Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 1066/2005

ze dne 2005-08-30
ECLI:CZ:NS:2005:6.TDO.1066.2005.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30.

srpna 2005 dovolání, které podal obviněný P. S., t. č. ve výkonu trestu odnětí

svobody ve V. V., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2005, sp.

zn. 8 To 39/2005, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu

v Hradci Králové pod sp. zn. 8 T 9/2004, a rozhodl t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného P. S. o d m í t á .

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. 8 T

9/2004, byl obviněný P. S. uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle

§ 221 odst. 1, 3 tr. zák. a trestným činem výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr.

zák., a to na podkladě skutkového zjištění, jak je v rozhodnutí uvedeno. Za

tyto trestné činy byl odsouzen podle § 221 odst. 3 tr. zák. za použití § 35

odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků a šesti

měsíců, pro jehož výkon byl zařazen podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do

věznice s ostrahou.

Proti rozsudku soudu prvého stupně podali odvolání obviněný P. S. a v jeho

neprospěch krajský státní zástupce v Hradci Králové.

Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2005, sp. zn. 8 To 39/2005, byl

z podnětu odvolání krajského státního zástupce podle § 258 odst. 1 písm. c),

písm. d) tr. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušen. Dále podle § 259

odst. 3 tr. ř. odvolací soud znovu rozhodl a obviněného P. S. uznal vinným, že

dne 2. ledna 2004 v době kolem 12.00 hod. v H. K. v prostoru nádražní haly ČD

před místní pivnicí po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl R. Š., a to tak,

že ho chytil rukama pod krkem, krk mu silou střední intenzity zmáčknul, čímž ho

donutil vstát z lavičky, poté ho pustil a poškozený si opět sedl na lavičku,

nato ho začal silou střední až velké intenzity bít spodní hranou dlaní více

údery do oblasti hlavy, zejména oblasti spánkové a temenní, čímž mu způsobil

tupý úraz hlavy, prokrvácení měkkých lebních pokrývek v rozsahu pravé čelní,

spánkové, temenní a týlní krajiny, zlomeniny lebky, krvácení mezi tvrdou plenu

a kost v pravé spánkovotemenní krajině a otok mozku, a dále krevní výrony v

měkkých tkáních v okolí hrtanových chrupavek, jazylky a obvodu jícnu ve výši

hrtanu, přičemž poškozený na následky zhmoždění mozku dne 5. ledna 2004 v

časných ranních hodinách zemřel.

Takto popsané jednání soud druhého stupně právně kvalifikoval jednak jako

trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák., jednak jako

trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a obviněného odsoudil

podle § 222 odst. 3 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu

odnětí svobody v trvání osmi roků, pro jehož výkon ho zařadil podle § 39a odst.

2 písm. d) tr. zák. do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 256 tr. ř. bylo

odvolání obviněného P. S. zamítnuto.

Vůči konstatovanému rozsudku vrchního soudu podal obviněný P. S.

prostřednictvím obhájce dovolání, kterým napadl všechny jeho výroky a opřel ho

o dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť podle jeho

názoru napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku.

V odůvodnění dovolání obviněný zdůraznil, že se necítí vinen spácháním

předmětného skutku, když svou nevinu se snažil prokázat od počátku trestního

stíhání, avšak orgány činné v trestním řízení k jeho argumentům vůbec

nepřihlížely. V tomto směru svou obhajobu podrobně shrnul v písemném podání,

jež připojil k dovolání. Obviněný dále uvedl, že s poukazem na zákonnou

formulaci dovolacích důvodů hypoteticky připouští správně zjištěný skutkový

stav věci soudy obou stupňů, avšak vzhledem k výsledkům provedeného dokazování

není žádné opodstatnění pro změnu právní kvalifikace skutku z prostého ublížení

na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. na těžké ublížení na zdraví podle § 222

