Nejvyšší soud Usnesení trestní

5 Tdo 670/2006

ze dne 2006-07-04
ECLI:CZ:NS:2006:5.TDO.670.2006.1

5 Tdo 670/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. 7.

2006 o dovoláních obviněných M. T., a I. T., proti rozsudku Vrchního soudu v

Praze ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 6 To 80/2005, který rozhodl jako soud

odvolací v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 3

T 2/2005, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í rozsudek Vrchního soudu v

Praze ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 6 To 80/2005, a rozsudek Krajského soudu v

Hradci Králové ze dne 8. 8. 2005, sp. zn. 3 T 2/2005.

Podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují také další rozhodnutí na zrušená

rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e Krajskému soudu v Hradci Králové p ř i k a z

u j e , aby věc obviněných M. T. a I. T. v potřebném rozsahu znovu projednal a

rozhodl.

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 8. 2005, sp. zn. 3 T

2/2005, byli obvinění M. T. a I. T. uznáni vinnými, že v průběhu měsíce ledna

2003 v Č. T., okres Ú. n. O. a jinde, M. T. vylákal na MUDr. V. B., finanční

částku 2.500.000,- Kč (která mu byla poskytnuta dne 30. 1. 2003 převodem na

účet ve V. – pobočka v H. K.) tak, že předstíral zajištění dluhu vystavením

směnky vlastní a I. T. směnku podepsala jako směnečný rukojmí, ačkoli oba

věděli, že vzhledem ke své finanční situaci a značnému zadlužení nebudou

schopni dostát směnečnému prohlášení a slibu vrátit do 15. 4. 1003 částku

2.650.000,- Kč, MUDr. V. B. současně uvedl v omyl o svých majetkových poměrech

a možnostech uspokojení pohledávky tím, že dokladovali výpisem z katastru

nemovitostí, pořízeným dne 27. 1. 2003 v 15.20 hod. a čestným prohlášením,

které podepsala I. T. dne 28. 1. 2003, že je výlučnou majitelkou nemovitostí

uvedených na listu vlastnictví pro obec a katastrální území Č. T. a že na

těchto nemovitostech neváznou žádné platné zástavy ani věcná břemena, ačkoliv

již dne 24. 1. 2003 I. T. uzavřela smlouvu o zřízení zástavního práva k těmto

nemovitostem ve prospěch firmy M. K. Ch., s. r. o., B., pro dluh 10.300.000,-

Kč a dne 27. 1. 2003 podepsala i návrh na vklad tohoto zástavního práva do

katastru nemovitostí, který byl týž den podán u Katastrálního úřadu v Ú. n. O.,

přičemž MUDr. B. vznikla škoda nejméně v částce 2.500.000, Kč, neboť dluh

uhrazen nebyl v určeném termínu ani později a nemohl být uspokojen ani jiným

způsobem z majetku obviněných, čímž obviněný M. T. spáchal trestný čin podvodu

podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a obviněná I. T. spáchala pomoc k

trestnému činu podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. k § 250 odst. 1, 3

písm. b) tr. zák.

Za tento trestný čin byl obviněný M. T. odsouzen podle § 250 odst. 3 tr. zák.

k trestu odnětí svobody v trvání 3 roků, jehož výkon mu byl podle § 60a odst.

1 tr. zák. za použití § 58 odst. 1 písm. a) a § 60a odst. 2 tr. zák. podmíněně

odložen na zkušební dobu 5 roků za současného vyslovení dohledu, v jehož rámci

byla obviněnému uložena podle § 60a odst. 3 tr. zák. povinnost navštěvovat 1x

za dva měsíce probačního pracovníka Okresního soudu v Ú. n. O. a podle jeho

pokynu prokazovat vedení řádného života a prokazovat úhradu dluhů. Obviněná I.

T. byla za pomoc k výše uvedenému trestnému činu odsouzena podle § 250 odst. 3

tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, přičemž podle § 58 odst. 1 a

§ 59 odst. 1 tr. zák. byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební

dobu v trvání 3 roků. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla oběma obviněným M. T. a

I. T. uložena povinnost zaplatit rukou společnou a nerozdílnou poškozenému

MUDr. V. B., náhradu škody v částce 2.500.000,- Kč. Podle § 229 odst. 1 tr. ř.

byl poškozený MUDr. V. B. odkázán se zbytkem svého nároku na náhradu škody na

řízení ve věcech občanskoprávních.

Tento rozsudek napadli oba obvinění M. T. a I. T. odvoláními, o nichž Vrchní

soud v Praze rozhodl rozsudkem ze dne 14. 11. 2005, sp. zn. 6 To 80/2005, tak,

že podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. napadený rozsudek zrušil a znovu

rozhodl tak, že obviněného M. T. uznal vinným trestným činem podvodu podle §

250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. a obviněnou I. T. uznal vinnou pomocí k

trestnému činu podvodu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák., § 250 odst. 1, 3

písm. b) tr. zák., kterých se dopustili tím, že v průběhu měsíce ledna 2003 v

Č. T., okres Ú. n. O. a jinde, M. T. vylákal na MUDr. V. B., finanční částku

2.500.000,- Kč (která mu byla poskytnuta dne 30. 1. 2003 převodem na účet u a.

s. V. – pobočka v H. K.) tak, že předstíral zajištění dluhu vystavením směnky

vlastní a I. T. směnku podepsala jako směnečný rukojmí, ačkoliv oba věděli, že

vzhledem ke své finanční situaci a značnému zadlužení nebudou schopni dostát

směnečnému prohlášení a slibu vrátit do 15. 4. 2003 částku 2.650.000,- Kč,

MUDr. V. B. současně uvedli v omyl o svých majetkových poměrech a možnostech

uspokojení pohledávky tím, že dokladovali výpisem z katastru nemovitostí,

pořízeným dne 27. 1. 2003 v 15.20 hod. a čestným prohlášením, které podepsala

I. T. dne 28. 1. 2003, že je výlučnou majitelkou nemovitostí uvedených na listu

vlastnictví pro obec a katastrální území Č. T. a že na těchto nemovitostech

neváznou žádné platné zástavy ani věcná břemena, ačkoliv již dne 24. 1. 2003 I.

T. uzavřela smlouvu o zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch

firmy M. K. Ch., s. r. o., B., pro dluh 10.300.000,- Kč a dne 27. 1. 2003

podepsala i návrh na vklad tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí,

který byl týž den podán u Katastrálního úřadu v Ú. n. O., přičemž MUDr. B.

vznikla škoda nejméně v částce 2.500.000,- Kč, neboť dluh nebyl uhrazen v

určeném termínu ani později a nemohl být uspokojen ani jiným způsobem z majetku

obviněných.

