Nejvyšší soud Usnesení trestní

5 Tdo 191/2005

ze dne 2005-03-01
ECLI:CZ:NS:2005:5.TDO.191.2005.1

5 Tdo 191/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 1.

března 2005 o dovolání, které podal obviněný M. G., proti rozsudku Vrchního

soudu v Praze ze dne 5. 10. 2004, sp. zn. 3 To 96/2004, jako soudu odvolacího v

trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 57 T 11/2003, t a k

t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu se dovolání o d m í t á .

Obviněný M. G. byl rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 4. 2004, sp.

zn. 57 T 11/2003, ve spojení s rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 5. 10.

2004, sp. zn. 3 To 96/2004, uznán vinným trestným činem zkrácení daně, poplatku

a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák., kterého se dopustil

jednáním spočívajícím v tom, že jako jednatel společnosti S.E.A.G., s. r. o.,

se sídlem v P., J., jako plátce daně z přidané hodnoty s měsíčním zdaňovacím

obdobím podal u F. ú. pro P. od 25. 7. 2000 do 26. 4. 2001 deset daňových

přiznání k dani z přidané hodnoty, do nichž v úmyslu zkrátit daňovou povinnost

k dani z přidané hodnoty na výstupu zahrnul fiktivní faktury konkretizované v

tomto výroku pod body 1. až 10., a to na různá neuskutečněná zdanitelná plnění,

přičemž tyto faktury byly údajně vystavené společnostmi D., s. r. o., se sídlem

v P., N. N., J. M. S.c.z., spol. s r. o., se sídlem v J., H., a A.D.O.S, s. r.

o., se sídlem v P., ul. M., na základě nichž tyto společnosti fakturovaly

společnosti S.E.A.G., s. r. o., provedení služeb v oblasti reklamy, sportovních

a společenských podniků v řádech milionů korun, přičemž věděl, že požadované

plnění od S.E.A.G., s. r. o., není odůvodněno provedením jakékoli činnosti

uvedených společností, že se jedná pouze o fiktivní účetní operace včetně

údajných úhrad v hotovosti, čímž zkrátil daň z přidané hodnoty celkem ve výši

45 051 974,- Kč, a to ke škodě České republiky zastoupené F. ú. v B. o. B.

Za to byl obviněnému M. G. uložen podle § 148 odst. 4 tr. zák. za použití § 35

odst. 2 tr. zák. souhrnný trest odnětí svobody v trvání 7 a 1 roku, k jehož

výkonu byl podle § 39a odst. 3 tr. zák. zařazen do věznice s ostrahou. Současně

byl zrušen výrok o trestu obsažený v rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 23.

1. 2002, sp. zn. 3 T 114/2001, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu.

Zmíněný rozsudek Vrchního soudu v Praze byl vydán z podnětu odvolání obviněného

M. G. a státního zástupce podaných proti rozsudku soudu prvního stupně, když

odvolací soud z podnětu odvolání obviněného zrušil podle § 258 odst. 1 písm.

e), odst. 2 tr. řádu napadený rozsudek ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3

tr. řádu sám rozhodl popsaným způsobem; odvolání státního zástupce bylo podle §

256 tr. řádu zamítnuto. Opis tohoto rozsudku byl obviněnému doručen dne 23. 11.

2004, jeho obhájci dne 24. 11. 2004 a příslušnému státnímu zastupitelství dne

23. 11. 2004.

Dne 20. 1. 2005 napadl obviněný M. G. prostřednictvím svého obhájce rozsudek

odvolacího soudu dovoláním, které opřel o dovolací důvod uvedený v § 265b odst.

1 písm. g) tr. řádu. Podle obviněného je v rozhodnutí soudů obou stupňů několik

oblastí, v nichž spatřuje naprostý rozpor mezi učiněným právním závěrem a

skutkovými zjištěními soudu, případně zde chybí skutková zjištění pro učiněný

právní závěr. Svoji argumentaci označuje obviněný za opakování obhajoby z

předchozího průběhu řízení, s níž se soud prvního stupně ani soud odvolací

nijak nevypořádaly. Obviněný se domnívá, že to zejména platí o mechanismu

zkrácení daně a o reálné škodě, jež měla být takto způsobena, které soud

prvního stupně ve svém rozsudku vůbec nepopsal, když sice shledal spáchání

trestného činu, k němuž mělo dojít porušením jiné právní normy (daňového

předpisu), ale neuvádí konkrétně, o kterou normu jde. Podle názoru obviněného

byl pak tento nedostatek částečně napraven rozsudkem odvolacího soudu, který

uvedl, že ke zkrácení daně z přidané hodnoty došlo v souvislosti se zákonem č.

