Nejvyšší soud Usnesení trestní

5 Tdo 290/2006

ze dne 2006-04-12
ECLI:CZ:NS:2006:5.TDO.290.2006.1

5 Tdo 290/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 12.

dubna 2006 o dovoláních, která podali obvinění Ing. J. N., a Ing. J. V.,

proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2005, sp. zn. 12 To

68/2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze

pod sp. zn. 40 T 57/2001, t a k t o :

Z podnětu dovolání obviněných Ing. J. N. a Ing. J. V. s e podle § 265k odst. 1

tr. řádu z r u š u j e usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2005,

sp. zn. 12 To 68/2005.

Podle § 265k odst. 2 tr. řádu se zrušují také další rozhodnutí na zrušené

usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. řádu s e p ř i k a z u j e Vrchnímu soudu v

Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. byli rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne

3. 6. 2005, sp. zn. 40 T 57/2001, uznáni vinnými trestným činem zneužívání

informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák., kterého se dopustili

tím, že oba obvinění jako majoritní akcionáři společnosti L., a. s., se sídlem

v P., když každý z nich měl v držení 1 400 ks akcií této společnosti, uzavřeli

dne 7. 9. 1995 se společností B., spol. s r. o., se sídlem v P., R., dohodu o

zprostředkování prodeje celkem 2 800 ks listinných kmenových akcií společnosti

L., a. s., za celkovou cenu 116 320 400,- Kč, ale protože se tento prodej

nepodařilo zrealizovat, uzavřeli dne 25. 10. 1995 s úmyslem získat pro sebe

výhody jako společníci a jednatelé společnosti P. G., s. r. o., se sídlem v

P., s uvedenou společností B., spol. s r. o., smlouvu o úplatném převodu

cenných papírů, na základě které společnost P. G., s. r. o., nakoupila 2 800 ks

akcií společnosti L., a. s., v nominální hodnotě 5 000,- Kč za akcii za částku

116 320 400,- Kč, což byla hodnota vlastního jmění celé společnosti L., a. s.,

ke dni 31. 12. 1994, ačkoli v době prodeje měla tato společnost vydáno celkem 4

200 ks akcií v nominální hodnotě 5 000,- Kč, a objem prodaných akcií tedy

představoval pouze 2/3 všech akcií společnosti L., a. s., což jim bylo jako

členům dozorčí rady a majoritním akcionářům této společnosti známo, a tento

nákup dvoutřetinového podílu společnosti L., a. s., za cenu vlastního jmění

celé společnosti byl pro P. G., s. r. o., ekonomicky nevýhodný, neboť ve svém

důsledku vedl k nutnosti a povinnosti společnosti P. G., s. r. o., vytvářet v

souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. opravné položky, jež by

zohlednily skutečnou hodnotu nakoupených akcií a které měly vliv na snížení

vlastního jmění této společnosti o částku 38 773 466,67 Kč, čímž došlo ke

snížení vnitřní hodnoty obchodního podílu společníků, jímž byla vedle obou

obviněných i společnost P., a. s., která v té době vlastnila 20% obchodní

podíl, a následně pak k prohlášení konkurzu na společnost P., a. s., dne 13. 3.

1998, a ve svém důsledku měl za následek snížení hodnoty vypořádacího podílu

akcionářů společnosti P., a. s., o částku nejméně 9 635 000,- Kč, z čehož

snížení pro společnost P. G., s. r. o., představovalo částku 3 920 481,50 Kč a

pro ostatní akcionáře částku 5 714 518,50 Kč, přičemž oba obvinění byli v době

podpisu zmíněné smlouvy o prodeji akcií členy orgánů a společníci obchodních

společností se stejným předmětem činnosti jako společnost P. G., s. r. o.

Za to byl obviněným Ing. J. N. a Ing. J. V. uložen každému podle § 128 odst. 2

tr. zák. a § 53 odst. 2 písm. a) tr. zák. peněžitý trest ve výši 300 000,- Kč,

přičemž podle § 54 odst. 3 tr. zák. byl pro případ, že by ve stanovené lhůtě

nebyl tento trest vykonán, uložen náhradní trest odnětí svobody v trvání 2

měsíce.

Citovaný rozsudek Městského soudu v Praze napadli obvinění Ing. J. N. a Ing. J.

V. a státní zástupce odvoláními, která Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 11.

10. 2005, sp. zn. 12 To 68/2005, podle § 256 tr. řádu zamítl. Opis usnesení

odvolacího soudu byl obviněnému Ing. J. N. doručen dne 20. 1. 2006, obviněnému

Ing. J. V. dne 31. 10. 2005, jejich společnému obhájci dne 27. 10. 2005 a

příslušnému státnímu zastupitelství dne 27. 10. 2005.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. napadli dne 21. 12. 2005 prostřednictvím svého

společného obhájce usnesení odvolacího soudu dovoláními, která opřeli o

dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Obvinění nejprve

rekapitulují průběh řízení a dovozují, že byli uznáni vinnými za spáchání

skutku, který není trestným činem, neboť nesouhlasí s právní kvalifikací

posuzovaného jednání jako trestného činu zneužívání informací v obchodním styku

podle § 128 odst. 2 tr. zák. Podle obviněných tedy došlo k porušení ustanovení

§ 1 a § 3 odst. 1 tr. zák. a čl. 2 odst. 2 a čl. 39 Listiny základních práv a

svobod. Obvinění mají za to, že soud prvního stupně zjistil správně reálný stav

věci s výjimkou skutečnosti, že dne 7. 9. 1995 existovalo 1 400 ks

disponibilních akcií společnosti L., a. s., na jméno, které byly jakožto

zaměstnanecké v držení této společnosti, tedy byly v podstatě součástí

převáděného majetku. Podle obviněných se za takových okolností soudy činné

dříve ve věci nevypořádaly se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí,

vznikly pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ohledně jednání obviněných

