Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 1532/2014

ze dne 2014-12-10
ECLI:CZ:NS:2014:8.TDO.1532.2014.1

8 Tdo 1532/2014-22

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 10. 12. 2014 o dovolání

obviněného J. R., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 8. 2014,

sp. zn. 7 To 143/2014, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u

Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 8 T 237/2011, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. s e dovolání obviněného J. R. o d m í t

á .

Okresní soud v Karviné rozsudkem ze dne 7. 2. 2014, sp. zn. 8 T

237/2011, uznal obviněného J. R. (dále jen „obviněný“, příp. „dovolatel“)

vinným, že

„v době od 16. 11. 2010, tedy od doby posledního rozhodnutí policejního orgánu

v totožné věci, vedené pod č. j. KRPT-26252/TČ-2010-070315, nejméně do 28. 12.

2011 v K., okr. K., na ul. Z., obývá rodinný dům bez souhlasu majitele P. Č.,

který ho v minulosti opakovaně prokazatelně vyzýval k tomu, aby uvedený dům

opustil a již do něj nevstupoval, čímž P. Č. způsobil blíže nevyčíslenou

škodu.“

Takto popsané jednání obviněného soud právně kvalifikoval jako přečin

neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru podle § 208

odst. 1 tr. zákoníku a uložil mu podle stejného ustanovení trest odnětí

svobody v trvání 6 měsíců, jehož výkon podle § 81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr.

zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání 15 měsíců. Podle § 229

odst. 1 tr. ř. odkázal poškozeného P. Č., bytem T., H., s nárokem na náhradu

škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti citovanému rozsudku podali obviněný a poškozený odvolání, o nichž rozhodl

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. 7 To 143/2014, tak,

že je podle § 256 tr. ř. zamítl.

Obviněný se ani s rozhodnutím odvolacího soudu neztotožnil a

prostřednictvím obhájce JUDr. Martina Schulhausera podal proti němu dovolání, v

němž uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

V úvodu svého podání dovolatel uvedl, že trvá na tom, že jeho jednání

nenaplnilo skutkovou podstatu přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu,

bytu nebo nebytovému prostoru. Ve skutku, pro který byl odsouzen, nebyl záměr

dopustit se daného trestněprávního jednání. Z jeho výpovědi a důkazů vyplývá,

že se choval jako vlastník domu, který od poškozeného P. Č. (dále jen

„poškozený“) koupil.

Okresní soud sice ve svém rozhodnutí uvedl, že předání částky 100 000,-

€ nebylo nade vší pochybnost prokázáno, když neuvěřil tvrzení svědků, že si

obviněný nevyžádal od poškozeného jakékoliv potvrzení o převzetí, ovšem sám

poškozený ve své výpovědi uvedl, že mu obviněný již dříve předal zálohu na dům

ve výši 500.000,- Kč, na kterou také obviněný nepožadoval žádné potvrzení. V té

souvislosti dovolatel zdůraznil, že manželka poškozeného odmítla v hlavním

líčení vypovídat, aby svou výpovědí nezpůsobila nebezpečí trestního stíhání

poškozenému.

Dovolatel spatřoval jako projev nepřípustné libovůle to, že odvolací

soud zamítl jím navrhovaný výslech svědka Ing. B. D. (č. l. 180 spisu) jako

nepotřebný. Vyslovil přesvědčení, že se v tomto případě jednalo o porušení

práva na spravedlivý proces, zejména čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod (dále jen „LPS“), neboť jmenovaný svědek mohl celou situaci ohledně domu

a peněz, které měl (obviněný) zaplatit, osvětlit.

Protiprávní užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru není podle

dovolatele tak závažné jako protiprávní obsazení takových objektů. Proto je

třeba v takovém případě zvážit všechny okolnosti případu z hlediska

subsidiarity trestní represe podle § 12 odst. 2 tr. zákoníku a principu ultima

ratio.

Podle dovolatele nedošlo k naplnění subjektivní stránky uvedeného

trestného činu, jímž byl uznán vinným. Žil totiž v domnění, že předmětný

rodinný dům od poškozeného koupil a fakticky se stal jeho vlastníkem. Poškozený

mu sliboval, že na něj dům přepíše poté, co odpadnou blokace v katastru

nemovitostí, a vystavil mu plnou moc k zapojení plynu v domě. Pokud poškozený

na něj podal žalobu na vyklizení domu, bylo usnesením civilního soudu ze dne

26. 11. 2012 rozhodnuto o přerušení civilního řízení do pravomocného skončení

trestního řízení u Okresního soudu v Karviné. Obviněný měl za to, že postup měl

být opačný – nejprve měl být vynesen rozsudek v civilní věci a poté mohl být

stíhán za daný přečin. Postupem soudů tak došlo k prolomení zásady subsidiarity

trestní represe.

Obviněný dále prezentoval obecný výklad o zásadě subsidiarity trestní represe s

odkazem na judikaturu. V jeho jednání nebyla naplněna taková míra společenské

škodlivosti, aby byla uplatněna trestní represe. Poškozený byl odkázán se

škodou na řízení občanskoprávní, neboť nebylo prokázáno, že by se snažil dům

prodat nebo v něm sám bydlet nebo ho pronajímat. Společenská škodlivost jeho

jednání byla vzhledem k poškozenému minimální, protože poškozený nejednal jako

faktický vlastník domu. Je nepřípustné, aby se standardní civilní vztahy na

úkor jednoho z účastníků řešily prostředky trestního práva. Dochází tak k

nerovnoprávnosti osob v jejich vzájemných vztazích a k neúctě orgánů veřejné

moci k rovnosti občanů a tím k porušení čl. 1 LPS a čl. 1 Ústavy. Došlo ke

kriminalizaci jeho občanskoprávního jednání. Poukázal na nález Ústavního soudu

ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 413/2004, který uvádí, že otázka zda, kdy a

za jakých okolností je bývalý nájemce povinen vyklidit byt, je výsostně věcí

občanskoprávní a není nutné ani vhodné, aby do uplynutí lhůty, stanovené

rozhodnutím civilního soudu k vyklizení bytu, ve věci zasahovaly orgány činné v

trestním řízení. Pokud je vedeno civilní řízení o žalobě pronajímatele na

vyklizení bývalého nájemce, pak do uplynutí lhůty stanovené soudem k vyklizení

bytu, nelze připustit, že by se bývalý nájemce (či jinak dříve k užívání bytu

legitimovaná osoba) setrváváním v bytě dopouštěl trestného činu neoprávněného

zásahu k domu, bytu nebo nebytovému prostoru. V žádném případě není pravdou, že

by byl v minulosti poškozeným vyzýván k opuštění domu.

V závěru svého podání dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k

odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 8. 2014, sp.

zn. 7 To 143/2014, a rovněž jemu předcházející rozsudek Okresního soudu v

Karviné ze dne 7. 2. 2014, č. j. 8 T 237/2011-172, a rozhodl ve věci rozsudkem

podle § 265m odst. 1 tr. ř. a zprostil jej obžaloby.

K podanému dovolání se vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního

zastupitelství (dále jen „státní zástupce“), který uvedl, že námitky dovolatele

týkající se subjektivní stránky trestného činu se opírají o tvrzení, že

předmětný dům koupil a již za něj zaplatil. Tvrzení dovolatele o tom, že již

předal poškozenému částku 100 000,- €, ovšem nalézací soud označil jako

nevěrohodné a nepřesvědčivé. Námitka dovolatele je námitkou primárně skutkovou

stejně jako námitka, ve které odmítá, že by byl v minulosti poškozeným vyzýván

k opuštění domu. Výlučně skutkového charakteru jsou pak námitky dovolatele, ve

kterých vytýká, že nebyl proveden výslech svědka Ing. B. D. k situaci kolem

domu.

Nehledě na skutkový charakter námitek obviněného týkajících se jeho

domnělého vlastnictví domu, státní zástupce konstatoval, že je skutečností

notoricky známou i osobám práva neznalým, že k převodu vlastnictví nemovitosti

je třeba uzavření písemné smlouvy a že s takovým převodem je spojena „nějaká“

forma řízení před státním orgánem. Sám dovolatel ve své výpovědi citované na

str. 2-3 rozhodnutí nalézacího soudu opakovaně hovořil o „přepisu“ předmětného

domu a formální náležitosti spojené s převodem vlastnictví k nemovitosti mu

nepochybně alespoň v obecných rysech byly známy. V předmětné věci zřejmě k

sepsání nějaké písemné kupní smlouvy mezi ním a poškozeným nikdy nedošlo a

neproběhlo žádné řízení před katastrálním úřadem. Dovolateli muselo být známo,

že z právního hlediska není vlastníkem předmětné nemovitosti, a to dokonce ani

v případě, že by v minulosti nějakou finanční částku poškozenému zaplatil.

Rovněž z obsahu jím zmiňovaného policejního spisu KRPT-26252/TČ-2010-070315,

který se týká šetření dřívějšího trestního oznámení poškozeného na dovolatele,

vyplývalo, že obviněný si byl vědom toho, že k předmětnému domu nemá vlastnické

ani jiné právo, když již dne 28. 7. 2010 policistům sdělil, že dům vyklízí

(str. 8 rozhodnutí nalézacího soudu). Námitky dovolatele týkající se

subjektivní stránky trestného činu tedy považoval za nedůvodné.

Podle státního zástupce nemohou obstát ani námitky týkající se porušení

zásady subsidiarity trestní represe, resp. principu ultima ratio, byť z

obsahového hlediska jsou pod deklarovaný dovolací důvod podřaditelné. Především

platí, že každý protiprávní čin, který vykazuje znaky uvedené v trestním

zákoníku a který je v něm označen za trestný, je trestným činem. V obecné

rovině tedy lze považovat takový čin vždy za společensky škodlivý. Opačný závěr

stran zjištění nedostatečné společenské škodlivosti činu by bylo možné učinit

jen zcela výjimečně v případech, v nichž z určitých závažných důvodů není

vhodné uplatňovat trestní represi.

Podle názoru státního zástupce protiprávní užívání domu, bytu nebo

nebytového prostoru jiného je tedy s ohledem na úpravu obsaženou v ustanovení §

208 odst. 1 tr. zákoníku v zásadě vždy trestným činem, byť v obecné rovině lze

podateli přisvědčit v tom, že protiprávní setrvání v objektu, který pachatel

dříve užíval po právu, je méně závažné nežli protiprávní obsazení takového

objektu. O trestný čin podle citovaného ustanovení se proto i při naplnění jeho

formálních znaků nemusí jednat zejména v případech, kdy protiprávní užívání

objektu netrvalo dlouho a kdy jím nebyla způsobena škoda nebo jiný závažný

následek. V předmětné věci trvalo neoprávněné užívání domu po dobu minimálně

jednoho roku (listopad 2010 – listopad 2011) a obviněný v něm zřejmě pokračoval

i v dalším období, když adresu předmětného domu dokonce v trestním řízení

označil jako svoji adresu pro doručování. Poškozenému nepochybně vznikla určitá

újma v důsledku omezení možnosti s domem disponovat, byť tuto újmu nebylo možno

pro účely adhezního řízení vyjádřit v penězích. Nelze proto dospět k závěru, že

by jednání obviněného nedosahovalo společenské škodlivosti ani nejlehčích v

praxi se vyskytujících případů neoprávněného užívání cizí nemovitosti a že by

nebylo na místě uplatnění trestního postihu s ohledem na zásadu subsidiarity

trestní represe.

Státní zástupce dodal, že důvodem pro neuplatnění trestního postihu za

majetkový trestný čin není sama o sobě okolnost, že k ochraně práv poškozeného

lze použít i prostředků jiných odvětví práva nežli práva trestního. Princip

subsidiarity trestní represe nelze vykládat tak široce, aby v případě, kdy

trestná činnost spočívá „pouze“ v neoprávněném užívání cizího objektu, byl

trestní postih podle § 208 tr. zákoníku podmiňován pravomocným rozhodnutím

soudu v civilním řízení

o povinnosti pachatele objekt vyklidit. Otázky viny řeší soud v trestním řízení

vždy samostatně (§ 9 odst. 1 tr. ř.) a aplikace ustanovení § 208 odst. 1 tr.

zákoníku není podmíněna předchozím bezvýsledným použitím prostředků občanského

soudního řízení. V dovolacím řízení v této trestní věci samozřejmě nelze

posuzovat správnost procesního postupu Okresního soudu v Karviné v civilní věci

vedené pod sp. zn. 28 C 587/2012, ve které soud dne 26. 11. 2012 přerušil

řízení o návrhu poškozeného na vyklizení nemovitosti až do pravomocného

skončení trestního řízení. Za takovéto situace by bylo téměř absurdní, kdyby

soud v trestním řízení odmítl uplatnění trestního postihu s ohledem na zásadu

subsidiarity trestní represe. Nelze proto na předmětnou trestní věc vztáhnout

závěry rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 413/2004, které

(nehledě na jiné rozdíly skutkových okolností) se týkalo věci, kde v civilním

řízení soudy řádně pokračovaly a trestní a civilní řízení týkající se užívání

jednoho a téhož bytu byla vedena prakticky souběžně.

