Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 559/2007

ze dne 2007-06-28
ECLI:CZ:NS:2007:6.TDO.559.2007.1

6 Tdo 559/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 28.

června 2007 o dovolání, které podal obviněný Ing. M. R., proti rozsudku

Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 1. 2007, sp. zn. 9 To 90/2006, jako soudu

odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 34 T

5/2006, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání o d m í t á .

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. 34 T 5/2006, byli

obvinění Ing. M. R. a J. R. uznáni vinnými pokračujícím trestným činem podvodu

podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák., jehož se podle skutkových zjištění

jmenovaného soudu dopustili tím, „že oba obžalovaní společně po vzájemné dohodě

o způsobu provedení činu, v průběhu let 2002 – 2005, způsobili celkovou škodu

32.125.075,93 Kč tak, že obžalovaný J. R. vystavil jako podnikatel J. R. K.,

pro odběratele S. s. a ž. a.s., odštěpný závod, později S. s. a ž. a.s., OZ

oblast Č. z., faktury a jako jediný jednatel jménem společnosti K.-U. s.r.o.,

pro odběratele S. s. a ž. a.s., OZ oblast Č. z., faktury, tedy faktury znějící

na celkovou částku 32.125.075,93 Kč, kterými fakturoval práce a služby, které

ve skutečnosti nebyly pro odběratele provedeny, obžalovaný ing. M. R. zajistil

proplacení faktur, celá fakturovaná částka byla vyplacena z účtu odběratele na

účet vedený na jméno obžalovaného J. R., případně účet vedený na jméno

společnosti K.-U. s.r.o., o získané peníze se obžalovaní rozdělili tak, že

obžalovaný J. R. jako jediná osoba oprávněná disponovat účty z nich průběžně po

zaplacení jednotlivých faktur vyzvedával peníze v hotovosti a přesně nezjištěné

částky předával obžalovanému ing. M. R.“.

Podle § 250 odst. 4 tr. zák. byl za tento trestný čin obviněný Ing. M. R.

odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání devíti a půl roku a obviněný J. R. k

trestu odnětí svobody v trvání šesti a půl roku. Podle § 39a odst. 3 tr. zák.

byl pro výkon uloženého trestu obviněný Ing. M. R. zařazen do věznice s

ostrahou a obviněný J. R. do věznice s dozorem. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla

poškozená společnost S. s. a ž. a.s., Odštěpný závod Č. z., odkázána s

uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podali oba obvinění a poškozená

společnost S. s. a ž. a.s., Odštěpný závod Č. z., rozhodl ve druhém stupni

Vrchní soud v Praze. Rozsudkem ze dne 10. 1. 2007, sp. zn. 9 To 90/2006,

napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), e), f) tr. ř. v celém rozsahu

zrušil a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl. Obviněné Ing. M. R. a J. R.

uznal vinnými trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák.,

protože „oba obžalovaní společně po vzájemné dohodě o způsobu provedení činu, v

průběhu let 2002 – 2005 způsobili S. s. a ž., a.s., OZ Č. z., celkovou škodu 32

125 075,93 Kč tak, že obžalovaný J. R. vystavil jako podnikatel J. R. K., pro

odběratele S. s. a ž. a.s., později S. s. a ž. a.s., OZ Č. z., faktury a jako

jediný jednatel jménem společnosti K.-U. s.r.o., pro odběratele S. s. a ž.

a.s., OZ Č. z., faktury, tedy faktury znějící na celkovou částku 32 125 075,93

Kč, kterými fakturoval práce a služby, které ve skutečnosti nebyly pro

odběratele provedeny a obžalovaný Ing. M. R. z titulu funkce ekonomického

náměstka odštěpného závodu S. s. a ž. Č. z. jako nadřízený předložil

pracovnicím výrobní účtárny fingované faktury jako pravé k proplacení a vylákal

tak vyplacení fakturovaných částek z účtu odběratele na účet vedený na jméno

obžalovaného J. R. a na účet vedený na jméno společnosti K.-U. s.r.o., o

získané peníze se obžalovaní rozdělili tak, že obžalovaný J. R. jako jediná

osoba oprávněná disponovat účty z nich průběžně po zaplacení jednotlivých

faktur vyzvedával peníze v hotovosti a přesně nezjištěné částky předával

obžalovanému Ing. M. R.“.

Za tento trestný čin odvolací soud odsoudil podle § 250 odst. 4 tr. zák.

obviněného Ing. M. R. k trestu odnětí svobody v trvání osmi roků a obviněného

J. R. k trestu odnětí svobody v trvání pěti a půl roku. Podle § 39a odst. 3 tr.

zák. zařadil pro výkon uloženého trestu obviněného Ing. M. R. do věznice s

ostrahou a obviněného J. R. do věznice s dozorem. Podle § 228 odst. 1 tr. ř.

zavázal oba obviněné k povinnosti společně a nerozdílně zaplatit poškozené

společnosti S. s. a ž. a.s., Odštěpný závod Č. z., částku 32.125.075,93 Kč.

