Nejvyšší soud Usnesení trestní

7 Tdo 935/2015

ze dne 2015-09-30
ECLI:CZ:NS:2015:7.TDO.935.2015.1

Podle § 265i odst. l písm. e) tr. ř. se dovolání odmítá.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. 2. 2015, sp. zn. 44 T 54/2014,

byl obviněný uznán vinným přečiny ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr.

zákoníku, a výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se podle

skutkových zjištění soudu I. stupně dopustil tím, že (zkráceně uvedeno) dne 4.

5. 2014 kolem 12.02 hodin v P., u přechodu před budovou Mánes, nejdříve slovně

vulgárními výrazy napadal V. K., a když tato chtěla věc telefonicky nahlásit na

Policii ČR, se záměrem jí zamezit v pokračování telefonování, uchopil ji za

pravou ruku v lokti a snažil se jí mobilní telefon vytrhnout, a když se mu to

nepodařilo, uchopil ji za levou ruku, kterou jí zkroutil a poté ji nakopl do

hýždí, čímž jí způsobil nekomplikovanou zlomeninu horního konce levé kosti

vřetenní, bolesti v oblasti levé hýždě a nad křížovou kostí, přičemž tato

zranění si vyžádala léčení V. K. v trvání 5 týdnů. Za tyto přečiny byl obviněný

odsouzen podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku, za použití § 43 odst. 1 tr.

zákoníku, k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 10 měsíců, jehož výkon byl

podmíněně odložen podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku na zkušební

dobu v trvání 2 roků. Podle § 228 odst. 1 a § 229 odst. 1 tr. ř. bylo

rozhodnuto také o uplatněných nárocích na náhradu škody.

Proti citovanému rozsudku podal odvolání obviněný s tím, aby bylo trestní

stíhání zastaveno nebo věc postoupena přestupkovému orgánu, a v jeho neprospěch

také státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, která se

domáhala právního posouzení jednání obviněného též jako přečin vydírání podle §

175 odst. 1 tr. zákoníku. Z podnětu odvolání státní zástupkyně Městský soud v

Praze rozsudkem ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 67 To 103/2015, podle § 258 odst. 1

písm. d), e) tr. ř. zrušil rozsudek soudu I. stupně v celém rozsahu. Podle §

259 odst. 3 tr. ř. pak nově sám rozhodl ve věci tak, že na stejném skutkovém

základě uznal obviněného, vedle přečinů jimiž jej uznal vinným již soud I.

stupně, vinným navíc také přečinem vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku.

Podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku jej pak za tyto tři přečiny odsoudil k

úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 18 měsíců, jehož výkon podle § 81 odst.

1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 3 let

s tím, aby podle svých sil nahradil způsobenou škodu. Podle § 228 odst. 1 a §

229 odst. 1 tr. ř. rozhodl také o uplatněných nárocích na náhradu škody.

Odvolání obviněného odvolací soud zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti rozsudku soudu II. stupně podal obviněný řádně a včas dovolání, opírající

se o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. a) a g) tr. ř. V rámci důvodu

dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. uvedl, že ve věci rozhodl soud,

který nebyl náležitě obsazen, když vyrozumění o jednání odvolacího soudu bylo

podepsáno předsedou senátu JUDr. P. Benešem, ale jednání odvolacího soudu vedl

předseda senátu JUDr. J. Pytloun, o jehož obsazení místo JUDr. P. Beneše a

změně není v rozvrhu práce Městského soudu v Praze žádná zmínka. Podle

obviněného tak změna soudce nemá žádnou oporu a došlo tak k nesprávnému

obsazení soudu a odnětí zákonného soudce.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. pak obviněný spatřuje v

tom, že ve věci je absence „patřičných důkazů“ a neexistuje žádný přímý důkaz,

např. kamerovým záznamem, že by spáchal činy kladené mu za vinu. Kroucení a tím

zlomení ruky, že dokazuje pouze poškozená svým tvrzením a má být podporována

znaleckým posudkem (pozn. obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství),

