvního stupně z důvodu, že v dosavadním řízení nebyli vyslechnuti jako svědci

hosté ubytovaní v inkriminovanou dobu v uvedených hotelích k tomu, zda skutečně

sledovali televizi na svých pokojích, měl tento nedostatek před novým

rozhodnutím odstranit sám, případně to při současném vrácení věci k novému

projednání a rozhodnutí mohl uložit soudu prvního stupně. Tato okolnost však,

jak již bylo zdůrazněno, v žádném případě nebyla důvodem pro vrácení věci

státnímu zástupci k došetření.

Protože Nejvyšší soud shledal stížnost pro porušení zákona podanou výhradně v

neprospěch obviněného důvodnou, mohl pouze podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovit,

že usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 18. 2. 2004, sp. zn. 5 To 9/2004,

byl porušen zákon v ustanoveních § 254 odst. 1, § 258 odst. 1 písm. a) a § 260

tr. ř. ve prospěch obviněného Ing. P. M., aniž mohl postupovat dále ve smyslu §

269 odst. 2 tr. ř. a násl.

Navzdory tomu, že Nejvyššímu soudu se v této fázi řízení nepřísluší vyjadřovat

k otázkám souvisejícím s případnou vinou obviněného, přesto nemohl nezaujmout

názor k určitým závěrům, které odvolací soud s poukazem na výkladové stanovisko

nejvyšší státní zástupkyně č. 14/2002 vyslovil v napadeném usnesení. Jde

zejména o rozdíl v pojetí odpovědnosti za porušení chráněných práv autorů a

ostatních nositelů práv s autorským právem souvisejících na straně jedné a

odpovědnosti trestní na straně druhé za jednání, které spočívá v umístění

televizních event. rozhlasových přijímačů do hotelových pokojů nebo jiných

ubytovacích zařízení bez toho, že by k tomu odpovědná osoba měla potřebný

souhlas oprávněných subjektů.

Trestného činu porušování autorského práva, práv souvisejících s právem

autorským a práv k databázi podle § 152 odst. 1 tr. zák. se dopustí ten, kdo

neoprávněně zasáhne do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému

výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu

vysílání nebo databázi.

Je zjevné, že ustanovení § 152 odst. 1 tr. zák. je trestněprávní normou s tzv.

blanketní dispozicí (odkazující na právní předpisy upravující právo autorské,

práva související s právem autorským a práva k databázi) a v takovém případě je

třeba vycházet z platné a účinné právní úpravy vyplývající ze zákona č.

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským

(dále jen autorský zákon ).

Podle tohoto zákona má autor díla, ale podobně i výkonný umělec, výrobce

zvukových či zvukově obrazových záznamů, jakož i majitel dalších souvisejících

práv, mimo jiné, zákonné majetkové právo své dílo užít (viz § 12 odst. 1, § 71

odst. 1, § 76 odst. 1, § 80 odst. 1, § 84 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb.). V

souladu s těmito ustanoveními autorského zákona je nositel uvedeného práva

oprávněn udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k užití díla, což se děje

prostřednictvím tzv. smluvní licence ( viz § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb. )

Bez této smluvní licence může jiná osoba dílo užít pouze v případech

stanovených autorským zákonem ( viz např. volná užití § 30, úplatná zákonná

licence § 72, bezúplatná zákonná licence § 31 a násl., § 92 zák. č. 121/2000

Sb. ) Právo dílo užít je vymezeno v ustanovení § 12 odst. 4 autorského zákona a

jeho součástí je pod písm. f) též právo na sdělování díla veřejnosti, přičemž

jedním z jeho způsobů je provozování rozhlasového či televizního vysílání díla

( § 23 ). Tento způsob užití díla je v posledně citovaném ustanovení autorského

zákona definován jako provozování rozhlasového či televizního vysílání díla,

jímž se rozumí zpřístupňování díla vysílaného rozhlasem či televizí pomocí

přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového či televizního vysílání.