Proti citovanému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal obviněný Ing. M. R.

prostřednictvím svého obhájce dovolání, přičemž uplatnil dovolací důvod uvedený

v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

V odůvodnění tohoto mimořádného opravného prostředku namítl, že skutek, tak jak

je popsán ve výrokové části rozsudku soudu druhého stupně, nemůže být za

žádných okolností kvalifikován jako trestný čin podvodu. Namítl však i to, že

minimálně v jednom případě je skutkový závěr učiněný soudy v extrémním rozporu

s provedenými důkazy. Nesporným je podle něho, že k převodu inkriminovaných

peněz došlo teprve poté, co faktury byly schváleny (příslušnými

stavbyvedoucími), obsahovaly náležitosti podle interních předpisů a byly řádně

kontovány a zúčtovány. Pokud faktury splňovaly všechny předpoklady, byly

předány do finanční účtárny k proplacení. Již z tohoto faktu se podle jeho

slov zdá být zcela vyloučeno, aby takové jednání mohlo být považováno z jeho

strany a ve vztahu ke společnosti S. s. a ž. a.s. (dále jen „SSŽ“) za uvedení v

omyl. To platí i pro případ, že by skutečně byl původně dohodnut mechanismus

popsaný ve výrokové části rozsudku, protože se nezdá být možné, že by účetní

společnosti SSŽ, mohly být za těchto okolností kvalifikovaně, tj. způsobem,

který předpokládá trestní zákon, uvedeny v omyl.

Dále dovolatel uvedl, že trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr.

zák. je trestným činem úmyslným, avšak v rozsudku není uveden jeho vnitřní

vztah k danému skutku, který má skutkovou podstatu předmětného trestného činu

naplnit. Soud podle jeho názoru ani náznakem neuvádí, že by měl jednat v úmyslu

ke škodě cizího majetku sebe či jiného obohatit. K tomu dodal, že soud ani

neprokázal jeho úmysl při jednání s J. R. poškodit společnost SSŽ, a to i

přesto, že je obecně známo, že na posouzení toho, zda jednání obžalovaného

vyčerpává skutkovou podstatu podvodu, závisí v prvé řadě na otázce, zda

směřoval úmysl obžalovaného k tomu, aby někomu způsobil škodu. Z dikce

ustanovení § 250 tr. zák. vyplývá, že pro toho, kdo se obohatí, musí být

majetkové zvýhodnění neoprávněné, a proto nejde o podvod, jestliže někdo

vylákal majetkové plnění, na něž měl právní nárok. Trestný čin podvodu je

dokonán obohacením pachatele nebo jiného, což však podle dovolatele soud ve

výroku svého rozhodnutí netvrdí. Z uvedeného tedy má být zřejmé, že skutek tak,

jak je popsán soudem, neodpovídá skutkové podstatě trestného činu podvodu ve

stádiu dokonání.

Dovolatel rovněž namítl, že soud se vůbec nezabýval jeho postavením ve

společnosti SSŽ (odpovědností podle interních předpisů, pracovní příp.

manažerské smlouvy). Ve vztahu ke svým podpisům na některých fakturách vyjádřil

přesvědčení, že samotný podpis nemůže automaticky vyvolat jeho trestní

odpovědnost. Podpis na faktuře znamená informaci pro finanční úřad, na koho se

obracet v případě nejasností. V daném případě by tedy touto osobou byl on,

ovšem s tím, že jako osoba pouze podepisující by se s žádostí o vysvětlení

obracel na další osoby, konkrétně na účetní společnosti SSŽ. Podle jeho slov

soudy nedostatečně vyjádřily znak skutkové podstaty „uvedl někoho v omyl“, což

plyne z rozhodnutí soudů obou stupňů.

V další části dovolání dovolatel vyjádřil výhrady vůči výpovědi obviněného J.

R., kterou soudy vzaly za usvědčující v celém rozsahu žalovaného skutku s tím,

že je podpořena výpověďmi svědků z řad vedoucích pracovníků a stavbyvedoucích

SSŽ apod. Akceptace této výpovědi je podle dovolatele v extrémním rozporu s

dalšími důkazy a obecnou znalostí běžného lidského chování. V návaznosti na to

interpretoval tu část výpovědi, v níž obviněný J. R. vypověděl, že vše začalo

tím, když jej kontaktoval některý ze stavbyvedoucích, zda by nevystavil

fingovanou fakturu a po jejim zaplacení nekoupil kopírku, jejíž nákup

neschválilo vedení. S tímto postupem podle této výpovědi souhlasil i dovolatel.

Nezodpovězenou však podle dovolatele zůstává otázka, že nikde nebylo prokázáno,

kromě výše uvedené výpovědi, že by (dovolatel) jakoukoliv finanční částku

převzal. V této souvislosti dovolatel poznamenal, že samotný fakt dispozičního

oprávnění k účtu vedeného pro R. R. C., na který byly v jednom případě

převedeny peníze, nemůže znamenat trestněprávní odpovědnost. Soudy sice

považovaly za pravdivé vysvětlení obviněného J. R., že jednal po dohodě s

dovolatelem, přičemž účelem bylo, aby převedenou částku mohl odečíst od

daňového základu, avšak podle dovolatele pominuly důkazy spočívající v tom, že

k převodu peněz došlo na základě smlouvy o reklamě ze dne 1. 6. 2004, uzavřené

podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Nezisková organizace R. R. C. pořádala

na autodromu v M. akci, při které bylo využito reklamních materiálů

společnosti K.-U., čímž byla předmětná smlouva naplněna.