Státní zástupce proto uzavřel, že ty dovolací námitky obviněného, které

jsou obsahově podřaditelné pod formálně deklarovaný dovolací důvod podle § 265b

odst. 1 písm. g) tr. ř., jsou zjevně nedůvodné, a navrhl, aby Nejvyšší soud

dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl, protože je zjevně

neopodstatněné. Současně navrhl, aby Nejvyšší soud v souladu s ustanovením §

265r odst. 1 písm. a) tr. ř. učinil rozhodnutí v neveřejném zasedání. S

rozhodnutím věci v neveřejném zasedání souhlasil i pro případ jakéhokoli jiného

nežli výše navrhovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu [§ 265r odst. 1 písm. c)

tr. ř.].

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání v

této trestní věci je přípustné [§ 265a odst. 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno

osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a

na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), a splňuje i

obligatorní náležitosti obsahu dovolání uvedené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř., Nejvyšší soud musel dále posoudit otázku, zda obviněným uplatněný

dovolací důvod lze považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona,

jehož existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí

dovolacím soudem. Současně je třeba dodat, že z hlediska § 265i odst. 1 písm.

b) tr. ř. nepostačuje pouhé formální uvedení některého z důvodů vymezených v §

265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. odkazem na toto zákonné ustanovení, ale

tento důvod musí být také skutečně v podaném dovolání tvrzen a odůvodněn

konkrétními vadami.

Dovolatel uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., který

je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení

skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci takto vymezeného

dovolacího důvodu je možno namítat, že skutek, jak byl v původním řízení

zjištěn, byl nesprávně kvalifikován jako určitý trestný čin, ačkoli šlo o jiný

trestný čin, nebo se o trestný čin vůbec nejednalo. Důvody dovolání jako

specifického opravného prostředku jsou koncipovány tak, že v dovolání není

možno namítat neúplnost dokazování, způsob hodnocení důkazů a nesprávnost

skutkových zjištění. Nejvyšší soud jakožto soud dovolací nemůže přezkoumávat a

posuzovat postup hodnocení důkazů soudy obou stupňů ve věci ve smyslu

ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., neboť tato činnost soudu spočívá v aplikaci

ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. V dovolacím řízení je naopak

povinen vycházet z jejich konečného skutkového zjištění a teprve v návaznosti

na to zvažovat právní posouzení skutku. V opačném případě by se totiž dostával

do pozice soudu druhého stupně a suploval jeho činnost (k tomu srov. usnesení

Ústavního soudu např. ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, sp. zn. III. ÚS 732/02,

sp. zn. III. ÚS 282/03, sp. zn. II. ÚS 651/02, a další). V této souvislosti je

také třeba připomenout, že z hlediska nápravy skutkových vad trestní řád

obsahuje další mimořádné opravné prostředky, a to především obnovu řízení (§

277 a násl. tr. ř.) a v určitém rozsahu i stížnost pro porušení zákona (§ 266 a

násl. tr. ř.).

Z tohoto pohledu je zřejmé, že některé námitky vznesené dovolatelem v

jeho podání nejsou pod uplatněný dovolací důvod vůbec podřaditelné. Jednalo se

zejména o dovolatelova tvrzení, jimiž se snažil vyvrátit názor soudů nižších

stupňů, že nebylo prokázáno bez pochybností předání částky 100 000,- €, že

soudy zamítly jeho návrh na výslech svědka Ing. B. D. a že nebyl poškozeným

vyzýván k opuštění domu (v podrobnostech uvedeno výše). Ohledně zamítnutí

návrhu na výslech svědka možno v krátkosti podotknout, že se nejednalo o tzv.

opomenutý důkaz, neboť soud o návrhu na provedení tohoto důkazu rozhodl (srov.

protokol o veřejném zasedání na č. l. 190 spisu a stranu 3 odůvodnění

rozhodnutí odvolacího soudu) a tudíž ani o porušení práva na spravedlivý

proces. V této souvislosti lze připomenout, že právo na spravedlivý proces

nelze vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na

rozhodnutí, které odpovídá představám obviněného.

Je tedy zjevné, že dosud zmíněnými námitkami dovolatel zásadně směřoval jednak

do rozsahu provedeného dokazování, jednak do oblasti skutkových zjištění, když

napadal vlastní proces dokazování a způsob hodnocení důkazů ze strany soudů,

jak je upraveno v § 2 odst. 5, 6 tr. ř., tedy namítal nedostatky skutkové a

procesní. Jelikož námitky skutkové žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr. ř.

nezakládají, neexistuje ve vztahu k nim ani zákonná povinnost Nejvyššího soudu

dovolání přezkoumat (srov. například usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1.

