Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 1243/2003

ze dne 2003-11-20
ECLI:CZ:NS:2003:6.TDO.1243.2003.1

6 Tdo 1243/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20.

listopadu 2003 o dovolání podaném obviněným J. P., proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 19. 5. 2003, sp. zn. 5 To 197/2003, který rozhodl jako

soud odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn.

1 T 9/2002,

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í rozsudek Městského soudu v

Praze ze dne 19. 5. 2003, sp. zn. 5 To 197/2003, a rozsudek Obvodního soudu pro

Prahu 10 ze dne 26. 2. 2003, sp. zn. 1 T 9/2002. Současně podle § 265k odst. 2

tr. ř. s e z r u š u j í všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e p ř i k a z u j e Obvodnímu soudu pro

Prahu 10, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Obviněný J. P. byl rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 2. 2003,

sp. zn. 1 T 9/2002, uznán vinným, že dne 31. 5. 2001 kolem 18.00 hodin v P., B.

ulici před řadovými garážemi po slovním konfliktu napadl fyzicky poškozeného Z.

V., úderem kladivem, po kterém poškozený upadl na zem, a způsobil mu tak

zranění, nalomení základního článku druhého prstu levé nohy, pohmoždění krku a

levého ramene s krevním výronem velikosti asi 10 x 10 cm a pohmoždění pravého

kolena, přičemž toto zranění má podle znaleckého posudku z oboru soudního

lékařství charakter ublížení na zdraví.

Takto zjištěné jednání obviněného soud prvního stupně právně kvalifikoval jako

trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. a trestný čin ublížení na

zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. Za to mu uložil podle § 202 odst. 1 tr.

zák. (označení použitého zákona v rozsudku chybí) za užití § 35 odst. 1 tr.

zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání dvanácti měsíců, jehož výkon podle §

58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu v

trvání tří let.

Soud prvního stupně rozšířil právní kvalifikaci skutku, jehož se obviněný

dopustil, o trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. až v průběhu

projednávání věci před ním; v obžalobě byl daný skutek kvalifikován jen jako

trestný čin ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. (v jeho popisu bylo

oproti výše citovanému rozsudku nalézacího soudu zahrnuto i nejzávažnější

zranění poškozeného spočívající ve zlomenině bodcového výběžku levé loketní

kosti). Pouze posledně jmenovaným trestným činem byl obviněný uznán vinným i

trestním příkazem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 13. 2. 2002, sp. zn. 1 T

9/2002 (při shodně popsaném skutkovém ději); tento obviněný následně napadl

odporem.

Proti odsuzujícímu rozsudku podal obviněný odvolání, které projednal Městský

soud v Praze ve veřejném zasedání konaném dne 19. 5. 2003, sp. zn. 5 To

197/2003, a rozsudkem podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. zrušil

napadený rozsudek ve výroku o trestu; podle § 259 odst. 3 tr. ř. pak znovu

rozhodl tak, že obviněnému při nezměněném výroku o vině uložil podle § 221

odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. úhrnný trest odnětí svobody v

trvání jednoho roku, jehož výkon podle § 58 odst. 1 a § 59 odst. 1 tr. zák.

podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání tří let.

V této souvislosti je zapotřebí uvést, že soud druhého stupně přehlédl, že

podle protokolu o hlavním líčení (č. l. 129 až 132 spisu) konaném dne 26. 2.

2003 byl soudem prvního stupně vyhlášen odsuzující rozsudek, podle něhož byl

obviněnému J. P. uložen podle § 221 odst. 1 tr. zák. za užití § 35 odst. 1 tr.

zák. úhrnný trest odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon byl podle

§ 58 odst. 1 tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební

dobu v trvání 30 měsíců /jeho jednání bylo právně kvalifikováno jako v písemném

vyhotovení rozsudku, byl mu však vyhlášen mírnější trest odnětí svobody s

kratší zkušební dobou/. Současně však podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený

Z. V. odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení občanskoprávní (oproti

písemnému vyhotovení, kde ve výrokové části tento výrok chybí a rozhodnutí v

tomto smyslu je deklarováno jen v odůvodnění). Na uvedené pochybení nalézacího

soudu obviněný nepoukázal a odvolací soud sám je nenapravil. Dovolatel toto

pochybení nenamítl ani ve svém podání k Nejvyššímu soudu a uplatnil v něm

toliko dovolací důvod níže uvedený.

Opis rozhodnutí odvolacího soudu byl doručen jak obviněnému a jeho obhájkyni

JUDr. M. D., tak Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 10 shodně dne 29.

7. 2003.

Proti citovanému rozsudku Městského soudu v Praze podal obviněný

prostřednictvím jmenované obhájkyně dne 25. 9. 2003 osobně u Obvodního soudu

pro Prahu 10 dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod podle „§ 265 b) odst. 1,

písm. g“.