Za uvedený trestný čin podvodu byl obviněný M. T. odsouzen podle § 250 odst. 3,

§ 58 odst. 1 a § 60a odst. 1, 2 tr. zák. k trestu odnětí svobody v trvání 3

roků, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu 5 roků za

současného vyslovení dohledu, v jehož rámci byla obviněnému uložena podle § 60a

odst. 3 tr. zák. povinnost navštěvovat jednou za dva měsíce úředníka Probační a

mediační služby České republiky a podle jeho pokynu prokazovat vedení řádného

života a úhrady dluhů. Obviněná I. T. byla za pomoc k výše uvedenému trestnému

činu podvodu odsouzena podle § 250 odst. 3, § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr.

zák. k trestu odnětí svobody v trvání 2 roků, jehož výkon jí byl podmíněně

odložen na zkušební dobu v trvání 3 roků. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla oběma

obviněným M. T. a I. T. uložena povinnost zaplatit rukou společnou a

nerozdílnou poškozenému MUDr. V. B., náhradu škody v částce 2.500.000,- Kč.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený MUDr. V. B. odkázán se zbytkem svého

nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu ve spojení s rozsudkem Krajského

soudu v Hradci Králové ze dne 8. 8. 2005, sp. zn. 3 T 2/2005, podali obvinění

M. T. a I. T., oba prostřednictvím obhájce JUDr. J. L., dovolání z důvodu

uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Obvinění ve svých mimořádných opravných prostředcích nejprve shrnuli dosavadní

průběh trestního řízení, a v souvislosti s tím poukázali na to, že napadené

rozhodnutí spočívá na nesprávné aplikaci trestního zákona, občanského zákoníku,

zákona o dani z příjmu a zákona o dani z přidané hodnoty. Dovolatelé se

domnívají, že nejpodstatnějším pro náležité posouzení jejich trestní věci je

správné posouzení závazků vzniklých podle občanského nebo obchodního práva, a v

této souvislosti namítli, že soudy obou stupňů upřednostnily posouzení podle

práva trestního bez náležitého vyřešení předběžných otázek plynoucích z jiných

odvětví hmotného práva, což mimo jiné plyne i ze závěrů soudů o tom, že je

irelevantní, jak obviněný naložil s vylákanými finančními prostředky.

Dovolatelé též poukázali na nesprávnost závěru odvolacího soudu, podle kterého

návrh na zápis zástavního práva ve prospěch firmy M. K. Ch., s. r. o., B.,

doručila katastrálnímu úřadu osobně dne 27. 1. 2003 v 15.39 hod. obviněná I. T., a to v době bezprostředně poté, kdy byl v 15.20 hod. k žádosti obviněné

vydán výpis určený pro poškozeného MUDr. V. B. Ve skutečnosti tak totiž učinil

svědek M. D. na žádost obviněného M. T., který toto ve své výpovědi potvrdil. Pokud bylo vycházeno ze sdělení ředitele Katastrálního úřadu pro P. k.,

Katastrální pracoviště Ú. n. O., že návrh „doručila osobně paní T.“, bylo zde

vycházeno z obvyklé praxe při podávání obdobných návrhů, kdy návrh nebyl podán

poštou, ale byl podán „osobně nějakou osobou“ do podatelny. Navíc tuto

skutečnost obhajoba nepovažovala za nutné vysvětlovat v odvolacím řízení, když

tato skutečnost byla vysvětlena již v přípravném řízení, a proto o tuto

skutečnost neopírali svá rozhodnutí vyšetřovatel, státní zástupce, ani soud

prvního stupně. Další pochybení soudu druhé instance spatřují dovolatelé v

nesprávnosti závěru, podle kterého poškozený MUDr. V. B. poskytl 2.500.000,- Kč

jako výhodnou půjčku na koupi nemovitosti. Toto tvrzení podle názoru dovolatelů

plyne pouze z výpovědi poškozeného B., neboť obviněný T. prokazatelně žádnou

výhodnou koupi neuskutečnil. Dovolatelé následně namítli, že částka 2.500.000,-

Kč byla ve skutečnosti zálohou na stavbu, resp. opravu dostihové dráhy

prováděnou pro poškozeného firmou V., s. r. o. V obchodněprávních vztazích je

zcela běžné, že jsou placeny zálohy až do výše 80% i 100% ceny předem a z toho

se pak financuje vlastní stavba, a proto neobstojí závěr odvolacího soudu, že

již před převodem částky zaplatil poškozený MUDr. V. B. dvě zálohové faktury na

celkovou částku 1.800.000, Kč + 90.000,- Kč na DPH, ačkoliv se na dostihové

dráze ještě ani nezačalo pracovat. V každém případě je zřejmé, že spolu se

směnkou byla odeslána i zálohová faktura, neboť odlišnost je pouze v tom, zda

faktura byla poslána souběžně, jak tvrdil obviněný M. T. nebo až následně, jak

uváděl poškozený MUDr. V. B. V této souvislosti oba obvinění podrobně rozebrali

otázky týkající se fakturace prací prováděných firmou V. a dovodili z toho, že

závěry soudů obou stupňů v tomto směru nemají oporu v soudním spisu a v

provedeném dokazování, což plyne i z toho, že odvolací soud na str. 7

napadeného rozsudku potvrdil, že dopis právní zástupkyně poškozeného MUDr. V. B. JUDr. V. R. ze dne 30. 10. 2003 je pro posouzení trestní odpovědnosti zcela

irelevantní a přitom tento dopis potvrzuje jednoznačným způsobem uzavření

smlouvy o dílo, financování díla podle smlouvy o dílo a konkrétně proplacení

zálohových faktur, které ve věci byly dohodnuty a vystaveny, přičemž rozhodné

informace mohla JUDr. V. R. získat jedině od poškozeného MUDr. V. B.

Irelevantní se však tento dopis může jevit pouze v případě, pokud soud neřeší

občanskoprávní nebo obchodněprávní obsah celé věci a izoluje své uvažování od

smlouvy o dílo tak, jak to vyjádřil soud prvního stupně v odůvodnění svého

rozsudku, které odvolací soud přejímá s tvrzením, že není pro soud podstatné,

jak bylo naloženo s částkou 2.500.000,- Kč poté, co byla vylákána (volně

citováno). Je však skutečností, že mezi stranami je zcela nesporné, že firma

V., s. r. o., dílo provedla, na cenu díla „oprava dostihové dráhy Z.“ firma

použila i částku 2.500.000,- Kč a dílo bylo řádným způsobem MUDr. V. B. odevzdáno a MUDr. V. B. dílo převzal. Předmětná částka 2.500.000,- Kč tak byla

řádným způsobem zaúčtována a v konečné faktuře vyúčtována. K existenci směnky

pak obvinění shodně uvedli, že tuto si poškozený vyžádal vzhledem ke špatným

zkušenostem z mediální sféry v té době ohledně tzv. H. – s. jako zajištění

druhé zálohy. Zde mělo být v rámci právního posouzení aplikováno obchodní

právo. Pokud pak odvolací soud v napadeném rozsudku uvádí na podporu své

argumentace ohledně dopisu právní zástupkyně poškozeného, že „úvahy o obsahu

dopisu, event. o jejím označení charakteru inkriminované částky, …, nemohou

zpochybnit soudem zjištěný skutkový stav věci, zejména když tři dny před datem

tohoto dopisu poškozený vrací obviněnému tzv. zálohovou fakturu jako

bezpředmětnou zpět, což obviněný potvrzuje (č. l. 112)“, neodpovídá tento

závěr o vrácení zálohové faktury skutkovému stavu věci, protože v říjnu 2003

již bylo dílo přes měsíc skončeno a V., s. r. o., neposílal poškozenému MUDr. V. B. žádnou zálohovou fakturu, ale konečnou fakturu, kde požadoval doplacení

částky cca 260.000,- Kč, a tuto konečnou fakturu poškozený vracel jako

bezpředmětnou zpět, protože neměl v úmyslu doplácet na dílo 260.000,- Kč. Toto

opakovaně vysvětlil obviněný, který z důvodu nutnosti platby DPH (požadovaný

doplatek odpovídal právě již pouze částce DPH) tuto prvou konečnou fakturu

následně stornoval a v následujícím čtvrtletí vystavil novou fakturu znovu, což

plyne ze spisu. Rozhodně se nejednalo o vrácení zálohové faktury, a proto se

jedná o zcela zřejmý omyl nebo o neporozumění uvedené problematice. Nesprávnost

hmotně právního posouzení skutku nebo jiné skutkové okolnosti v této věci

spočívá proto v tom, že soud mylně a nesprávně aplikoval normu hmotného práva,

a to předpisy občanského a obchodního práva, jakož i práva daňového, neboť tyto

předpisy nesprávně vyložil a nesprávně podle hmotného práva posoudil předběžné

otázky ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 tr. ř., které mají podstatný vliv na

právní kvalifikaci skutku zejména v tom směru, že se nejedná o trestný čin.