2004, sp. zn. II. ÚS 651/02, ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05 aj.), a

námitky procesní nelze podřadit pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř.

Jen pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že zásah do skutkových zjištění

sice lze v rámci řízení o dovolání připustit, ale jen tehdy, existuje-li

extrémní nesoulad mezi vykonanými skutkovými zjištěními a právními závěry soudu

a učiní-li dovolatel (současně) tento nesoulad předmětem dovolání. V daném

případě se však ani o takovou situaci nejednalo, neboť z odůvodnění rozhodnutí

soudů obou stupňů vyplývala zjevná logická návaznost mezi provedenými důkazy,

jejich hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a právními

závěry soudů na straně druhé. Vedle toho lze odkázat i na výstižné vyjádření

státního zástupce, s jehož názorem se dovolací soud takřka bezezbytku

ztotožnil.

Proto pokud by dovolatel ve svém podání uplatnil jen dosud zmíněné

výhrady, přicházelo by v úvahu jeho dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1

písm. b) tr. ř. jako podané z jiného důvodu, než je uveden v ustanovení § 265b

tr. ř.

Dovolatel však uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř. relevantně tvrzením, že jeho jednání popsané ve skutkové větě

nenaplnilo zejména po subjektivní stránce znaky trestného činu, z jehož

spáchání byl uznán vinným, a že při rozhodování o jeho vině měla být aplikována

zásada subsidiarity trestní represe, resp. princip ultima ratio.

Žádné z těchto námitek však Nejvyšší soud nemohl přisvědčit.

K první z těchto námitek je zapotřebí alespoň stručně a v obecné rovině

uvést, že přečinu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému

prostoru podle § 208 odst. 2 tr. zákoníku se dopustí pachatel, který oprávněné

osobě v užívání domu, bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

Neoprávněným bráněním v užívání bytu se rozumí jakýkoli neoprávněný zásah do

práva oprávněné osoby, který jí znemožňuje nebo podstatně ztěžuje řádně a

obvyklým způsobem byt užívat (k tomu srov. například rozhodnutí č. 8/1999 Sb.

rozh. trest.).

Objektem tohoto přečinu je především vlastnictví domu, bytu nebo nebytového

prostoru, zejména pokud jde o výkon některých oprávnění s jejich vlastnictvím

spojených, a to především oprávnění svůj předmět vlastnictví užívat (ius

utendi, popř. ius utendi et fruendi) a disponovat s ním (ius disponendi); může

však jít také o výkon těchto práv jiného oprávněného držitele než vlastníka.

Protiprávním užíváním domu, bytu nebo nebytového prostoru se rozumí setrvání v

uvedeném objektu jiného bez právního důvodu.

Po subjektivní stránce je u tohoto přečinu vyžadován úmysl, přičemž postačí i

úmysl eventuální [§ 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku].

V návaznosti na to je třeba připomenout některé rozhodné skutečnosti ze

spisového materiálu. Pokud dovolatel ve svém podání primárně argumentoval tím,

že jednal a choval se jako vlastník předmětné nemovitosti, neboť se domníval a

stále se domnívá, že je jejím faktickým vlastníkem, je vhodné zopakovat, že

původním vlastníkem předmětného domu byla tehdejší manželka obviněného, která

jej v roce 2004 převedla do vlastnictví manželů Ř. (M. Ř. je její dcerou a

dcerou obviněného). Manželé Ř. dům zatížili hypotékou, kterou však nespláceli,

a proto dům skončil v dražbě. Jeho vydražitelem se stal právě poškozený [podle

výpisu z katastru nemovitostí se stal novým vlastníkem domu na základě usnesení

soudního exekutora o udělení příklepu 098 EX - 02662/2007 – 051 ze dne 17. 2.

2009, s právní moci ke dni 13. 3. 2009 (č. l. 16 – 18 spisu)].