V podrobnostech obviněný uvedl, že skutečnosti kladené mu za vinu vyplývají z

důkazů, které předložil poškozený, jemuž soud jednoznačně uvěřil. Poukázal na

dva znalecké posudky ve věci zpracované s tím, že bez revizního znaleckého

posudku se soud nemůže obejít, má-li odstranit rozpory v nich a zjistit

objektivní pravdu. Neztotožnil se se zjištěním soudu, že znalec MUDr. J. H. je

soudu znám z úřední činnosti a je předním českým znalcem z oboru soudního

lékařství, na základě čehož mu soud uvěřil; chyba ve znaleckém posouzení, která

ovlivnila řízení před soudem prvního stupně v jeho neprospěch, je dána a soud

by ji neměl přehlédnout. Za nesprávný označil i postup soudu, jestliže po

vypuštění zlomeniny bodcového výběžku levé loketní kosti z výčtu zranění

jakožto nejintenzivnější újmy na zdraví nezkoumal, zda nejde o čin, jehož

nebezpečnost pro společnost je nepatrná, a proto není trestným činem. Dále

brojil proti hodnocení své osoby z hlediska předchozích trestních stíhání

soudem, konkrétně na základě rejstříku trestů a zejména rozsudku Okresního

soudu v Příbrami, když měl za to, že o tento důkaz se soud neměl opřít; toto

hodnocení potírá jeho právo, aby na něj bylo hleděno jako na osobu beztrestnou

a je v rozporu s čl. 10 Listiny základních práv a svobod. Další námitky

obviněného se týkaly právní kvalifikace jeho jednání jako trestného činu

výtržnictví; uvedl jednak, že pozemek, na kterém stála předmětná garáž, je

pozemkem v jeho vlastnictví a není veřejně přístupný, a dále, že v době

konfliktu nebyla na místě činu žádná veřejnost (svědka M. P. nelze za veřejnost

považovat, když navíc nebyl ani svědkem očitým).

V závěru svého podání obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek

zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k doplnění dokazování a novému

rozhodnutí, případně aby napadený rozsudek sám změnil a v celém rozsahu jej

obžaloby zprostil.

Jak vyplývá z referátu založeného na č. l. 177 spisu, předseda senátu soudu

prvního stupně zaslal v souladu s ustanovením § 265h odst. 2 tr. ř. opis

dovolání s upozorněním, že se může k dovolání obviněného vyjádřit a souhlasit s

projednáním dovolání v neveřejném zasedání, Nejvyššímu státnímu zastupitelství

v Brně, kam bylo doručeno dne 7. 10. 2003.

Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství ve svém vyjádření

ze dne 5. 11. 2003 nejprve zrekapitulovala dosavadní genezi věci a obsah

dovolání obviněného. Ohledně jeho námitek k posouzení znaleckého posudku z

oboru soudního lékařství a rozsudku týkajícího se dřívějšího odsouzení uvedla,

že to jsou argumenty výlučně proti hodnocení důkazů a současně i opakováním

obhajoby z řádného opravného prostředku; obviněným uváděný dovolací důvod pak

nekoresponduje s obsahem odůvodnění jeho podání. Výhradu dovolatele k právní

kvalifikaci jeho jednání rovněž jako trestného činu výtržnictví podle § 202

odst. 1 tr. zák. nepovažovala za opodstatněnou; z hlediska znaků skutkové

podstaty tohoto trestného činu poukázala na názor soudu druhého stupně, s nímž

se ztotožnila, a také na konstantní judikaturu. Závěrem shrnula, že dovolání

bylo jednak podáno z jiného důvodu, než je vyjmenován v ustanovení § 265b tr.

ř., a dále se jedná o dovolání zjevně neopodstatněné; navrhla proto, aby je

Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. b), e) tr. ř. odmítl, a souhlasila s

jeho projednáním v neveřejném zasedání /§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř./.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zjišťoval, zda jsou v

posuzované věci splněny zákonné podmínky přípustnosti dovolání formulované v §

265a tr. ř. Podle odst. 1 citovaného ustanovení lze napadnout dovoláním

pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, pokud soud rozhodl ve druhém stupni

a zákon to připouští, přičemž v ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) až písm. h)

tr. ř. zákonodárce taxativně vymezil, co se rozumí rozhodnutím ve věci samé.

Při posuzování těchto okolností Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného

je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř. Obdobně shledal, že

dovolání bylo podáno osobou oprávněnou /§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr.

ř./, v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1 tr. ř.).