odst. 1 tr. zák., jak to učinil odvolací soud. V naznačeném ohledu poukázal na

obsah výpovědí svědků J. a R. z řízení před soudem, kteří uvedli, že útok na

hlavu poškozeného byl veden „fackami“ otevřenou dlaní obviněného. Údery proti

hlavě poškozeného tedy nebyly vedeny zaťatou pěstí ani s použitím jiného

prostředku, který by útok činil důraznějším, tedy se zbraní. V daném případě

proto nebylo možno bez důvodných pochybností dospět k závěru, že jednal s

úmyslem způsobit poškozenému těžkou újmu na zdraví. Posuzované jednání nemohlo

obsahovat ani jeho srozumění s možným vážným dopadem útoku na zdraví

poškozeného. Vrchní soud však nesprávně dovodil zavinění v podobě nepřímého

úmyslu podle § 4 písm. b) tr. zák. a v důsledku toho chybně právně posoudil

skutek jako trestný čin podle § 222 odst. 1 tr. zák. Obviněný namítl, že s jeho

argumentací plně korespondují i závěry krajského soudu, že zjištěná intenzita

násilí na poškozeném neodůvodňuje závěr o právní kvalifikaci skutku, ke které

posléze dospěl odvolací soud. Zdůraznil, že žádný ze znaleckých posudků zcela

nevyloučil možnost, že poškozený mohl smrtelná poranění hlavy utrpět i v

časovém úseku, který uběhl mezi údajným útokem ze strany obviněného a úmrtím

poškozeného, tj. během následujících tří dnů. Navíc závěry znaleckého posudku z

oboru kriminalistiky, odvětví forenzní biomechaniky, jsou značně zpochybněny

tvrzením znalce o údajné bezvýznamnosti přesných údajů o tělesné výšce a

hmotnosti obviněného v době, kdy měl předmětný skutek spáchat; přesto v posudku

označuje tyto hodnoty za vstupní pro výpočet intenzity úderů na hlavu

poškozeného. Nevěrohodný je i znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví

soudního lékařství, neboť při výslechu před soudem znalec MUDr. M. Š. účelově

změnil závěr o pravděpodobné délce života poškozeného po utrpění smrtelných

poranění vnitrolebních orgánů (z max. jednoho až dvou dnů na dva až tři dny),

čímž až dodatečně podpořil závěry obžaloby. Z těchto důvodů obviněný navrhl,

aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek odvolacího soudu a sám ve věci

rozhodl.

K věci se písemně vyjádřil i sám obviněný P. S., a to podáním označeným jako

dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2005, sp. zn. 8 To

39/2005.

V souladu s ustanovením § 265h odst. 2 věty první tr. ř. předseda senátu soudu

prvého stupně nechal doručit opis dovolání obviněného Nejvyššímu státnímu

zastupitelství s upozorněním, že se může k dovolání písemně vyjádřit a

souhlasit s jeho projednáním v neveřejném zasedání ve smyslu § 265r odst. 1

písm. c) tr. ř. Nejvyšší soud však ke dni svého rozhodnutí ve věci písemné

vyjádření neobdržel.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) předně shledal, že dovolání

obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno osobou

oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na

místě, kde lze podání učinit [§ 265e odst. 1 tr. ř.].

Jelikož obviněný může dovolání podat pouze prostřednictvím obhájce (§ 265d

odst. 2 věta první tr. ř.), nelze přihlížet k vlastnímu podání obviněného P. S.

ve věci, byť se v mimořádném opravném prostředku podaném prostřednictvím

obhájce uvádí, že je jeho přílohou. Podle názoru Nejvyššího soudu zákon

nepochybně předpokládá zcela jinou součinnost obhájce při podání dovolání

obviněného, než je pouhý odkaz na písemné podání, které sám obviněný

vypracoval.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále

nutno posoudit, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem

stanovený dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který lze

aplikovat, pokud rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo

jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V rámci citovaného dovolacího důvodu lze namítat, že skutek, jak byl v původním

řízení soudem zjištěn, byl nesprávně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv šlo

o jiný trestný čin nebo nešlo o žádný trestný čin. Vedle těchto vad, které se

týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též jiné nesprávné hmotně právní

posouzení, jímž se rozumí zhodnocení otázky nespočívající přímo v právní

kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající

význam z hlediska hmotného práva. Z dikce citovaného ustanovení přitom plyne,

že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné dovoláním vytýkat pouze vady právní