Následně měl obviněný podle vlastního tvrzení předat poškozenému výše

uvedené finanční částky, z čehož dovozoval, že se stal novým vlastníkem

předmětného domu. Tomuto jeho tvrzení však žádný ze soudů nižších stupňů

(zejména soud nalézací při hodnocení důkazů) nepřisvědčil. K tomu lze ve shodě

se státním zástupcem dodat, že je zcela běžně známým faktem, že k převodu

vlastnictví nemovitosti je nezbytné uzavření smlouvy o převodu v písemné podobě

a následné provedení zápisu do katastru nemovitostí. Ačkoli podrobnosti právní

úpravy nemusí skutečně být každému známé, v posuzované věci nelze přehlédnout,

že sám obviněný ve své výpovědi opakovaně hovořil o „přepisu“ předmětného domu,

z čehož lze usuzovat, že formální náležitosti spojené s převodem vlastnictví k

nemovitosti mu musely být alespoň v obecných rysech známy. K sepsání písemné

kupní smlouvy vztahující se k předmětnému domu však mezi ním a poškozeným nikdy

nedošlo a neproběhlo ani žádné řízení před katastrálním úřadem. Z právního

hlediska proto muselo být obviněnému naprosto jasné, že není vlastníkem

předmětné nemovitosti (dokonce ani v případě, že by v minulosti nějakou

finanční částku poškozenému skutečně zaplatil). Ostatně závěr o tom, že

dovolatel si byl vědom toho, že k předmětnému domu nemá vlastnické ani jiné

právo, lze učinit i z obsahu jím zmiňovaného policejního spisu

KRPT-26252/TČ-2010-070315, který se týká šetření dřívějšího trestního oznámení

poškozeného na obviněného, z něhož je zřejmé, že již dne 28. 7. 2010 policistům

sdělil, že z domu spolu se svou družkou již vyklízejí své věci.

Pokud nebyly splněny výše popsané zákonné převodní podmínky pro nabytí

vlastnictví předmětného domu obviněným, pak jakékoli předání peněz poškozenému

samo o sobě nemohlo v posuzované věci způsobit (a ani nezpůsobilo) změnu

vlastnictví předmětného domu z poškozeného na obviněného. V tomto směru nelze

zpochybňovat rozhodnutí soudu druhého stupně, pokud zamítl návrh obviněného na

provedení důkazu výslechem svědka Ing. B. D., který měl vypovídat o předání

peněz poškozenému. Právně bezvýznamné je i tvrzení obviněného, že měl v daném

domě provádět blíže neurčené opravy či údržbu, ani to, že mu poškozený udělil

plnou moc k připojení plynu v domě. Pokud obviněný stále tvrdí, že je faktickým

vlastníkem daného domu, jedná se pouze o jeho vnitřní domněnku neodpovídající

objektivní realitě.

Nejvyšší soud tak uzavírá, že obviněný neměl žádného relevantního

právního důvodu se domnívat, že je vlastníkem daného domu. Obecně lze sice ve

věci připustit, že zde existovaly určité faktické skutečnosti a mezilidské

vztahy, na základě nichž si mohl vytvořit určitý blízký vztah k danému domu.

Tento jeho vztah je však osobní povahy, nikoli však povahy vlastnického práva k

domu. Skutkové zjištění obou soudů nižších instancí, že vlastníkem předmětného

domu je poškozený, proto není důvodu zpochybňovat.

Na skutkovém zjištění soudů nic nemění ani skutečnost, že poškozený

obviněnému umožňoval po určitou dobu bez dalšího vstup do předmětného domu,

čemuž nasvědčuje např. udělení plné moci k zapojení plynu poškozeným

obviněnému. Po tuto dobu nepochybně existoval zřejmě konkludentní souhlas

poškozeného s tím, aby obviněný do domu minimálně vstupoval a možná se v něm i

zdržoval. V opačném případě by zajisté poškozený vyměnil zámky od přístupových

dveří do domu, aby zamezil obviněnému vstup do domu, což neučinil (pro přesnost

je vhodné poznamenat, že poškozený uvedl, že teprve v roce 2010 případně i

později vyměnil zámek na dveřích do prádelny, nikoli již však na dalších

dveřích, a umístil řetězy na vrata). Nicméně tato doba trvala pouze do blíže

neurčeného data v roce 2010, neboť nejpozději v tomto roce poškozený začal

činit kroky směřující proti zdržování se obviněného v předmětném domě (srov.

shora zmínku o prováděném policejním šetření). V dané věci je však podstatné,

že počátek páchání stíhaného přečinu obviněným je ve skutkové větě rozsudku

vymezen dnem 16. 11. 2010, tudíž jednání obviněného a otázka oprávněnosti jeho

pobytu v domě před tímto datem není předmětem tohoto trestního řízení. V

logické návaznosti na to je také nutno odmítnout dovolatelův odkaz na nález

Ústavního soudu ze dne 3. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 413/2004. Situaci posuzovanou

v předkládaném nálezu nelze použít na případ dovolatele již proto, že se zde

jedná o skutkově významně odlišný stav (jak sám dovolatel ve svém podání uvedl,

Ústavní soud se zabýval otázkou vyklizení bytu bývalým nájemcem, což dovolatel

není a nikdy nebyl).

Skutkovému zjištění obou soudů nižších instancí odpovídá právní závěr o

zavinění obviněného přinejmenším v nepřímém úmyslu [§ 15 odst. 1 písm. b) tr.

zákoníku], neboť byl minimálně srozuměn s tím, že neoprávněně užívá dům jiného.

Naplnil tak po subjektivní stránce znak přečinu neoprávněného zásahu do práva k

domu, bytu nebo k nebytovému prostoru podle § 208 odst. 2 trestního zákoníku.

Jako druhou relevantní námitku dovolatel uplatnil porušení zásady

subsidiarity trestní represe. I zde může Nejvyšší soud se zřetelem na zásadu

procesní ekonomie odkázat na obsah vyjádření státního zástupce, které je i v

této otázce přiléhavé, doplnit jej a ještě poněkud rozšířit.

Zásada subsidiarity trestní represe je obsažena v § 12 odst. 2 tr.

zákoníku, podle něhož trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky s

ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých

nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Z tohoto

vymezení, které navazuje na zásadu zákonnosti vyjádřenou v § 12 odst. 1 tr.

zákoníku, podle níž jen trestní zákon vymezuje trestné činy a stanoví trestní

sankce, které lze uložit, plyne, že trestní represe, tj. prostředky trestního

práva, je možné v konkrétní věci použít jen tehdy, když jde o společensky

škodlivé jednání a uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu

nepostačuje.

Takto definovaným principem „ultima ratio“ je zajištěno, aby prostředky

trestního práva byly použity zdrženlivě, především tam, kde jiné právní

prostředky selhávají nebo nejsou efektivní. Tím je vyjádřena funkce trestního

práva jako krajního prostředku ve vztahu k ostatní deliktní právní úpravě

(správněprávní, občanskoprávní, obchodněprávní apod.). Z uvedeného vyplývá, že

trestnými činy mohou být pouze závažnější případy protispolečenských jednání, a

to podle zásady, že tam, kde postačí k regulaci prostředky správního nebo

civilního práva v širším slova smyslu, jsou trestněprávní prostředky nejen

nadbytečné, ale z pohledu principu právního státu také nepřípustné. Ochrana

majetkových vztahů má být v prvé řadě uplatňována prostředky občanského a

obchodního práva a teprve tam, kde je taková ochrana neúčinná a kde porušení

občanskoprávních vztahů svou intenzitou dosahuje zákonem předpokládané

společenské škodlivosti, je namístě uvažovat o trestní odpovědnosti (v

podrobnostech k tomu srov. nálezy Ústavního soudu například ve věcech sp. zn. II. ÚS 372/2003, I. ÚS 558/2001, I. ÚS 69/2006, I. ÚS 541/2010, II. ÚS

1098/2010, dále celou řadu rozhodnutí Nejvyššího soudu a zejména stanovisko

jeho trestního kolegia ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012, publikované

pod č. 26/2013 Sb. rozh. trest., z komentované literatury pak Šámal P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. BECK, 2012,

str. 117 a 118). Trestným činem je podle trestního zákoníku takový protiprávní čin, který

trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně

(§ 13 odst. 1 tr. zákoníku). Zásadně tedy platí, že každý protiprávní čin,

který vykazuje všechny znaky uvedené v tr. zákoníku, je trestným činem a je

třeba vyvodit trestní odpovědnost za jeho spáchání. Tento závěr je pouze v

případě méně závažných trestných činů korigován použitím zásady subsidiarity

trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Úvaha o tom, zda jde o

čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem

z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti případu, se uplatní za

předpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti

neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové podstaty. Jak zjistily již oba soudy nižších stupňů, je zřejmé, že takováto ochrana

prostředky práva civilního v případě obviněného již nepostačovala. Jakkoliv je

nepochybné, že v dané věci svou roli sehrály některé specifické okolnosti,

zejména to, že původním vlastníkem daného domu byla manželka obviněného, a

posléze, že poškozený nejprve umožňoval obviněnému vstup do daného domu. Nicméně tyto okolnosti jsou součástí skutkových zjištění a byly soudy v

předchozím řízení náležitě hodnoceny a žádná z nich jednotlivě ani všechny v

souhrnu neměly potenci zpochybnit naplnění skutkové podstaty daného přečinu. Obviněný si totiž musel být vědom toho, že není vlastníkem daného domu, že mu

nesvědčí ani právo k jeho užívání, a že pokud dům (od data, kdy se vlastníkem

domu stal poškozený až do doby, kdy poškozený začal činit kroky proti užívání

domu obviněným, tj.

nejpozději v roce 2010), užíval, zdržoval se tam, činil tak

pouze na základě odvolatelného souhlasu poškozeného. Dovolateli lze sice přisvědčit v tom, že jeho zásah do práva chráněného

ustanovením § 208 tr. zákoníku nebyl vzhledem k okolnostem případu velmi

razantní a není tak závažný jako například protiprávní obsazení takových

objektů, nicméně nelze s ním souhlasit v tom, že by jeho jednání nenaplnilo

skutkovou podstatu daného přečinu. Obviněný si musel být vědom toho, že po

poměrně dlouhé době více než jednoho roku (minimálně od 16. 11. 2010 do 28. 12. 2011 – srov. skutkovou větu rozsudku) užíval předmětný dům neoprávněně a že

poškozený činil právní kroky k tomu, aby tomuto užívání zamezil. Po celou

uvedenou dobu tak blokoval poškozeného v jiném využití domu, např. v jeho

pronajmutí. Pokud soudy v předchozím řízení poškozeného odkázaly s nárokem na

náhradu škody na řízení občanskoprávní, učinily tak proto, že nebyla relevantně

vyčíslena její výše. Od okamžiku, kdy poškozený projevil prokazatelně svoji

vůli, aby obviněný již dále daný dům neužíval (do té doby jej zjevně užíval s

konkludentním souhlasem poškozeného), byl povinen ukončit užívání domu. Pokud

tak neučinil, aniž došlo k jakékoli jiné dohodě s poškozeným nebo jiné pro věc

relevantní skutečnosti, započal tak protiprávní jednání, které vzhledem k

okolnostem případu dosáhlo minimálně společenské škodlivosti nejlehčích v praxi

se vyskytujících případů neoprávněného užívání cizí nemovitosti. Při posuzování

okolností případu je nutno přihlédnout vedle zmíněné délky trvání protiprávního

jednání obviněného též k tomu, že zcela blokoval poškozenému nemovitou věc

velké hodnoty. Nejvyšší soud vnímá a nezpochybňuje to, že v praxi zajisté existují případy

mnohem závažnějších zásahů do práva podle § 208 tr. zákoníku a že se v dané

věci vyskytovaly určité ne zcela běžné okolnosti jak na straně obviněného, tak

na straně poškozeného. Rozhodně vnímá, že poškozený zprvu obviněnému v užívání

domu nebránil, že mu dokonce vystavil plnou moc na zapojení plynu, že sám

poškozený dům neužíval, že obviněnému zprvu svěřil od domu klíče, a že

poškozený jakožto vlastník nevyměnil zámky od domu. Stejně tak však vnímá i

další okolnosti, zejména že obviněný, pokud se snažil od poškozeného dům

koupit, nepostupoval běžným způsobem, že neuzavřel s poškozeným žádnou písemnou

smlouvu. Nemůže však odhlížet od toho, že obviněný byl povinen respektovat vůli

poškozeného, že minimálně od 16. 11. 2010 nemá nadále předmětný dům užívat. Nejvyšší soud proto uzavírá, že jednání obviněného v posuzované věci již

dosáhlo takové intenzity, že kromě toho, že porušil své povinnosti dané mu

ustanoveními práva civilního, již jeho jednání naplnilo i znaky trestného činu,

jímž byl uznán vinným. Sice se tak stalo v míře, která nebyla velmi vysoká,

avšak již to bylo v míře naplňující ustanovení trestního zákoníku. K této míře

soudy nižších stupňů přihlédly při ukládání trestu a uložily obviněnému trest,

který považovaly za přiměřený jeho vině (výši uloženého trestu však dovolacímu

soudu nepřísluší posuzovat).

Pro úplnost Nejvyšší soud závěrem konstatuje, že mu nepříslušelo hodnotit

dovolatelem namítaný postup civilního soudu, jenž přerušil řízení o žalobě na

vyklizení předmětného domu, kterou na něho podal poškozený, do pravomocného

skončení trestního řízení. Takové rozhodnutí však trestním soudům nebránilo,

aby o obžalobě státního zástupce jednaly a meritorně o ní rozhodly. Z těchto jen stručně uvedených důvodů (§ 265i odst. 2 tr. ř.) Nejvyšší soud

dovolání obviněného jako celek podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl,

neboť shledal, že je zjevně neopodstatněné. Takové rozhodnutí Nejvyšší soud učinil v souladu s ustanovením § 265r odst. 1

písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§

265n tr. ř.).

V Brně dne 10. prosince 2014

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a