Další námitka dovolatelů směřovala k neexistenci škody, neboť částka

2.500.000,- Kč byla zaúčtována jako příjem firmy V., s. r. o., a odečtena z

celkové ceny provedeného díla, které bylo po dokončení odevzdáno poškozenému

MUDr. V. B., a to nehledě k tomu, zda tuto částku poskytl MUDr. V. B. jako

fyzická osoba nebo společnost MUDr. B., v. o. s., z čehož vycházela obžaloba,

když ani svědek MUDr. V. B. sám nebyl schopen přesvědčivě a jednoznačně uvést,

kdo (MUDr. V. B. nebo MUDr. B., v. o. s.) měl vlastně poskytnout údajnou

půjčku. Obvinění zdůraznili, že platba byla nepochybně zaúčtována jako

zdanitelný příjem předmětné společnosti a soudy obou stupňů v této souvislosti

nesprávně aplikovaly ustanovení obchodního zákoníku upravující smlouvu o dílo.

V následné části svých mimořádných opravných prostředků obvinění poukazují na

absenci podvodného úmyslu, neboť skutek popsaný ve výroku o vině a skutková

zjištění rozvedená v jeho odůvodnění neskýtají dostatečný podklad pro to, aby

mohli být dovolatelé uznáni vinnými žalovaným trestným činem, a to opět s

ohledem na skutečnost, že předmětná finanční částka byla poškozeným poskytnuta

jako záloha na cenu opravy dostihové dráhy. Takto také firma V., s. r. o.,

peníze v souladu s fakturou zaúčtovala, dílo provedla a opravu dostihové dráhy

Z. v dohodnutém rozsahu MUDr. V. B. odevzdala.

Dovolatelé též poukazují na skutečnost, že poškozený se mohl domáhat svého

práva cestou směnečného platebního rozkazu, což však nakonec s ohledem na

vysoký soudní poplatek neučinil a věc odevzdal k vymáhání orgánům činným v

trestním řízení, přičemž jako vymáhající strana upravil svá tvrzení tak, aby

dosáhl úspěchu v adhezním řízení a současně potrestání a kriminalizace

obviněného M. T. V této souvislosti dovolatelé odkázali na rozhodnutí Ústavního

soudu ohledně zásady „ultima ratio“ a zdůraznili, že je nepřípustné, aby

prostředky trestní represe sloužily k uspokojování subjektivních práv

soukromoprávní povahy, nejsou-li zcela nepochybně zjištěny předpoklady vzniku

trestně právní odpovědnosti.

Poté dovolatelé namítli, že písemné vyjádření právní zástupkyně poškozeného

JUDr. R. k obsahu jejího dopisu ze dne 30. 10. 2003 nemělo být vůbec obsaženo

ve spise, a to s ohledem na opatření tohoto materiálu ještě před zahájením

trestního stíhání a navíc bez souhlasu poškozeného se zproštěním mlčenlivosti

jeho právní zástupkyně, přičemž jak vyplývá z odvodnění napadených rozhodnutí

soudy k tomuto vyjádření, v kterém uváděla, „že se vlastně spletla, že si takto

sama věc vykládala“ atd. neformálně přihlédly, a proto označily její dopis ze

dne 30. 10. 2003, vyvracející obžalobu a vinu obviněných, za irelevantní,

přičemž soud prvního stupně navíc i zdůraznil, že dopis nepsal MUDr. V. B. sám.

Na závěr odůvodnění svých dovolání obvinění vytkli soudům nesprávné provedení

důkazů a jednostranné hodnocení důkazů výlučně v jejich neprospěch a provádění

důkazů pouze proti nim. Těmito procesními a hodnotícími postupy byla podle

dovolatelů porušena základní procesní pravidla, práva obhajoby a zejména

presumpce neviny obviněných a též obecné zásady spravedlivého procesu.

V závěru svých dovolání oba obvinění Nejvyššímu soudu shodně navrhli, aby v

důsledku podaného dovolání zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze a ve

věci sám rozhodl tak, že oba obviněné zprostí obžaloby v plném rozsahu,

popřípadě, aby po zrušení napadeného rozsudku věc vrátil odvolacímu soudu k

novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, jemuž byla dovolání

obviněných M. T. a I. T. doručena ve smyslu § 265h odst. 2 tr. ř., se k nim

vyjádřil tak, že naprostou většinou uplatněných dovolacích námitek dovolatelé

na podkladě vlastního hodnocení důkazů prosazují zásadní změnu skutkového

základu soudního rozhodnutí a jde proto v případě námitek týkajících se účelu a

skutečného použití půjčené částky, neexistence smlouvy o půjčce a naopak

existence dohody o poskytnutí zálohy na provedení díla a v neposlední řadě i

procesní validity písemného vyjádření právní zástupkyně poškozeného JUDr. R., o

námitky, které formálně deklarovanému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. obsahově neodpovídají. Soudy obou stupňů též podle názoru

státního zástupce nijak nevybočily při hodnocení důkazů z mezí ustanovení § 2

odst. 6 tr. ř. a v žádném případě nelze hovořit o dovolateli naznačovaném

extrémním rozporu mezi vykonanými skutkovými zjištěními a právním posouzením

věci. Pod uplatněný dovolací důvod lze podle státního zástupce podřadit pouze

námitku ohledně překročení zásady použití trestního práva pouze v krajním

případě, „ultima ratio“. K tomuto státní zástupce uvedl, že daný trestný čin

podvodu podle § 250 tr. zák. byl dokonán již v okamžiku, kdy poškozený MUDr. V.

B. poskytl obviněnému M. T. peníze, neboť již tímto momentem došlo ke zmenšení

majetku poškozeného a tím i ke škodě na jeho straně a k obohacení obviněného. I

kdyby poškozený dosáhl uspokojení svého nároku uplatněním práv ze zajišťovací

směnky v řízení občanskoprávním, šlo by pouze o náhradu škody. V předmětné věci

navíc podle zjištění soudů majetkové a finanční poměry obviněných uspokojení

práv poškozeného vylučovaly. V této souvislosti poukazuje státní zástupce na

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci pod sp. zn. 8 Tdo 51/2004, podle kterého

dokonce ani zajištění úvěru zástavou v adekvátní hodnotě nevylučuje trestní

odpovědnost dlužníka, v případě, že byl od počátku srozuměn s tím, že peníze

nebude schopen vůbec nebo ve sjednané lhůtě vrátit, neboť případné uspokojení

věřitele realizací zástavy by bylo pouze náhradou škody. Tuto námitku považuje

státní zástupce tedy za zjevně nedůvodnou.