Rovněž tak konstatoval, že obsah dovolání v zásadě vyhovuje náležitostem

vyžadovaným zákonem a formulovaným v ustanovení § 265f odst. 1 tr. ř. Dovolatel

se sice dopustil drobného pochybení spočívajícího v nepřesném označení

uplatněného důvodu dovolání, když jej vymezil ustanovením „§ 265 b) odst. 1,

písm. g“, avšak vzhledem k obsahu podání není žádných pochyb o tom, že měl na

mysli dovolací důvod zakotvený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

S ohledem na to, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř.,

musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda obviněným uplatněný dovolací

důvod lze považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona, jehož

existence je zároveň podmínkou přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně

právním posouzení. V rámci takto vymezeného dovolacího důvodu je možné namítat,

že skutek, jak byl v původním řízení zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován

jako určitý trestný čin, ačkoliv šlo o jiný trestný čin nebo nešlo o žádný

trestný čin; dále pak lze namítat vadnost jiného hmotně právního posouzení,

které spočívá v nesprávném posouzení některé další otázky, nespočívající přímo

v právní kvalifikaci skutku, ale v posuzování jiné skutkové okolnosti mající

význam z hlediska hmotného práva zejména trestního, ale případně i jiných

právních odvětví. Není však možné namítat nesprávnost samotných skutkových

zjištění ani nesprávnost hodnocení důkazů.

Důvody dovolání jako specifického mimořádného opravného prostředku, který byl

nově zaveden zákonem č. 265/2001 Sb., jsou koncipovány v ustanovení § 265b tr.

ř. tak, že dovoláním není možné napadat skutková zjištění ani způsob hodnocení

důkazů. Nejvyšší soud není další odvolací instancí, nemůže přezkoumávat a

posuzovat postup hodnocení důkazů soudy obou stupňů. V dovolacím řízení je

naopak zásadně povinen vycházet z jejich skutkových zjištění a teprve v

návaznosti na zjištěný skutkový stav posuzovat hmotně právní posouzení skutku.

Část dovolacích námitek v podaném mimořádném opravném prostředku tvoří výhrady

primárně skutkové. Obviněný zpochybňuje výpověď poškozeného a závěry znaleckého

posudku vypracovaného soudním znalcem MUDr. J. H., které označuje navíc za

rozporuplné se závěry znaleckého posudku MUDr. M. P., a za účelem jejich

odstranění a zjištění objektivní pravdy požaduje vypracování revizního

znaleckého posudku; argumentuje přitom shodně jako již ve svém odvolání.

Současně nesouhlasí se zjištěním soudu, že znalec MUDr. J. H. je soudu znám z

úřední činnosti a je předním českým znalcem z oboru soudního lékařství, na

základě čehož mu soud uvěřil; chyba ve znaleckém posouzení, která ovlivnila

řízení před soudem prvního stupně v jeho neprospěch, je podle jeho názoru dána

a soud by ji neměl přehlédnout. Takové výhrady jsou pouhou polemikou s tím, jak

byl zjištěn nalézacím soudem skutkový stav a jak se k jeho odvolání postavil

soud druhého stupně, a proto jde o námitky právně irelevantní, které stojí

mimo rámec zákonného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Co se týče výhrady dovolatele, že odvolací soud jej nesprávně hodnotil na

podkladě dřívějších odsouzení pro násilné trestné činy a porušil tak jeho

právo, aby na něj bylo hleděno jako na osobu beztrestnou, resp. postupoval v

rozporu s čl. 10 Listiny základních práv a svobod, jenž zaručuje každému právo

na zachování jeho lidské důstojnosti, osobní cti, pověsti a jména, Nejvyšší

soud konstatuje, že ani taková námitka dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. nenaplňuje, neboť nejde o námitku, která by se týkala otázky

právního posouzení skutku nebo jiného hmotně právního posouzení. V posuzované

věci navíc nalézací soud v rámci úvah o ukládání trestu na str. 5 svého

rozsudku naopak uvedl, že … obviněnému polehčuje jeho dosavadní zachovalost,

která plyne z … fikce netrestanosti, neboť všechna jeho předchozí odsouzení

jsou zahlazena … (čímž výslovně vyjádřil, že si je této skutečnosti vědom) a

zásadní okolností, kterou při ukládání trestu zohlednil, bylo, že … obviněný se

svého jednání dopustil velmi zlovolně ze zlé pohnutky a formou přímého úmyslu.

V tomto kontextu je třeba vidět i tu skutečnost, že obviněný na poškozeného

zaútočil ve chvíli, kdy poškozený z místa odstraňoval trubku, kterou obviněný

na místo svévolně a nepovoleně instaloval, aby tak poškozeného, případně další

osoby užívající garáže, na místě šikanoval … S přihlédnutím k těmto

skutečnostem a povaze předchozích odsouzení, zejména odsouzení posledního, soud

dospěl k závěru, že obviněnému je třeba vyměřit trest odnětí svobody podle …

zásad úhrnnosti pod polovinou zákonné trestní sazby … Je třeba tudíž uzavřít,

že soud prvního stupně zde toliko fakticky konstatoval jen povahu předchozích

odsouzení obviněného (resp. jeho sklon řešit konfliktní situace určitým

způsobem) a taková zmínka neznamenala, že by při ukládání druhu a výše trestu

(a již vůbec ne při rozhodování o vině, jestliže i toto měl obviněný případně

na mysli) přihlížel k samotným odsouzením.