Za zásadní označil dovolatel zkoumání toho, zda tzv. přesun nákladů byl u

společnosti SSŽ činností obvyklou či výjimečnou, k čemuž ze strany soudů obou

stupňů nedošlo. Stěžejní námitka tedy spočívá v tvrzení o obecně užívaných

praktikách tzv. přesunu nákladů v činnosti závodu SSŽ a vytváření finančních

prostředků za účelem korumpování investorů – státních úředníků a na obdobné

účely. V této souvislosti dovolatel uvedl, že soud prvního stupně nevyloučil,

že k některým přesunům nákladů uvnitř odštěpného závodu SSŽ mohlo docházet s

tím, že nebylo dostatečně zjištěno, zda se tak stalo u faktur zahrnutých do

výroku o vině. Soudy pak podle jeho slov ani nezkoumaly, proč k takovým

přesunům docházelo a kam mohly směřovat peníze získané z takového jednání. V

souvislosti s tím poukázal na skutečnost, že při výběrových řízeních dochází

zcela běžně k nezákonným postupům, „kdy v nabídce je zhusta počítáno s 5% - 10%

sumou objemu dané zakázky pro pracovníky investora v případě státních zakázek“.

Pokud by takové postupy nebyly ze strany vedoucích pracovníků SSŽ tolerovány,

pak by tato společnost „nedosáhla“ na státní zakázky a tito pracovníci by mohli

přijít o své funkce, zaměstnání, zaměstnanecké výhody apod. Pokud by tyto

postupy nebyly tolerovány ze strany vedoucích pracovníků, muselo by se na ně v

krátké době přijít při sebemenší úrovni kontroly, navíc odštěpný závod K. V.

prošel interními audity, inventurami i externím auditem s výrokem bez výhrad.

Dovolatel přitom zmínil výpovědi svědků Ing. D. H. a J. P., z kterých podle

jeho slov vyplývá, že při provedení jakékoliv kontroly by se na takové postupy,

pokud by nebyly ze strany vedoucích pracovníků společnosti SSŽ tolerovány,

muselo přijít ve velmi krátké době. Ve vztahu k důvěryhodnosti obviněného J. R.

ještě uvedl, že soudy se vůbec nezabývaly jeho majetkovými poměry, resp.

majetkovými poměry jeho rodinných příslušníků, ačkoliv bylo ze strany obhajoby

již dříve poukazováno na to, že za velmi krátké období osoby blízké tomuto

obviněnému získaly majetek velmi vysoké hodnoty. K tomu dodal, že při

podrobnějším zkoumání nabytí majetku těchto osob by se obviněný J. R. musel

podrobněji vyjádřit, jakým způsobem byly finanční prostředky na nákup

nemovitostí získány a komu finanční prostředky získané prostřednictvím jím

označovaných fiktivních faktur směřovaly.

K závěru soudu, podle něhož nesprávně poučil pracovnice účtárny, a to zejména

tím, že jim neposkytl potřebné informace o nařízení, a vytvořil si tak možnost

proplácení faktur neschválených všemi odpovědnými pracovníky, dovolatel namítl,

že z obsahu přílohy uvedeného nařízení vyplývá, že toto opatření podepsal u

výtisku jako ekonom provozní jednotky dne 20. 4. 1998, tedy v době, kdy jako

účetní na odštěpném závodu pracovaly J. K. a M. Č. – H., které pak pracovaly na

účtárně i za jeho působnosti a musely tak nepochybně být ekonomickou a správní

náměstkyní Ing. D. H. s obsahem opatření seznámeny.

V návaznosti na uvedené dovodil, že skutkový děj, tak jak byl popsán soudem

prvního stupně, nevede k závěru o naplnění skutkové podstaty trestného činu.

Podle jeho přesvědčení lze popis děje vyložit minimálně vícero způsoby, mimo

jiné i způsobem, podle něhož by nemohl být trestný čin vůbec spáchán, a soudy

obou stupňů tudíž postupovaly v rozporu se zásadou in dubio pro reo, když se

při možnosti různého výkladu skutkového děje nepřiklonily k výkladu pro něho

méně závažnému.

Výhrady pak uplatnil též vůči výroku o náhradě škody. Uvedl, že v daném případě

jsou pochybnosti o tom, zda fakticky způsobená škoda nebyla přesunuta na

investory jednotlivých staveb, nebylo dostatečně odůvodněno a zjištěno, zda

skutečně celá výše škody byla způsobena společnosti SSŽ. K objasnění této

záležitosti by bylo zapotřebí podrobně zkoumat účetnictví společnosti SSŽ, a to

přibráním znalce, resp. vyžádáním znaleckého posudku z oboru ekonomika, odvětví

účetnictví, jednotlivých investorů a staveb. Vzhledem k tomu, že finančními

prostředky disponoval pouze obviněný J. R., se ve vztahu k dovolateli jeví

výrok o náhradě škody jako přinejmenším předčasný a nedostatečně zdůvodněný.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud

České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) podle § 265k odst. 1, odst. 2 tr. ř.

rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 1. 2007, sp. zn. 9 To 90/2006, i

jemu předcházející rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2006, sp. zn.

34 T 5/2006, zrušil a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Plzni

přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

K tomuto dovolání se za podmínek § 265h odst. 2 tr. ř. vyjádřil státní zástupce

Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupce“). Poté, co

stručně zmínil rozhodnutí Vrchního soudu v Praze a v krátkosti zrekapituloval

dovolací námitky, se v teoretické rovině vyjádřil ke spolupachatelství se

smyslu § 9 odst. 2 tr. zák. a skutkové podstatě trestného činu podvodu podle §

250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. V návaznosti na to připomněl podstatnou část

skutkové věty z rozsudku soudu druhého stupně, přičemž konstatoval, že z takto

formulované skutkové věty jednoznačně vyplývá, že dovolatel jednal po vzájemné

dohodě společně s obviněným J. R., který vystavoval fiktivní faktury, o jejichž

fiktivnosti dovolatel věděl a v souladu s předchozí dohodou je z titulu své

funkce nechával proplatit jako pravé a o získané peníze se s obviněným J. R.

dělil. Zjištěný skutek popsaný ve skutkové větě tak obsahuje všechny zákonné

znaky objektivní i subjektivní stránky trestného činu podvodu podle § 250 odst.

1, odst. 4 tr. zák.

Učiněná skutková zjištění přitom soud neopřel pouze o doznání obviněného J. R.,

který plně usvědčuje i dovolatele, nýbrž i o řadu dalších důkazů, které s

obsahem výpovědi jmenovaného obviněného korespondují. Zejména jde o svědecké

výpovědi J. P., Ing. V. D., Ing. D. H., Ing. A. R., Ing. Z. S., M. S., J. J.,

J. P. a další. V podrobnostech státní zástupce odkázal na odůvodnění rozsudků

soudů obou stupňů.

Podle státního zástupce nemůže obstát ani stěžejní námitka dovolatele o běžné

praxi při vytváření tzv. černých fondů. Touto námitkou se v odůvodnění svého

rozsudku náležitě zabýval soud druhého stupně, který logicky vysvětlil důvody,

pro které jde o námitku irelevantní – byť by bylo možno dovolatelem

proklamovanou „běžnou praxi“ obecně připustit, v případech uvedených ve

skutkové větě rozsudku odvolacího soudu jde o fakturaci prací, které nebyly

nikdy vykonány a provedeným dokazováním bylo přesvědčivě prokázáno, že šlo o

podvodné jednání obou obviněných. Státní zástupce pak ještě dodal, že i výrok

učiněný podle § 228 odst. 1 tr. ř. je správný a zákonný, jelikož má oporu v

provedeném dokazování.

Z těchto důvodů státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud podané dovolání jako

zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl a toto

rozhodnutí učinil podle § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je výše

uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má

všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné

přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí

dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání je z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. ř.

přípustné, neboť napadá pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, když soud

rozhodl ve druhém stupni, přičemž směřuje proti rozsudku, jímž byl obviněný

uznán vinným a uložen mu trest.

Obviněný Ing. M. R. je podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř. osobou oprávněnou k

podání dovolání (pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho

bezprostředně dotýká). Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání

podle § 265f odst. 1 tr. ř., podal prostřednictvím svého obhájce, tedy v

souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1

tr. ř. a na místě určeném tímtéž zákonným ustanovením.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř.,

bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda uplatněný dovolací důvod, resp.

konkrétní argumenty, o něž je dovolání opřeno, lze považovat za důvod uvedený v

předmětném zákonném ustanovení.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je

určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady

spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem

hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Tento dovolací důvod

neumožňuje brojit proti porušení procesních předpisů, ale výlučně proti

nesprávnému hmotně právnímu posouzení (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 1.

9. 2004, sp. zn. II. ÚS 279/03). Skutkový stav je při rozhodování o dovolání

hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy

byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s

příslušnými ustanoveními hmotného práva. S poukazem na tento dovolací důvod

totiž nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištění skutkového

stavu, či prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení

důkazů ve smyslu § 2 odst. 5, 6 tr. ř. (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 15.

4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud není povolán k dalšímu, již

třetímu justičnímu zkoumání skutkového stavu (viz usnesení Ústavního soudu ze

dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Případy, na které dopadá ustanovení §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je tedy nutno odlišovat od případů, kdy je

rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací soud musí

vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a

jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen

zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání

v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový

stav.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je

dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených

procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění

učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného

dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a

jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého

stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7

tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci

ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě.

Dovolací soud ovšem není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech

rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových

zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího

přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a

bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah

dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by

zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu,

nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako

mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích

důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp.

zn. IV. ÚS 73/03).

Ze skutečností blíže rozvedených v předcházejících odstavcích tedy vyplývá, že

východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř. jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění

vyjádřená v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i

další soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného

práva (především trestního, ale i jiných právních odvětví).

V posuzované věci však uplatněné dovolací námitky z podstatné části směřují do

oblasti skutkových zjištění. Dovolatel totiž soudům vytýká především neúplné

dokazování (zvláště ve vztahu k objasnění věrohodnosti spoluobviněného J. R. a

zjištění poškozených subjektů včetně škody jim způsobené), nesprávné hodnocení

důkazů a nesprávná skutková zjištění (včetně vymezení poškozeného a výše jemu

způsobené škody), přičemž prosazuje vlastní hodnotící úvahy vztahující se k

provedeným důkazům a vlastní verzi skutkového stavu věci. Převážně teprve

sekundárně – z uvedených skutkových výhrad – vyvozuje závěr o nesprávném

právním posouzení skutku.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. tedy dovolatel ve

skutečnosti spatřuje především v porušení procesních zásad vymezených zejména v

ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., tzn. že dovolání v tomto směru uplatnil

na procesním a nikoli hmotně právním základě. Naznačené námitky proto pod výše

uvedený (ani jiný) dovolací důvod podřadit nelze.

Výše uvedené je nutno vztáhnout taktéž na tvrzení o existenci extrémního

nesouladu mezi skutkovým závěrem učiněným soudy a provedenými důkazy. Důvodem

dovolání nemůže být - jak vyplývá z ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. - samo o

sobě tvrzení vytýkající údajný extrémní nesoulad učiněných skutkových zjištění

s provedenými důkazy, neboť takový důvod zde zahrnut není. Jak již shora

rozvedeno, dovolání není dalším odvoláním, ale je mimořádným opravným

prostředkem určeným k nápravě jen některých v zákoně výslovně uvedených

procesních a hmotně právních vad, jež naplňují jednotlivé taxativně stanovené

dovolací důvody. Proto také dovolání není možné podat ze stejných důvodů a ve

stejném rozsahu jako odvolání a dovoláním se nelze úspěšně domáhat jak revize

skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně, tak ani

přezkoumávání správnosti a úplnosti jimi provedeného dokazování (viz usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 5 Tdo 22/2007).

Formulace dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který

dovolatel uplatnil, přitom znamená, že předpokladem jeho existence je nesprávná

aplikace hmotného práva, ať již jde o hmotně právní posouzení skutku nebo o

hmotně právní posouzení jiné skutkové okolnosti. Provádění důkazů, včetně

jejich hodnocení a vyvozování skutkových závěrů z důkazů, ovšem neupravuje

hmotné právo, ale předpisy trestního práva procesního, zejména pak ustanovení §

2 odst. 5, odst. 6, § 89 a násl., § 207 a násl. a § 263 odst. 6, odst. 7 tr. ř.

Jestliže tedy dovolatel namítl, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení, ale tento svůj

názor ve skutečnosti dovozuje též z tvrzeného extrémního nesouladu mezi

provedenými důkazy a učiněnými skutkovými zjištěními, pak soudům nižších stupňů

v tomto směru nevytýká vady při aplikaci hmotného práva, nýbrž porušení

procesních ustanovení. Porušení určitých procesních ustanovení sice může být

rovněž důvodem k dovolání, nikoli však podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.,

ale jen v případě výslovně stanovených jiných dovolacích důvodů [zejména podle

§ 265b odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a l) tr. ř.], které ovšem rovněž

nejsou založeny na extrémním nesouladu mezi učiněnými skutkovými zjištěními a

provedenými důkazy (viz přiměřeně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2007,

sp. zn. 5 Tdo 22/2007).

Svými dovolacími námitkami směřujícími k údajnému extrémnímu nesouladu mezi

skutkovým zjištěním a provedenými důkazy tedy ve skutečnosti dovolatel nevytýká

nesprávné právní posouzení skutku ani jiné nesprávné hmotně právní posouzení,

proto taková jeho argumentace nespadá pod uplatněný dovolací důvod podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. (ale ani jiný důvod dovolání podle § 265b tr. ř.).

Nejvyšší soud v tomto směru navíc odkazuje na ustálenou judikaturu k výkladu a

aplikaci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., jak je

souhrnně vyjádřena např. pod č. 36/2004, s. 298 Sb. rozh. tr. nebo v četných

rozhodnutích Nejvyššího soudu a např. též v usnesení velkého senátu ze dne 28.

6. 2006, sp. zn. 15 Tdo 574/2006.

Pokud dovolatel namítl, že skutek, tak jak je popsán soudem, neodpovídá

skutkové podstatě trestného činu podvodu ve stádiu dokonání, neboť z jeho

strany nebyl naplněn znak uvedení jiného v omyl a soud ani náznakem neuvádí, že

by měl jednat v úmyslu ke škodě cizího majetku sebe či jiného obohatit, a

netvrdí, že by došlo k obohacení pachatele nebo jiného, pak těmto námitkám

nemohl Nejvyšší soud přiznat žádné opodstatnění.

Trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. se dopustí ten,

kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v

omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti a způsobí takovým

činem na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Ve stručnosti lze připomenout, že omyl je rozpor mezi představou a skutečností

a půjde o něj tehdy, když podváděná osoba nemá o důležité okolnosti žádnou

představu nebo se domnívá, že se nemá čeho obávat; omyl se může týkat i

skutečností, které mají teprve nastat, pachatel však musí o omylu jiného vědět

již v době, kdy dochází k obohacení. Uvedením v omyl pachatel předstírá

okolnosti, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci, přičemž může jít o

lest, ale i o pouhou nepravdivou informaci. Při využití omylu jiného pachatel

sám k vyvolání omylu nepřispěl, ale po poznání omylu jiného a v příčinném

vztahu k němu jednal tak, aby ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného

obohatil. Podstatné skutečnosti zamlčí pachatel, který neuvede při svém

podvodném jednání jakékoliv skutečnosti, které jsou rozhodující nebo zásadní

pro rozhodnutí podváděné osoby, přičemž pokud by tyto skutečnosti byly druhé

straně známy, k plnění z její strany by nedošlo, popř. došlo za méně výhodných

podmínek.

Naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu podle § 250 tr. zák.

předpokládá existenci příčinné souvislosti mezi omylem určité osoby (resp. její

neznalostí všech podstatných skutečností) a jí učiněnou majetkovou dispozicí a

dále příčinnou souvislost mezi touto dispozicí na jedné straně a škodou na

cizím majetku a obohacením pachatele nebo jiné osoby na straně druhé. Na

podvodu může být zainteresováno až pět osob: pachatel, osoba uváděná pachatelem

v omyl a jednající v omylu, osoba provádějící v omylu majetkovou dispozici,

osoba poškozená a osoba obohacená. Kromě pachatele může jít u ostatních osob

také o právnické osoby. Má-li být trestný čin podvodu spáchán s využitím omylu

(nebo neznalosti všech podstatných skutečností) právnické osoby, musí jednat v

omylu (resp. s uvedenou neznalostí) fyzická osoba, která je nebo by byla v dané

věci oprávněna učinit příslušný právní úkon spojený s majetkovou dispozicí

jménem právnické osoby nebo v jejím zastoupení.

Po subjektivní stránce se vyžaduje úmysl, přičemž úmyslné zavinění pachatele

musí zahrnovat všechny znaky objektivní stránky uvedeného trestného činu, tj.

jednání, následek i příčinný vztah mezi jednáním a následkem. Trestný čin je

spáchán úmyslně, jestliže pachatel:

a) chtěl způsobem v trestním zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem

chráněný tímto zákonem [§ 4 písm. a) tr. zák.], nebo

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro

případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn [§ 4 písm. b) tr. zák.].

Ze skutkových zjištění, jak jsou popsána v tzv. skutkové větě výroku o vině v

rozsudku soudu druhého stupně vyplývá, že dovolatel společně s obviněným J. R.

po vzájemné dohodě o způsobu provedení činu, v průběhu let 2002 – 2005

způsobili S. s. a ž., a.s., OZ Č. z.,celkovou škodu 32.125.075,93 Kč tak, že

obžalovaný J. R. vystavil jako podnikatel J. R. K., pro odběratele S. s. a ž.

a.s., později S. s. a ž. a.s., OZ Č. z., faktury … pro odběratele S. s. a ž.

a.s., OZ Č. z., faktury, tedy faktury znějící na celkovou částku 32.125.075,93,

kterými fakturoval práce a služby, které ve skutečnosti nebyly pro odběratele

provedeny, a obžalovaný ing. M. R. z titulu funkce ekonomického náměstka

odštěpného závodu S. s. a ž. Č. z. jako nadřízený předložil pracovnicím výrobní

účtárny fingované faktury jako pravé k proplacení a vylákal tak vyplacení

fakturovaných částek z účtu odběratele na účet vedený na jméno obžalovaného J.

R. a na účet vedený na jméno společnosti K.-U. s.r.o., o získané peníze se

obžalovaní rozdělili tak, že obžalovaný J. R. jako jediná osoba oprávněná

disponovat účty z nich průběžně po zaplacení jednotlivých faktur vyzvedával

peníze v hotovosti a přesně nezjištěné částky předával obžalovanému Ing. M.

R.