Podrobným výkladem pojmu „zpřístupňování“ díla podle § 23 autorského zákona se

ve stejnojmenném článku v Časopisu pro právní vědu a praxi č. 3/2002 zabývá

Prof. JUDr. I. T., CSc. Ten v něm činí závěr, že při výkladu uvedeného pojmu je

rozhodující účel, který je na straně uživatele sledován. Účeloslovně,

teleologicky vzato proto platí, že sleduje-li uživatel zpřístupnění chráněného

předmětu veřejnosti tím, že veřejnosti nabídne k použití rozhlasový nebo

televizní přijímač či hrací přístroj apod., pak již k této své nabídce musí

získat smluvní licenci, protože již samotnou nabídkou lze sledovat vlastní

hospodářský prospěch z cizích práv. Tento teleologický výklad je podporován též

analogicky, když per analogiam legis se opírá o ustanovení § 14 odst. 1 in fine

autorského zákona, a to též ve spojení s §§ 74, 78, 82 a 86, které se týká

rozšiřování chráněných statků. Podle tohoto ustanovení jde o „zpřístupňování“

díla již samotným nabízením například knih k prodeji. U jiných způsobů užití

pak jde analogicky taktéž o „nabízení“ – a tudíž již o „zpřístupňování“ -, a to

formou „umístění“ pomocných přístrojů v provozovnách apod. V závěru zmíněného

článku se doslovně uvádí: „Pojem zpřístupňování díla nebo jiného ideálního

statku, jak je použit v ustanovení § 23 aut. zák., zahrnuje již uživatelovu

nabídku samoobslužné služby spočívající v nabídce uvedení přístroje do chodu

tím, že uživatel umístí přístroj kupříkladu v hotelovém pokoji ( provozovně ).

Pro vznik soukromoprávní odpovědnosti za neoprávněný zásah do práva chráněného

autorským zákonem je v této souvislosti bezvýznamné, zda k využití nabídky ze

strany zákaznické veřejnosti skutečně došlo, či nikoli“.

Ve zkoumané souvislosti tedy neplatí názor poukazující na ust. § 30 odst. 1,

větu před středníkem, zák. č. 121/2000 Sb, z nějž vyplývá, že za užití díla

podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu a na základě toho

odmítající považovat za užití díla umístění televizních či rozhlasových

přijímačů na hotelové pokoje, jejichž prostřednictvím pak dochází k přednášení

nebo k předvádění chráněných předmětů vysílaných rozhlasem nebo televizí

zákaznické veřejnosti. Uživatelem chráněného předmětu ( tedy díla nebo jiného

ideálního statku ) ve smyslu autorského zákona zde totiž není až konečný

spotřebitel, tedy např. ubytovaný hotelový host, ale je jím samotný

provozovatel zařízení poskytujícího ubytovací služby. Ten pak k takovémuto

užití díla provozováním rozhlasového nebo televizního vysílání díla pomocí

rozhlasového nebo televizního přístroje musí získat smluvní licenci a je přitom

zcela nerozhodné, zda ubytovaný host uživatelovu nabídku ke své spotřebě

využije.

Shora uvedený výklad autorskoprávní úpravy je připuštěn v napadeném usnesení

odvolacího soudu i ve stanovisku nejvyšší státní zástupkyně, o nějž se

rozhodnutí tohoto soudu opírá. Rozpor však nastává v okamžiku, kdy oba shodně

požadují rozšíření podmínek pro trestně právní odpovědnost takového jednání.

Pokud totiž uvádějí, že k trestní odpovědnosti v daném případě nestačí pouhá

instalace televizních přijímačů do hotelových pokojů, ale musí dojít ke

skutečnému, faktickému zásahu do práv tak, že ubytovaní hosté možnosti

sledování pořadu využijí a navíc v rozsahu, aby byl naplněn pojem „veřejnosti“,

nemá tento názor oporu v zákonné úpravě.

Vzhledem ke shora uvedené dikci trestního zákona se trestného činu podle §

152 odst. 1 tr. zák. při současném splnění materiální podmínky, jíž je

požadovaný stupeň společenské nebezpečnosti jednání a úmyslného zavinění

dopustí ten, kdo v rozporu s autorským zákonem nakládá s dílem, výkonem

výkonného umělce, zvukovým či zvukově obrazovým záznamem nebo rozhlasovým či

televizním pořadem anebo databází. U blanketní dispozice uvedeného ustanovení

trestního zákona je tedy při hodnocení objektivních podmínek trestnosti nutné

striktně vycházet z právní úpravy dotčeného odvětví práva, v tomto případě

autorského práva představovaného v konkrétním případě autorským zákonem č.

121/2000 Sb., jenž z hlediska systému práva představuje autonomní oblast

občanského práva. Stejně je třeba vykládat i pojem autorského zákona

„veřejnost“, který je obsažen v ustanovení § 18 tohoto zákona v rámci

definování pojmu „sdělování veřejnosti“. Jak již bylo shora zmíněno, užívání

televizního nebo rozhlasového přijímače pro vlastní potřebu fyzické či

právnické osoby nepředstavuje užívání děl či ostatních autorskoprávních

předmětů ochrany ve smyslu autorského zákona ( viz § 30 odst. 1 zák. č.