přičemž soud považuje za usvědčující důkazy také výpověď zasahujícího policisty

nstržm. P. H. a listinné důkazy, které s tím mají korespondovat. Žádné takové

listinné důkazy ale podle obviněného neexistují, uvedený policista také nebyl

svědkem žádného násilí a podle jeho výpovědi žádné fyzické napadení a zranění

ani poškozená neuváděla. Přesto soud I. stupně jeho výpověď považuje za

usvědčující. Obviněný nesouhlasí ani s argumentací tohoto soudu, že není důvod

nevěřit poškozené, tuto argumentaci považuje za nedostatečně odůvodněnou a

podle jeho názoru poškozená vypovídala ze zloby vůči němu se záměrem mu

uškodit, a nebyla schopna ani specifikovat své požadavky vůči němu, pro které

jej pronásledovala po P.. Znalecký posudek, že pak přisvědčuje poškozené, když

znalec uvedl, že jinak než podle její výpovědi se zranění stát nemohlo a vůbec

nepřipustil jiný možný způsob jeho vzniku. Odvolacímu soudu pak vytýká, že mu

klade k tíži další přečin, aniž by k tomu uvedl nějaké úvahy a konkrétní

důkazy, což, stejně jako postup soudu I. stupně, považuje za „excesivní

provedení volného hodnocení důkazů“ a projev averze soudu vůči němu. Je toho

názoru, že chybí jednoznačné prokázání jeho viny a nelze tak uzavřít, že to byl

právě on, kdo způsobil poškozené zranění, že by se dopustil více kopanců než

jednoho zachyceného na videozáznamu a poškozené vyhrožoval (vydírání) či

veřejně ji zostuzoval (výtržnost). K tomu poukázal na rozhodnutí Ústavního

soudu sp. zn. III. ÚS 888/14, s tím, že vykonané důkazy jsou v extrémním

nesouladu se závěry soudů, které nedostatečně odůvodnily své závěry plné

rozporů.

Obviněný proto navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Městského

soudu v Praze, jakož i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, a soudu I. stupně

přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl tak, že trestní

stíhání zastaví nebo jej zprostí obžaloby.

Státní zástupce nejvyššího státního zastupitelství ve vyjádření k podanému

dovolání uvedl, že námitka nesprávného obsazení soudu není důvodná, protože

obsazení senátu odvolacího soudu odpovídalo rozvrhu práce co do jeho členů, a

obviněný tak nebyl odňat svému zákonnému soudci bez ohledu na to, kdo

vystupoval jako předseda senátu. Námitky v rámci důvodu dovolání podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř. pak podle státního zástupce neodpovídají žádnému

dovolacímu důvodu, jsou proto z hlediska dovolacího přezkumu bez významu, a ve

věci nelze dovodit ani existenci tzv. extrémního nesouladu, když obvodní soud

velmi pečlivě a logicky vysvětlil, proč akceptoval verzi poškozené. Navrhl

proto, aby bylo dovolání jako zjevně neopodstatněné odmítnuto podle § 265i

odst. 1 písm. e) tr. ř.

Nejvyšší soud zjistil, že námitky obviněného v rámci důvodu dovolání podle §

265b odst. 1 písm. a) tr. ř. sice odpovídají tomuto důvodu dovolání, ale jsou

zjevně neopodstatněné. Naplnění tohoto důvodu dovolání, tj. že ve věci rozhodl

soud, který nebyl náležitě obsazen, spatřuje obviněný v tom, že jiný předseda

senátu podepsal vyrozumění o veřejném zasedání a jiný předseda senátu pak řídil

veřejné zasedání odvolacího soudu.

Základní právo na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv

a svobod (dále jen Listina), je především ochranou proti libovolnému či

účelovému obsazení jednajícího soudu. Osoba soudce ve složení senátu musí být

proto jistá předem. Jak vyplývá již z napadeného rozsudku odvolacího soudu, v

daném případě se senát odvolacího soudu skládal jak z JUDr. P. Beneše, tak i

JUDr. J. Pytlouna a žádný z těchto soudců nebyl z rozhodování vyřazen tím, že

by byl nahrazen soudcem jiným. Obviněný nenamítá, že by byl senát odvolacího

soudu obsazen v rozporu s rozvrhem práce soudu, ale že o změně předsedy senátu

není v rozvrhu práce soudu žádná zmínka. Spatřuje-li tedy obviněný porušení

práva na zákonného soudce pouze v tom, že daný soudce byl členem senátu

rozhodujícím o jeho odvolání, ale nebyl předsedou senátu, není tato námitka

způsobilá naplnit důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř., protože

Listina garantuje právo na zákonného soudce a nikoli právo na zákonného

předsedu senátu, když případná změna v osobě předsedy senátu nemůže vést k

libovolnému či účelovému obsazení soudu, pokud se obsazení senátu nezmění.

Podle § 26 odst. 2 zák. č. 6/2002 Sb. (o soudech, soudcích, …), rozhodovací

činnost soudu vykonávají soudci. Předsedové senátu kromě rozhodovací činnosti

též organizují a řídí činnost senátu. Podle § 127 odst. 2 tr. ř. při hlasování

rozhoduje většina hlasů. Z uvedeného vyplývá, že soudci jsou si při rozhodování

rovni a nehraje žádnou roli skutečnost, zda je soudce pouze členem senátu nebo

jeho předsedou. Podle čl. 82 odst. 1 Ústavy České republiky soudci jsou při

výkonu své funkce nezávislí a jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat. Námitka

obviněného v rámci důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. je tak

zjevně neopodstatněná, protože ve věci rozhodl soud, který byl náležitě obsazen.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně

právním posouzení.

