Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 834/2017

ze dne 2017-07-26
ECLI:CZ:NS:2017:6.TDO.834.2017.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. 7. 2017 o dovolání,

které podal obviněný J. J., proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

28. 2. 2017, sp. zn. 6 To 83/2017, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené

u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 155/2016, t a k t o :

Podle § 265l odst. 2 tr. ř. s e Městskému soudu v Praze p ř i k a z u j e ,

aby ve svém rozsudku ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 6 To 83/2017, ve výroku o vině

doplnil v označení trestného činu podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku za slova

„ublížení na zdraví“ slova „z nedbalosti“ tak, aby tento výrok přesně označoval

trestný čin, jehož se výrok týká.

1. Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 18. 10. 2016, sp. zn. 2

T 155/2016, byl obviněný J. J. (dále jen „obviněný“) uznán vinným přečinem

těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku,

jehož se měl dopustit způsobem popsaným ve výroku citovaného rozsudku.

2. Za tento trestný čin byl odsouzen podle § 147 odst. 2 tr. zákoníku k

trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon byl podle § 81 odst.

1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na dobu dvou let. Podle § 67

odst. 2 písm. a) tr. zákoníku mu byl uložen rovněž peněžitý trest ve výměře

20.000 Kč tvořený z 20 denních dávek po 1.000 Kč. Dále byl podle § 68 odst. 5

tr. zákoníku stanoven způsob výkonu peněžitého trestu a podle § 69 odst. 1 tr.

zákoníku byl pro případ nevykonání peněžitého trestu ve stanovené lhůtě určen

náhradní trest odnětí svobody v trvání dvaceti dnů. Podle § 229 odst. 1 tr. ř.

byla poškozená M. K. (dále jen „poškozená“) odkázána se svým nárokem na

náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

3. Z podnětu odvolání obviněného byl rozsudkem Městského soudu v Praze

ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 6 To 83/2017, podle § 258 odst. 1 písm. b), d), f)

tr. ř. napadený rozsudek nalézacího soudu v celém rozsahu zrušen a za podmínek

§ 259 odst. 3 tr. ř. bylo znovu rozhodnuto tak, že obviněný byl uznán vinným

přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr.

zákoníku, jehož se dopustil tím, že

„dne 6. 10. 2015 okolo 10:00 hodin, jako řidič vozidla tovární značky Ford

Mondeo, registrační značky ........, ve vlastnictví J. J., bytem K., P., v P.,

porušil povinnosti řidiče uložené v § 4 písm. a), § 4 písm. b), § 5 odst. 1

písm. b), odst. 5 písm. e), a § 17 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při jízdě ulicí

N. B. ve směru od S. ul. k ul. P. V., v křižovatce s ulicí K V. a P. V.,

v důsledku neopatrnosti a nerespektování pravidel silničního provozu, zleva

předjížděl vlevo odbočující vozidlo tovární značky Multicar M31, registrační

značky ...... ve vlastnictví Pražských služeb, a. s., se sídlem Pod šancemi

444/1, Praha 9, s blikajícím výstražným světlem, ačkoli jeho řidič V. K. včas

znamením o změně směru jízdy dal najevo úmysl zahájit odbočování vlevo, a

současně již najetý ke středu vozovky, snížením rychlosti jízdy umožňoval

bezpečné přecházení zleva doprava ve směru jeho jízdy přecházející M. K., nar.

......., bytem S. m., U., před sebou tlačící kočárek s XXx), bočně narazil do

vozidla Multicar a pravým bokem narazil do M. K., která utrpěla těžké

pohmoždění kotníku a klenby levé nohy a krevní výron na zevní straně hlezna a

levé nohy s maximem palpační bolestivosti na malíkové hraně, nad zevní porcí

Chopartova a Listfrancova kloubu, vyžadující odborné lékařské ošetření a

výrazně omezující v pohyblivosti po dobu delší šesti týdnů, představující

déletrvající poruchu zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku, a

následně narazil do zaparkovaného vozidla tovární značky Škoda Favorit 135,

registrační značky ....... ve vlastnictví R. O., bytem R., P., a do vozidla

Mercedes Benz, registrační značky ....... ve vlastnictví P. Ch., bytem N., P.“

4. Za uvedený trestný čin byl odsouzen podle § 147 odst. 2 tr. zákoníku

k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon byl podle § 81

odst. 1, § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na dobu dvou let. Podle §

67 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku mu byl uložen

rovněž peněžitý trest ve výměře 20.000 Kč v 20 denních dávkách po 1.000 Kč.

Dále byl podle § 68 odst. 5 tr. zákoníku stanoven způsob výkonu peněžitého

trestu a podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku byl pro případ nevykonání peněžitého

trestu ve stanovené lhůtě určen náhradní trest odnětí svobody v trvání dvaceti

dnů.

II.