Pokud by podané dovolání obsahovalo jen uvedené výhrady, nešlo by o námitky

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ale o námitky jiné, které pod tento

dovolací důvod nelze podřadit, a takové dovolání by bylo nutno odmítnout podle

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. jako dovolání podané z jiných důvodů, než jsou

uvedeny v § 265b tr. ř. V této souvislosti je třeba rovněž zdůraznit, že

nestačí jen formální odkaz na příslušné zákonné ustanovení obsahující některý z

dovolacích důvodů, nýbrž obsah konkrétně uplatněných námitek, tvrzení a

názorů, o něž je v dovolání existence určitého dovolacího důvodu opírána, musí

zákonnému vymezení takového dovolacího důvodu podle § 265b tr. ř. skutečně

věcně odpovídat.

Obviněný J. P. však ve svém dovolání rovněž namítl, že postup soudu byl

nesprávný, jestliže po vypuštění zlomeniny bodcového výběžku levé loketní kosti

z výčtu zranění jakožto nejintenzivnější újmy na zdraví nezkoumal, zda nejde o

čin, jehož nebezpečnost pro společnost je nepatrná, a proto není trestným

činem. Dále brojil proti právní kvalifikaci jeho jednání jako trestného činu

výtržnictví; uvedl jednak, že pozemek, na kterém stála předmětná garáž, je

pozemkem v jeho vlastnictví a není veřejně přístupný, a dále, že v době

konfliktu nebyla na místě činu žádná veřejnost.

Uvedené výhrady, které směřují do posouzení stupně nebezpečnosti činu pro

společnost, tj. tzv. materiální stránky trestného činu, a právního posouzení

daného skutku, je třeba považovat za námitky, jež lze pod dovolací důvod

uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. podřadit, byť dovolatel ustanovení § 3

odst. 2 a 4 tr. zák. výslovně necitoval. Případná chybná aplikace jmenovaných

zákonných ustanovení soudy prvního i druhého stupně by totiž mohla vést k

rozhodnutí, které spočívá na „nesprávném právním posouzení skutku“.

Po tomto konstatování Nejvyšší soud musel posuzovat, zda dovolání obviněného

právě z tohoto dovolacího důvodu je opodstatněné.

Jestliže pro úvahy Nejvyššího soudu je rozhodný skutkový stav věci, pak je

třeba připomenout zjištění, které učinil soud prvního stupně, že obviněný dne

31. 5. 2001 kolem 18.00 hodin v P., B. ulici před řadovými garážemi po slovním

konfliktu napadl fyzicky poškozeného Z. V., úderem kladivem, po kterém

poškozený upadl na zem, a způsobil mu tak zranění, nalomení základního článku

druhého prstu levé nohy, pohmoždění krku a levého ramene s krevním výronem

velikosti asi 10 x 10 cm a pohmoždění pravého kolena, přičemž toto zranění má

podle znaleckého posudku z oboru soudního lékařství charakter ublížení na

zdraví.