V odůvodnění svého rozhodnutí k tomu nalézací soud, jehož skutková zjištění

byla podkladem pro rozhodnutí odvolacího soudu, konstatoval, že dovolatel

„Na základě provedených důkazů a výše uvedených úvah (hodnotící úvahy

vztahující se k jednotlivým provedeným důkazům) dospěl soud k závěru, že oba

obžalovaní jednali po vzájemné předchozí dohodě a každý z nich přispěl svým

dílem k naplnění všech znaků skutkové podstaty trestného činu podvodu ve

spolupachatelství ve smyslu § 9 odst. 2 trestního zákona. Znaky trestného činu

podvodu dle § 250 odst. 1, 4 trestního zákona naplnili tím, že uvedli

pracovníky společnosti SSŽ v omyl a způsobili tak bezprostředně na majetku

společnosti SSŽ škodu ve výši 32.125.075,93 Kč. Není pochyb o tom, že se jedná

o škodu velkého rozsahu ve smyslu § 89 odst. 11 trestního zákona, neboť

způsobená škoda přesahuje 5.000.000,- Kč. O pokračující trestný čin ve smyslu §

98 odst. 3 trestního zákona jde vzhledem k tomu, že obžalovaní svým jednáním

více útoky naplňovali stále tutéž skutkovou podstatu, jednotlivé dílčí útoky

byly vedeny jednotícím záměrem obžalovaných získat majetkový prospěch a jsou

spojeny stejným způsobem spáchání a blízkou souvislostí časovou a v předmětu

útoku. Vzhledem k tomu, že čin byl spáchán ve spolupachatelství, není pro

naplnění znaků skutkové podstaty tohoto trestného činu podstatné, jaký

konkrétní prospěch měl každý z obžalovaných. Není ani podstatné, jestli nějaký

prospěch čerpaly jiné subjekty, např. společnost K.-U. s.r.o. či R. R. C.,

neboť postačí, že dojde k obohacení „jiného“.“

Odvolací soud po přezkoumání věci došel k závěru, že „obžalovaní vytvořením

fingovaných faktur, jež obžalovaný R. z titulu své vedoucí funkce jako

ekonomický náměstek odštěpného závodu předkládal svým podřízeným účetním ve

výrobní účtárně k proplacení opatřené průvodkou a podpisy dalších osob, takže

formálně nevzbuzovaly pochybnosti o tom, že by se nejednalo o řádné faktury, je

(účetní) uvedl v omyl, neboť je (předmětné faktury) pokládaly za řádné a

splnily jeho pokyn jako nadřízeného pracovníka k zaúčtování fingovaných faktur

jako pravých a k jejich proplacení na účet obžalovaného R.“

V souvislosti s uvedenými skutečnostmi je na místě připomenout, že podle

ustanovení § 9 odst. 2 tr. zák. byl-li trestný čin spáchán společným jednáním

dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.

Spolupachatelství předpokládá spáchání trestného činu společným jednáním a

úmysl k tomu směřující. O společné jednání jde tehdy, jestliže každý ze

spolupachatelů naplnil svým jednáním všechny znaky skutkové podstaty trestného

činu, nebo jestliže každý ze spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen

některý ze znaků skutkové podstaty trestného činu, jež je pak naplněna jen

souhrnem těchto jednání, anebo i jestliže jednání každého ze spolupachatelů je

aspoň článkem řetězu přičemž jednotlivé činnosti – články řetězu – směřují k

přímému vykonání trestného činu a jen ve svém celku tvoří jeho skutkovou

podstatu a působí současně (srov. např. rozh. č. 36/1973 Sb. rozh. tr.). Vždy

však spolupachatelství jako společné jednání dvou nebo více osob musí

naplňovat znaky jednání popsaného v příslušné skutkové podstatě téhož

trestného činu. K naplnění pojmu spolupachatelství není třeba, aby se všichni

spolupachatelé zúčastnili na trestné činnosti stejnou měrou. Stačí i částečné

přispění, třeba i v podřízené roli, jen když je vedeno stejným úmyslem jako

činnost ostatních pachatelů, a je tak objektivně i subjektivně složkou děje

tvořícího ve svém celku trestné jednání („spolupachatelem jest také ten, kdo

přispěl k provedení činu částečně, třebas v roli podřízené, jen když byl veden

týmž úmyslem, jako ostatní pachatelé“ - srov. rozh. č. Rt 786/1922 Sb. rozh.

NS).

Nutno pak konstatovat, že rozvedené skutkové okolnosti a závěry vyjadřují

objektivní i subjektivní stránku trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1,

odst. 4 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

Stručně shrnuto, dovolatel společně s obviněným J. R. uvedl v omyl pracovnice

výrobní účtárny - fyzické osoby, které byly v dané věci oprávněny učinit

příslušný právní úkon spojený s majetkovou dispozicí jménem právnické osoby

nebo v jejím zastoupení. Vytvořili a dotyčným osobám předložili k proplacení

jako pravé (řádné) faktury neodrážející skutečný stav věci (faktury na

neprovedené práce a služby), přičemž každý z nich realizoval určitou část

popsaného jednání, které ve svém souhrnu a ve vzájemné časové souvztažnosti

bylo jednáním typicky podvodného charakteru ve smyslu § 250 odst. 1 tr. zák.

Dotyčné osoby pak tyto faktury skutečně považovaly za správné a řádné

(zaúčtovaly je a zajistily jejich proplacení na účet obviněného J. R.), byly

tedy oklamány.

Důsledkem takového společného podvodného jednání dovolatele a obviněného J. R.,

tedy v příčinné souvislosti s ním byla škoda na majetku jmenované poškozené

obchodní společnosti (na cizím majetku) naplňující znak škoda velkého rozsahu

ve smyslu ustanovení § 89 odst. 11 tr. zák. Dodat lze v souvislosti s tím, že

škodou na cizím majetku je újma majetkové povahy, a to jak ve smyslu zmenšení

majetku, tak v podobě ušlého zisku.

Jestliže obohacením (které se nemusí shodovat se způsobenou škodou) se rozumí

neoprávněné rozmnožení majetku (majetkových práv) pachatele nebo někoho jiného,

ať již jeho rozšířením nebo ušetřením nákladů, které by jinak byly z majetku

pachatele nebo někoho jiného vynaloženy, pak je ze skutkových zjištění

učiněných soudy dostatečně zřejmé, že v posuzovaném případě došlo podvodným

jednáním - v příčinné souvislosti s ním - k obohacení především dovolatele a

obviněného J. R. Není ovšem od věci připomenout, že zákonný znak „obohacení

jiného“ je naplněn i obohacením blíže neurčené osoby anebo skupiny osob (viz

rozhodnutí č. 18/1991 Sb. rozh. tr.).