Vzhledem ke shora uvedenému státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

obě podaná dovolání obviněných odmítl. Současně navrhl, aby tak Nejvyšší soud

učinil za podmínek uvedených v ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v

neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§

265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v této trestní věci je dovolání přípustné,

zda bylo podáno v zákonné lhůtě a na místě, kde lze takové podání učinit, a zda

je podala osoba oprávněná. Shledal přitom, že dovolání obou obviněných jsou

přípustná podle § 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř. Dále zjistil, že dovolání

byla podána osobami oprávněnými [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v

zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.),

přičemž splňují i obsahové náležitosti dovolání (§ 265f tr. ř.).

Protože dovolání lze podat jen z důvodů taxativně vyjádřených v § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud dále posuzoval, zda obviněnými vznesené námitky naplňují jimi

uplatněný dovolací důvod, a shledal, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. byl uplatněn v souladu se zákonem vymezenými podmínkami.

Dříve než se Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 265i odst. 3 tr. ř. mohl

zabývat přezkoumáním zákonnosti a odůvodněnosti těch výroků rozhodnutí, proti

nimž byla podána obě dovolání, v rozsahu a z důvodů, uvedených v těchto

dovoláních, jakož i řízením napadené části rozhodnutí předcházejícím, zkoumal,

zda nejde v případě některého z nich o dovolání zjevně neopodstatněné, což je

důvodem odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř., přičemž tento

důvod pro odmítnutí dovolání neshledal.

Obvinění I. T. a M. T. uplatnili dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř., v němž je stanoveno, že tento důvod dovolání je

naplněn tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení

skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci takto vymezeného

dovolacího důvodu je možné namítat buď nesprávnost právního posouzení skutku,

tj. mylnou právní kvalifikaci skutku, jak byl v původním řízení zjištěn, v

souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva, anebo vadnost jiného hmotně

právního posouzení. Z takto vymezeného dovolacího důvodu vyplývá, že důvodem

dovolání ve smyslu tohoto ustanovení nemůže být nesprávné skutkové zjištění, a

to přesto, že právní posouzení (kvalifikace) skutku i jiné hmotně právní

posouzení vždy navazují na skutková zjištění vyjádřená především ve skutkové

větě výroku o vině napadeného rozsudku a blíže rozvedená v jeho odůvodnění. V

rámci dovolání podaného z důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je možné

na skutkový stav poukázat pouze z hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost

skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně

kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. Z těchto

důvodů Nejvyšší soud při vlastním zkoumání naplnění dovolacího důvodu nemohl

přihlížet k samotným skutkovým námitkám obou obviněných týkajícím se odlišného

hodnocení důkazů a z nich vyplývajících jiných skutkových okolností případu

uplatněných ze strany obviněných.

Nejvyšší soud neshledal důvody podle § 265i odst. 1 tr. ř. pro odmítnutí

dovolání obou obviněných, a proto přezkoumal podle § 265i odst. 3 tr. ř.

zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla tato dovolání

podána, v rozsahu a z důvodů uvedených v obou dovoláních, jakož i řízení

napadené části rozhodnutí předcházející. K vadám výroků, které nebyly

dovoláními napadeny, Nejvyšší soud přihlížel, jen pokud by mohly mít vliv na

správnost výroků, proti nimž byla podána dovolání.

První právně relevantní námitka obou obviněných poukazuje na to, že soudy obou

stupňů upřednostnily posouzení podle práva trestního bez náležitého vyřešení

předběžných otázek plynoucích z jiných odvětví hmotného práva, neboť došlo k

nesprávné aplikaci občanského zákoníku, zákona o dani z příjmu a zákona o dani

z přidané hodnoty, což mimo jiné plyne i ze závěrů soudů o tom, že je

irelevantní, jak obviněný naložil s vylákanými finančními prostředky.

Dovolatelé se domnívají, že nejpodstatnějším pro správné posouzení jejich

trestní věci je náležité posouzení závazků vzniklých podle občanského nebo

obchodního práva, když závěry obou soudů, že poškozený MUDr. V. B. jim poskytl

2.500.000,- Kč jako výhodnou půjčku na koupi nemovitosti, nejsou správné. Toto

tvrzení podle názoru dovolatelů plyne pouze z výpovědi poškozeného MUDr. V. B.,

neboť obviněný T. prokazatelně žádnou výhodnou koupi nemovitosti neuskutečnil.

Dovolatelé následně namítli, že částka 2.500.000,- Kč byla ve skutečnosti

zálohou na stavbu, resp. opravu dostihové dráhy prováděnou pro poškozeného

firmou V., s. r. o., neboť mezi stranami je zcela nesporné, že firma V., s. r.

o., dílo provedla, na cenu díla „oprava dostihové dráhy Z.“ firma použila i

částku 2.500.000,- Kč a dílo bylo řádným způsobem MUDr. V. B. odevzdáno a MUDr.

V. B. dílo převzal. Předmětná částka 2.500.000,- Kč tak byla řádným způsobem

zaúčtována a v konečné faktuře vyúčtována. Další námitka dovolatelů směřovala k

neexistenci škody, neboť částka 2.500.000,- Kč byla zaúčtována jako příjem

firmy V., s. r. o., a odečtena z celkové ceny provedeného díla, které bylo po

dokončení odevzdáno poškozenému MUDr. V. B., a to nehledě k tomu, zda tuto

částku poskytl MUDr. V. B. jako fyzická osoba nebo společnost MUDr. B., v. o.

s., z čehož vycházela obžaloba. Obvinění zdůraznili, že platba byla nepochybně

zaúčtována jako zdanitelný příjem předmětné společnosti a soudy obou stupňů v

této souvislosti nesprávně aplikovaly ustanovení obchodního zákoníku upravující

smlouvu o dílo.

Trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. spáchá ten, kdo škodě cizího

majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího

omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu

nikoli nepatrnou. Podle odstavce 3 písm. b) téhož ustanovení bude jednání

pachatele posouzeno, způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť

závažný následek. Z toho vyplývá, že k tomu, aby se jednalo o trestný čin

podvodu podle § 250 tr. zák., musí existovat příčinná souvislost mezi omylem

určité osoby (resp. její neznalosti všech podstatných skutečností) a majetkovou

dispozicí učiněnou v omylu (nebo učiněnou s uvedenou neznalostí) a dále

příčinná souvislost mezi touto dispozicí na jedné straně a škodou na cizím

majetku a obohacením pachatele nebo jiné osoby na straně druhé. Na podvodu

mohou tak být zainteresovány celkem až čtyři různé osoby: pachatel, osoba

jednající v omylu, osoba poškozená a osoba obohacená. Kromě pachatele může jít

u ostatních osob též o právnické osoby. Má-li být trestný čin spáchán s

využitím omylu (nebo neznalostí všech podstatných skutečností) právnické osoby,

musí jednat v omylu (resp. s uvedenou neznalostí) fyzická osoba, která je nebo

by byla v dané věci oprávněna učinit příslušný právní úkon spojený s majetkovou

dispozicí jménem právnické osoby nebo v jejím zastoupení.