a tvrzeného následku, k němuž logicky nemohlo dojít před ukončením konkurzního

řízení na společnost P., a. s. Jak dále obvinění tvrdí, soudy obou stupňů

nesprávně aplikovaly hmotné právo, pokud jejich jednání posoudily jako trestný

čin, když údajně správně vyhodnotily jeho následek v tom smyslu, že nikomu a

nikým nebyla způsobena žádná škoda, neboť hodnota akcií nebyla stanovena v

rozporu s tehdy platnými předpisy. Za naprosto zavádějící potom obvinění

považují následek v podobě snížení vnitřní hodnoty obchodního podílu společníků

společnosti P. G., s. r. o., který je podle obviněných jen subjektivním názorem

znalce Ing. I. S., protože tento termín nemá zákonnou definici a ani zákonný

podklad. Odvolací soud se podle mínění obviněných nezabýval jejich argumentací

popsanou v odvolání a týkající se této problematiky, tudíž byli odsouzení za

jednání, které nevyvolalo následek na objektu definovaném zákonem, ale pouze

názorem znalce. Obvinění mají za to, že vnitřní hodnota obchodního podílu je

abstraktní veličinou odrážející okamžitý hodnotový potenciál kapitálového

majetku, přičemž jako o abstraktní hodnotě se o něm ani neúčtuje a nelze ho

spojovat s hospodářskou kategorií. Obvinění poukazují na to, že pro ustanovení

§ 128 odst. 2 tr. zák. není relevantním znakem škoda, ale pouze úkor, nicméně i

úkor by měl být hmatatelnou újmou. Jak dále obvinění uvádí, podle dokazování

měl úkor vyplynout z jejich jednání realizovaného dne 7. 9. 1995, ale úkor

vznikl až dne 13. 3. 1998, tj. v okamžiku prohlášení konkurzu na společnost P.,

a. s., když snížením vnitřní hodnoty obchodního podílu společnosti P. G., s. r.

o., mělo zároveň dojít ke snížení vypořádacího podílu společnosti P., a. s., na

této společnosti, což obvinění shledávají nemožným.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. dále poukazují na znalecký posudek znalce Ing.

I. S., zejména na jeho závěr, podle kterého jediným možným důvodem výpočtu výše

vypořádacího podílu v okamžiku prohlášení konkurzu na společnost P., a. s., je

nevýhodně stanovená cena akcií, byť sám připustil, že způsob stanovení této

ceny nebyl ke dni 7. 9. 1995 zákonně upraven, když se navíc jednalo o cenu

sjednanou dohodou. Obvinění rovněž považují za pochybení, že se soudy dříve

činné ve věci nezabývaly tím, zda ve smlouvě o převodu cenných papírů bylo

nedostatkem stanovení množství akcií či jejich ceny. Obviněný doplňují, že

soudy činné dříve ve věci nepřijaly jimi předložený znalecký posudek, resp.

jeho závěry.

Podle názoru obviněných Ing. J. N. a Ing. J. V. soudy obou stupňů, pokud je

uznaly vinnými, postupovaly v rozporu s ustanovením § 3 odst. 1 tr. zák., neboť

jednání spočívající v prodeji a nákupu akcií mezi ovládající a ovládanou osobou

je právně dovoleným jednáním, přičemž sice nebylo součástí obchodněprávní

úpravy v České republice, avšak již existovala tzv. druhá směrnice a směrnice

č. 88/624/EHS, které byly převzaty do obchodního zákoníku novelou provedenou

zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností od 1. 1. 2001, přičemž takové jednání je ve

smyslu § 66a odst. 14 obchodního zákoníku v současné době povoleno, a to i za

předpokladu vzniku újmy či škody některému z koncernově souvztažných subjektů.

Podle obviněných odvolací soud neakceptoval tuto jejich argumentaci s

odůvodněním, že ustanovení § 66a obchodního zákoníku ke dni své účinnosti

nezměnilo nic na ustanovení § 128 tr. zák. Uvedené závěry shledávají obvinění

jako neodpovídající požadavkům obsaženým v § 2 odst. 6 tr. řádu, neboť

obchodněprávní úprava účinná ke dni spáchání skutku nedefinovala specifické

povinnosti statutárních orgánů společnosti s ručením omezeným, což se stalo až

od 1. 1. 2001. Podle obviněných je ustanovení § 128 odst. 2 tr. zák. speciální

vůči ustanovení o trestném činu podvodu podle § 250 tr. zák., tedy obvinění by

museli jednat s podvodným úmyslem způsobit škodu, čímž se však soudy obou

stupňů vůbec nezabývaly.

Pro objektivní posouzení celé věci je nutné, jak dále uvádějí obvinění Ing. J.

N. a Ing. J. V., vrátit se na začátek této trestní věci a posoudit, zda u

původního oznamovatele jednání, tedy u společnosti F. B. d., a. s., působily

dostatečně obchodně způsobilé osoby schopné stanovit hodnotu své investice,

když bylo údajně prokázáno, že oznamovatel zakoupil akciový podíl ve

společnosti P., a. s., bez toho, aby se seznámil se všemi skutečnostmi

rozhodnými pro stanovení hodnoty akcií. Obvinění rovněž tvrdí, že v rámci

konkurzního řízení vedeného ohledně majetku společnosti P., a. s., se správce

konkurzní podstaty, věřitelský orgán i konkurzní soud ztotožnily se stanovením

vypořádacího podílu na společnosti P. G., s. r. o., což má podporovat

argumentaci obviněných o tom, že celá obchodní operace byla řádná a nedošlo k

jakékoli újmě. Obvinění shledávají celé trestní stíhání absurdním, neboť k

prohlášení konkurzu na společnost P., a. s., mělo dojít dne 13. 3. 1998, jejich

trestní stíhání bylo zahájeno dne 3. 12. 1999 a protokol o převzetí

vypořádacího podílu na společnosti P. G., s. r. o., je ze dne 26. 11. 2000. Z

toho obvinění dovozují, že konkurzní řízení probíhalo s patřičným dohledem

soudu a trestní stíhání na ně nemělo žádný vliv, takže se nedopustili žádného

úkoru.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. se v další části svých dovolání vyjadřují k

otázce příčinného vztahu, zejména v návaznosti na nutnost vytvářet opravné

položky k pokrytí rozdílu mezi účetní a tržní hodnotou akcií společnosti L., a.

s., jakožto úkoru ve smyslu § 128 odst. 2 tr. zák. Podle obviněných nutnost

vytvořit opravné položky závisí na rozhodnutí statutárních orgánů obchodní

společnosti, přičemž takto nelze definovat úkor, když navíc opravné položky

byly posléze zrušeny. Tvorba opravných položek, jak dále uvádí obvinění,

znamená přechodné snížení majetku. Za naprosto nepodložený závěr považují

obvinění vyjádření znalce o tom, že ostatním akcionářům vznikla škoda ve výši 5

714 518,50 Kč, když soudy činné dříve ve věci údajně vůbec nevyhodnotily průběh

zmíněného konkurzního řízení a ke dni vyhlášení rozsudku soudu prvního stupně

nelze vůbec hovořit o žádném úkoru.