Z popsaných skutkových okolností současně zřetelně plyne úmyslné zavinění (i)

dovolatele zahrnující podvodné jednání (včetně faktu společného jednání - viz

již zjištění, že „oba obžalovaní společně po vzájemné dohodě o způsobu

provedení činu,…“), následek (účinek) i příčinnou souvislost mezi těmito znaky,

a to zavinění ve formě úmyslu přímého podle § 4 písm. a) tr. zák. Je totiž

zjevné, že dovolatel společně s obviněným J. R. vědomě, záměrně, cíleně uváděli

popsaným způsobem shora konkretizované osoby v omyl, a to právě proto, aby

získali ke škodě společnosti SSŽ neoprávněný majetkový prospěch (a tento záměr

také uskutečnili).

V daných souvislostech není od věci konstatovat (byť jde o záležitost

skutkovou), že soudy obou stupňů se nezávadně vypořádaly se stěžejní námitkou

dovolatele spočívající v tvrzení o obecně užívaných praktikách tzv. přesunu

nákladů v činnosti závodu SSŽ a vytváření finančních prostředků za účelem

korumpování investorů – státních úředníků a na obdobné účely. Nalézací soud k

uvedenému tvrzení dovodil, že k některým přesunům nákladů mohlo docházet, to

však neprokazuje, že se jednalo o běžnou praxi a zejména to neprokazuje, že se

tak stalo právě u faktur uvedených ve výroku rozsudku. Podle jeho zjištění k

tomu u těchto faktur nedošlo. Výslovně (po zhodnocení důkazů) zdůraznil: „Není

tedy možné, aby se jednalo v případě faktur uvedených ve výroku rozsudku o

„přesuny nákladů“, neboť nebyly nalezeny žádné faktury vystavené obžalovaným J.

R., které by nebyly proplaceny (s výjimkami vysvětlenými níže). Nebyl tedy

nalezen žádný prostor, který by umožňoval proplacení některých faktur na místo

faktur jiných. Pokud by se jednalo o „přesuny nákladů“, fakturované částky by

nemohly opustit účet SSŽ.“

Odvolací soud k uvedené námitce obviněného mimo jiné uvedl (poté, co za správný

označil výše uvedený závěr nalézacího soudu), že „podstatou tzv. přesunu

nákladů mezi stavbami – byť jistě se jedná o porušení hospodářské kázně nebo

minimálně o účetní nekázeň – není totožné jednání, za něž byl obžalovaný R.

uznán vinným. V případech zmiňovaný svědky z řad stavbyvedoucích SSŽ se jednalo

vždy o přesun nákladů týkajících se prací, které byly skutečně vykonány ve

prospěch poškozené SSŽ – zatímco v případech uvedených ve skutkové větě

napadeného rozsudku jde o fakturování prací, které pro SSŽ vykonány nebyly, což

bylo provedenými důkazy přesvědčivě prokázáno. Obžalovaný R. tak ve svůj

prospěch účelově ztotožňuje dvě odlišné skutečnosti – účetní přesuny nákladů

motivované kladným hospodářským výsledkem jednotlivých staveb, při nichž však

nedocházelo k úniku finančních prostředků mimo sféru poškozené SSŽ a trestnou

činnost obžalovaných, jejichž důsledkem došlo k neoprávněnému odčerpání peněz

ke škodě SSŽ.“ Odvolací soud rovněž zdůraznil nad rámec úvah nalézacího soudu,

že „pokud by vedoucí pracovníci SSŽ používali naznačené nekalé praktiky k

získávání peněz pro korupci apod., pak nelze věrohodně vysvětlit, proč by

aktivně postupovali při odhalování trestné činnosti a podání trestního

oznámení. Takové jednání by je totiž poškozovalo jak ekonomicky (tj. tím, že v

budoucnu by uvedený způsob získávání peněz již nebyl možný, bylo by ohroženo

získávání dalších zakázek apod.), tak i osobně z hlediska setrvání ve vedoucí

funkci a tím, že by se sami vystavovali nebezpečí trestního postihu.“

Vzhledem k uvedeným skutečnostem nepostupoval odvolací soud v rozporu s

trestním zákonem, když v jednání dovolatele shledal naplnění všech zákonných

znaků trestného činu podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. (ve

spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.). Nepochybil ani ve výroku o

náhradě škody, který odpovídá zjištěnému skutkovému stavu věci a je v souladu s

ustanovením § 228 odst. 1 tr. ř., § 420 odst. 1, § 438 odst. 1 a § 442 odst. 1,

odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Formálně právně relevantní argumentaci dovolatele proto nemohl Nejvyšší soud

přiznat žádné opodstatnění.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, jde-li o

dovolání zjevně neopodstatněné. S ohledem na shora uvedené důvody Nejvyšší soud

v souladu s citovaným ustanovením zákona předmětné dovolání odmítl. Za podmínek

§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 28. června 2007

Předseda senátu:

JUDr. Vladimír Veselý