121/2000 Sb. ) Zároveň je naprosto zřejmé, že přijímače v hotelových pokojích

neslouží výlučně pro soukromou potřebu provozovatele hotelu, ale jako součást

poskytovaných služeb jsou dány do užívání hotelovým hostům, kteří mají k

rozhlasovému a televiznímu vysílání přístup podle své vlastní volby, přičemž

není z autorskoprávního hlediska rozhodující, zda host takového vybavení

skutečně užije či nikoli. Pojem „sdělování veřejnosti“ u užití díla je tedy

zvláštním pojmem autorskoprávním, který je třeba odlišovat od pojmu veřejnosti,

jak se vytvořil v oblasti práva veřejného.

Citované ustanovení § 152 odst. 1 tr. zák. samo o sobě neobsahuje žádné znaky,

které by oprávněnost názoru odvolacího soudu opírajícího se o uvedené

stanovisko nejvyšší státní zástupkyně potvrzovaly. Jak již bylo konstatováno,

pokud jde o znak „sdělování díla veřejnosti,“ jedná se o pojem vymezený

autorským zákonem, který je třeba interpretovat pouze podle jeho ustanovení a

způsobem, jak byl naznačen shora , a není možné se domáhat aplikace pojmů, jako

např: „veřejně či místo veřejnosti přístupné“ a jejich výkladu ve smyslu, jak

je chápe a vykládá trestní právo hmotné. Pokud by mělo platit to, co naznačuje

odvolací soud a spolu s ním i zmíněné stanovisko nejvyšší státní zástupkyně,

muselo by zároveň platit, že neoprávněný zásah do autorského práva by

představovalo až skutečné sledování televize ubytovaným klientem hotelu. To by

pak vedlo k negaci legální definice pojmu „sdělování veřejnosti“ i principů

autorského zákona, který je vystaven na zásadě, že bez souhlasu autora či

subjektů oprávněných k dalším předmětům autorskoprávní ochrany nelze dílo či

další předmět ochrany užít jinak než pro vlastní potřebu, pokud se nejedná o

zákonné licence. Provozovatel hotelu je při instalaci přijímačů na hotelové

pokoje zcela srozuměn s tím, že tyto budou či mohou být hosty podle jejich

vlastní volby používány pro jejich potřebu. Proto pokud takový provozovatel

hotelu, jako uživatel díla či jiného ideálního statku neuzavře s příslušnými

kolektivními správci licenční smlouvu pro jednotlivé předměty ochrany, a

přesto začne nabízet ubytování na hotelových pokojích vybavených

televizními ( rozhlasovými ) přijímači, dopouští se jednání, které je

nejen v rozporu s autorským zákonem, ale v závislosti na intenzitě porušení

konkrétních autorských a jiných obdobných práv se může dopustit i trestného

činu. Intenzita takového porušení pak bude určována zejména jeho délkou,

rozsahem porušených práv i jejich povahou, což bude spoluurčující pro stanovení

konkrétního stupně společenské nebezpečnosti spáchaného jednání ve smyslu § 3

odst. 2, 4 tr. zák. ( materiální znak trestného činu ).

V dalším je třeba prohlásit, že rozsudek soudu prvního stupně, tak jak byl

vydán, v odvolacím řízení obstát nemohl, byť z jiných důvodů, než mu vytýkal

odvolací soud.

Jak bylo již zmíněno, v případě ustanovení § 152 odst. 1 tr. zák. je zákonným

znakem trestného činu porušení norem z jiného odvětví práva, než je trestní

právo, na něž trestní zákon odkazuje. Zde se jedná o normy autorského práva.

Porušení těchto norem je tedy součástí skutku, který je jako uvedený trestný

čin posuzován. Proto ve skutkové části výroku o vině rozsudku musí být uvedeno,

jaké normy, tj. jaká konkrétní ustanovení autorského zákona obviněný porušil a

současně, jakým jeho jednáním k tomu došlo. V posuzovaném případě tomu tak

nebylo a rozsudek soudu prvního stupně nebyl z tohoto důvodu dostatečně

přezkoumatelný, když i v jeho odůvodnění takovéto pasáže chyběly. Obdobný závěr

lze vyslovit i ve vztahu k tzv. právní větě rozsudku, v níž je m. j.

konstatováno, že obviněný zasáhl do zákonem chráněných práv k televiznímu

vysílání, což není z hlediska autorského zákona přesné a neodpovídá to ani

jednání obviněného obsaženého ve skutkové větě rozsudku.

Další pochybení lze spatřovat v popisu té části skutku výrokové části rozsudku,

v níž je obviněnému kladeno za vinu neuhrazování autorských odměn Ochrannému

svazu autorskému pro práva k dílům hudebním ( OSA ), jakož i občanskému

sdružení D., divadelní a literární agentuře.