(srov. např. názor vyslovený v usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne

27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud není oprávněn v dovolacím

řízení přezkoumávat úplnost dokazování a posuzovat postup při hodnocení důkazů

soudy obou stupňů. Je zásadně povinen vycházet z konečného skutkového zjištění

soudu prvého, eventuálně druhého stupně a v návaznosti na tento skutkový stav

zvažovat hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění nemůže změnit, a to

jak na základě případného doplnění dokazování, tak i v závislosti na jiném

hodnocení v předcházejícím řízení provedených důkazů. Těžiště dokazování je v

řízení před soudem prvého stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat,

popřípadě korigovat jen odvolací soud. Dovolací soud není obecnou třetí

instancí zaměřenou k přezkoumávání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a není

oprávněn přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a

bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět nebo opakovat.

Z těchto důvodů je nutno označit za irelevantní předně námitku obviněného P.

S., že se necítí vinen spácháním předmětného skutku, což se snažil od počátku

trestního stíhání prokázat, avšak orgány činné v trestním řízení k jeho

argumentům vůbec nepřihlížely. Dále i výtku, v rámci které v podrobnostech

tvrdí, že nebylo možno bez důvodných pochybností dospět k závěru, že jednal s

úmyslem způsobit poškozenému těžkou újmu na zdraví (zejména poukaz na svědecké

výpovědi A. J. a J. R. s tím, že útok na hlavu poškozeného byl veden fackami,

tj. otevřenou dlaní, výhrady proti závěrům znaleckých posudků z oboru

kriminalistiky, odvětví forenzní biomechaniky a z oboru zdravotnictví, odvětví

soudního lékařství). Všechny tyto obviněným uplatněné výtky primárně směřují

proti správnosti skutkových zjištění včetně hodnocení ve věci provedených

důkazů, a proto stojí mimo rámec zákonného dovolacího důvodu podle § 265b odst.

1 písm. g) tr. ř., přičemž je nelze podřadit ani pod některý další v zákoně

taxativně stanovený dovolací důvod. Nutno připomenout, že každý dovolatel musí

nejen v souladu s ustanovením § 265f odst. 1 věty první tr. ř. v mimořádném

opravném prostředku odkázat na ustanovení § 265b odst. 1 písm. a) až l) nebo §

265b odst. 2 tr. ř., o něž se dovolání opírá, ale i obsah konkrétně uváděných

námitek, tvrzení a právních názorů musí věcně odpovídat uplatněnému dovolacímu

důvodu, jak je vymezen v příslušném zákonném ustanovení. Pokud by obviněný

uplatnil pouze dosud zmíněné výhrady, bylo by nezbytné, aby Nejvyšší soud podle

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. dovolání odmítl, neboť by bylo podáno z jiných

důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. ř. Ostatně obdobné námitky byly již

vzneseny v odvolacím řízení a soud druhého stupně se s nimi vypořádal a

srozumitelně vyložil, proč je neshledal důvodnými (srov. argumentaci na str. 6

a 7 v odůvodnění rozsudku odvolacího soudu).

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. byl relevantně uplatněn

pouze v té části dovolání, v níž obviněný zpochybnil správnost právního

posouzení skutku. Z hlediska napadeného rozhodnutí a obsahu dovolání je

významná otázka, zda skutek, jak byl v napadeném rozsudku zjištěn, vykazuje

znaky trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák., jak ho

posoudil soud druhého stupně.

Trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák. se dopustí

ten, kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví a způsobí takovým činem

smrt. Podle § 4 písm. b) tr. zák. (ustanovení o úmyslu nepřímém) je trestný čin

spáchán úmyslně, jestliže pachatel věděl, že svým jednáním může porušit nebo

ohrozit zájem chráněný trestním zákonem, a pro případ, že je způsobí, byl s tím

srozuměn.