Z dikce uvedeného ustanovení plyne, že ve vztahu ke zjištěnému skutku je možné

dovoláním vytýkat výlučně vady hmotně právní. Protože zpochybnění správnosti

skutkových zjištění do zákonem vymezeného okruhu dovolacích důvodů podle § 265b

tr. ř. zahrnout nelze, je dovolací soud skutkovými zjištěními soudu prvního,

event. druhého stupně vázán a těmito soudy zjištěný skutkový stav je pro něj

východiskem pro posouzení skutku z hlediska hmotného práva. Dovolací soud tedy

musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního

řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je

povinen zjistit, zda právní posouzení skutku je v souladu s vyjádřením způsobu

jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný

skutkový stav.

V mezích dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze tedy

namítat, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován

jako trestný čin, ačkoliv o trestný čin nejde, nebo že jde o jiný trestný čin,

než kterým byl obviněný uznán vinným. Vedle vad, které se týkají právního

posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotně právní posouzení“.

Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci

skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z

hlediska hmotného práva.

Na podkladě dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nelze ovšem

zásadně namítat a ani přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkového

stavu ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř., ani prověřovat úplnost provedeného

dokazování a správnost hodnocení důkazů podle § 2 odst. 6 tr. ř., protože tato

činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně

právních. Nejvyšší soud v rámci dovolacího řízení neprovádí dokazování buď

vůbec, anebo jen zcela výjimečně, a to pouze za účelem rozhodnutí o dovolání (§

265r odst. 7 tr. ř.), a není tak oprávněn, pouze na podkladě spisu a bez

možnosti provedené důkazy zopakovat za dodržení zásad ústnosti a

bezprostřednosti, zpochybňovat dosavadní skutková zjištění a prověřovat

správnost hodnocení důkazů provedeného soudy nižších stupňů. Jinak řečeno,

dovolání lze opírat jen o námitky hmotně právní povahy, nikoli o námitky

skutkové.

Současně platí, že obsah konkrétně uplatněných námitek, o něž se opírá

existence určitého dovolacího důvodu, musí věcně odpovídat zákonnému vymezení

takového dovolacího důvodu podle § 265b tr. ř., nestačí jen formální odkaz na

příslušné ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů.

Z uvedeného je zřejmé, že námitky obviněného uplatněné v rámci důvodu dovolání

podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nejsou způsobilé založit přezkumnou

povinnost dovolacího soudu, protože nesměřují proti právnímu posouzení skutku,

ale jsou výhradně zaměřeny proti úplnosti dokazování a správnosti hodnocení

důkazů soudy. Obviněný totiž namítá, že mu trestná činnost provedenými důkazy

nebyla prokázána, když výpověď poškozené je nevěrohodná, i ostatní důkazy jsou

podle jeho názoru k prokázání jeho viny nedostatečné a soudy je nesprávně

hodnotily. Zjevně tak zaměňuje dovolání, jako mimořádný opravný prostředek,

kterým nelze napadat skutková zjištění, ale toliko správnost jejich právního

posouzení, za další odvolání, ve kterém uplatnil v podstatě shodné námitky.

Nejvyšší soud se v zájmu zachování spravedlivého procesu proto zabýval věcí

pouze z hlediska existence tzv. extrémního nesouladu mezi provedenými důkazy a

skutkovými zjištěními soudů, který obviněný namítá s poukazem na příslušné

rozhodnutí Ústavního soudu. Argument o extrémním nesouladu mezi učiněnými

skutkovými zjištěními a provedenými důkazy, používá Ústavní soud k odůvodnění

své rozhodovací praxe, při které z podnětu ústavních stížností výjimečně

zasahuje do rozhodnutí obecných soudů. Jak lze vyvodit z jeho dosavadní

judikatury, Ústavní soud vymezil v podstatě tři skupiny vad důkazního řízení,

jejichž přítomnost může mít za následek porušení práva na spravedlivý proces a

v důsledku toho byl nutný zásah Ústavního soudu. Do první skupiny takových vad

náleží tzv. opomenuté důkazy, kdy soudy odmítly provést důkaz navržený

účastníkem řízení, aniž by svůj postup věcně a adekvátně stavu věci odůvodnily.

Patří sem i případy, kdy soudy sice provedly důkaz, avšak v odůvodnění svého

rozhodnutí jej vůbec nezhodnotily. Další skupinu vadné realizace důkazního

řízení tvoří případy, kdy důkaz, resp. jeho obsah, není získán procesně

přípustným způsobem a jako takový neměl být vůbec pojat do hodnotících úvah

soudů. Konečně třetí oblast zahrnuje případy svévolného hodnocení důkazů, tj.

když odůvodnění soudních rozhodnutí nerespektuje obsah provedeného dokazování,

dochází k tzv. deformaci důkazů a svévoli při interpretaci výsledků důkazního

řízení. O žádný z těchto případů vad důkazního řízení se ale v této trestní

věci nejedná.