5. Proti citovanému rozsudku Městského soudu v Praze podal obviněný

dovolání, v němž uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), h) a l

) tr. ř.

6. Naplnění důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

spatřoval v první řadě v tom, že ve skutkové větě rozsudku odvolacího soudu

absentuje časové vymezení delší doby trvající poruchy zdraví ve smyslu § 122

odst. 2 písm. i) tr. zákoníku, tj. od kterého do kterého dne měla u poškozené

trvat vážná porucha zdraví. K tomu poznamenal, že v odůvodnění daného rozsudku

je sice uvedeno datum počátečního ošetření (6. 10. 2015) a některá data

následných lékařských kontrol, z těchto však neplyne konkrétní delší dobu

trvající porucha zdraví, přičemž její popis ve výrokové části rozsudku tak, že

zranění poškozené výrazně omezovalo její pohyblivost po dobu delší šesti týdnů,

aniž by se uvádělo bližší vymezení této doby, neodpovídá § 120 odst. 2 tr. ř.,

neboť výrok rozsudku v této části neobsahuje čas a způsob spáchání trestného

činu. Dále namítl, že soud druhého stupně do popisu skutkové věty žádným

způsobem nepojal, že poškozená nebyla v pracovní neschopnosti, jakož ani to, že

po celou dobu u ní trvající poruchy zdraví vykonávala lékařskou praxi v její

zdravotní ordinaci. Pokud bylo prokázáno, že u poškozené trvala porucha zdraví

po dobu delší šesti týdnů, tak si ji podle obviněného zapříčinila sama tím, že

nerespektovala klid, jak jí byl jejím ošetřujícím lékařem dne 6. 10. 2015

odborně doporučen. Odvolacímu soudu tedy vytknul nepřihlédnutí k tomu, že

poškozená již krátce po úrazu vykonávala bez omezení svou praxi lékařky a

nedodržovala klidový režim, byť jde o okolnost značně zpochybňující správnost

závěru o tom, jakou délku doby trvající poruchy zdraví měl svým jednáním

zavinit, načež namítl, že soud druhého stupně měl uplatnit zásadu in dubio pro

reo. V této souvislosti poukázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod

č. II/1965 Sb. rozh. tr., z něhož plyne, že pracovní neschopnost je důležitým

(byť ne jediným ani rozhodujícím) kritériem při posuzování pojmu „ublížení na

zdraví“, jakož i na rozhodnutí Nejvyššího soudu publikované pod č. 3/1989-23 v

Bulletinu Nejvyššího soudu, podle něhož doba, po kterou poškozený nebyl léčen,

protože čekal na lékařský zákrok, jenž nemohl být proveden pro omezené

kapacitní možnosti zdravotnického zařízení, nelze zahrnout do obsahu zaviněného

následku, za který odpovídá obviněný, který způsobil dopravní nehodu. Nesprávné

právní posouzení jeho skutku shledal také v tom, že ve výrokové části rozsudku

soudu druhého stupně se neuvádí, jakým způsobem měla být poškozená výrazně

omezena v pohyblivosti, takže v této části rozsudek neodpovídá § 120 odst. 2

„tr. zák.“ (správně zřejmě „tr. ř.“), neboť absentuje popis způsobu spáchání

činu. Část výroku rozsudku, že zranění poškozené ji výrazně omezovalo v

pohyblivosti, označil za rozpornou s tvrzením poškozené, že po zranění

pokračovala ve výkonu své praxe lékařky, přičemž bližší vymezení výrazného

omezení v její pohyblivosti, které by trvalo po dobu šesti týdnů, ve výroku

rozsudku chybí. Dále vyjádřil svůj názor, že poškozená nepociťovala tak

závažnou citelnou újmu v obvyklém způsobu života, jakou předpokládá § 122 odst.

2 písm. a) až h) tr. zákoníku, v souvislosti s čímž opět připomněl, že

poškozená ani jako lékařka nerespektovala doporučení ošetřujícího lékaře ze dne

6. 10. 2015 dodržovat klid. Ve výrokové části rozsudku odvolacího soudu pak

podle obviněného absentuje den a způsob počátečního zdravotního ošetření

poškozené, průběh její léčby či její zdravotní kontroly v době šesti týdnů po

úrazu s uvedením jejich výsledku, aby i z těchto významných údajů bylo možné

učinit objektivní závěr, zda došlo např. k ublížení na zdraví či těžké újmě na

zdraví, načež připomněl závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu publikovaného pod č.

18/1969 Sb. rozh. tr., podle nichž lze za delší dobu trvající poruchu zdraví ve

smyslu § 122 odst. 2 tr. zákoníku považovat dobu asi šesti týdnů za

předpokladu, že po tuto dobu trvala vážná porucha zdraví.

7. K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. vztáhnul

rovněž výhradu, že ve skutkové větě výrokové části rozsudku soudu druhého

stupně se kromě jiného uvádí (ve shodě s tím, jak byl tento rozsudek vyhlášen),

že porušil povinnosti řidiče podle § 4 písm. a), § 4 písm. b), § 5 odst. 1

písm. b), odst. 5 písm. e) a § 17 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), byť citovaný

zákon neobsahuje ustanovení § 5 odst. 1 písm. b), odst. 5 písm. e). V této

souvislosti rovněž namítl, že skutková věta ani odůvodnění rozsudku odvolacího

soudu neuvádí, které povinnosti vyjmenované v § 4 písm. a), § 4 písm. b), § 5

odst. 1 písm. b), odst. 5 písm. e) a § 17 odst. 5 zákona o provozu na pozemních

komunikacích měl porušit a která z nich je důležitou povinností ve smyslu § 147

odst. 2 tr. zákoníku, přičemž podotkl, že v těchto ustanoveních se uvádí větší

výčet povinností řidiče a je vyloučeno, aby je porušil všechny, zvláště pokud

jde o povinnosti upravené v § 17 odst. 5 zákona o provozu na pozemních

komunikacích.

8. Dále namítl, že v popisu skutkové věty rozsudku odvolacího soudu

absentuje příčinná souvislost mezi jeho jednáním a úrazem poškozené, neboť se

zde neuvádí, do jaké části jejího těla mělo narazit vozidlo, které v rozhodnou

dobu řídil, jakož ani to, že poškozená v důsledku tohoto nárazu utrpěla úraz,

takže výrok rozsudku soudu druhého stupně neobsahuje okolnost podle § 120 odst.

3 tr. ř., tj. způsob, kterým se měl souzeného skutku dopustit, aby tento nemohl

být zaměněn s jiným. Soudům obou stupňů pak v neposlední řadě vytknul, že ve

výrocích jejich rozsudků je v rozporu s § 120 odst. 3 tr. ř. nesprávně uvedeno

zákonné pojmenování trestného činu, a to jako „přečinu těžkého ublížení na

zdraví podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku“ namísto přečinu těžkého ublížení na

zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku. Dodal, že trestný čin

„těžké ublížení na zdraví“ je uveden v § 145 tr. zákoníku a není přečinem.

9. Stran dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. vyjádřil

své přesvědčení, že mu byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští,

jelikož podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku mu mohl být uložen buď trest odnětí

svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitý trest s tím, že za spáchání

daného přečinu nelze uložit oba tresty současně.

10. Naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

shledal ve shora popsaných skutečnostech k důvodům dovolání podle § 265b odst.

1 písm. g) a h) tr. ř. V návaznosti na to namítl, že popis skutku ve výrokové

části rozsudku odvolacího soudu neodpovídá skutkové podstatě přečinu těžkého

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku, načež

zdůraznil, že jeho vina tímto přečinem nebyla v dokazování v hlavním líčení ani

ve veřejném zasedání o odvolání prokázána. Soudu prvního stupně vytknul, že

neprovedl dokazování v potřebném rozsahu a důkazy nehodnotil podle zásady „v

pochybnostech ve prospěch obviněného“. K tomu příkladmo poukazem na část

výpovědi řidiče V. K. a jeho spolujezdce L. L. z přípravného řízení uvedl,

že vozidlo Multicar M31 na krátkou chvíli na křižovatce zastavilo, takže

obviněný jej objížděl a nikoli předjížděl, avšak nalézací soud vyhodnotil tuto

pochybnost v jeho neprospěch, tj. že vozidlo Multicar M31 bylo v pohybu. Stran

fotodokumentace založené v trestním spise, z níž soud dovodil funkčnost všech

blinkrů vozidla Multicar M31, namítl, že takový závěr není spolehlivý, neboť

fotodokumentace byla pořízena až při rekonstrukci, což je zřejmé z toho, že

vozidlo Multicar M31 nemá přední kola stočena vlevo, jak by je mělo mít, když

mělo začít s odbočováním vlevo, nýbrž stojí rovně, tj. souběžně s okraji

vozovky. Soud se pak podle obviněného nevypořádal s jeho obhajobou, že

poškozená si zranění mohla přivodit tak, že po střetu vozidel, který uslyšela,

zareagovala nečekaným prudkým pohybem, při němž mohlo dojít k podvrtnutí její

levé nohy v části kotníku, přičemž konkrétní a spolehlivý charakter jejího

zranění nebyl lékaři ani znalcem stanoven. Dále namítl, že fotodokumentací

nebyl zajištěn typ obuvi poškozené v době nehody, když i podle povahy obuvi by

bylo možné posoudit možnost podvrtnutí její nohy a na její levé botě by měly

být stopy po střetu s jeho vozidlem, což prokázáno rovněž nebylo. Poukázal také

na okolnost, že poškozená v okamžiku, kdy vstupovala s kočárkem do vozovky,

mohla vidět (rozhlédla-li by se před vstupem do vozovky), že k trase, kterou

chtěla přejít přes silnici, se blíží vozidlo Multicar M31, přičemž viděla

zřejmě i vozidlo obviněného, takže měla vyčkat na projetí vozidla Multicar M31,

resp. obou vozidel, a až poté měla vstoupit do vozovky s kočárkem.

11. S ohledem na shora uvedené obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle

§ 265k tr. ř. zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2017, sp.

zn. 6 To 83/2017, a podle § 265l tr. ř. Městskému soudu v Praze přikázal, aby

věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Pro případ, že dovolací soud

dospěje po projednání dovolání k závěru, že jsou splněny podmínky podle § 265m

odst. 1 tr. ř., navrhl, aby při zrušení rozsudku soudu prvního stupně Nejvyšší

soud z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. sám rozhodl ve

věci zprošťujícím rozsudkem.

12. Státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství po

seznámení se s obsahem podaného dovolání sdělil, že nepovažuje za nezbytné

zaujímat k němu stanovisko, ani se k němu vyjadřovat. Současně přitom souhlasil

s tím, aby Nejvyšší soud učinil rozhodnutí o dovolání podle § 265r odst. 1

písm. c) tr. ř. neveřejném zasedání.

III.

13. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal,

zda je výše uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou

osobou, zda má všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad

pro věcné přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro

odmítnutí dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům.

14. Dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 2. 2017,

sp. zn. 6 To 83/2017, je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, odst.

2 písm. a) tr. ř. Obviněný je osobou oprávněnou k podání dovolání podle § 265d

odst. 1 písm. b) tr. ř. Dovolání, které splňuje náležitosti obsahu dovolání

podle § 265f odst. 1 tr. ř., podal prostřednictvím svého obhájce, tedy v

souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v § 265e odst. 1

tr. ř. a na místě určeném týmž zákonným ustanovením.

15. Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř., bylo dále zapotřebí posoudit otázku, zda konkrétní argumenty, o

něž se dovolání opírá, lze podřadit pod (uplatněné) důvody uvedené v předmětném

zákonném ustanovení.

16. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v

případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo

jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje,

že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud

tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle

norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je

při rozhodování o dovolání hodnocen v zásadě pouze z toho hlediska, zda skutek

nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou

právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

Dovolací soud musí – s výjimkou případu tzv. extrémního nesouladu – vycházet ze

skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je

vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda

je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné

skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav. Z

uvedených skutečností tedy (mimo jiné) vyplývá, že východiskem pro existenci

dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou zásadně v

pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená především

v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další

soudem zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva

(trestního, ale i jiných právních odvětví).

17. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. je naplněn, když

obviněnému byl uložen takový druh trestu, který zákon nepřipouští, nebo mu byl

uložen trest ve výměře mimo trestní sazbu stanovenou v trestním zákoně na

trestný čin, jímž byl uznán vinným. Druhem trestu, který zákon nepřipouští, se

rozumí zejména případy, v nichž byl obviněnému uložen některý z druhů trestů

uvedených v § 52 odst. 1 tr. zákoníku bez splnění podmínek, které zákon

předpokládá, tj. pokud v konkrétním případě určitému pachateli za určitý

trestný čin nebylo možno uložit některý druh trestu. Zahrnuje to i případy

kumulace dvou nebo více druhů trestu, které podle zákona nelze vedle sebe

uložit.

18. Důvodem dovolání podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je existence

vady spočívající v tom, že bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného

opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 1

písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem

pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání

uvedený v písmenech a) až k) [§ 265b odst. 1 tr. ř.]. Předmětný dovolací důvod

tedy dopadá na případy, kdy došlo k zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného

prostředku bez věcného přezkoumání a procesní strana tak byla zbavena přístupu

ke druhé instanci, nebo byl-li zamítnut řádný opravný prostředek, ačkoliv již v

předcházejícím řízení byl dán dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. a) až

k) tr. ř.

19. Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst.

1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně

uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových

zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi

provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem

prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen

soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263

odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout

přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu

č. 7 k Úmluvě.

20. V obecné rovině pak platí, že obsah konkrétně uplatněných námitek, o

něž se opírá existence určitého dovolacího důvodu, musí věcně odpovídat

zákonnému vymezení tohoto dovolacího důvodu podle § 265b tr. ř., nestačí jen

formální odkaz na příslušné ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů.

IV.

21. K námitkám vztaženým k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř. Nejvyšší soud konstatuje, že tyto směřují převážně do oblasti

skutkové a procesní. Z jejich obsahu je totiž zřejmé, že obviněný soudům obou

stupňů vytýká především nesprávné hodnocení provedených důkazů (včetně porušení

zásady in dubio pro reo), vadná skutková zjištění a nalézacímu soudu rovněž

provedení dokazování v nedostatečném rozsahu. Současně přitom prosazuje vlastní

hodnocení důkazů, vykresluje svůj obraz skutkového děje a předkládá vlastní

skutkový hodnotící závěr (že vozidlo Multicar M31 objížděl a nikoliv přejížděl,

že si poškozená mohla zranění způsobit sama podvrtnutím kotníku a pokud bylo

prokázáno, že porucha jejího zdraví trvala po dobu delší šesti týdnů, tak si to

zapříčinila sama tím, že nedodržovala klidový režim, a že poškozená nebyla

výrazně omezena v pohyblivosti ani nepociťovala citelnou újmu ve smyslu § 122

odst. 2 tr. zákoníku, neboť vykonávala svou lékařskou praxi a nedodržovala

klid). Vedle toho odvolacímu soudu vytýká, že ve výroku o vině jeho rozsudku je

nesprávně uvedeno zákonné pojmenování trestného činu a v popisu skutku není

vyjádřen čas a způsob spáchání trestného činu. Zejména z uvedených skutkových a

procesních výhrad pak vyvozuje závěr o nesprávné právní kvalifikaci jeho

jednání (mj. objektivní stránky trestného činu těžkého ublížení na zdraví z

nedbalosti).

22. Obviněný tedy v uvedeném směru nenamítá rozpory mezi skutkovými

závěry (vykonanými soudy po zhodnocení důkazů) a užitou právní kvalifikací, ani

jiné nesprávné hmotně právní posouzení soudy zjištěných skutkových okolností.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. spatřuje především v

porušení procesních zásad vymezených mj. v ustanovení § 2 odst. 2, 5, 6 tr. ř.

a v nerespektování § 120 odst. 3 tr. ř. (byť zčásti mylně uvádí § 120 odst. 2

tr. ř.). Takové námitky však nelze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. a většinu z nich ani pod žádný jiný dovolací důvod (viz

bod 29. tohoto usnesení).

23. V této souvislosti nutno připomenout, že do skutkových zjištění lze

v rámci řízení o dovolání zasahovat jen zcela výjimečně – a to s ohledem na

principy vyplývající z ústavně garantovaného práva na spravedlivý proces –

jestliže mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy je extrémní

nesoulad. O tzv. extrémní nesoulad se jedná zejména tehdy, když skutková

zjištění postrádají obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů

nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich

hodnocení, když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem

provedených důkazů. Byť se v nyní posuzované věci o případ takového extrémního

nesouladu nejedná, Nejvyšší soud se k předmětným námitkám obviněných alespoň

stručně vyjádří.

24. V nyní posuzované věci však žádný ze shora uvedených případů

extrémního nesouladu dán není. Skutek vymezený ve výroku rozsudku soudu druhého

stupně má oporu v provedených důkazech (částečně ve výpovědi obviněného, dále

ve svědeckých výpovědích poškozené, V. K. a L. L., znaleckých posudcích z

oboru zdravotnictví a dopravy doplněných o výslechy znalců a v listinných

důkazech) a jeho popis odpovídá všem znakům skutkové podstaty trestného činu

podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku.

25. Nejvyšší soud nad rámec toho k některým námitkám obviněného

podřazeným pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. uvádí, že

skutková věta výroku rozsudku odvolacího soudu obsahuje náležitý popis následku

(účinku) trestného činu spočívajícího ve způsobení těžké újmy na zdraví

poškozené ve smyslu § 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku, včetně časového

vymezení delší doby trvající poruchy zdraví [„pravým bokem narazil do M. K.,

která utrpěla těžké pohmoždění kotníku a klenby levé nohy a krevní výron na

zevní straně hlezna a levé nohy s maximem palpační bolestivosti na malíkové

hraně, nad zevní porcí Chopartova a Listfrancova kloubu, vyžadující odborné

lékařské ošetření a výrazně omezující v pohyblivosti po dobu delší šesti týdnů,

představující déletrvající poruchu zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 písm. i) tr.

zákoníku“]. Ve skutkové větě přitom nemusí být podrobně popsáno, od kterého do

kterého dne taková porucha zdraví trvala, v jakém ohledu byla poškozená omezena

v pohyblivosti, popř. jaký byl konkrétní průběh a výsledky její léčby, přičemž

nutno zdůraznit, že všechny tyto skutečnosti jsou rozvedeny v odůvodněních

rozsudků soudů nižších stupňů (viz str. 3-4, 9-10 rozsudku nalézacího soudu,

str. 6-7 rozsudku odvolacího soudu). Charakter zranění poškozené a s tím

související příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním obviněného a těžkou

újmou na jejím zdraví (resp. že její zranění bylo způsobeno právě v důsledku

nárazu vozidla obviněného) jsou patrny jak z výroků, tak z odůvodnění

rozhodnutí soudů obou stupňů, a mají oporu i v provedených důkazech (mj. ve

znaleckém posudku z oboru zdravotnictví a výslechu znalce MUDr. Lea Havelky,

viz č. l. 100, 217-219 spisu). Soudy obou stupňů se zabývaly také obhajobou

obviněného, zda si poškozená nepřivodila těžkou újmu na zdraví sama tím, že

vykonávala svou praxi lékařky a nedodržovala klidový režim (srov. str. 7

rozsudku nalézacího soudu, popř. str. 6-7 rozsudku odvolacího soudu). Nadto lze

poznamenat, že pracovní neschopnost není jediným ani rozhodujícím kritériem pro

posouzení pojmu „těžké újmy na zdraví“ podle § 122 odst. 2 písm. i) tr.

zákoníku, jelikož delší dobu trvající porucha zdraví znesnadňující obvyklý

způsob života poškozeného nezbytně nevyžaduje jeho pracovní neschopnost (srov.

kupř. rozhodnutí publikované pod č. 5/1962 Sb. rozh. tr.).

26. Dovoláním napadená skutková zjištění soudů nižších stupňů stran

toho, že obviněný vozidlo V. K. předjížděl, nikoliv objížděl, jakož i ohledně

toho, že svědek V. K. dával včas znamení o změně směru jízdy, pak korespondují

s výpověďmi svědků i znalce Jaromíra Tesaře (přičemž fotodokumentace pořízená

krátce po dopravní nehodě pouze nad rámec toho osvědčuje funkčnost blinkrů

vozidla Multicar M31). Pokud jde o vymezení povinností, jež měl obviněný svým

protiprávním jednáním porušit, tak tyto jsou uvedeny ve výrocích rozsudků soudů

obou stupňů (blíže k této námitce viz bod 32. tohoto usnesení) a z odůvodnění

jejich rozhodnutí je rovněž patrné, že důležitou povinností ve smyslu § 147

odst. 2 tr. zákoníku, již obviněný porušil, je povinnost řidiče podle § 17

odst. 5 písm. e) zákona o provozu na pozemních komunikacích (viz str. 8

rozsudku nalézacího soudu, str. 6 rozsudku odvolacího soudu).

27. V kontextu shora uvedeného je pak zapotřebí konstatovat, že soud

prvního stupně, kterému především přísluší důkazy provádět a hodnotit a na

tomto základě zjišťovat skutkový stav věci, si byl vědom důkazní situace a z

odůvodnění jeho rozhodnutí je zřejmé, jak hodnotil provedené důkazy a k jakým

závěrům přitom dospěl – je zjevná logická návaznost mezi provedenými důkazy,

jejich hodnocením (neodporujícím ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř.), učiněnými

skutkovými zjištěními relevantními pro právní posouzení i přijatými právními

závěry. Soud druhého stupně se po provedeném přezkumu zásadně ztotožnil se

skutkovými a právními závěry nalézacího soudu (vyjma závěrů, jež v napadeném

rozsudku pozměnil, které však obviněný v podaném dovolání nijak nezpochybňuje),

přičemž odvolací soud není povinen všechny závěry, s nimiž se ztotožní, v

odůvodnění svého rozhodnutí znovu rozvádět. Zejména pak nutno akcentovat, že

úkolem Nejvyššího soudu jako soudu dovolacího není, aby jednotlivé důkazy znovu

reprodukoval, rozebíral, porovnával, přehodnocoval a vyvozoval z nich nějaké

vlastní skutkové závěry. Určující je, že mezi skutkovými zjištěními soudu

prvního stupně, potvrzenými rozhodnutím soudu druhého stupně, na straně jedné a

provedenými důkazy (a souvisejícími právními závěry) na straně druhé není

extrémní nesoulad ve shora vymezeném pojetí dán. Se zřetelem k tomu pak nelze

přisvědčit ani námitce stran porušení pravidla in dubio pro reo plynoucího ze

zásady presumpce neviny podle § 2 odst. 2 tr. ř.

28. Činí-li za této situace obviněný kroky ke zpochybnění skutkových

závěrů vyjádřených v rozhodnutích soudů nižších stupňů a převážně z toho pak

vyvozuje vadnost právního posouzení skutku, tak nutno zdůraznit, že jde o

námitky z pohledu uplatněného dovolacího důvodu irelevantní. V této souvislosti

lze zmínit usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 681/04,

podle něhož „právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny

základních práv a svobod není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení

či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám obviněného. Uvedeným

základním právem je „pouze“ zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v

němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona v souladu s

ústavními principy.“

29. Co se týče procesních výhrad obviněného stran nerespektování § 120

odst. 3 tr. ř. z důvodu nesprávného zákonného pojmenování trestného činu a

nevyjádření času a způsobu spáchání trestného činu ve výroku rozsudku

odvolacího soudu, tak tyto sice nelze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. [jakož ani další uplatněné dovolací důvody podle § 265b

odst. 1 písm. h) a l) tr. ř.], nicméně svým obsahem by mohly odpovídat

dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř., který je naplněn, pokud

v rozhodnutí napadeném dovoláním některý výrok chybí nebo je neúplný.

30. Ohledně námitky, že ve výroku o vině rozsudku soudu druhého stupně

absentuje popis času a způsobu spáchání trestného činu, nutno konstatovat, že

tato je zcela neopodstatněná, jelikož ve skutkové větě je zcela přesně popsán

čas („dne 6. 10. 2015 okolo 10:00 hodin“) i způsob spáchání trestného činu

(„porušil povinnosti řidiče uložené v … tím, že při jízdě … zleva předjížděl

vlevo odbočující vozidlo tovární značky Multicar M31 … ačkoli jeho řidič V.

K. včas znamením o změně směru jízdy dal najevo úmysl zahájit odbočování vlevo

… bočně narazil do vozidla Multicar a pravým bokem narazil do M. K., která

utrpěla … a následně narazil do …“), jak to předpokládá § 120 odst. 3 tr. ř.

31. Naproti tomu výhradu obviněného vůči nesprávnému označení trestného

činu ve výroku rozsudku odvolacího soudu nutno označit za důvodnou. Ve výrokové

části rozsudků soudů obou stupňů se totiž uvádí, že obviněný spáchal přečin

„těžké ublížení na zdraví podle § 147 odst. 1, 2 tr. zákoníku“. V dané

souvislosti je potřeba připomenout, že podle § 120 odst. 3 tr. ř. musí výrok,

jímž se obviněný uznává vinným, přesně označovat trestný čin, jehož se výrok

týká, a to i jeho zákonným pojmenováním a uvedením příslušného zákonného

ustanovení. Tomuto požadavku však soudy nižších stupňů nedostály, jelikož

zákonné pojmenování trestného činu, jehož se obviněný dopustil (tj. přečin

těžké ublížení na zdraví z nedbalosti), není ve výrocích jejich rozsudků

přesné, nýbrž je lehce zaměnitelné se zvlášť závažným zločinem těžkého ublížení

na zdraví podle § 145 tr. zákoníku. Tato vada záležející v tom, že výrok

dovoláním napadeného rozhodnutí je neúplný, sice není důvodem pro zrušení

rozsudku odvolacího soudu, nicméně opodstatňuje postup Nejvyššího soudu v

souladu s § 265l odst. 2 tr. ř., podle něhož dovolací soud (aniž napadené

rozhodnutí zruší) přikáže soudu, aby neúplný výrok doplnil.

32. Ve vztahu k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

pak obviněný učinil ještě námitku, že výrok o vině rozsudku soudu druhého

stupně obsahuje neexistující ustanovení § 5 odst. 5 písm. e) zákona o provozu

na pozemních komunikacích, přičemž této výhradě nutno přiznat formálně i

materiálně právní relevanci. Skutková věta výrokové části rozsudku odvolacího

soudu totiž uvádí, že obviněný „porušil povinnosti řidiče uložené v § 4 písm.

a), § 4 písm. b), § 5 odst. 1 písm. b), odst. 5 písm. e), a § 17 odst. 5 zákona

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích“, avšak zákon o provozu na

pozemních komunikacích ve znění platném v době spáchání souzené trestné

činnosti ustanovení § 5 odst. 5 písm. e) skutečně neupravoval, přičemž odvolací

soud se v tomto směru dopustil stejného pochybení jako soud prvního stupně. Na

tomto místě nutno nicméně podotknout, že nalézací soud na str. 7 odůvodnění

svého rozsudku již správně uvádí, že „obžalovaný porušil povinnosti uložené v §

4 písm. a), § 4 písm. b), § 5 odst. 1 písm. b), § 17 odst. 5 písm. e),“ a na

další straně rozvádí, že důležitou povinností, již obviněný svým protiprávním

jednáním porušil, je povinnost podle § 17 odst. 5 písm. e) zákona o provozu na

pozemních komunikacích. Vzhledem k tomu nutno učinit závěr, že v dané části

výroku rozsudku soudu prvního stupně jde pouze o zřejmou nesprávnost, neboť z

obsahu jeho odůvodnění je patrné, že obviněný neporušil neexistující ustanovení

„§ 5 odst. 5 písm. e)“ zákona o provozu na pozemních komunikacích, nýbrž „§ 17

odst. 5 písm. e)“ zákona o provozu na pozemních komunikacích. V návaznosti na

to je pak zapotřebí zdůraznit, že z kontextu rozsudku odvolacího soudu je

zřejmé, že se s uvedenými právními závěry nalézacího soudu ztotožnil [když

ostatně na str. 6 svého rozsudku ve shodě se soudem prvního stupně výslovně

konstatoval, že obviněný porušil závažným způsobem pravidla silničního provozu,

zejména § 17 odst. 5 písm. e) zákona o provozu na pozemních komunikacích]. Lze

tak uzavřít, že i z rozhodnutí soudu druhého stupně se podává, jaké konkrétní

povinnosti obviněný svým protiprávním jednáním porušil a která z nich byla

povinností důležitou ve smyslu § 147 odst. 2 tr. zákoníku.