Ve stručnosti lze připomenout, že skutková podstata citovaného trestného činu

se skládá z tzv. základní skutkové podstaty ve smyslu § 222 odst. 1 tr. zák.,

která spočívá v úmyslném způsobení těžké újmy na zdraví a z tzv. kvalifikované

skutkové podstaty ve smyslu § 222 odst. 3 tr. zák., spočívající ve způsobení

smrti jinému, která podmiňuje použití vyšší trestní sazby. Předpokladem toho,

aby mohla být aplikována okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, je

především naplnění znaků tzv. základní skutkové podstaty. Ve vztahu k trestnému

činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák. to znamená, že spočíval-

li útok pachatele ve fyzickém napadení poškozeného, je uvedená právní

kvalifikace důvodná, pokud tímto útokem byly na zdraví poškozeného způsobeny

dva následky, z nichž každý sám o sobě má jinou povahu po objektivní stránce

(prvním z následků je těžká újma na zdraví, druhým smrt) a současně každý je

zahrnut jinou formou zavinění (těžká újma na zdraví je zaviněna úmyslně a smrt

je zaviněna z nedbalosti). Pouze v případě, že by se úmyslné zavinění pachatele

vztahovalo pouze k té intenzitě zranění poškozeného, které odpovídá ublížení na

zdraví a ke smrtelnému následku by jednání zahrnovalo zavinění z nedbalosti,

šlo by o trestný čin podle § 221 odst. 1, 3 tr. zák. Nebylo-li by za těchto

okolností dáno zavinění z nedbalosti ve vztahu ke smrtelnému následku, ale

těžké újmě na zdraví, jednalo by se o trestný čin ublížení na zdraví podle §

221 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák.

Z napadeného rozsudku vyplývá, že Vrchní soud v Praze spatřoval naplnění

zákonných znaků trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák.

v tom, že fyzickým útokem obviněný způsobil poškozenému rozsáhlé poranění

hlavy, a to mimo jiné zlomeniny lebky, krvácení mezi tvrdou plenu a kost v

pravé spánkovotemenní krajině, otok mozku, krevní výrony v měkkých tkáních v

okolí hrtanových chrupavek, jazylky a obvodu jícnu ve výši hrtanu. Takové

poranění, záležející v poškození důležitého orgánu (mozku), je vážnou poruchou

zdraví vykazující znaky těžké újmy na zdraví podle § 89 odst. 7 písm. e) tr.

zák. Zmíněný škodlivý následek je zahrnut zaviněním obviněného ve formě úmyslu

nepřímého podle § 4 písm. b) tr. zák., přičemž v této souvislosti k jeho

jednání vrchní soud v rozsudku na str. 8 mimo jiné konstatoval: „…razantně

útočil na hlavu poškozeného, kde je místěn mozek, k jehož vážnému poškození

skutečně došlo, ale i další orgány, zejména smyslové, jejichž poškození je

nutno považovat za těžkou újmu na zdraví. Je zřejmé, že obžalovaný nejen věděl,

že takovýmto útokem proti hlavě poškozeného může poškozenému způsobit vážná

zranění, ale bezpochyby byl alespoň srozuměn s tím, že mu vážná poranění také

způsobí.“ Rovněž zdůraznil: „…útočil opakovaně několika ranami střední až

velkou silou spodní hranou dlaně nejprve proti spánkové oblasti a poté, když

poškozený hlavu sehnul, i svrchu do temene hlavy, a to při plném vědomí nejen

své fyzické převahy nad poškozeným, ale i převahy v jejich vzájemném postavení,

když poškozený seděl a obžalovaný nad ním stál, takže poškozený neměl ani

možnost se jakkoli tomuto útoku bránit“. Je zřejmé, že odvolací soud dovodil

eventuální úmysl v jednání obviněného, kterým poškozenému způsobil těžkou újmu

na zdraví, ze způsobu provedení útoku (směřoval proti hlavě R. Š.), tak i z

jeho intenzity. Proto výhradám obviněného, že údery proti poškozenému nebyly

vedeny zaťatou pěstí, ani s použitím jiného nástroje k zesílení jeho útoku, a

tudíž že intenzita útoku nebyla ve smyslu § 222 odst. 1 tr. zák. dostačující,

nelze přiznat opodstatnění. Ostatně otázkou intenzity násilí se odvolací soud

pečlivě zabýval, když akcentoval jak výpovědi ve věci slyšených svědků, tak

závěry znaleckých posudků. Lze dodat, že pro závěr, zda těžká újma na zdraví

poškozeného byla obviněným způsobena úmyslně, nebylo nutné, zda chtěl způsobit

právě takové poranění, které bylo jeho jednáním poškozenému způsobeno. Tento

závěr byl odůvodněn již zjištěním, že obviněný jednal v úmyslu způsobit

poškozenému poranění aspoň takové intenzity, které má charakter těžké újmy na

zdraví ve smyslu § 89 odst. 7 tr. zák.

Vyvodil-li vrchní soud správný závěr ve vztahu k základní skutkové podstatě

trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1 tr. zák., nepochybil ani

ve svých právních závěrech týkajících se tzv. kvalifikované skutkové podstaty

podle § 222 odst. 3 tr. zák. Za smrtelný následek byla v činu obviněného

důvodně shledána odpovědnost za zavinění z nedbalosti podle § 5 písm. a) tr.

zák. Zavinění z vědomé nedbalosti lze totiž spatřovat v případě, prokáže-li se,

že pachatel věděl, že příčinný vztah mezi jeho jednáním a účinkem se může

rozvinout tak, jak se rozvinul (tj. že svým jednáním může způsobem v trestním

zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit tímto zákonem chráněný zájem, ale bez

přiměřených důvodů spoléhal, že takový následek nezpůsobí). V posuzované věci

nelze nevidět, že příčinou úmrtí poškozeného byla závažná poranění hlavy

způsobená úmyslným jednáním obviněného, přičemž bez těchto zranění, za něž byl

obviněný odpovědný, by k následku - smrti nedošlo. K činu obviněného soud

druhého stupně na str. 8 rozsudku zdůraznil: „Bezpochyby věděl, že svým poměrně

razantním útokem proti hlavě poškozeného může smrt poškozenému přivodit. I když

nelze z uvedeného způsobu útoku již dovodit, že byl se smrtelným následkem, k

němuž fakticky došlo, také srozuměn, okolnosti útoku a jeho způsob však

dovolují závěr, že bez přiměřených důvodů spoléhal, že k takovému následku

nedojde.“ Proto bylo nutno smrtelný následek obviněnému přičíst v nedbalostní

formě zavinění a skutek právně kvalifikovat jako trestný čin ublížení na zdraví

podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák., když byla naplněna i podmínka § 88 odst. 1 tr.

zák. (okolnost, jež podmiňovala použití vyšší trestní sazby, pro svou závažnost

podstatně zvyšovala stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost).

V kontextu se shora rozvedenými argumenty Nejvyšší soud konstatuje, že

skutková část výroku o vině v rozsudku Vrchního soudu v Praze ve spojení s

odpovídající částí jeho odůvodnění obsahuje zcela konkrétní skutková zjištění,

která vyjadřují zákonné znaky trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1

tr. zák. a trestného činu ublížení na zdraví podle § 222 odst. 1, 3 tr. zák.

včetně odpovídající formy zavinění, a to jak ve vztahu k tzv. základní skutkové

podstatě, tak i tzv. kvalifikované skutkové podstatě. Námitku obviněného, že

soudem zjištěný skutek nevykazuje zákonné znaky tohoto trestného činu, proto

nelze akceptovat.

Z těchto jen stručně popsaných důvodů (§ 265i odst. 2 tr. ř.) Nejvyšší soud

podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. dovolání obviněného P. S. odmítl, neboť je

shledal zjevně neopodstatněným. Proto nebyl oprávněn postupovat podle § 265i

odst. 3 tr. ř., přičemž rozhodnutí učinil v souladu s ustanovením § 265r odst.

1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 30. srpna 2005

Předseda senátu:

JUDr. Jiří H o r á k