Na rozdíl od předchozí úpravy zákonem č. 35/1965 Sb. je nyní právo na autorskou

odměnu zásadně součástí výlučných práv autorských, tedy nejde o právo absolutní

povahy. Nárok na autorskou odměnu je relativním nárokem ze smluvního vztahu (v

konkrétním případě viz § 46 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb.) s výjimkami

upravenými zákonem ve zvláštních případech. Nový autorský zákon tak opustil

koncepci absolutního nároku na odměnu za každé, tj. i neoprávněné, užití díla a

namísto zaplacení odměny za neoprávněné užití díla je ten, kdo neoprávněně

nakládá s dílem, povinen vydat bezdůvodné obohacení (viz § 40 odst. 3 zák. č.

121/2000 Sb.).

Z uvedeného vyplývá, že v případě, kdy provozovatel ubytovacího zařízení, v

němž jsou na pokojích dány veřejnosti k dispozici televizní či rozhlasové

přístroje, nemá podepsánu s příslušným kolektivním správcem práv ( viz hlava IV

zák. č. 121/2000 Sb. ) licenční smlouvu, nelze mu klást za vinu neplacení

autorských odměn či honorářů, ale získání bezdůvodného obohacení v odpovídající

výši. V konkrétním projednávaném případě sice podle tvrzení odpovědných

zástupců O. s. a. pro práva k dílům hudebním ( OSA ) mělo dojít k uzavření

licenční smlouvy podle autorského zákona se společností U., a. s., ale z

provedených důkazů vyplynulo, že ji za posledně jmenovanou společnost

nepodepsala osoba, která jediná ji byla oprávněna podepsat, a tou byl podle

výpisu z obchodního rejstříku předseda představenstva, tedy obviněný Ing. M.

Čili ani v případě tohoto kolektivního správce práv zjevně nedošlo k platnému

uzavření odpovídající licenční smlouvy.

Z uvedeného poznatku pak bylo třeba vyvodit další závěr a to ohledně zákazu O.

s. a. pro práva k dílům hudebním ( OSA ) k užití veškerého hudebního repertoáru

domácích a zahraničních autorů zastupovaných OSA, který nebyl společností U.,

a. s., nejméně od 13. 6. 2002 respektován, což bylo obviněnému rozsudkem soudu

prvního stupně rovněž kladeno za vinu. Podle § 101 odst. 6 zák. č. 121/2000 Sb.

je kolektivní správce oprávněn uživateli, který je vůči němu v prodlení se

zaplacením odměny a tuto odměnu nezaplatí ani v dodatečné třicetidenní lhůtě za

tím účelem kolektivním správcem poskytnuté, dočasně, na dobu prodlení, zakázat

užití předmětů ochrany, ke kterému by byl uživatel ze smlouvy uzavřené s

kolektivním správcem oprávněn. To ovšem platí v situaci, kdy mezi uživatelem a

kolektivním správcem byla uzavřena platná licenční smlouva. K tomu ale v

případě společnosti U., a. s. na straně jedné a O. s. a. ( OSA ) na straně

druhé evidentně nedošlo. Nebylo proto možné obviněného vinit z nerespektování

zákazu, k jehož vyslovení kolektivní správce v daném případě nebyl oprávněn.

Dalším evidentním pochybením soudu prvního stupně, na nějž odvolací soud rovněž

nereagoval, byl učiněný výrok o náhradě škody.

Jestliže platí, že neoprávněným užitím díla na straně jeho neoprávněného

uživatele vzniká bezdůvodné obohacení, které je takový neoprávněný uživatel

povinen vydat, nelze o povinnosti k jeho vydání rozhodovat v adhezním řízení,

byť by bylo důsledkem trestného činu, a to ani v podobě výroku o náhradě škody

( viz § 43 odst. 3, § 228, § 229 tr. ř.; § 451 a násl. obč. zák.; Rt 30/83; Rt

7/78- III ). Proto, jak výrok jímž okresní soud obviněnému uložil povinnost k

zaplacení příslušných částek jednotlivým kolektivním správcům práv, tak výrok

jímž občanské sdružení D. odkázal se zbytkem jeho nároku na občanskoprávní

řízení odporovaly zákonu. Správně mělo být okresním soudem na počátku hlavního

líčení ohledně nároků obou kolektivních správců práv rozhodnuto o jejich

nepřipuštění do dalšího řízení podle § 206 odst. 3 tr. ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2004

Předseda senátu:

JUDr. František Hrabec