S přihlédnutím k těmto obecným úvahám považuje Nejvyšší soud za nutné

zdůraznit, že z hlediska způsobení škody, je nezbytné najisto postavit, co bylo

právním důvodem vzniku této škody a komu tato škoda vznikla, což má zásadní

význam nejen z hlediska výše způsobené škody, ale i z hlediska rozhodnutí o

uplatněném nároku na náhradu škody. V tomto směru je třeba vyřešit rozhodné

předběžné právní otázky ve smyslu § 9 odst. 1 tr. ř., a to jednak z jakého

důvodu byla částka 2.500.000,- Kč ze strany poškozeného obviněnému M. T., popř.

obviněným M. T. a I. T. poskytnuta, tedy zda šlo o půjčku ze strany poškozeného

údajně na zakoupení nemovitostí obviněnými nebo naopak šlo o další zálohu na

základě smlouvy o dílo na provedení rekonstrukce či opravy dostihové dráhy Z.

společností V., s. r. o., Č. T., která byla zúčtována v konečné faktuře za

provedení díla, a jednak kdo byl vlastně poškozenou osobou, zda to byl MUDr. V.

B. jako fyzická osoba nebo právnická osoba MUDr. V. B., v. o. s. Všechny tyto

právní závěry se týkají jak obviněného M. T., který byl uznán vinným trestným

činem podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., tak i obviněné I. T.,

která byla uznána vinnou pomocí k trestnému činu podvodu podle § 10 odst. 1

písm. c) k § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. Přitom je třeba zdůraznit, že

pokud se tyto předběžné otázky týkají hmotně právních problémů, byť i z oblasti

jiného hmotného práva než práva trestního, mohou naplňovat dovolací důvod podle

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., pokud napadené rozhodnutí v důsledku jejich

nesprávného či nedostatečného vyřešení spočívá na nesprávném právním posouzení

skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právní posouzení.

Pokud jde o první předběžnou otázku považuje Nejvyšší soud za nutné zdůraznit,

že jak vyplývá z provedeného dokazování nebyly ve věci sepsány písemné smlouvy,

a to ani smlouva o půjčce 2.500.000,- Kč ze strany MUDr. V. B. či MUDr. B., v. o. s., obviněnému M. T. nebo oběma obviněným M. T. a I. T., ale ani smlouva o

dílo na provedení rekonstrukce či opravy dostihové dráhy Z. společností V., s. r. o., Č. T. Obě smlouvy byly uzavřeny pouze ústně, což pak má rozhodný význam

pro řešení naznačené otázky, neboť to klade zvýšené nároky zejména na rozsah

dokazování a náležité hodnocení provedených důkazů odpovídající ustanovení § 2

odst. 6 tr. ř. Po provedeném dokazování zejména soudem prvního stupně, které

bylo doplněno odvolacím soudem pouze o přečtení listinných důkazů předložených

obhajobou ve veřejném zasedání dne 14. 11. 2005, tak proti sobě stojí verze

poškozeného MUDr. V. B., který uvádí, že šlo o půjčku ze strany MUDr. B., v. o. s., nesouvisející se smlouvou o dílo o provedení rekonstrukce či opravy

dostihové dráhy Z., a verze obviněných M. T. a I. T., že naopak šlo o další

zálohu na základě uvedené smlouvy o dílo, která byla zúčtována v konečné

faktuře za provedení díla, přičemž obě tyto verze jsou podporovány některými

dalšími ve věci provedenými důkazy. Z hlediska vymezení trestného činu podvodu

podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. jsou pak tyto otázky zásadní povahy, a

to nejen již pro zmíněnou výši způsobené škody, ale i pro určení osoby, která

se obohatila, tedy, zda to byl obviněný M. T., příp. spolu se svou manželkou

obviněnou I. T., anebo zda to byla společnost V., s. r. o., Č. T. Na tyto

otázky nedává pak dostatečnou odpověď ani vymezení skutku, a to jak v rozsudku

soudu prvního stupně, tak i v rozsudku odvolacího soudu, ale ani odůvodnění

těchto rozhodnutí, když tato rozhodnutí se zaměřila převážně jen na způsob

vylákání uvedené finanční částky obviněným M. T., jenž podle skutkových

zjištění v obou rozsudcích předstíral zajištění dluhu vystavením směnky

vlastní, kterou I. T. podepsala jako směnečný rukojmí (avalista), ačkoli oba

věděli, že vzhledem ke své finanční situaci a značnému zadlužení nebudou

schopni dostát směnečnému prohlášení a slibu vrátit do 15. 4. 2003 částku

2.650.000,- Kč, na kterou byla tato směnka vystavena, přičemž MUDr. V. B. současně uvedl (v rozsudku odvolacího soudu se uvádí „uvedli“, což by však,

nejde-li o „překlep“, bylo v rozporu se zákazem reformationis in peius ve

smyslu § 259 odst. 4 tr. ř. – srov. i str. 7 rozsudku odvolacího soudu) v omyl

o svých majetkových poměrech a možnostech uspokojení pohledávky tím, že

dokladovali výpisem z katastru nemovitostí, pořízeným dne 27. 1. 2003 v 15.20

hod. a čestným prohlášením, které podepsala I. T. dne 28. 1. 2003, že je

výlučnou majitelkou nemovitostí uvedených na listu vlastnictví pro obec a

katastrální území Č. T. a že na těchto nemovitostech neváznou žádné platné

zástavy ani věcná břemena, ačkoliv již dne 24. 1. 2003 I. T. uzavřela smlouvu o

zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem ve prospěch firmy M. K. Ch., s. r. o., B., pro dluh 10.300.000,- Kč a dne 27. 1.

2003 podepsala i návrh na

vklad tohoto zástavního práva do katastru nemovitostí, který byl týž den podán

u Katastrálního úřadu v Ú. n. O. O těchto skutkových zjištěních nevznikají

pochybnosti a tyto ani nejsou v zásadě napadány v podaných dovoláních obou

obviněných M. T. a I. T. Ve skutkové větě výroku o vině rozsudku soudu prvního

stupně není jednoznačně uvedeno, zda vylákaná částka byla použita ve prospěch

fyzické osoby obviněného M. T., popř. i jeho manželky obviněné I. T., anebo zda

o tuto vylákanou částku se obohatila společnost V., s. r. o., Č. T., na jejíž

účet, byť speciálně pro ten účel založený, byla tato částka zaslána z účtu

majitele MUDr. B., v. o. s., (č. l. 72 až 73 spisu). Na tuto otázku nedává

dostatečnou odpověď ani odůvodnění tohoto rozsudku, ve kterém soud prvního

stupně zcela zjevně vychází z výpovědi svědka MUDr. V. B., že se jednalo o

finanční půjčku a nikoli o další zálohu na objednané dílo, avšak pokud jde o

znak obohacení a subjekt tohoto obohacení je pouze uvedeno, že „peníze byly

vylákány na poškozeném jeho uvedením v omyl tím, že při majetkové dispozici dne

30. 1. 2003 mu nebyly známy podstatné skutečnosti a současně byly důležité

okolnosti zatajeny, tj. reálné majetkové poměry obviněného M. T. a jeho rodiny,

při jejichž znalosti by takto vysokou částku obviněnému neposkytl, a proto

nemůže být podstatné k jakému účelu byly obžalovaným použity. Problematika, zda

vylákanou částku dohodou stran započítat do nákladů zakázky na úpravu dostihové

dráhy nebo nikoliv, je již problematikou náhrady škody“ (str. 11 rozsudku soudu

prvního stupně). S tímto závěrem soudu prvního stupně nelze souhlasit, neboť

jde o zásadní otázku naplnění znaků trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1,