Jako zřejmě absurdní potom obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. vnímají závěr o

příčinném vztahu mezi nákupem akcií společnosti L., a. s., který provedla

společnost P. G., s. r. o., a prohlášením konkurzu na společnost P., a. s.

Podle obviněných z dokazování vyplynulo, že společnost P., a. s., měla vlastní

ekonomické problémy nesouvisející s ostatními jmenovanými společnostmi a už

vůbec nesouvisející s jednáním obviněných. Obvinění označují za povrchní názor

odvolacího soudu, podle něhož věděli, že prodávají společnosti P. G., s. r. o.,

pouze 2/3 akcií společnosti L., a. s., za cenu představující hodnotu vlastního

jmění této společnosti. Podle názoru obviněných mohl každý z nich převést jen 1

400 ks akcií, protože zbývající 1/3 akcií reálně neexistovala a k ovládnutí

společnosti L., a. s., postačilo vlastnictví majoritního dvoutřetinového balíku

akcií, neboť společnost L., a. s., právně držela onu zbývající třetinu, tedy

prostřednictvím vlastnictví převedených 2/3 akcií ovládala společnost P. G., s.

r. o., celý podnik. Obvinění doplňují, že tvorba opravných položek byla

důsledkem ekonomického propadu společnosti L., a. s.

Další část dovolací argumentace obviněných Ing. J. N. a Ing. J. V. se týká

znaku objektivní stránky trestného činu zneužívání informací v obchodním styku

podle § 128 odst. 2 tr. zák. spočívajícího ve stejném předmětu činnosti

společností, v nichž působili. Podle názoru obviněných je objektem uvedeného

trestného činu kázeň v hospodářské soutěži v podobě zákazu konkurence v

soustavné hospodářské činnosti ekonomicky spjatých subjektů; je tedy chráněna

činnost v podobě podnikání, což nelze zaměňovat s pojmem předmět podnikání.

Obvinění tvrdí, že jednorázový nákup cenných papírů nelze považovat za předmět

činnosti ve smyslu § 128 odst. 2 tr. zák., přičemž názor odvolacího soudu,

podle něhož byla konkurence narušena v oblasti koupě zboží za účelem jeho

dalšího prodeje a prodeje a v oblasti poradenské činnosti, je podle obviněných

v naprostém rozporu s hmotně právní úpravou. V této souvislosti obvinění

považují za důležité zdůraznit i otázku subjektů, které se zúčastnily obchodu s

akciemi. Obvinění byli podle svého vyjádření vlastníky akcií, které prodali

společnosti B., spol. s r. o., jež je dále prodala společnosti P. G., s. r. o.

Obvinění z toho dovozují, že nemohli uzavřít smlouvu na úkor jednoho ze

zúčastněných podniků, neboť společnost B., spol. s r. o., žádným způsobem

neovládali a nebyli ani v žádném z významných vztahů s konkrétními osobami v

této společnosti.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. se rovněž vyjadřují k otázce totožnosti skutku

ve smyslu § 220 tr. řádu, když mají za to, že odsuzující rozsudek – na rozdíl

od „zahájení trestního stíhání“ a obžaloby – spatřuje těžiště jednání v podobě

nákupu akcií a vytvoření opravných položek, a obvinění shledávají rozdíl i v

popisu škodlivého následku. Podle názoru obviněných soudy činné dříve ve věci

rozhodovaly o jiném skutku, než jaký je vymezen v obžalobě.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. závěrem svých dovolání navrhli, aby Nejvyšší

soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) podle § 265k odst. 1 tr. řádu

zrušil napadené usnesení Vrchního soudu v Praze i předcházející rozsudek

Městského soudu v Praze a aby podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázal Městskému

soudu v Praze věc v potřebném rozsahu projednat a rozhodnout.

Nejvyšší státní zástupkyně se vyjádřila k dovolání obviněných Ing. J. N. a Ing.

J. V. prostřednictvím státní zástupkyně činné u Nejvyššího státního

zastupitelství. Podle jejího názoru dovolací argumentace z větší části odpovídá

uplatněnému dovolacímu důvodu, pokud však jde o ty její části, které se týkají

porušení zásady totožnosti skutku a zpochybnění znaleckých závěrů učiněných k

dopadům jednání obviněných, jde o námitky zejména skutkové povahy, kterými se

nelze zabývat. Státní zástupkyně dále uvádí, že s dovolacími námitkami

obviněných se soudy činné dříve ve věci již v průběhu řízení vypořádaly a

správně dovodily naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu

zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. Státní

zástupkyně poukazuje na učiněná skutková zjištění a dovozuje z nich, že

obvinění v rámci posuzovaného jednání při zneužití svého postavení ve

společnostech L., a. s., a P. G., s. r. o., podnikajících se stejným předmětem

činnosti, uzavřeli nevýhodnou smlouvu znamenající pokles skutečné hodnoty jmění

společnosti P. G., s. r. o., a tím i pokles hodnoty vypořádacího podílu jejího

společníka, společnosti P., a. s., která tak byla zbavena podstatné části svého

majetku, což nakonec vyústilo v prohlášení konkurzu na ni. V této souvislosti

státní zástupkyně odmítá námitku obviněných zpochybňující shodu v předmětu

činnosti uvedených společností, neboť v obou případech šlo o koupi zboží za

účelem dalšího prodeje a prodej a činnost organizačních a ekonomických poradců.

Státní zástupkyně se taktéž neztotožňuje s tvrzením obviněných o nedostatku

škodlivého následku, protože podle jejího názoru naplnění znaků skutkové

podstaty trestného činu podle § 128 odst. 2 tr. zák. není spojeno s takto

vyhraněným následkem. Navíc má státní zástupkyně za to, že tato otázka byla

dostatečně srozumitelným způsobem vyložena v rozhodnutí odvolacího soudu. Jak

dále státní zástupkyně uvádí, není pochyb o tom, že obvinění postupovali v

rozporu se zákazem konkurenčního jednání popsaného v citovaném ustanovení,

které nemá odkazující povahu, jak se mylně domnívají, přičemž výsledkem jejich

jednání bylo snížení konkurenceschopnosti společnosti P., a. s., které vedlo k

jejímu úpadkovému stavu. Pokud obvinění opírají řádný průběh své obchodní

transakce o smluvní podklad ze dne 25. 10. 1995, jakož i o skutečnost, že se

příslušný správce konkurzní podstaty nepřipojil k trestnímu řízení s nárokem na

náhradu škody, podle státní zástupkyně se posuzované jednání neprojevilo

způsobem předpokládaným v ustanovení § 43 odst. 1 tr. řádu, tudíž obviněným

nelze přisvědčit. Státní zástupkyně závěrem svého vyjádření navrhla, aby

Nejvyšší soud odmítl dovolání obviněných podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. řádu

jako zjevně neopodstatněná.

Nejvyšší soud jako soud dovolací zjistil, že obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V.

podali dovolání jako oprávněné osoby [§ 265d odst. 1 písm. b) tr. řádu],

učinili tak prostřednictvím společného obhájce (§ 265d odst. 2 tr. řádu), včas

a na správném místě (§ 265e tr. řádu), jejich dovolání směřují proti

rozhodnutí, proti němuž je dovolání obecně přípustné [§ 265a odst. 2 písm. h)

tr. řádu], a podaná dovolání obsahují stanovené náležitosti (§ 265f odst. 1 tr.

řádu).

Pokud jde o dovolací důvod, obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. opírají jeho

existenci o ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, tedy že rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně

právním posouzení.

Nejvyšší soud podle § 265i odst. 3 a 4 tr. řádu z podnětu podaných dovolání

přezkoumal zákonnost a odůvodněnost napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze,

a to v rozsahu odpovídajícím uplatněným dovolacím námitkám, které lze podřadit

pod citovaný dovolací důvod, jakož i řízení předcházející napadenému

rozhodnutí. Po přezkoumání dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání

obviněných jsou částečně důvodná.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. v rámci své dovolací argumentace především

namítají, že soudy obou stupňů nezjistily úplný skutkový stav věci, resp.

nevypořádaly se se všemi rozhodnými skutečnostmi, nevyhodnotily další

okolnosti, vycházely ze subjektivních, popřípadě nepodložených názorů znalce

Ing. I. S. a pominuly tvrzení obviněných uplatněná v rámci jejich obhajoby,

zejména pokud jde o jimi předložený znalecký posudek. Obvinění uvádí i další

údajné skutkové okolnosti týkající se oznamovatele posuzované trestné činnosti

a rovněž namítají pochybení stran zachování totožnosti skutku. Podle názoru

Nejvyššího soudu tak obvinění shledávají existenci dovolacího důvodu v uvedeném

rozsahu v tom, že soudy obou stupňů údajně dospěly k chybným skutkovým

zjištěním, nesprávně posuzovaly provedené důkazy, resp. neprovedly dokazování v

potřebném rozsahu, popřípadě že porušily další procesní ustanovení. Předpoklady

pro jiné právní posouzení svého jednání tak obvinění dovozují ve zmíněném

rozsahu nikoli z argumentace, která by mohla odůvodnit odlišnou právní

kvalifikaci skutku obsaženého ve výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně,

ale domáhají se změny jeho právního posouzení zejména s poukazem na jiné

skutkové okolnosti, než jaké se staly podkladem pro rozhodnutí soudů obou

stupňů.

K tomu ovšem Nejvyšší soud zdůrazňuje, že – jak vyplývá z ustanovení § 265b

odst. 1 tr. řádu – důvodem dovolání nemůže být sama o sobě námitka vytýkající

nesprávné (odlišné) skutkové zjištění, neboť takový důvod zde zahrnut není.

Dovolání není dalším odvoláním, ale je mimořádným opravným prostředkem určeným

k nápravě jen některých výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad,

které naplňují jednotlivé taxativně stanovené dovolací důvody. Proto dovolání

není možné podat ze stejných důvodů a ve stejném rozsahu jako odvolání a

dovoláním se nelze úspěšně domáhat jak revize skutkových zjištění učiněných

soudy prvního a druhého stupně, tak ani přezkoumávání správnosti a úplnosti

jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem

prvního stupně a jeho skutkové závěry je oprávněn doplňovat, popřípadě

korigovat jen odvolací soud, který za tím účelem může provádět dokazování (§

259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. řádu). Dovolací soud není obecnou třetí

instancí, v níž by mohl přezkoumávat jakékoli rozhodnutí soudu druhého stupně a

z hlediska všech tvrzených vad. Dovolací soud nemůže přezkoumávat správnost

skutkových zjištění, a to ani v souvislosti s právním posouzením skutku či

jiným hmotně právním posouzením, už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez

dalšího přehodnocovat provedené důkazy. Na rozdíl od soudu prvního stupně a

odvolacího soudu totiž dovolací soud nemá možnost podle zásad ústnosti a

bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět či opakovat tyto důkazy, jak

je zřejmé z omezeného rozsahu dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst.

7 tr. řádu.

Formulace dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, který

uplatnili obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V., přitom znamená, že předpokladem

jeho existence je nesprávná aplikace hmotného práva, ať již jde o hmotně právní

posouzení skutku nebo o hmotně právní posouzení jiné skutkové okolnosti.

Provádění důkazů a vyvozování skutkových závěrů z důkazů ovšem neupravuje

hmotné právo, ale předpisy trestního práva procesního, zejména pak ustanovení §

2 odst. 5, 6, § 89 a násl., § 207 a násl. a § 263 odst. 6, 7 tr. řádu. Jestliže

tedy obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. namítali nesprávnost právního posouzení

skutku, ale tento svůj názor dovozovali ve výše uvedeném rozsahu zejména z

odlišné verze skutkového stavu nebo z odlišného hodnocení důkazů, pak soudům

činným dříve ve věci nevytýkali vady při aplikaci hmotného práva, nýbrž

porušení procesních ustanovení. Porušení určitých procesních ustanovení sice

může být rovněž důvodem k dovolání, nikoli však podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. řádu, ale jen v případě výslovně stanovených jiných dovolacích důvodů

[zejména podle § 265b odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a l) tr. řádu],

které obvinění neuplatnili.

Proto při posuzování oprávněnosti tvrzení dovolatele o tom, zda existuje

dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, je dovolací soud

vždy vázán konečným skutkovým zjištěním, které ve věci učinily soudy prvního a

druhého stupně. V trestní věci obviněných Ing. J. N. a Ing. J. V. to pak

znamená, že pro dovolací soud jsou rozhodující skutková zjištění, podle nichž

se obvinění dopustili posuzovaného skutku tak, jak je popsáno především ve

výroku o vině v rozsudku soudu prvního stupně, případně dále rozvedeno v

odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů. Podle nich obvinění jako majoritní

akcionáři společnosti L., a. s., prodali 2 800 akcií této společnosti v

nominální hodnotě 5 000,- Kč, což činilo 2/3 jejich celkem vydaného množství,

přičemž akcie prodali prostřednictvím společnosti B., spol. s r. o.,

společnosti P. G., s. r. o., v níž působili jako společníci (každý s obchodním

podílem po 40 %) a jednatelé, a to za částku 116 320 400,- Kč, která odpovídala

tehdejší hodnotě vlastního jmění (nyní kapitálu) společnosti L., a. s. Zbylá

část akcií této společnosti, tj. 1 400 ks, přitom v době prodeje nebyla v

držení společnosti L., a. s., a nedošlo k jejímu převodu na nabyvatele. Popsaný

nákup dvoutřetinového množství akcií byl podle závěrů soudů obou stupňů

nevýhodný pro společnost P. G., s. r. o., neboť vedl k nutnosti vytvořit u ní

opravné položky, které by zohlednily skutečnou hodnotu akcií a které měly

následně vliv na snížení vlastního jmění (nyní kapitálu) této společnosti o

částku 38 773 466,67 Kč. Tím podle soudů obou stupňů došlo i ke snížení vnitřní

hodnoty obchodního podílu společníků, jímž byla vedle obviněných i společnost

P., a. s., a v důsledku toho byl snížen i vypořádací podíl akcionářů

společnosti P., a. s., o částku nejméně 9 635 000,- Kč. Obvinění měli tímto

postupem získat pro sebe výhody vyplývající nejenom z realizace výše popsané

transakce, ale i z toho, že směnky vystavené za prodej akcií použili následně k

úhradě směnek, které vložili do společnosti P. G., s. r. o., v souvislosti se

zvýšením jejího základního jmění (nyní kapitálu). Zmíněné dovolací námitky

obviněných, jež se týkají správnosti těchto rozhodných skutkových zjištění,

zejména pokud vyplývají z pochybností o závěrech učiněných na podkladě

znaleckého posudku Ing. I. S. a výslechu tohoto znalce, jsou tedy mimo rámec

uplatněného dovolacího důvodu podle citovaného ustanovení a Nejvyšší soud k nim

nemohl nijak přihlížet.

Podobný závěr platí, pokud obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. vytýkali soudům

nižších stupňů nedodržení totožnosti skutku, protože jde o procesní námitku,

která nemůže založit existenci hmotně právního dovolacího důvodu podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. řádu. Povinnost zachovat totožnost skutku totiž stanoví

trestní řád jako procesní právní norma (viz zejména ustanovení § 180 odst. 1 a

§ 220 odst. 1 tr. řádu), takže tato pravidla se netýkají posouzení stíhaného

skutku podle norem hmotného práva ani jiného hmotně právního posouzení. Proto

ani dovolací námitky obviněných, v nichž argumentují údajným nedodržením

totožnosti skutku, nelze podřadit pod zmíněný dovolací důvod a Nejvyšší soud k

nim rovněž nepřihlížel.

Nejvyšší soud taktéž neakceptoval některé další dovolací námitky obviněných

Ing. J. N. a Ing. J. V., které sice odpovídají uplatněnému dovolacímu důvodu

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu, ale jsou zjevně neopodstatněné. Jde

především o tvrzení, podle něhož ke spáchání trestného činu podle § 128 odst. 2

tr. zák. údajně nepostačuje pouhá existence stejného předmětu činnosti subjektů

zúčastněných na převodu cenných papírů v posuzovaném případě, přičemž smlouva

byla uzavřena prostřednictvím třetího subjektu (společnosti B., spol. s r. o.),

na jehož činnosti se obvinění nijak nepodíleli. K tomu Nejvyšší soud připomíná,

že jak je zřejmé z ustanovení § 128 odst. 2 tr. zák., k naplnění zde popsané

skutkové podstaty je mimo jiné nutné, aby pachatel jednak buď sám uzavřel

určitou smlouvu, nebo dal popud k jejímu uzavření, a dále se musí účastnit na

podnikání dvou nebo více podnikatelských subjektů, které mají stejný nebo

podobný předmět činnosti. Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. podle učiněných

skutkových zjištění vlastnili akcie společnosti L., a. s., které prodali

společnosti P. G., s. r. o., a to prostřednictvím společnosti B., spol. s r. o.

Do prodeje těchto cenných papírů tedy vstoupila další společnost, na jejíž

činnosti se obvinění skutečně nepodíleli, avšak celá transakce byla zaměřena na

převod akcií na společnost P. G., s. r. o., přičemž obvinění jakožto původní

vlastníci předmětu obchodu dali popud k uzavření takových smluv. Z rozhodných

skutkových okolností rovněž vyplývá, že společnost L., a. s., i společnost P.

G., s. r. o., na jejichž podnikání se oba obvinění podíleli, měly oprávnění pro

předmět činnosti spočívající mimo jiné v koupi zboží za účelem jeho dalšího

prodeje a prodeji a v činnosti organizačních a ekonomických poradců. Citovaná

skutková podstata však již nepožaduje, aby uzavřená smlouva spadala do oblasti

společného předmětu činnosti či se ho přímo týkala, takže uvedený zákonný znak

podle názoru Nejvyššího soudu nelze zaměňovat s požadavkem, aby uzavřená

smlouva (na úkor jednoho ze subjektů, v nichž pachatel zároveň působí) byla

součástí určité soustavné podnikatelské aktivity, ale postačí i jednorázový

obchod. Proto byl také v soudní praxi zaujat právní názor, od kterého se ani v

této věci Nejvyšší soud nehodlá odchylovat a podle něhož není nutné, aby se

smlouva uzavřená na úkor jednoho nebo více podnikatelských subjektů, v nichž

pachatel zároveň působí, týkala přímo toho předmětu jejich činnosti, který je

jim společný, přičemž může jít o jakoukoli smlouvu, třeba i neplatnou. Smluvní

stranou takové smlouvy pak může být i třetí subjekt, na jehož činnosti se

pachatel nijak nepodílí (srov. rozhodnutí pod č. 36/2000 Sb. rozh. tr. a v

podrobnostech též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 5 Tdo

1640/2005, publikované pod č. T 872. v sešitu 23 Souboru trestních rozhodnutí

Nejvyššího soudu vydávaného Nakladatelstvím C. H. Beck, Praha 2006). Ani v

tomto rozsahu proto nemohlo být dovolání obviněných shledáno opodstatněným.

Nejvyšší soud se rovněž neztotožnil s argumentací obviněných Ing. J. N. a Ing.

J. V., podle níž je trestný čin zneužívání informací v obchodním styku ve

smyslu § 128 odst. 2 tr. zák. speciálním k trestnému činu podvodu podle § 250

tr. zák., proto podle obviněných u nich měly soudy činné dříve ve věci v

průběhu řízení prokazovat existenci podvodného úmyslu cíleného na způsobení

škody, dále uvedení třetí osoby v omyl, popřípadě získání neoprávněného

majetkového prospěchu. V odborné literatuře se sice uvádí, že ustanovení o

trestném činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 tr. zák. je

speciální ve vztahu k ustanovení o trestném činu podvodu podle § 250 tr. zák.,

ale zákonným znakem prvního z těchto trestných činů není uvedení kohokoli v

omyl ani způsobení škody v jakékoli konkretizované výši. Proto nebylo

povinností soudů obou stupňů, aby vytvořily skutkový podklad odůvodňující

naplnění těchto znaků, které sice charakterizují trestný čin podvodu podle §

250 odst. 1 tr. zák., ale nikoli trestný čin zneužívání informací v obchodním

styku podle § 128 odst. 2 tr. zák., jehož spácháním byli obvinění uznáni

vinnými.

Obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. dále dovozují zákonnost svého jednání v

posuzovaném případě též s poukazem na ustanovení § 66a odst. 14 obchodního

zákoníku a současně na tzv. druhou směrnici Rady Evropských společenství a

směrnici Rady Evropských společenství č. 88/624/EHS, které byly převzaty do

obchodního zákoníku novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. s účinností od

1. 1. 2001. K tomu Nejvyšší soud uvádí, že ustanovení § 66a obchodního zákoníku

nebylo účinné v době činu, za jehož spáchání byli obvinění odsouzeni, ale do

obchodního zákoníku ho skutečně zařadila až citovaná novela. Proto se obvinění

nemohou dovolávat jeho použití, zejména když soudy obou stupňů neučinily žádné

skutkové zjištění, z něhož by vyplývalo, že mezi společnostmi L., a. s., P. G.,

s. r. o., a P., a. s., existovalo podnikatelské seskupení ve smyslu § 66a

obchodního zákoníku, přičemž i kdyby tomu tak bylo, podle § 66a odst. 8

obchodního zákoníku nesměla ovládající osoba využít svého vlivu k tomu, aby

prosadila přijetí opatření nebo uzavření smlouvy, z nichž může ovládané osobě

vzniknout újma, popřípadě by musela být takto vzniklá újma vypořádána v

intencích ustanovení § 66a odst. 8 a 14 obchodního zákoníku, což se v daném

případě nestalo a jednání obviněných ani nesměřovalo ke kompenzaci jakékoli

újmy kterékoli ze zúčastněných společností. Ze stejných důvodů nelze rovněž

akceptovat poukaz obviněných na ustanovení směrnice Rady Evropských

společenství ze dne 13. 12. 1976 č. 77/91/EHS (tzv. druhá směrnice) a směrnice

Rady Evropských společenství č. 88/624/EHS (správně zde má být směrnice ze dne

12. 12. 1988 č. 88/627/EHS, později zrušená a nahrazená směrnicí ze dne 28. 5.

2001 č. 2001/34/ES). Citované normy evropského komunitárního práva se staly

závaznými a přímo použitelnými na území České republiky až v souvislosti s

jejím vstupem do Evropské unie, tj. od 1. 5. 2004, takže nemohly mít vliv na

posuzované jednání obviněných spáchané již v roce 1995. Navíc směrnice jako

pramen sekundárního komunitárního práva zpravidla zavazuje jen členské státy a

bez dalšího z ní nelze vyvozovat práva a povinnosti jednotlivců, tj. fyzických

osob. Přitom – jak správně zdůraznil odvolací soud – nová úprava tzv.

koncernového práva obsažená mimo jiné v ustanoveních § 66a až § 66c obchodního

zákoníku po jeho novele provedené zákonem č. 370/2000 Sb. (do níž se promítly

zmíněné předpisy evropského komunitárního práva) nic nezměnila na trestnosti

jednání sankcionovaného ustanovením § 128 odst. 2 tr. zák.

V této souvislosti dále Nejvyšší soud připomíná, že skutková podstata trestného

činu zneužívání informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. nemá

tzv. blanketní dispozici, neboť neodkazuje na žádné ustanovení obchodního

zákoníku a nepodmiňuje trestní odpovědnost porušením zde popsané povinnosti či

zákazu, ale trestní zákon v ní stanoví vlastní zákonné znaky (viz usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 18. 1. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1640/2005, publikované pod

č. T 872. v sešitu 23 Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu vydávaného

Nakladatelstvím C. H. Beck, Praha 2006). Případný nedostatek trestnosti činu

obviněných nelze rovněž dovodit z toho, že jejich postup nebyl napaden v rámci

konkurzního řízení vedeného stran společnosti P., a. s., správcem konkurzní

podstaty, věřiteli či konkurzním soudem, neboť postoj těchto subjektů není a

ani nemůže být rozhodující pro posouzení viny obviněných (viz § 9 odst. 1 tr.

řádu). Proto ani zmíněné námitky obviněných nebyly shledány opodstatněnými.

Na druhé straně Nejvyšší soud shledal důvodnými ty dovolací námitky obviněných

Ing. J. N. a Ing. J. V., kterými zpochybňují závěry, na jejichž podkladě soudy

obou stupňů dovodily, že předmětná smlouva o koupi akcií společnosti L., a. s.,

byla uzavřena na úkor společnosti P. G., s. r. o. Soudy činné dříve ve věci se

zde totiž soustředily na okolnosti, které nejsou podstatné k naplnění skutkové

podstaty podle § 128 odst. 2 tr. zák., a naopak nezabývaly se dostatečně těmi

zákonnými znaky, jejichž existencí je podmíněno spáchání trestného činu

zneužívání informací v obchodním styku podle citovaného ustanovení.

Soudy obou stupňů především nedostatečně vyjádřily okolnost, že posuzovaná

smlouva byla uzavřena na úkor jednoho z podnikatelských subjektů, v nichž

obvinění Ing. J. N. a Ing. J. V. působili, pokud takový „úkor“ soudy shledávaly

v nutnosti a povinnosti společnosti P. G., s. r. o., aby vytvářela v souladu se

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, opravné

položky, „… jež by zohlednily skutečnou hodnotu nakoupených akcií a které měly

vliv na snížení vlastního jmění této společnosti o částku 38 773 466,67 Kč,

čímž došlo ke snížení vnitřní hodnoty obchodního podílu společníků …“. K tomu

Nejvyšší soud upozorňuje, že pojem „opravné položky“ je používán v účetnictví a

vyjadřuje přechodnou úpravu (korekci) ocenění majetkové složky na stav

odpovídající tržním (reálným) hodnotám. Účelem opravných položek je upravit

ocenění určitého aktiva v případě, prokáže-li se, že došlo ke snížení ocenění

přechodného charakteru (srov. Hindls, R., Holman, R., Hronová, S. Ekonomický

slovník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2003, s. 283). Opravnými položkami se

tedy vyjadřuje jen přechodné snížení hodnoty majetku pro účely vedení

účetnictví (§ 26 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů). Proto „nutnost a povinnost vytvářet opravné položky“ sice

může být výsledkem určitých majetkových dispozic učiněných k újmě příslušné

účetní jednotky (např. nadhodnocení zaúčtovaného majetku), ale sama o sobě

vyjadřuje jen účetní souvislosti, aniž by nutně znamenala uzavření smlouvy na

úkor této účetní jednotky. Úkor by v posuzovaném případě mohl spočívat v tom,

že společnost P. G., s. r. o., obdržela do svého majetku akcie společnosti L.,

a. s., v nižší hodnotě, která neodpovídala zaplacené ceně za tyto akcie

vzhledem k jejich počtu a kvalitě, tj. zaplatila-li společnost P. G., s. r. o.,

obviněným vyšší cenu, než jaká byla tržní hodnota nabytých akcií společnosti

L., a. s. To ovšem soudy obou stupňů výslovně nevyjádřily, ale při hodnocení

důsledků posuzované smlouvy se omezily jen na zmíněné účetní souvislosti

převodu akcií. Navíc takový důsledek by patrně neznamenal jen přechodné snížení

hodnoty majetku společnosti P. G., s. r. o.

Nejvyšší soud se do jisté míry ztotožnil i s výhradami obviněných Ing. J. N. a

Ing. J. V. proti tomu, byl-li důsledek jejich jednání (a tím i úkor) vyjádřen

jako „… snížení vnitřní hodnoty obchodního podílu společníků …“. Měla-li být

posuzovaná smlouva uzavřena na úkor společnosti P. G., s. r. o., v níž obvinění

působili jako společníci a jednatelé, pak ve smyslu § 128 odst. 2 tr. zák. není

podstatné, jaký dopad měla tato smlouva na společníky uvedené znevýhodněné

společnosti, resp. na vnitřní hodnotu jejich obchodního podílu, ale úkor se

musí projevit u toho subjektu (podniku nebo organizace), v kterém pachatel

působí a ohledně něhož uzavřel nevýhodnou smlouvu, tj. v tomto případě u

společnosti P. G., s. r. o. Jejím společníkem sice byla i společnost P., a. s.,

v níž obvinění rovněž působili (v postavení předsedy a místopředsedy

představenstva), ale soud prvního stupně v popisu skutku tuto okolnost výslovně

nevyjádřil, byť učinil závěr, že smlouva o úplatném převodu akcií společnosti

L., a. s., uzavřená mezi obviněnými a společností P. G., s. r. o.,

(prostřednictvím společnosti B., spol. s r. o.) byla též na úkor společnosti

P., a. s. Přitom i ve vztahu ke společnosti P., a. s., platí výše zmíněné

pochybnosti o charakteru důsledků, v nichž je shledáván její úkor.

V této souvislosti není zřejmé, jaký důsledek vyvodily soudy obou stupňů ze

skutečnosti, kterou opakovaně zdůrazňovaly, totiž že obvinění Ing. J. N. a Ing.

J. V. prodali společnosti P. G., s. r. o., pouze dvě třetiny celkového počtu

akcií společnosti L., a. s., a že existovala i zbylá jedna třetina akcií této

společnosti, přičemž prodejní cena uvedených dvou třetin akcií měla

představovat hodnotu vlastního jmění (nyní kapitálu) celé společnosti L., a. s.

Pokud tím mělo být vyjádřeno, že cena převáděných akcií neodpovídala jejich

skutečné hodnotě, tj. že byla vyšší, bylo třeba takový závěr výslovně

formulovat a odůvodnit, a to včetně okolnosti, zda v něm soudy spatřují „úkor“

společnosti P. G., s. r. o., nebo prospěch obviněných, resp. obojí.

Z popisu skutku v rozsudku soudu prvního stupně není rovněž patrné, k jaké

výhodě ve smyslu § 128 odst. 2 tr. zák. (s odkazem na ustanovení § 128 odst. 1

tr. zák.) směřoval jak úmysl obviněných Ing. J. N. a Ing. J. V., tak i jejich

následné jednání. Soud prvního stupně se zde omezil na pouhou citaci části

zákonné formulace, že si obvinění počínali „s úmyslem získat pro sebe výhody“,

aniž by bylo zřejmé, o jaké výhody se jednalo a zda jich bylo dosaženo. Tyto

výhody jsou pak konkretizovány až v odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně

takto: „Výhodu pro obžalované tedy soud spatřuje jednak v realizaci samotného

prodeje akcií, ale i v tom, že směnky, jež obdrželi v souvislosti s tímto

prodejem od společnosti B., spol. s r. o., a které byly vystaveny společností

P. G., s. r. o., … použili k úhradě formou zápočtu … směnek, jež vystavili v

souvislosti se svým vstupem do společnosti P. G., s. r. o., … S těmito

vloženými směnkami bylo spojeno navýšení základního jmění …, čímž oba

obžalovaní získali ve společnosti P. G., s. r. o., podíl ve výši 80 % a podíl

společnosti P., a. s., se snížil z původních 100 % na 20 % … Je nepochybné, že

bez výše zmíněné transakce by oba obžalovaní nemohli splnit svůj závazek

vyplývající z rozhodnutí o navýšení základního jmění. Ve svém důsledku tak

postup obžalovaných vedl k tomu, že zcela ovládli společnost P. G., s. r. o.“. K tomu Nejvyšší soud zdůrazňuje, že výhody, k jejichž opatření směřuje úmysl

pachatele trestného činu ve smyslu § 128 odst. 2 tr. zák. (prostřednictvím

ustanovení § 128 odst. 1 tr. zák.), musí být neoprávněné, tj. získané v

důsledku porušení zákazu konkurence, resp. v důsledku zneužití informací, které

má pachatel k dispozici právě proto, že zároveň působí ve dvou nebo více

podnicích či organizacích se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Samotné

uskutečnění prodeje akcií za odpovídající (tržní) kupní cenu a za dodržení

dalších obvyklých (nikoli jednostranně nevýhodných) podmínek ovšem nemůže

znamenat trestně postižitelnou výhodu. K trestnímu postihu se zde vyžadují

nějaké výhodnější podmínky pro pachatele nebo jinou osobu, např. v podobě

zaplacení nižší kupní ceny, než jaká odpovídá skutečné hodnotě kupovaného

zboží, anebo ve formě výhody v jiných okolnostech prodeje, např. v možnosti

splátek kupní ceny (viz rozhodnutí pod č. 21/2002-III. Sb. rozh. tr.). To ovšem

obviněným Ing. J. N. a Ing. J. V. soudy v posuzované věci nekladly za vinu, jak

je patrné z výše uvedených citací. Proto pokud oba obvinění obdrželi za celkem

2 800 ks akcií společnosti L., a. s., odpovídající protihodnotu od společnosti

P. G., s. r. o., nemohlo jít o jejich neoprávněnou výhodu, byť by výtěžek z

prodeje použili ke splacení svých závazků vyplývajících ze směnek, jimiž

získali obchodní podíly ve společnosti P. G., s. r. o. Výhoda obviněných ve

smyslu § 128 odst. 2 tr. zák. by zde mohla spočívat v tom, že své akcie

společnosti L., a. s., převedli na společnost P. G., s. r. o., za výhodnějších

cenových či jiných podmínek, než jaké bylo možné dosáhnout mezi jinými subjekty

bez zneužití zákazu konkurence.

Po zjištění, že dovolání obviněných Ing. J. N. a Ing. J. V. jsou v uvedených

směrech opodstatněná, Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil

usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. 10. 2005, sp. zn. 12 To 68/2005,

přičemž podle § 265k odst. 2 tr. řádu zrušil také další rozhodnutí na zrušené

usnesení obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu potom přikázal Vrchnímu soudu v

Praze, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vrchní soud v Praze tak v uvedeném rozsahu opětovně projedná věc obviněných

Ing. J. N. a Ing. J. V. na podkladě jejich odvolání a odstraní vady vytknuté

tímto rozhodnutím Nejvyššího soudu. Přitom především náležitě posoudí a

popřípadě vyjádří, v čem spočívá úkor jako důsledek posuzované smlouvy o

převodu cenných papírů, na úkor kterých subjektů byla tato smlouva uzavřena a

zda, případně k jakému prospěchu směřoval úmysl obou obviněných. Za tím účelem

může odvolací soud podle potřeby doplnit dokazování a na jeho podkladě upřesnit

dosavadní skutková zjištění. Poté odvolací soud učiní a náležitě odůvodní

závěr, zda se obvinění dopustili posuzovaným skutkem trestného činu zneužívání

informací v obchodním styku podle § 128 odst. 2 tr. zák. nebo jiného trestného

činu, popřípadě žádného trestného činu.

Podle § 265s odst. 1 tr. řádu jsou soudy nižších stupňů v dalším řízení vázány

právním názorem Nejvyššího soudu vysloveným v tomto dovolacím rozhodnutí a jsou

povinny respektovat zákaz reformationis in peius (§ 265s odst. 2 tr. řádu).

Protože vady napadeného rozhodnutí zjištěné Nejvyšším soudem na podkladě

dovolání obviněných Ing. J. N. a Ing. J. V. nebylo možno odstranit v případném

veřejném zasedání dovolacího soudu, bylo rozhodnuto o tomto dovolání podle §

265r odst. 1 písm. b) tr. řádu v neveřejném zasedání Nejvyššího soudu.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 12. dubna 2006

Předseda senátu:

JUDr. František P ú r y