V odůvodnění rozsudku přitom nalézací soud rozvedl, že … poškozený … velmi

podrobně uvedl, jakým způsobem byl napaden, … uvedl, že kladivo, kterým byl

napaden, bylo zjevně o hmotnosti jednoho kilogramu … zaregistroval těsně před

samotným fyzickým atakem nápřah obviněného, stačil uhnout, a dokonce vyslovil

domněnku, že úder původně mířil na jeho hlavu, avšak dopadl za krk, respektive

na horní polovinu těla v oblasti ramene … v tom ohledu, kdy poškozený líčí svá

zranění, je jeho výpověď v plném přímém souladu s obsahem znaleckého posudku

MUDr. H., který … dodal, že zranění poškozeného s nejvyšší pravděpodobností

vznikla právě tak, jak poškozený uvádí. Dokonce upřesnil, že velikost podlitiny

na rameni poškozeného odpovídá velikosti dopadové plochy kladiva, kterým na

něho obviněný podle výpovědi poškozeného zaútočil. Znalec dále doplnil, že

povrch před garážemi je pro způsobení dalších zranění poškozeného – zlomenin a

odřeniny kolene nerozhodný … zvláště pak MUDr. H. ještě precizoval závěry

ohledně dalších poranění poškozeného mimo zlomeniny loketní kosti s tím, že jde

o poranění, které již samo o sobě je újmou na zdraví s pracovní neschopností

určitě delší, než týden … bylo prokázáno, že obviněný úmyslně poškozeného

napadl takovým způsobem – úderem kladivem, kdy bylo zřejmé, že jednoznačně jeho

jednání směřuje ke způsobení ublížení na zdraví, a tento následek u poškozeného

i nastal, neboť utrpěná zranění spojená s následnou pracovní neschopností je

nutno tak hodnotit. Rovněž pak jednání obviněného naplňuje znaky skutkové

podstaty i druhého z … trestných činů, neboť je zřejmé, že jednání obviněného

se odehrálo na místě veřejnosti přístupném, byť obviněný uvádí, že jde o jeho

pozemek, avšak o tom, že na místo má přístup širší veřejnost svědčí i to, že

pozemek bez problémů užívají všichni uživatelé garáží, pozemek není oplocen a

je volně přístupný. Přitom obviněný svým fyzickým napadením jednoznačně naplnil

i objektivní znaky výtržnosti, neboť jeho jednání nelze jinak ohodnotit za

uvedených okolností … obviněný se svého jednání dopustil velmi zlovolně ze zlé

pohnutky a formou přímého úmyslu. V tomto kontextu je třeba vidět i tu

skutečnost, že obviněný na poškozeného zaútočil ve chvíli, kdy poškozený z

místa odstraňoval trubku, kterou obviněný na místo svévolně a nepovoleně

instaloval, aby tak poškozeného, případně další osoby užívající garáže, na

místě šikanoval, jak plyne ostatně z jeho vyjádření a i z nálezu stavebního

úřadu … (str. 3, 4 a 5 rozsudku).

Se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně a s použitou právní kvalifikací

se ztotožnil i soud druhého stupně, který na straně 3 a 4 odůvodnění svého

rozhodnutí uvedl, že … v řízení, které předcházelo napadenému rozsudku, nebyla

zjištěna žádná pochybení, která by měla následné rozhodnutí soudu I. stupně

nějak zpochybnit … soud I. stupně hodnotil provedené důkazy v souladu s ust. §

2 odst. 6 tr. ř. a skutková zjištění, k nimž dospěl, neskýtají žádných

pochybností o své správnosti … správným skutkovým zjištěním, provedeným důkazům

i zákonu odpovídá i právní kvalifikace. K námitkám obviněného, že nemohly být

naplněny znaky skutkové podstaty trestného činu výtržnictví, neboť jednání se

obviněný měl dopustit na svém pozemku, který není veřejnosti přístupný, je

třeba uvést, že tato námitka není důvodná. Z fotodokumentace, jakož i z

výpovědi obviněného, poškozeného i obou svědků je totiž zcela nepochybné, že

místo, na němž došlo k incidentu, se nalézalo sice na pozemku, který je

majetkem obviněného, tento pozemek nebyl nijak oplocen ani ohrazen a je tedy

zjevné, že byl zcela volně přístupný široké veřejnosti. Nadto konstantní

judikatura považuje za veřejnosti přístupné i takové místo, které není přímo

veřejnosti přístupné, ale je na něm možno vidět a slyšet projevy pachatele

(např. za plotem, na lešení). Z fotodokumentace je přitom patrno, že předmětné

garáže se nacházejí kousek od veřejné komunikace, takže prostor před nimi plně

splňuje shora uvedené požadavky. Za této situace nelze proti aplikaci ust. §

202 tr. zák. (v rozhodnutí je zjevně nesprávně uvedeno „tr. ř.“) nic namítat.

Závěr soudů obou stupňů, že zjištěné jednání obviněného naplňuje jak po

formální, tak materiální stránce všechny znaky trestného činu ublížení na

zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák., nemá ani Nejvyšší soud důvod

zpochybňovat. Podle skutkových zjištění uvedených ve výrokové části rozsudku

soudu prvního stupně a rozvedených v jeho odůvodnění, která byla soudem

odvolacím shledána správnými, jednání obviněného spočívající v tom, že po

slovním konfliktu napadl fyzicky poškozeného tak, že jej udeřil kladivem,

následkem čehož tento upadl na zem, a způsobil mu tak zranění popsaná ve

skutkové větě výroku o vině, přičemž vycházel ze znaleckého posudku

zpracovaného MUDr. J. H., je třeba posoudit jako trestný čin ublížení na zdraví

podle § 221 odst. 1 tr. zák. Z hlediska hodnocení stupně nebezpečnosti

popsaného jednání je významnou rovněž okolnost, na niž nalézací soud poukázal,

totiž že obviněný se svého jednání dopustil velmi zlovolně, ze zlé pohnutky,

formou přímého úmyslu, když na poškozeného zaútočil ve chvíli, kdy tento z

místa odstraňoval trubku, kterou obviněný na místo svévolně a nepovoleně

instaloval, aby tak poškozeného, případně další osoby užívající garáže na místě

šikanoval. V souhrnu (včetně zjištěného rozsahu a charakteru zranění

poškozeného) jde o důvody, pro něž nelze jednání obviněného bagatelizovat a

právně kvalifikovat jinak než jako trestný čin ublížení na zdraví podle § 221

odst. 1 tr. zák. /nikoliv jen jako přestupek (korespondujícím přestupkem by byl

přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1990

Sb., o přestupcích, v platném znění)/, a již vůbec ne rozhodnout o zproštění

obžaloby (jak se toho dovolatel ve svém podání domáhal) bez případného

postoupení věci jinému orgánu.