3 písm. b) tr. zák. a tím především o otázku náležitého vymezení skutku ve

výroku o vině a v důsledku toho především o otázku viny, nehledě, že ani pokud

jde o výrok o náhradě škody se s touto otázkou soud prvního stupně v odůvodnění

svého rozsudku nevypořádal (viz str. 12 a 13 rozsudku soudu prvního stupně). Obdobně je tomu pak i v rozsudku odvolacího soudu, který z tohoto hlediska jen

s nepodstatnými dílčími upřesněními přebírá znění skutkové věty výroku o vině z

rozsudku soudu prvního stupně. V odůvodnění svého rozhodnutí pak odvolací soud

vycházel také ze závěru, že šlo o půjčku a nikoli o zálohu na provedení stavby

dostihové dráhy, a dále k předmětné problematice uvedl, že „jak je patrno z

výpovědi obviněného M. T., ale i svědka M. D. a svědkyně I. L. částka

2.500.000,- Kč předisponovaná poškozeným nebyla použita na obviněným

deklarovaný nákup materiálu na stavbu dostihové dráhy, ale byla týž den

vyzvednuta svědkem D. a podle obhajoby se „rozplynula v ostatních financích

firmy“ V., s. r. o. Není patrno na co byla částka použita, neboť výdajové

pokladní doklady z 11. 2. a 20. 2. 2003 (č. l. 262, 263 spisu), podle kterých

byla částka vyplacena k „úhradě dle smlouvy“ jsou opatřeny padělanou parafou

podpisu účetní – svědkyně I. L. … . Podle výpovědi této svědkyně byla částka

2.500.000,- Kč odečtena z ceny díla až 18. února 2004 …“ (str.

6 rozsudku

odvolacího soudu). Z tohoto zjištění, aniž by to bylo výslovně vyjádřeno,

zřejmě vyplývá, že částka byla použita ve prospěch společnosti V., s. r. o., Č. T., kde měla splynout s dalšími prostředky této společnosti. Tento závěr je

však v rozporu s právní větou rozsudku odvolacího soudu, kde se uvádí, aniž by

to bylo vyjádřeno ve skutkové větě výroku o vině, že obviněný „M. T. – ke škodě

cizího majetku sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl …“ (str. 2 rozsudku

odvolacího soudu).

Další podstatnou otázkou, na kterou poukázali oba obvinění M. T. a I. T. v

dovolání, byť ji sami nepovažovali za tak zásadní, je otázka, kdo byl vlastně

poškozenou osobou, zda to byl MUDr. V. B. jako fyzická osoba nebo právnická

osoba MUDr. V. B., v. o. s. Soud prvního stupně ve skutkové větě výroku o vině

rozsudku uvádí jako poškozeného MUDr. V. B., a v důsledku toho i ve výroku o

náhradě škody mu přiznává částku 2.500.000,- Kč (str. 2 a 3 tohoto rozsudku).

Stejně je tomu i v napadeném rozsudku odvolacího soudu (str. 2 tohoto

rozsudku). Tento závěr však zůstal v obou rozsudcích naprosto nezdůvodněn,

přičemž je zcela v rozporu se skutkovým zjištěním vyplývajícím z provedeného

dokazování soudem prvního stupně, a to především svědeckými výpověďmi MUDr. V.

B., L. K. a v tomto směru podstatnými listinnými důkazy, zejména zprávou V. C.,

a. s., pobočka Č. B., ze dne 30. 8. 2004. Tak svědek MUDr. V. B. v hlavním

líčení dne 15. 6. 2005 v návaznosti na svou výpověď z přípravného řízení

výslovně uvedl, že „platbu poskytla v. o. s. MUDr. B., neboť to měl snažší s

tím, že jako obchodní společnost nebylo tak komplikované získat ten úvěr.

Společnost má nějaký zvuk … . Chov koní registrovaná osoba V. B. nemá nic

společného s obchodní společností v. o. s. MUDr. B.,“ (č. l. 658 spisu).

Svědkyně L. K., která pracuje u MUDr. V. B. jako sekretářka a účetní, v

protokolu o výslechu svědka z přípravného řízení ze dne 14. 12. 2004 uvedla, že

„pokud se jedná o otázku, kdo peníze půjčil může uvést, „že peníze půjčil MUDr.

B., v. o. s.“ (č. l. 201 až 202 spisu). Tuto skutečnost výslovně potvrdila i v

hlavním líčení dne 8. 8. 2005 (č. l. 686 až 687 spisu). Tyto výpovědi jsou

zcela v souladu se zprávou V. C., a. s., pobočka Č. B., ze dne 30. 8. 2004, ve

které se uvádí, že majitelem účtu vedeného u V., a. s., je společnost MUDr. B.,

v. o. s., okr. Č. K., a z tohoto účtu byla dne 30. 1. 2003 odeslána částka ve

výši 2.500.000,- CZK bezhotovostním platebním příkazem na účet vedený u V., a.

s., pobočkou H. K., jehož majitelem je společnost V., s. r. o., okr. Ú. n. O.

(č. l. 72 až 73 spisu) a s kopií příkazu k úhradě ze dne 30. 1. 2003 (č. l. 84

spisu). Ze všech těchto důkazů, které i oba soudy po jejich hodnocení

považovaly za věrohodné, a proto z nich vycházely při svých skutkových i

právních závěrech, vyplývá, že platbu v částce 2.500.000,- Kč poskytla

právnická osoba MUDr. B., v. o. s., a nikoli MUDr. V. B. jako fyzická osoba.

Tím se výrok o vině v napadeném rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 11.

2005, sp. zn. 6 To 80/2005, v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Hradci

Králové ze dne 8. 8. 2005, sp. zn. 3 T 2/2005, dostal do rozporu se skutkovým

zjištěním vyplývajícím z provedeného dokazování.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud shledal ve smyslu § 265k odst. 1 tr. ř. podaná

dovolání obviněných M. T. a I. T. důvodnými a naplňujícími uplatněný dovolací

důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., a proto z jejich podnětu podle §

265k odst. 1 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14.

11. 2005, sp. zn. 6 To 80/2005, a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze

dne 8. 8. 2005, sp. zn. 3 T 2/2005. Podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil i

všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud

vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1

tr. ř. pak Nejvyšší soud přikázal Krajskému soudu v Hradci Králové, aby věc

obviněných M. T. a I. T. v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Toto

rozhodnutí učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. v

neveřejném zasedání, neboť vzhledem k charakteru vytknutých vad je zřejmé, že

je nelze odstranit ve veřejném zasedání.

V novém řízení je nalézací soud vázán shora uvedenými právními názory, které

vyslovil ve svém rozhodnutí Nejvyšší soud (§ 265s odst. 1 tr. ř.), a proto je

třeba, aby se náležitě vypořádal se všemi skutečnostmi a okolnostmi, na které

Nejvyšší soud shora upozornil, přičemž v návaznosti na ně zváží, zda a v jakých

směrech je třeba případně doplnit dokazování, zejména z hlediska určení osoby,

která se obohatila, tedy, zda to byl obviněný M. T., příp. spolu se svou

manželkou obviněnou I. T., anebo zda to byla společnost V., s. r. o., Č. T..

Přitom bude třeba věnovat pozornost i dalším námitkám obou obviněných

obsažených v dovolání, které jsou v převážné části již skutkové povahy, a to s

výjimkou námitky týkající se použití zásady „ultima ratio“, kterou je však

možno se zabývat až po naznačeném doplnění dokazování a vyřešení všech

souvisejících skutkových a právních otázek.

V tomto směru je především třeba věnovat pozornost námitce obou obviněných, že

odvolací soud nesprávně učinil závěr o tom, že předmětný návrh na zápis

zástavního práva ve prospěch společnosti M. K. Ch., s. r. o., dovolatelka

podala osobně dne 27. 1. 2003 v 15.39 hodin na Katastrální úřad pro P. k.,

pracoviště v Ú. n. O.. K tomu Nejvyšší soud dodává, že ve sdělení ředitele

předmětného Katastrálního pracoviště Ú. n. O. je sice opravdu uvedeno tvrzení,

že návrh na zápis vlastnického práva (přesně návrh na povolení zápisu vkladu

zástavního práva k nemovitostem podle § 4 zák. č. 265/1992 Sb.) doručila osobně

paní T. dne 27. 1. 2003 (č. l. 404 spisu), nicméně z uvedeného návrhu ze dne

27. 1. 2003 opatřeného podacím razítkem Katastrálního úřadu v Ú. n. O. ze dne

27. 1. 2003 (č. l. 405 spisu) vyplývá pouze to, že jej podepsala obviněná I. T.

a byl sice podán osobně, ale není zde uvedeno, kterou konkrétní osobou. Protože

zatím nelze vyloučit tvrzení obviněného M. T., že tento návrh podal na

příslušný úřad z jeho pověření svědek M. D., přičemž tento svědek tuto

skutečnost ve své výpovědi v zásadě, byť nikoli zcela konkrétně, potvrdil, a z

tohoto zjištění vycházel původně i soud prvního stupně (str. 6 rozsudku soudu

prvního stupně), je třeba ověřit, na základě čeho ve sdělení ze dne 10. 3. 2004

učinil ředitel Katastrálního pracoviště Ú. n. O. závěr ohledně osobního

doručení předmětného návrhu obviněnou I. T, a to buď vyžádáním další zprávy,

anebo i jeho výslechem jako svědka.

Dále je třeba větší pozornost věnovat i námitce obou obviněných M. T. a I. T.,

kteří shodně uvedli, že v případě předmětné sporné částky 2.500.000,- Kč tato

měla být posouzena správně jako záloha na provedení díla - stavby, resp. opravy

dostihové dráhy prováděné pro poškozeného MUDr. V. B. firmou V., s. r. o. Podle

jejich názoru rozhodně neměl být smluvní vztah mezi nimi a poškozeným MUDr. B.

právně posouzen jako smlouva o půjčce. Předmětná částka jednak byla zaúčtována

v účetnictví společnosti, zálohová faktura byla vystavena též společností V.,

s. r. o., a také z vyjádření bankovního ústavu vyplynulo, že šlo o

nespecifikovanou platbu, což vše potvrzuje tvrzení obviněného M. T., že se ve

skutečnosti jednalo o zálohu.

Nejvyšší soud v tomto směru zjistil, že nalézací a zejména odvolací soud v

předmětné otázce vycházely hlavně ze skutečnosti, že směnku, která měla mít

zajišťovací povahu, vystavil obviněný jako fyzická osoba a nikoli jako jednatel

společnosti V., s. r. o., dále odvolací soud kladl obviněným v tomto směru k

tíži, že poškozeným vyplacená částka nebyla použita na obviněným deklarovaný

nákup materiálu na stavbu dostihové dráhy, ale ihned po vyzvednutí svědkem M.

D. z banky byla vložena do firmy a nebylo dále patrno, jak s ní bylo naloženo,

a uvedená částka byla z podnětu obviněného převedena na zvláštní účet za tímto

účelem zřízený a nikoli na účet, na který doposud byly zasílány předchozí

zálohy (srovnej str. 6 a 7 rozhodnutí odvolacího soudu). K tomu je třeba uvést,

že tyto závěry odpovídají provedenému dokazování, ale je třeba se jimi ještě

blíže zabývat v dále naznačených směrech.

Soud prvního stupně se k uvedenému problému vyjádřil jen ve stručnosti a do

značné míry hypoteticky na straně 10 a 11 svého rozhodnutí, kde uvedl, že

„objektivně je prokázáno, že obviněný se získáním peněz velmi pospíchal.

Vyhovění požadavku na poskytnutí peněz poškozeným časově limitoval, což by při

platbě na zálohu nebylo nutné. Zdůvodňování výhodností a nutnou rychlostí,

právě pro účel koupě nemovitosti, bylo nejspíše záminkou smyšlenou, se jeví

soudu jako velmi pravděpodobný impuls k ovlivnění poškozeného k poskytnutí

přátelské služby – půjčky. V tomto směru provedené šetření v přípravném řízení

však o koupi další nemovitosti nepřineslo žádný poznatek. Důvody pro takový

spěch mohly být skutečně velmi různorodé, mohlo jít nejspíše o časově

limitované vrácení některého z dalších dluhů. Fakt, že šlo o vylákání peněz již

od samého počátku s vědomím, že nebudou v termínu vráceny a že nejsou zajištěny

ani předstíranou nezatížeností nemovitostí zástavou, jednoznačně soud mohl

dovodit z důkazů. Peníze byly vylákány na poškozeném jeho uvedením v omyl tím,

že při majetkové dispozici dne 30. 1. 2003 mu nebyly známy podstatné

skutečnosti a současně byly důležité skutečnosti zatajeny, tj. reálné majetkové

poměry obviněného a zadluženost jeho rodiny, při jejichž znalosti by takto

vysokou částku obviněnému neposkytl.“

K tomu Nejvyšší soud považuje za nutné zdůraznit, že tyto úvahy jak soudu

prvního stupně, tak i odvolacího soudu nejsou zcela přesvědčivé. Především soud

prvního stupně nahrazuje náležité ustanovení § 2 odst. 6 tr. řádu odpovídající

zhodnocení provedeného dokazování spíše hypotetickými úvahami, než řádně na

základě provedeného dokazování zjištěnými skutečnostmi zhodnocenými jednotlivě

i v jejich vzájemné souvislosti. Pokud pak soudy svůj závěr o vině obou

obviněných založily mimo jiné i na tom, že obviněný vystavil směnku za sebe

jako fyzickou osobu a že tedy v tomto případě musela směnka zajišťovat

poškozeným tvrzenou půjčku obviněnému jako fyzické osobě, pak je třeba poukázat

na abstraktní povahu směnky, se kterou je třeba se také v odůvodnění rozhodnutí

vypořádat. Směnka je závazkem abstraktním, neboť zákon č. 191/1950 Sb.,

směnečný a šekový, ve znění platném v době spáchání činu, neváže vznik

směnečných závazků na žádné jiné okolnosti, než na splnění formalit, které

předepisuje. Je to tedy závazek platební, který není vázán na jiné vztahy,

které mezi výstavcem a remitentem u směnky vlastní existují či existovaly.