588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a připojil i další konkretizaci.

Obviněný má však za to, že ani v tomto případě se nejedná o popis mechanismu,

kterým mělo dojít ke zkrácení daně. Výpočty popsané v rozsudku odvolacího soudu

považuje obviněný za zcela nesrozumitelné, přičemž zde nebyla odstraněna

pochybení prvostupňového soudu spočívající v používání neodborných termínů a v

konstrukci daňového úniku prostřednictvím zápočtů, které nejsou technicky možné.

Obviněný M. G. dále rozebírá skutkovou podstatu trestného činu zkrácení daně,

poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák., přičemž podle

jeho mínění lze daň z přidané hodnoty zkrátit především nesplněním zákonné

povinnosti zaregistrovat se ve stanovených případech jako plátce této daně

spolu s nepodáním daňového přiznání a následným nezaplacením daně, dále

zatajením zdanitelných plnění, účelovým snižováním základu daně či neoprávněným

uplatněním odpočtu daně a v úvahu připadají i různé manipulace s daní na vstupu

či na výstupu. Obviněný nepovažuje za možné, aby byla daň z přidané hodnoty

zkrácena způsobem uvedeným v obžalobě, tj. pouhým fingováním výdajů, když navíc

nikdy žádný odpočet neuplatnil. V rozhodnutích soudů obou stupňů je, jak uvádí

obviněný, několikrát konstatováno, že požadované finanční plnění k tíži

společnosti S.E.A.G., s. r. o., není odůvodněno provedením jakékoli činnosti

dalších společností, jde pouze o fiktivní finanční operace včetně úhrad v

hotovosti. Obviněný se přitom domnívá, že jednou věcí je fakturování prací, a

to bez ohledu na skutečnost, zda byly provedené či neprovedené. Podle názoru

obviněného je však zcela jinou věcí zkrácení daně z přidané hodnoty, neboť

pokud byly vyhotoveny daňové doklady, tak bylo povinností těch subjektů, které

je vyhotovily, tj. společností D., s. r. o., J. M. S.c.z., spol. s r. o., a

A.D.O.S, s. r. o., jež byly podle informací obviněného plátci daně z přidané

hodnoty, aby v zákonné lhůtě uhradily tuto daň, a to nezávisle na tom, zda

činnosti, za které byla účtována úhrada, byly nebo nebyly provedeny a zda byly

faktury proplaceny, protože tak ukládá zákon o správě daní a poplatků.

Společnost S.E.A.G., s. r. o., tak podle obviněného M. G. nemohla provést

jakýsi \"zápočet\", neboť se zdá být nemožné naplnit citovanou skutkovou

podstatu jednáním, které je na straně 13 rozsudku soudu prvního stupně popsáno

tak, že \"částka odváděné daně z přidané hodnoty se pak snižovala o poskytnutá

plnění v podobě služeb ze strany jiných podnikatelských subjektů…\". Daň z

přidané hodnoty tudíž měl, jak uvádí obviněný, odvádět jiný subjekt a

společnost S.E.A.G., s. r. o., měla právo na odpočet.

Obviněný M. G. dále poukazuje na napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze,

podle něhož se soud prvního stupně mohl opírat o zprávy finančního úřadu, které

se zabývaly jak mechanismem zkrácení daně, tak i výpočtem tohoto zkrácení. S

tímto tvrzením se obviněný neztotožňuje, neboť považuje za povinnost soudu, aby

popsal skutek včetně výpočtu tvrzeného úniku. Proto podle obviněného není možné

uvést toliko výši údajně neoprávněně odečtené částky a z toho plynoucí daňový

únik, což je zjevně závěr finančního úřadu, z něhož soud při rozhodování o vině

a trestu nemůže vycházet. Navíc by podle názoru obviněného měly soudy dříve

činné ve věci vysvětlit, proč u skutku popsaného jako pokus trestného činu pod

bodem 1. výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně dospěly k závěru, že se

jednalo o dokonaný skutek.

Podle přesvědčení obviněného M. G. tedy ze žádného z provedených důkazů

nevyplývá, že by společnost S.E.A.G., s. r. o., ve vztahu k dani z přidané

hodnoty obdržela nějaké plnění, na které by nebyl nárok, nebo si nějaké plnění

snížila, a již vůbec není prokázáno, že by obviněný čerpal finanční prostředky

uvedené společnosti pro svoji potřebu. Obviněný dále v této souvislosti s

poukazem na ustanovení § 148 tr. zák. doplňuje, že i když v tomto případě není

prokázání skutečného zisku pachatele pro závěr o vině nezbytné, zjevná

nejasnost v tom, zda k němu vůbec došlo, nutně zpochybňuje celkovou verzi o

zkrácení daně.

Obviněný M. G. závěrem svého dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky

(dále jen \"Nejvyšší soud\") podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil napadené

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze i jemu předcházející rozsudek soudu prvního

stupně a aby věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí,

nebo aby podle § 265m odst. 1 tr. řádu sám znovu rozhodl rozsudkem a obviněného

zprostil obžaloby.

Nejvyšší státní zástupkyně se k dovolání obviněného M. G. do dne vydání tohoto

usnesení nevyjádřila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že dovolání podal obviněný M. G. jako

oprávněná osoba [§ 265d odst. 1 písm. b) tr. řádu], učinil tak prostřednictvím

obhájce (§ 265d odst. 2 tr. řádu), včas a na správném místě (§ 265e tr. řádu),

dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž je obecně přípustné [§ 265a

odst. 2 písm. a), h) tr. řádu], a obsahuje stanovené náležitosti (§ 265f odst.

1 tr. řádu).

Pokud jde o dovolací důvod, obviněný opírá jeho existenci o ustanovení § 265b

odst. 1 písm. g) tr. řádu, tedy že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Obviněný M. G. v rámci svého dovolání především uvedl, že podle jeho mínění v

rozhodnutí soudů obou stupňů není dostatečně popsán mechanizmus, jehož

prostřednictvím mělo dojít ke zkrácení daně, resp. že jednáním popsaným v obou

rozsudcích není možné spáchat trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné

povinné platby podle § 148 odst. 1 tr. zák., neboť pokud byly vyhotoveny

faktury, měly i přes neprovedení fakturovaných prací ty subjekty, které faktury

vyhotovily a práce účtovaly, uhradit daň z nich vyplývající, takže společnost

S.E.A.G., s. r. o., měla nárok na odpočet daně.

Jak je zřejmé ze skutkových zjištění popsaných ve výroku o vině v rozsudku

soudu prvního stupně, jimiž je Nejvyšší soud v dovolacím řízení vázán, obviněný

M. G. v postavení jednatele společnosti S.E.A.G., s. r. o., podal u finančního

úřadu ve vymezené době deset daňových přiznání k dani z přidané hodnoty. Do

nich v úmyslu zkrátit daňovou povinnost k této dani zahrnul na výstupu fiktivní

faktury na neuskutečněná zdanitelná plnění, které byly údajně vystavené jinými

společnostmi, čímž zkrátil daň z přidané hodnoty v rozsahu o více než 45 000

000 Kč. Ke skutkovému stavu dále soud prvního stupně v odůvodnění svého

rozsudku uvedl, že předmětem plnění jiných společností ve prospěch společnosti

S.E.A.G., s. r. o., měly být podle dodatků k fakturám převážně velice

specializované činnosti, jako např. přenos audio a video signálu, osvětlení a

ozvučení depa, videoprojekce, výroba pořadů pro televizi, výroba reklamních

kompaktních disků a videokazet apod., jichž tyto společnosti vůbec nebyly

schopny. Společnosti D., s. r. o., J. M. S.c.z., spol. s r. o., a A.D.O.S, s.

r. o., přitom nikdy žádné smlouvy se společností S.E.A.G., s. r. o.,

neuzavřely, předmětné faktury ani příjmové doklady nevystavily a fakturované

činnosti neprováděly.

Podle názoru Nejvyššího soudu je v uvedených skutkových zjištěních, která jsou

dále rozvedena v odůvodněních rozsudků soudů obou stupňů, dostatečně vyjádřena

podstata jednání obviněného M. G.. Obviněný s úmyslem zkrátit (tj. snížit)

daňovou povinnost společnosti S.E.A.G., s. r. o., ve vztahu dani z přidané

hodnoty uplatnil v daňových přiznáních fiktivní faktury. Tyto faktury byly

údajně vystaveny dalšími společnostmi, které jimi měly fakturovat úhradu prací

a služeb, ve skutečnosti však tyto společnosti žádné faktury nevystavily a ani

žádné práce neprováděly. Smyslem uplatnění těchto faktur tak bylo fiktivně,

tzn. v rozporu se skutečností i se zákonem, neoprávněně snížit daňovou

povinnost společnosti S.E.A.G., s. r. o., k dani z přidané hodnoty, a to

smyšleným zvýšením hodnoty daně zaplacené touto společností za přijatá

zdanitelná plnění uskutečněná jiným plátcem téže daně a použitá k podnikání

společnosti S.E.A.G., s. r. o. Přitom takto fiktivně zvýšenou a údajně

zaplacenou daň z přidané hodnoty na vstupu [§ 2 odst. 2 písm. d) tehdy platného

zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů]

obviněný odpočetl od daně uvedené společnosti na výstupu [§ 2 odst. 2 písm. e)

cit. zákona], aby tak došlo ke snížení vlastní daňové povinnosti této

společnosti [§ 2 odst. 2 písm. g) cit. zákona], přestože v důsledku fiktivních

dokladů o zaplacení daně z přidané hodnoty na vstupu nevznikl nárok na její

odpočet na výstupu (§ 19 odst. 1 cit. zákona). Výsledkem jednání obviněného pak

bylo přiznání daňové povinnosti společnosti S.E.A.G., s. r. o., ve vymezeném

období o více než 45 000 000,- Kč nižší, než jaká byla skutečná výše

vlastní daňové povinnosti této společnosti.

Popsané okolnosti obsažené v rozsudcích soudů obou stupňů podle názoru

Nejvyššího soudu dostatečně konkretizují mechanismus, jímž obviněný M. G.

dosáhl zkrácení daně z přidané hodnoty, kterou měla přiznat a zaplatit

společnost S.E.A.G., s. r. o., přičemž je z něj zřejmé, o jaká ustanovení tehdy

platného zákona o dani z přidané hodnoty se opírá závěr o neoprávněném jednání

obviněného. V této souvislosti považuje Nejvyšší soud k dovolací argumentaci

obviněného upozornit na skutečnost, že skutková podstata trestného činu

zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr.

zák., kterou tím obviněný naplnil, není normou s tzv. blanketní či odkazovací

dispozicí, takže v popisu skutku, v němž je uvedený trestný čin shledáván,

nemusí být uveden odkaz na příslušná ustanovení daňových zákonů, jejichž

porušení vedlo k neoprávněnému snížení (či zatajení) daňové povinnosti.

Podstatné je to, co je obsaženo i v popisu posuzovaného skutku spáchaného

obviněným, tedy konkretizace toho, o jaký druh daně jde, jakými úkony a ve

vztahu k jakým skutečnostem byla její výše neoprávněně snížena a v jaké výši se

tak stalo. Odkaz na odpovídající zákonná ustanovení, z nichž vyplývá

neoprávněnost posuzovaného daňového úniku, pak postačí uvést v odůvodnění

odsuzujícího rozsudku, což odvolací soud v napadeném rozhodnutí učinil.

Nejvyšší soud se rovněž neztotožnil s názorem obviněného M. G., podle něhož lze

daň z přidané hodnoty zkrátit jen způsoby, které vypočítává v dovolání, a to

mimo jiné manipulací s daní na výstupu s tím, že posuzované jednání žádnému

takovému způsobu neodpovídá. Obviněný se totiž právě takové neoprávněné

manipulace dopustil, protože předstíral přijetí zdanitelného plnění společností

S.E.A.G., s. r. o., a zaplacení ceny včetně daně z přidané hodnoty za takové

plnění, ačkoli k němu nedošlo, fakturované činnosti nebyly provedeny a daň z

přidané hodnoty na vstupu uvedená společnost nezaplatila.

Není možné přijmout ani tvrzení obviněného v tom smyslu, že pokud byly

vystaveny faktury, které obviněný uplatnil v přiznání k dani z přidané hodnoty,

bez ohledu na reálné provedení fakturovaných prací vznikla povinnost uhradit

daň z přidané hodnoty společnostem D., s. r. o., J. M. S.c.z., spol. s r. o., a

A.D.O.S, s. r. o. Podle rozhodných skutkových zjištění tyto subjekty žádné

takové faktury nevystavily, tudíž je ani nemohly do svých daňových přiznání

řádně zahrnout. Faktury totiž byly vyhotoveny jako fiktivní s úmyslem zkrátit

daňovou povinnost, proto jejich užití v jakémkoli daňovém přiznání by bylo

učiněno vadně, resp. v rozporu s právem. Společnosti S.E.A.G., s. r. o., tak na

základě existence těchto faktur nevznikl nárok na žádný odpočet, jak tvrdí

obviněný v dovolání.

Obviněný M. G. dále ve svém dovolání uvádí, že podle jeho názoru bylo

jednoznačně povinností soudů obou stupňů, aby řádně popsaly posuzovaný skutek

včetně výpočtu tvrzeného daňového úniku, protože při rozhodování o vině a

trestu nemohly vycházet z rozhodnutí finančního úřadu.

Jak již bylo zmíněno výše, podle názoru Nejvyššího soudu je jednání obviněného

M. G. ve výroku o vině v rozsudku Městského soudu v Praze, resp. v odůvodnění

rozhodnutí soudů obou stupňů vymezeno a konkretizováno dostatečným způsobem.

Pokud jde o průběh dokazování, jehož výsledkem jsou právě tato skutková

zjištění, je nutné zmínit, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem

určeným k nápravě jen některých výslovně uvedených procesních a hmotně právních

vad, které naplňují jednotlivé taxativně stanovené dovolací důvody. Proto

dovoláním se nelze úspěšně domáhat jak revize skutkových zjištění učiněných

soudy prvního a druhého stupně, tak ani přezkoumávání správnosti a úplnosti

jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem

prvního stupně a jeho skutkové závěry je oprávněn doplňovat, popřípadě

korigovat jen odvolací soud, který za tím účelem může provádět dokazování (§

259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu).

Formulace dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, který

uplatnil obviněný M. G., přitom znamená, že předpokladem jeho existence je

nesprávná aplikace hmotného práva, ať již jde o hmotně právní posouzení skutku

nebo o hmotně právní posouzení jiné skutkové okolnosti. Provádění důkazů a

vyvozování skutkových závěrů z důkazů ovšem neupravuje hmotné právo, ale

předpisy trestního práva procesního, zejména pak ustanovení § 2 odst. 5, 6, §

89 a násl., § 207 a násl. a § 263 odst. 6, 7 tr. řádu. Porušení určitých

procesních ustanovení sice může být rovněž důvodem k dovolání, nikoli však

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, ale jen v případě výslovně stanovených

jiných dovolacích důvodů [zejména podle § 265b odst. 1 písm. a), b), c), d),

e), f) a l) tr. řádu]. Proto při posuzování oprávněnosti tvrzení dovolatele o

tom, zda existuje dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, je

dovolací soud vždy vázán konečným skutkovým zjištěním, které ve věci učinily

soudy prvního a druhého stupně. Zmíněná dovolací námitka obviněného, jež se

týká především průběhu dokazování, je tedy mimo rámec uplatněného dovolacího

důvodu podle citovaného ustanovení a Nejvyšší soud k ní nemohl nijak přihlížet.

V rámci své další námitky potom obviněný M. G. tvrdí, že podle jeho mínění

dílčí útok jeho jednání popsaný pod bodem 1. výroku o vině v rozsudku soudu

prvního stupně naplňuje znaky pokusu, přičemž soudy dříve činné ve věci

nevysvětlily, proč ho kvalifikovaly jako dokonaný trestný čin.

Podstatou zmíněného prvního dílčího útoku obviněného je to, že v rámci již výše

uvedených okolností do daňového přiznání za měsíc červen 2000 podaného dne 25.

7. 2000 zahrnul fiktivní fakturu ze dne 30. 6. 2000 na částku 42 517 000,? Kč

za projekty pro P. C.-P.t.e.-H. a H.c. S. za období 6/2000 od společnosti D.,

s. r. o., na základě níž došlo ke zkrácení daně z přidané hodnoty ve výši 7 667

000,- Kč.

Podle názoru Nejvyššího soudu je tento skutek ve vztahu k ustanovení § 148

odst. 1, 4 tr. zák. jednoznačně dokonaným trestným činem, neboť z jeho popisu

je především zřejmé, že obviněný již daňovou povinnost zkrátil. Není naopak

patrné, v čem obviněný shledával znaky pouhého pokusu ve smyslu § 8 odst. 1 tr.

zák. Navíc je nutné doplnit, že ostatní dílčí útoky týkající se uplatnění

dalších fiktivních faktur jsou ve výroku o vině popsány v podstatě shodným

textem, který se liší jen konkrétními údaji (daty, čísly faktur apod.),

přestože tyto další části jednání již obviněný zřejmě považoval za dokonaný

trestný čin.

Podstatou poslední námitky obviněného M. G. je tvrzení, podle něhož z

provedeného dokazování nevyplývá, že by společnost S.E.A.G., s. r. o., obdržela

nějaké neoprávněné plnění nebo si povinné plnění snížila, a již vůbec není

zřejmé, že by obviněný čerpal nějaké prostředky pro svoji potřebu.

K tomu Nejvyšší soud uvádí, že z provedeného dokazování a učiněných skutkových

zjištění je nepochybné, že společnost S.E.A.G., s. r. o., jednáním obviněného

neoprávněně snížila svou daňovou povinnost, tedy zkrátila daň. Okolnost, zda a

jakým způsobem potom takto neoprávněně získané (resp. ušetřené) finanční

prostředky čerpal obviněný, nebo zda je nechal v dispozici své společnosti, již

součástí skutkových zjištění není, avšak z hlediska naplnění skutkové podstaty

trestného činu podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák. to není ani podstatné.

Obohacení pachatele nebo třetí osoby totiž není jejím zákonným znakem.

Nejvyšší soud tak konstatuje, že obviněný M. G. stíhaným skutkem naplnil

všechny znaky skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a

podobné povinné platby podle § 148 odst. 1, 4 tr. zák., jak správně uzavřel

Městský soud v Praze a Vrchní soud v Praze, tudíž právní posouzení jednání

obviněného bylo provedeno správně a bez vad. Podané dovolání je proto zjevně

neopodstatněné.

Na podkladě všech popsaných skutečností dospěl Nejvyšší soud k závěru, že

obviněný M. G. podal dovolání proti rozhodnutí, jímž nebyl naplněn uplatněný

dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Protože však jeho

dovolání bylo částečně opřeno o námitky, které by za jiných okolností mohly být

dovolacím důvodem podle citovaného zákonného ustanovení, ale tyto námitky

Nejvyšší soud neshledal z výše uvedených důvodů opodstatněnými, dovolání podle

§ 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu odmítl jako zjevně neopodstatněné, přičemž

nepřezkoumával zákonnost a odůvodněnost napadeného rozhodnutí ani správnost

řízení mu předcházejícího. Jde totiž o závěr, který lze učinit bez takové

přezkumné činnosti pouze na podkladě spisu a obsahu dovolání, aniž bylo třeba

opatřovat další vyjádření dovolatele či ostatních stran trestního řízení nebo

dokonce doplňovat řízení provedením důkazů podle § 265r odst. 7 tr. řádu. Navíc

se stejnými námitkami, jaké uplatnil obviněný v dovolání, se vypořádal v

napadeném rozsudku již odvolací soud, protože byly obsahem podaného odvolání.

Podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu mohl Nejvyšší soud rozhodnout o dovolání

v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 1. března 2005

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y