Na tomto konstatování ničeho nemění ani fakt, že soud prvního stupně ve

skutkové větě výroku o vině po popisu zjištěného zranění poškozeného neuvedl

alespoň minimální dobu léčení (event. pracovní neschopnosti) poškozeného a jen

obecně zmínil (s odkazem na znalecký posudek z oboru soudního lékařství), že …

zranění má … charakter ublížení na zdraví … Takový údaj ve skutkové větě je

nejen nadbytečný, ale dokonce by do ní ani patřit neměl (a už vůbec ne ve vazbě

na znalecký posudek), neboť jde o závěr právní (tedy závěr, který může při

rozhodování o vině učinit pouze soud, a nikoliv soudní znalec). Protože však

rozsah a charakter zranění poškozeného je ve výroku o vině náležitě popsán

(nalomení základního článku druhého prstu levé nohy, pohmoždění krku a levého

ramene s krevním výronem velikosti asi 10 x 10 cm a pohmoždění pravého kolena)

a jelikož minimální doba jeho léčení je zmíněna v odůvodnění rozsudku na str. 4

(… s pracovní neschopností delší než týden …), bylo by možno s touto dílčí

výhradou skutkovou větu odsuzujícího rozsudku jako celek akceptovat. I po tzv.

vypuštění nejvýznamnější složky zranění poškozeného (zlomeniny bodcového

výběžku levé loketní kosti) totiž stále jde o zranění, které i z materiálního

hlediska (§ 3 odst. 2, 4 tr. zák.) naplňuje pojem „ublížení na zdraví“ ve

smyslu stejnojmenného trestného činu podle § 221 odst. 1 tr. zák.

Ovšem s ohledem na důvody dále rozvedené, pro něž byla po zrušení napadených

rozhodnutí věc vrácena Obvodnímu soudu pro Prahu 10, aby ji v potřebném rozsahu

znovu projednal a rozhodl, bude zapotřebí, aby tento soud prvního stupně v

případě, že znovu dospěje k závěru o vině obviněného jmenovaným trestným činem,

minimální dobu léčení či pracovní neschopnosti poškozeného do skutkové věty

rozsudku zahrnul.

Další výhradou, kterou obviněný J. P. ve svém mimořádném opravném prostředku

uplatnil v rámci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., byla

ta, jíž namítl nesprávnou kvalifikaci daného skutku rovněž jako trestného činu

výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ohledně uvedené námitky je podané dovolání

opodstatněné, a protože bylo důvodně podáno dovolání proti výroku o vině,

přezkoumal podle § 265i odst. 4 tr. ř. v návaznosti na vytýkané vady i výrok o

trestu, jakož i další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad. K

závěru o důvodnosti podaného dovolání z dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. ve vztahu k citované námitce Nejvyšší soud dospěl na podkladě

následujících skutečností.

Ještě předtím, než bude zaměřena pozornost na formální a materiální znaky

trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák., považuje Nejvyšší soud

za potřebné zmínit, že jednočinný souběh trestného činu výtržnictví s trestným

činem ublížení na zdraví podle § 221 tr. zák. je možný. Samostatný skutek, jímž

byl obviněný uznán vinným, byl již shora opakovaně citován, proto na tomto

místě postačuje na přesné znění skutkové věty jen odkázat.

Z tzv. právní věty výroku o vině rozsudku nalézacího soudu je zřejmé, že tento

soud učinil právní závěr v tom směru, že popsaným jednáním se obviněný dopustil

na místě veřejnosti přístupném výtržnosti tím, že napadl jiného. To zopakoval a

rozvedl i na str. 5 odůvodnění svého rozhodnutí. Odvolací soud skutková

zjištění bezezbytku převzal a přisvědčil rovněž právnímu posouzení skutku

(srov. již výše citovanou pasáž ze strany 3 a 4 odůvodnění rozsudku tohoto

soudu).

Z rozhodnutí odvolacího a předtím i nalézacího soudu tak plyne, že popsané

jednání obviněného považoval za výtržnické proto, že obviněný fyzicky napadl

poškozeného tím způsobem, že jej udeřil kladivem a že se tak stalo na místě

veřejnosti přístupném. To samo o sobě ovšem k naplnění zákonných znaků shora

jmenovaného trestného činu nestačí.