33. Toto pochybení soudů obou stupňů spočívající v uvedení nesprávného

ustanovení zákona ve skutkové větě výroku odsuzujícího rozsudku (byť jeho

existenci nelze popřít), když je z odůvodnění jejich rozhodnutí patrné, že se

jedná o písařskou, nikoliv faktickou chybu, však neodůvodňuje mimořádný průlom

do nezměnitelnosti a závaznosti pravomocného meritorního rozhodnutí odvolacího

soudu. Nutno tudíž konstatovat, že taková vada nezaložila důvod pro zrušení

rozsudku soudu druhého stupně postupem podle § 265k, § 265l odst. 1 tr. ř.

34. Ohledně námitky vztažené k dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1

písm. h) tr. ř., že podle § 147 dost. 2 tr. zákoníku nelze vedle sebe uložit

trest odnětí svobody a peněžitý trest, Nejvyšší soud konstatuje, že byla

uplatněna formálně právně relevantně (v alternativě, že obviněnému byl uložen

takový druh trestu, který zákon nepřipouští), nicméně z níže uvedených důvodů

ji nutno označit za zjevně neopodstatněnou.

35. K tomu je zapotřebí připomenout, že trestní zákoník umožňuje uložit

převážnou většinu druhů trestů jak samostatně, tak vedle jiného nebo jiných

druhů trestů (kromě tzv. vedlejších trestů ztráty čestných titulů nebo

vyznamenání a ztráty vojenské hodnosti, které nelze uložit samostatně, nýbrž

jen vedle jiného druhu trestu). Souběžné ukládání trestů upravuje § 53 odst. 1

tr. zákoníku, podle něhož stanoví-li trestní zákon za některý trestný čin

několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo i více těchto

trestů vedle sebe. Vedle trestu, který stanoví trestní zákon za některý trestný

čin, lze uložit i jiné tresty uvedené v § 52 tr. zákoníku. Nelze však uložit

domácí vězení vedle odnětí svobody a obecně prospěšných prací, obecně prospěšné

práce vedle odnětí svobody, peněžitý trest vedle propadnutí majetku a zákaz

pobytu vedle vyhoštění. Ustanovení § 53 odst. 1 tr. zákoníku tudíž nevylučuje

možnost uložení peněžitého trestu vedle trestu odnětí svobody, přičemž se

zřetelem k danému ustanovení není jejich souběžné uložení vyloučeno ani užitím

spojky nebo v § 147 odst. 2 tr. zákoníku („odnětím svobody na šest měsíců až

čtyři léta nebo peněžitým trestem“). Byl-li proto obviněnému uložen trest

odnětí svobody vedle peněžitého trestu (za současného splnění dalších zákonných

podmínek), nejedná se o případ uložení takového druhu trestu, který zákon

nepřipouští ve smyslu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. h) tr. ř.

36. Stran posledně uplatněného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1

písm. l) tr. ř. Nejvyšší soud konstatuje, že mu nelze přiznat žádnou právní

relevanci, jelikož rozsudkem odvolacího soudu nebylo rozhodnuto o odmítnutí ani

zamítnutí řádného opravného prostředku obviněného, jak to daný dovolací důvod

předpokládá, nýbrž z podnětu odvolání obviněného bylo po zrušení rozsudku soudu

prvního stupně nově rozhodnuto o jeho vině a trestu za spáchaný trestný čin.

37. Z výše rozvedených důvodů Nejvyšší soud nemohl rozhodnout o

odmítnutí podaného mimořádného opravného prostředku, neboť postupoval podle §

265l odst. 2 tr. ř. a, aniž by rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 2.

2017, sp. zn. 6 To 83/2017, zrušil, přikázal Městskému soudu v Praze, aby ve

výroku o vině citovaného rozsudku doplnil v označení trestného činu podle § 147

odst. 1, 2 tr. zákoníku za slova „ublížení na zdraví“ slova „z nedbalosti“ tak,

aby tento výrok přesně označoval trestný čin, jehož se výrok týká.

38. Jelikož zjištěné vady napadeného rozhodnutí nemohl Nejvyšší soud

odstranit sám v případném veřejném zasedání, rozhodl o dovolání obviněného v

souladu s § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 26. 7. 2017

JUDr. Vladimír Veselý

předseda senátu

x) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.