Právní úprava směnky od důvodů, které vedly k jejímu vystavení, abstrahuje. Z

tohoto důvodu ze samotné směnky, zejména není-li důvod jejího vzniku na ní

vyznačen, nelze zjistit právní titul, z něhož byla vystavena. Pro úplnost je

třeba dodat, že i v případě, že by byl důvod vzniku směnky na ní vyznačen, jak

se někdy zvláště v minulosti dělo, nemělo by to nijaký vliv na existenci

směnečného závazku (i když by to jistě usnadnilo dokazování v předmětné věci).

Dále je třeba se v souvislosti s uvedeným směnečným závazkem obviněného M. T.

(s avalem obviněné I. T.) vypořádat i s tím, že společnost V. byla společností

s ručením omezeným, u které společníci za závazky společnosti ručí jen do výše

nesplacené části základního kapitálu, a proto je nutné se blíže zabývat i

tvrzením obviněného M. T., že poškozený MUDr. V. B. žádal vystavení směnky jako

zajištění provedení a dokončení stavebních prací, neboť pokud by zaplatil další

zálohu a stavba nebyla dokončena či by se vůbec nezačala z jakéhokoli důvodu

stavět, pak ze smlouvy o dílo by musel požadovat například náhradu škody po

společnosti, jejíž prostředky použitelné pro uspokojení by však mohly být

mnohem menší než prostředky obviněného jako fyzické osoby, zvláště poté, co

obviněný se snažil, dlužno říci podvodně, mimo jiné předmětným výpisem z

katastru nemovitostí a čestným prohlášením obviněné I. T. atd., MUDr. V. B.

přesvědčit, že jeho majetek jako fyzické osoby je značný. Tímto Nejvyšší soud

nenaznačuje, že jednání obviněných zejména v části týkající se podvodného

dokládání jejich solventnosti není trestné, nicméně je třeba si pro tento závěr

též ujasnit, na základě čeho vznikla poškozenému škoda a zda vůbec vznikla, což

z obou napadených rozhodnutí z již shora uvedených důvodů zatím nevyplývá bez

důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.).

Odvolací soud také kladl obviněnému M. T. k tíži, že předmětná finanční částka

byla ihned po převedení na účet uvedený obviněným vybrána a byla použita pro

potřebu celé společnosti, nikoli pouze na dostavbu dostihové dráhy. V tomto

nelze než souhlasit s obviněným, že tato praxe v řadě obchodních společností je

praxí obvyklou, nikoli ojedinělou, a sama o sobě, ani ve spojení se zřízením

zcela nového bankovního účtu společnosti, což bylo provedeno i podle svědecké

výpovědi MUDr. V. B. k urychlení celé transakce, nemůže být bez dalšího

považována za podklad pro zjištění, že předmětná peněžní částka nebyla

poskytnuta jako záloha na stavbu nebo rekonstrukci dostihové dráhy. V této

souvislosti považuje za nutné Nejvyšší soud zdůraznit, že nelze souhlasit se

závěrem odvolacího soudu ohledně dopisu právní zástupkyně poškozeného MUDr. V. B. JUDr. V. R. ze dne 30. 10. 2003, že její vyjádření je pro posouzení trestní

odpovědnosti obviněných zcela irelevantní. V uvedeném dopise totiž JUDr. V. R. výslovně uvádí, že „MUDr. V. B., v důvěře, že V., s. r. o., zajišťuje realizaci

díla zaplatil počátkem letošního roku na účet zhotovitele celkem částku

4.390.000,- Kč, a to na základě zhotovitelem vystavené faktury částku

1.890.000,- Kč a na základě zálohové faktury částku 2.500.000,- Kč“, což do

značné míry potvrzuje obhajobu obviněných M. T. a I. T. Vzhledem k tomu, že šlo

o vyjádření právní zástupkyně poškozeného MUDr. V. B., která ho zaslala

právnímu zástupci protistrany zřejmě na základě jeho pověření, nelze takové

vyjádření odbýt jen tvrzením, že je irelevantní, ale je třeba se jím naopak

podrobně zabývat a v případě odlišného skutkového závěru se s ním i náležitě

vypořádat v rámci hodnocení provedených důkazů. K tomu by bylo třeba zásadně

vyslechnout i JUDr. V. R. jako svědkyni, což však zatím nebylo možné proto, že

ji MUDr. V. B. nezprostil mlčenlivosti. Pokud i nadále MUDr. V. B. v průběhu

dalšího řízení setrvá na tomto stanovisku, na což je třeba se ho v dalším

řízení dotázat, je třeba tento jeho postup hodnotit z hlediska věrohodnosti

jeho výpovědi, neboť takový jeho postoj je možno případně zvažovat i z

hlediska, že tím brání objasnění závažných skutečností pro trestní řízení,

které sám svým trestním oznámením vyvolal (viz č. l. 1, 2 a 148 až 150 spisu). Přitom Nejvyšší soud tímto svým vyjádřením nepresumuje toto hodnocení svědecké

výpovědi MUDr. V. B. a ostatních navazujících důkazů, které je i nadále na

soudu prvního stupně a posléze na odvolacím soudu, ale pouze upozorňuje na

závažné skutečnosti, se kterými se soudy prvního a druhého stupně dosud

náležitě nezabývaly a s nimiž je třeba se v dalším řízení při hodnocení

provedených důkazů vypořádat. V tomto směru je v návaznosti na námitku

obviněných učiněnou v dovolání konečně třeba též poukázat na to, že odvolací

soud si v souvislosti s úvahami o dopisu právní zástupkyně JUDr. V. R. zcela

zjevně zaměnil „tzv. zálohovou fakturu“ ze dne 28. 1. 2003 na 2.500.000,- Kč

(č. l. 117 a 180 spisu), kterou společnosti V., s. r. o., MUDr. V. B. nevrátil,

ale naopak ji přesto, že ji nikdy nezaplatil, zanesl do knihy faktur (č. l.

139

spisu), s konečnou fakturou ze dne 29. 9. 2003 (č. l. 120 až 124 spisu), kterou

MUDr. V. B. zaslal této společnosti zpět jako bezpředmětnou (č. l. 121 spisu),

což ve své výpovědi potvrdil i obviněný M. T. (viz č. l. 112 spisu).

Vzhledem k tomu, co již bylo uvedeno shora, je nutno také zdůraznit, že při

odůvodňování rozsudku je třeba postupovat důsledně v souladu s ustanovením §

125 odst. 1 tr. ř., které stanoví, že v odůvodnění rozsudku soud stručně

vyloží, které skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková

zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů,

zejména pokud si vzájemně odporují. Z odůvodnění musí být patrno, jak se soud

vypořádal s obhajobou, proč nevyhověl návrhům na provedení dalších důkazů a

jakými právními úvahami se řídil, když posuzoval prokázané skutečnosti podle

příslušných ustanovení zákona v otázce viny a trestu. Podobně i z rozhodnutí

odvolacího soudu musí být zřejmé, jak se v případě podání odvolání soud druhého

stupně vypořádal s námitkami uplatněnými obviněným, popř. i dalšími odvolateli

v odůvodnění odvolání a jaké závěry z toho vyvodil ve vztahu k napadeným

výrokům rozsudku soudu prvního stupně. Těmto požadavkům obě rozhodnutí napadená

uvedenými dovoláními nevyhověla, a proto je třeba, aby i z tohoto hlediska byla

v dalším řízení zjednána náprava.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou

obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. července 2006

Předseda senátu:

Doc. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.