Trestný čin výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. spáchá ten, kdo se dopustí

veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti

zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob

nebo jiné pietní místo anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad

občanů. Jedná se o trestný čin zařazený do hlavy páté trestního zákona, tedy

takový, který chrání občanské soužití před jeho hrubým narušováním.

Z uvedeného systematického začlenění trestného činu výtržnictví vyplývá, že

jeho objektem je občanské soužití. Předmětem ochrany tedy primárně nejsou

individuální zájmy jednotlivých občanů (např. jejich zdraví, majetek, čest

apod.), nýbrž šířeji pojatý komplex vztahů, jimiž je uspořádána koexistence v

určité lokalitě. Z této povahy chráněného zájmu je třeba dovodit, že má-li být

nějaké jednání pokládáno za výtržnost, musí se určitým výraznějším způsobem

dotýkat veřejného pořádku jako hodnoty, která přesahuje individuální zájmy

jednotlivců.

Z tohoto pohledu se nalézací soud a posléze i odvolací soud právním posouzením

skutku blíže nezabýval. Soudy obou stupňů tedy blíže nezdůvodnily, na základě

jakých skutečností dospěly k závěru, že jednáním obviněného byly naplněny

všechny znaky skutkové podstaty trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1

tr. zák.

Výtržností je přitom jednání, které závažným způsobem narušuje veřejný klid a

pořádek, a je pro ni typický zjevně neuctivý a neukázněný postoj pachatele k

zásadám občanského soužití. Jde zpravidla o násilný nebo slovní projev takového

charakteru, že hrubě uráží, vzbuzuje obavy o bezpečnost zdraví, majetku nebo

výrazně snižuje vážnost většího počtu osob současně přítomných (srov.

rozhodnutí č. 44/1990 Sb. rozh. tr.). Ovšem nikoli každé napadení, byť k němu

dojde veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném, je nutně výtržností podle §

202 odst. 1 tr. zák. (k tomu viz rozhodnutí č. 40/1977 Sb. rozh. tr.).

Trestní zákon však v citovaném ustanovení uvádí jen demonstrativní výčet

jednání, která mají povahu výtržnosti (a hrubé neslušnosti), a jejich další

možné formy ponechává na výkladové praxi. Z ní je patrné, že hrubou neslušností

nebo výtržností mohou být jak fyzické útoky proti osobám a věcem, tak i

verbální projevy určitého charakteru, obojí pak učiněné veřejně nebo na místě

veřejnosti přístupném. Formy výtržnického jednání však musí narušovat občanské

soužití (jmenovaný trestný čin je jedním z trestných činů hrubě narušujících

občanské soužití) hrubě, tj. ve zvýšené míře, takže méně závažné projevy

narušení tohoto soužití nemohou postačovat. O hrubé narušení občanského soužití

půjde zejména v případech, kdy posuzované jednání má charakter zjevné svévole,

bezohlednosti a zpravidla také určité vyhraněné jednostrannosti v tom, že

pachatel sleduje prosazení svého – ze společenského hlediska nepřijatelného –

zájmu na úkor zájmů ostatních občanů.

Ze všech uvedených hledisek se ovšem soudy obou stupňů s právním posouzením

zjištěného skutku nevypořádaly, proto závěr o jimi použité právní kvalifikaci

nejenže vzbuzuje pochybnosti, ale navíc je i obtížně přezkoumatelný. Soudy

nehodnotily všechny rozhodné skutečnosti, za rozhodující považovaly místo útoku

a způsob napadení poškozeného obviněným, aniž se důsledně vypořádaly s dalšími

okolnostmi podstatnými pro právní kvalifikaci, jak na ně bylo v obecné rovině

shora poukázáno.

Obdobné výhrady platí ve vztahu k posouzení stupně nebezpečnosti činu pro

společnost (§ 3 odst. 2, 4 tr. zák.). I v tomto směru chybí v odůvodnění

rozhodnutí soudů obou stupňů jakékoliv úvahy. Z hlediska materiální stránky

trestného činu výtržnictví podle § 202 tr. zák. je přitom nutné uvážit zejména

intenzitu, rysy a průběh útoku (zda šlo o slovní či jiné, nebezpečnější

projevy), posoudit okolnosti, za nichž byl čin spáchán (zda se tak stalo na

pracovišti, na ulici, v restauraci, na shromáždění občanů, v denní či noční

době, jaký byl počet pachatelů), dále zjišťovat pohnutku činu (např. arogance

vůči ostatním občanům, vyprovokování), zhodnotit následky (zejména poranění

osob, poškození věcí) a zhodnotit osobu pachatele (jeho dosavadní způsob

života, povahové vlastnosti, kriminální minulost) apod. (k tomu možno srovnat

rozhodnutí publikované pod č. 4/1976 Sb. rozh. tr.).

Aniž by Nejvyšší soud předjímal způsob budoucího rozhodnutí soudu prvního

stupně, musí zdůraznit, že jakkoliv je fyzické napadení jednoho občana druhým

obecně neakceptovatelné, v posuzované věci šlo o konflikt, který se týkal

individuálních zájmů obou účastníků, odehrál se výlučně mezi nimi, vznikl a

proběhl neočekávaně a trval jen krátkou dobu, došlo k němu sice na místě

veřejnosti přístupném, avšak nikdo jiný mu nebyl přímo přítomen, nedotkl se

ostatních občanů a neznamenal ani podstatnější narušení nebo ohrožení veřejného

pořádku. Především tyto okolnosti bude muset již soud prvního stupně při svém

novém rozhodování pečlivě vážit zejména z hlediska naplnění materiálního znaku

trestného činu výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák. Bude tak muset činit i

proto, že ve svém vůbec prvním rozhodnutí ve věci (trestním příkazu) jednání

obviněného posoudil (ve shodě s obžalobou) jen podle § 221 odst. 1 tr. zák. a v

průběhu následně provedeného dokazování nebyly zjištěny skutečnosti, které by

další právní kvalifikaci měly odůvodňovat (naopak bylo zjištěno, že zranění

poškozeného nebylo tak vážné, jak se původně předpokládalo, úměrně čemuž se

zkrátila i minimální doba jeho léčení a pracovní neschopnosti).

Nejvyšší soud vzhledem ke všem těmto skutečnostem dospěl k závěru, že rozsudky

Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 10 spočívají na nesprávném

právním posouzení skutku též jako trestného činu výtržnictví podle § 202 odst.

1 tr. zák., jak mu oprávněně vytýká dovolání obviněného podané na podkladě

dovolacího důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud shledal podané dovolání na základě uvedené

námitky z tvrzeného dovolacího důvodu důvodným (i když s právní kvalifikací

předmětného skutku jako trestného činu ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1

tr. zák. se v zásadě ztotožnil), musel podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušit jako

celek (právě z toho důvodu, že oba uvedené trestné činy měly být spáchány v

jednočinném souběhu) jak rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2003,

sp. zn. 5 To 197/2003, tak rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 26. 2.

2003, sp. zn. 1 T 9/2002. Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. zrušil také

další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke

změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Konečně podle § 265l odst. 1 tr.

ř. přikázal Obvodnímu soudu pro Prahu 10, aby věc v potřebném rozsahu znovu

projednal a rozhodl.

Po zrušení uvedených rozhodnutí se trestní věc obviněného J. P. dostala do

stadia řízení před soudem prvního stupně. Povinností Obvodního soudu pro Prahu

10 bude při dodržení všech v úvahu přicházejících ustanovení trestního řádu věc

projednat a učinit v ní zákonu odpovídající rozhodnutí. Nejvyšší soud sice

nepovažuje za nezbytně nutné doplnit dokazování (a to ani ve vztahu k

požadavkům dovolatelem uplatněným), ponechává však zcela na úvaze soudu prvního

stupně, zda sám bude takové doplnění dokazování považovat za potřebné. Stejně

tak bude povinností tohoto soudu, aby po vyhodnocení všech provedených důkazů

postupem podle § 2 odst. 6 tr. ř. zjistil skutkový stav věci v rozsahu

předpokládaném v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., ten přesně a výstižně popsal a

v souladu se zákonem právně posoudil.

Nejvyšší soud pro úplnost upozorňuje, že napadená rozhodnutí byla zrušena jen v

důsledku dovolání podaného obviněným, a proto ve smyslu ustanovení § 265s

odst. 2 tr. ř. nemůže v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí v jeho

neprospěch.

To je třeba zdůraznit právě s ohledem na již shora zmíněný rozpor mezi obsahem

rozsudku, jak byl vyhlášen, a jeho písemným vyhotovením. Není-li důvod

pochybovat o správnosti protokolu o hlavním líčení, je třeba vycházet z toho,

že při vyhlášení rozsudku byl obviněnému uložen úhrnný podmíněný trest odnětí

svobody v trvání deseti měsíců se zkušební dobou v trvání třiceti měsíců. Výše

trestu takto vyhlášeného proto bude pro soud prvního stupně a event. i druhého

stupně limitující z hlediska dodržení zásady zákazu reformace in peius.

Rovněž tak je nutno připomenout i ustanovení § 265s odst. 1 tr. ř., které je

nutno při dalším rozhodování respektovat.

V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud učinil

toto rozhodnutí v neveřejném zasedání, neboť vady napadeného rozhodnutí

vytknuté dovoláním a zjištěné Nejvyšším soudem nebylo možno odstranit v řízení

o dovolání ve veřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 20. listopadu 2003

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a