Obviněný namítá, že soud I. stupně nesprávně za usvědčující důkaz považuje

výpověď poškozené, a s touto výpovědí korespondující znalecký posudek,

svědectví zasahujícího policisty a listinné důkazy. Nelze ale přisvědčit jeho

tvrzení, že znalec v podstatě nekriticky přisvědčil verzi poškozené a

nepřipustil možnost jiné verze vzniku zranění, protože znalec mechanizmus

vzniku objektivně zjištěného zranění poškozené (zlomeninu horního konce levé

kosti vřetenní) prudkým torzním mechanizmem horního konce předloktí, hodnotí

jako „nejspíše možnou příčinu jeho vzniku“ a prudké zkroucení levé ruky jako

„dobře vysvětlující mechanizmus“ vzniku tohoto zranění. Vzhledem k obhajobě

obviněného, že si poškozená mohla zranění způsobit jinak, pak také znalec při

absenci jakékoliv oděrky, krevního výronu, či tržně zhmožděné rány v místě

zlomeniny, považoval za „nepravděpodobné“, že by ke zranění mohlo dojít např.

pádem na chodník. Nejedná se tedy o závěr zcela vylučující jinou možnost vzniku

daného zranění, jak obviněný tvrdí v dovolání, ale o pravděpodobnostní závěr,

který soudy správně vyhodnotily jako svědčící pro pravdivost výpovědi

poškozené, že jí začal z ruky „rvát“ mobil, přitom jí zkroutil ruce a tedy jí i

způsobil dané zranění. Obviněný popírá, že by poškozené ruku zkroutil, a

doznává pouze jedno kopnutí do hýždí poškozené, které ostatně bylo zachyceno

kamerovým záznamem a je tedy nezpochybnitelné. Výpověď policisty o tom, co k

události sdělil obviněný v jeho přítomnosti, je přitom v podstatě v souladu s

výpovědí samotného obviněného, a lze přisvědčit jeho námitce, že tato výpověď

není usvědčujícím důkazem. Jedná se ale o námitku proti odůvodnění (viz § 265a

odst. 4 tr. ř.) a tato pouze dílčí nesprávnost odůvodnění nemá žádný vliv na

správnost závěru soudů o jeho vině. Vedle výpovědi poškozené, znaleckého

posudku, a záznamu z kamerového systému zachycujícímu kopnutí poškozené,

spolehlivě pro závěr o vině obviněného svědčí i zpráva o ambulantním ošetření

ze dne 4. 5. 2014, ke kterému se poškozená z důvodu bolesti dostavila cca 8

hodin po události a kde byla mj. zjištěna daná zlomenina. Již při tomto

vyšetření přitom poškozená uvedla, že byla napadena kopanci do hýždí a jak jí

útočník poranil ruku. Toto časové zpoždění přitom znalec vysvětlil tím, že

vzhledem k charakteru a místu zlomeniny (vlasová prasklina v horní části kosti

vřetenní, která je kostí víceméně podpůrnou) poškozená zpočátku nemusela

pociťovat bolest a nápadná bolestivost se mohla projevit až v průběhu několika

hodin. Proto také není podstatná výpověď zasahujícího policisty, že si

poškozená bezprostředně po činu nestěžovala na zranění a odmítla ošetření.

Naopak toto odmítnutí ošetření poškozenou svědčí o tom, že neměla zájem nějak

poškodit obviněného, a nechtěla si bezdůvodně stěžovat na potíže, které v dané

době ještě nepociťovala. Jednání obviněného uvedené ve výroku o vině tak bylo

spolehlivě prokázáno provedenými důkazy bez důvodných pochybností, a soud I.

stupně své skutkové závěry dostatečně a logicky vysvětlil v odůvodnění

rozsudku. Na tyto podstatné důkazy viny, a to bez výpovědi daného policisty,

přitom poukázal již odvolací soud na str. 6 odůvodnění rozsudku.

V situaci, kdy obviněný neuvedl žádnou námitku proti právnímu posouzení skutku,

ale toliko zpochybňoval jeho prokázání, a kdy Nejvyšší soud nezjistil ve věci

namítaný extrémní nesoulad (rozpor) mezi provedenými důkazy a skutkovými

zjištěními soudů, přicházelo by v úvahu odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1

písm. b) tr. ř., jako podaného z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení §

265b odst. 1 tr. ř. Vzhledem k tomu, že obviněný uplatnil také další námitky v

rámci důvodu dovolání podle § 265b odst. 1 písm. a) tr. ř., a tyto byly

shledány zjevně neopodstatněnými, bylo o dovolání rozhodnuto tak, jak je

uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Nejvyšší soud tak učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu