Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 849/2006

ze dne 2006-08-09
ECLI:CZ:NS:2006:8.TDO.849.2006.1

8 Tdo 849/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9.

srpna 2006 o dovolání obviněného M. R., proti usnesení Krajského soudu v Hradci

Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 10. 1. 2006, sp. zn. 13 To 486/2005,

který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí

nad Orlicí pod sp. zn. 3 T 61/2005, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. R. o d m í t á .

Rozsudkem Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 24. 10. 2005, sp. zn. 3 T

61/2005, byl obviněný M. R. uznán vinným jednáním, jehož se dopustil společně

se spoluobviněnými M. R., A. Č. a E. L. a které spočívalo v tom, že

„1) obžalovaní M. R. a M. R.

v H. K., dne 3. 3. 2004 kolem 00:40 hodin poté, co si obžalovaný M. R. se

souhlasem obžalovaného M. R. vzal jeho boty, tmavé oblečení, plynovou pistoli,

pepř a čepici, do které vystřihl otvory pro oči, vešel do M. restaurace, kde

pohrůžkou bezprostředního násilí namířenou střelnou zbraní a maskován v

obličeji se slovy „jde o přepadení“ požádal servírku J. T. a další dva svědky,

aby nekladli odpor, přistoupil k barovému pultu a zde ke škodě firmy V., s. r.

o., odcizil finanční hotovost ve výši nejméně 18.000,- Kč, poté provozovnu

opustil a cestou rozsypával pepř, kdy později získanou finanční hotovost

společně oba obžalovaní spotřebovali,

2) obžalovaní M. R. a M. R.

v blíže nezjištěný den v druhé polovině měsíce května 2004 v době od 00:00

hodin do 03:00 hodin po předchozí společné dohodě přijeli na jízdních kolech do

obce Ř., jízdní kola uschovali a poté pěšky došli k domu, kdy obžalovaný M. R.

zůstal hlídat venku na rohu domu a obžalovaný M. R. vyříznutím sítě proti hmyzu

se vloupal v zadní části domu do uvedeného objektu, který prohledal, a zde ke

škodě R. B. odcizil telefon zn. Nokia 6610, pánskou peněženku s finanční

hotovostí 2.000,- Kč a osobními doklady, vše v hodnotě 5.410,- Kč, poté mobilní

telefon prodali a získané finanční prostředky společně spotřebovali,

3) obžalovaní M. R., M. R., A. Č. a E. L.

dne 2. 6. 2004 kolem 15:15 hodin po předchozí dohodě přijeli společně vozidlem

obžalovaného E. L. do obce Ř., kde zastavili, obžalovaní M. R. a E. L. zůstali

ve vozidle a hlídali a obžalovaní M. R. a A. Č. pěšky odešli k rodinnému domku,

po zazvonění a otevření vstupních dveří vnikli na dvorek, kde údery pěstí a

krátkou střelnou zbraní do hlavy a obličeje obžalovaný M. R. fyzicky napadl J.

B., kterého následně násilím dovlekl do kuchyně rodinného domku, kde jemu a

jeho manželce H. B. oba obžalovaní přikázali pod pohrůžkou použití krátké

střelné zbraně a nože zdržovat se pohromadě v kuchyni, poté obžalovaný A. Č.

hlídal a obžalovaný M. R. prohledal obývací pokoj, ložnici a kuchyň a zde ke

škodě J. a H. B. odcizili finanční hotovost ve výši 30.000,- Kč a mobilní

telefon zn. Ericsson v hodnotě 850,- Kč s kreditem ve výši 50,- Kč a dále ke

škodě R. B. odcizili finanční hotovost ve výši 10.000,- Kč, 1 playstation zn.

Sony, 1 ovladač SCPH, 1 hru Teken, přehrávač DVD, 1 walkman a 2 ks prstenů ze

stříbrného kovu, vše v hodnotě 10.180,- Kč, poté všichni společně odjeli do L.,

kde odcizené věci prodali a získané finanční prostředky si vzájemně rozdělili“.

Takto zjištěné jednání soud prvního stupně právně posoudil v případě obviněného

M. R. v bodě 1) jako pomoc k trestnému činu loupeže podle § 10 odst. 1 písm. c)

k § 234 odst. 1 tr. zák., v bodě 2) jednak jako trestný čin krádeže podle § 247

odst. 1 písm. a), b) tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.,

a jednak jako trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr.

zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., a v bodě 3) jednak jako

trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9

odst. 2 tr. zák., a jednak jako trestný čin porušování domovní svobody podle §

238 odst. 1, 2 tr. zák. ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Za to

obviněného M. R. odsoudil podle § 234 odst. 1 za použití § 35 odst. 1 tr. zák.

k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří let, pro jehož

výkon jej podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. zařadil do věznice s ostrahou.

Tímtéž rozsudkem soud prvního stupně rozhodl o vině spoluobviněných M. R., A.

Č. a E. L. a uložil jim tresty; v dalším rozhodl podle § 228 odst. 1 tr. ř. a §

229 odst. 2 tr. ř. o náhradě způsobené škody.

Proti odsuzujícímu rozsudku podali obvinění M. R., M. R., A. Č. a E. L.

odvolání, která projednal Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích,

ve veřejném zasedáním dne 10. 1. 2006, a usnesením sp. zn. 13 To 486/2005, je

jako nedůvodná podle § 256 tr. ř. zamítl.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl již jen obviněný M. R. (dále převážně

jen „obviněný“) prostřednictvím obhájkyně JUDr. H. S. dovoláním, které v obecné

rovině opřel o dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř. s argumentem, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku

nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V podrobnostech obviněný namítl, že soudy obou stupňů vycházely při svých

úvahách o jeho vině především z výpovědi spoluobviněného M. R., třebaže on sám

svou úlohu v jednotlivých případech soudu podrobně vysvětlil. Měl za to, že

věrohodnost této jeho výpovědi nebyla v průběhu celého trestního řízení žádným

důkazem vyvrácena. Zásadní výhrady vznesl vůči způsobu, jakým soudy obou stupňů

právně posoudily skutky, jimiž byl bod body 1) až 3) rozsudku soudu prvního

stupně uznán vinným. Ve vztahu ke skutku pod bodem 1) obviněný konstatoval, že

uvedené jednání nezakládá znaky pomoci k trestnému činu loupeže podle § 10

odst. 1 písm. c) k § 234 odst. 1 tr. zák., neboť pouze věděl, co chce

spoluobviněný M. R. udělat. S právní kvalifikací skutku pod bodem 2) jednak

jako trestného činu krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. a jednak

jako trestného činu porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák.,

v obou případech spáchaných ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák., se

neztotožnil proto, že tvrdil, že toliko zůstal venku mimo objekt, aniž dal

nějak najevo, jestli bude hlídat nebo bude mít úlohu jinou. Pokud jde o skutek

pod bodem 3) citovaného rozsudku, poukázal na to, že podle skutkových zjištění

soudů se tohoto jednání dopustili pouze spoluobvinění A. Č. a M. R.; dovozoval,

že pouhý poznatek soudů o tom, že (obviněný) věděl nebo vědět mohl, že

jmenovaní spoluobvinění vniknou do objektu se záměrem odcizit cizí věci, nemůže

zakládat jeho vinu trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. ve

spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Doplnil, že v případě tohoto

skutku nevyvinul žádnou aktivitu vyjma kontaktování zájemce o odcizené věci.

Z uvedených důvodů se obviněný domáhal právního posouzení svého jednání pod

body 1) a 3) odsuzujícího rozsudku toliko jako trestných činů nepřekažení

trestného činu podle § 167 odst. 1 tr. zák. (případně zproštění obžaloby) a pod

bodem 2) maximálně jako pomoc k trestným činům krádeže a porušování domovní

svobody (konkrétní zákonná ustanovení obviněný neuvedl). Zároveň poznamenal, že

v návaznosti na změněnou – mírnější – právní kvalifikaci by měl být zmírněn

také uložený trest.

V závěru svého podání obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud zrušil usnesení

Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 10. 1. 2006,

sp. zn. 13 To 486/2005, a tomuto soudu přikázal věc k novému projednání a

rozhodnutí.

Předseda senátu soudu prvního stupně postupoval v souladu s ustanovením § 265h

odst. 2 tr. ř. a opis dovolání obviněného zaslal Nejvyššímu státnímu

zastupitelství v Brně k vyjádření a vyslovení souhlasu s projednáním dovolání v

neveřejném zasedání.

Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní

zástupkyně“) ve svém vyjádření k dovolání obviněného uvedla, že nelze

přihlédnout k těm námitkám obviněného, které směřovaly do způsobu hodnocení

důkazů ze strany soudů obou stupňů (zejména pokud zohlednily výpověď

spoluobviněného M. R.). Dále pak konstatovala, že dovolatel sice převážnou část

svých dalších dovolacích námitek uplatnil v souladu s deklarovaným dovolacím

důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak těmto argumentům nelze

přiznat opodstatnění [státní zástupkyně se podrobně zaobírala právní

kvalifikací jednotlivých shora popsaných skutků a dovodila, že skutek popsaný

pod bodem 1) obsahuje znaky pomoci podle § 10 odst. 1 písm. c) k trestnému činu

loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., že skutek pod bodem 2) obsahuje veškeré

charakteristiky společného jednání a popisuje i společnou dohodu spolupachatelů

o provedení vloupání do předmětného domu, takže trestné činy krádeže podle §

247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. a porušování domovní svobody podle § 238

odst. 1, 2 tr. zák. byly spáchány ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr.

zák., a že i skutek pod bodem 3) je popsán tak, že dovolatel jednal po

předchozí dohodě s dalšími obviněnými a po rozdělení konkrétních rolí na místě

činu, což nasvědčuje společnému jednání a tedy spolupachatelství podle § 9

odst. 2 tr. zák. k trestnému činu loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák.].

V závěru podaného vyjádření státní zástupkyně navrhla, aby Nejvyšší soud

dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně

neopodstatněné a aby tak učinil ve smyslu § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v

neveřejném zasedání. S projednáním věci v neveřejném zasedání vyjádřila ve

smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. souhlas i pro případ jiného než

navrhovaného rozhodnutí.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v této

trestní věci je dovolání přípustné, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a na místě,

kde lze podání učinit, a zda jej podala osoba oprávněná. Shledal přitom, že

dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 2 písm. a), h) tr. ř.], bylo

podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné

lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), a obsahuje

i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f tr. ř.

Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda obviněným uplatněný

dovolací důvod lze považovat za důvod uvedený v citovaném ustanovení zákona,

jehož existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí

dovolacím soudem.

Z vymezení důvodů dovolání v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. vyplývá, že

důvodem dovolání nemůže být nesprávné skutkové zjištění ani nesprávné hodnocení

důkazů, byť to zákon explicitně nestanoví, a to vzhledem k tomu, že právní

posouzení skutku i jiné hmotně právní posouzení vždy navazuje na skutková

zjištění vyjádřená především ve skutkové větě výroku o vině napadeného

rozhodnutí a blíže rozvedená v jeho odůvodnění. Tento názor lze jednoznačně

dovodit s ohledem na jednotlivé důvody dovolání vymezené v citovaném

ustanovení, zejména pak s ohledem na důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř. Podle tohoto ustanovení důvod dovolání je dán v případech, kdy

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotně právním posouzení.

V mezích uplatněného dovolacího důvodu lze namítat, že skutek, jak byl soudem

zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný

čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na

podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze proto přezkoumávat a hodnotit správnost

a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani

prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve

smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., neboť tato činnost soudu spočívá v

aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. Vedle vad, které se

týkají posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotně právní

posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní

kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající

význam z hlediska hmotného práva.

Z tohoto pohledu je třeba námitky obviněného, vyjádřil-li nesouhlas se

způsobem, jakým se soudy obou stupňů vypořádaly s výpovědí spoluobviněného

svědka M. R., a tvrdil-li, že svoji úlohu v jednotlivých skutcích soudům

podrobně vysvětlil, považovat toliko za polemiku s tím, jak byly soudy prvního

a druhého stupně hodnoceny provedené důkazy a jak jimi byl zjištěn skutkový

stav. V uvedeném rozsahu nejde v žádném případě o námitky, které by se týkaly

otázky tzv. právního posouzení skutků (jimiž byl obviněný uznán vinným), nýbrž

o námitky, které jsou právně irelevantní, neboť stojí mimo rámec zákonného

dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Protože námitky skutkové nezakládají žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr.

ř., neexistuje ve vztahu k nim ani zákonná povinnost Nejvyššího soudu dovolání

v tomto směru přezkoumat (srov. též usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2004,

sp. zn. II. ÚS 651/2002).

Zásah do skutkových zjištění lze v rámci řízení o dovolání připustit jen tehdy,

existuje-li extrémní nesoulad mezi vykonanými skutkovými zjištěními a právními

závěry soudu a učiní-li dovolatel (současně) tento nesoulad předmětem dovolání.

V daném případě se však ani o takovou situaci nejednalo.

Pokud by obviněný uplatnil pouze výše uvedené námitky, Nejvyšší soud by musel

jeho dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. jako podané z

jiného než zákonného dovolacího důvodu.

Jak je však z podaného dovolání patrné, obviněný uplatnil rovněž námitky, které

mají hmotně právní povahu a jako takové by uplatněný dovolací důvod podle §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř. mohly zakládat. Obviněný totiž relevantně vytkl,

že právní kvalifikace jednotlivých skutků popsaných pod body 1) až 3)

odsuzujícího rozsudku jako výše uvedených trestných činů nemůže obstát.

Nejvyšší soud proto dále řešil otázku, zda podané dovolání je v rozsahu těchto

výhrad opodstatněné.

Pokud se týče skutku pod bodem 1) rozsudku soudu prvního stupně, obviněný

vyjádřil přesvědčení, že nebyly naplněny zákonné znaky pomoci k trestnému činu

loupeže podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 234 odst. 1 tr. zák. Argumentoval tím,

že „pouze věděl, co chce spoluobviněný M. R. udělat“. Domáhal se proto

zproštění obžaloby, případně právního posouzení jeho jednání toliko jako

trestného činu nepřekažení trestného činu podle § 167 odst. 1 tr. zák.

Tyto výhrady Nejvyšší soud nemohl akceptovat.

V obecné rovině je nejprve třeba uvést, že trestného činu loupeže podle § 234

odst. 1 tr. zák. se dopustí, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky

bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci.

Objektivní stránka tohoto trestného činu záleží v použití násilí nebo pohrůžky

násilí jakožto prostředků k překonání kladeného nebo očekávaného odporu

napadené osoby.

Pomoc k trestnému činu podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. spočívá v takovém

účastenství na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu, pokud účastník úmyslně

poskytl jinému pomoc k spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků,

odstraněním překážek, radou, utvrzováním v předsevzetí, slibem přispět po

trestném činu. Pomocník úmyslně umožňuje nebo usnadňuje jinému (hlavnímu

pachateli) spáchání trestného činu, čímž mu pomáhá nebo ho podporuje, a to

ještě před spácháním činu nebo v době činu, jestliže došlo alespoň k pokusu

trestného činu.

Z hlediska subjektivní stránky se vyžaduje úmyslné zavinění. Podle § 4 tr. zák.

je čin spáchán úmyslně, jestliže pachatel a) chtěl způsobem v tomto zákoně

uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem (tzv. úmysl přímý),

nebo b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a

pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn (tzv. úmysl nepřímý).

Pro posouzení, zda obviněný poskytl jinému pomoc k trestnému činu loupeže podle

§ 10 odst. 1 písm. c) k § 234 odst. 1 tr. zák. či nikoliv, je rozhodující

skutek uvedený ve výroku o vině pod bodem 1) rozsudku soudu prvního stupně (v

tzv. skutkové větě), případně rozvedený v jeho odůvodnění. Nepopiratelný význam

však má i navazující tzv. právní věta vztahující se k tomuto jednání.

Právě z této právní věty se podává, že soud považoval za naplněné ty znaky

pomoci k trestnému činu loupeže podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 234 odst. 1 tr.

zák., které spočívají v tom, že „obviněný poskytl jinému pomoc ke spáchání

trestného činu opatřením prostředků a radou, aby proti jinému užil pohrůžku

bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci“.

Skutková část výroku o vině pod bodem 1) citovaného rozsudku ve spojení s

odpovídající částí jeho odůvodnění pak obsahuje konkrétní skutková zjištění,

která zákonné znaky pomoci k tomuto trestnému činu spolehlivě vyjadřují.

Konkrétně je v této části výroku o vině uvedeno, že obviněný M. R. si se

souhlasem obviněného M. R. vzal jeho boty, tmavé oblečení, plynovou pistoli,

pepř a čepici, do které vystřihl otvory pro oči.

Nelze nezaznamenat, že obviněný M. R. uplatnil obsahově shodné námitky již v

předchozích stadiích řízení, přičemž z odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů

se podává, že se s těmito argumenty logicky a racionálně vypořádaly. Soudy

opřely své závěry o účasti dovolatele na uvedeném trestném činu především o

výpověď spoluobviněného M. R., který celou událost – včetně konkrétní úlohy

obviněného M. R. – podrobně a logicky popsal. Uvedl, že pohnutkou k rozhodnutí

provést loupežné přepadení M. restaurace bylo to, že v tomto zařízení ten večer

utratili oba obvinění na automatech větší finanční částku, kterou chtěli pod

pohrůžkou násilí získat zpět. Za tímto účelem dovolatel souhlasil s tím, aby si

od něj obviněný M. R. vzal boty zn. Puma, tmavé tepláky, rolák, mikinu a

dětskou čepici s bambulí, do které udělal otvory pro oči. Dále od něho dostal

plynovou pistoli. Po ustrojení vyrazil obviněný M. R. sám ke zmíněné

restauraci, zatímco dovolatel na něho čekal podle dohody doma. Protože byli v

tu dobu ještě v restauraci hosté, obviněný M. R. od svého záměru upustil a

vrátil se do bytu dovolatele. Ten se mu však vysmíval s tím, že věděl, že je

zbabělý a že to neudělá. Uvedené posměšky dovolatele popudily obviněného M. R.

do té míry, že se vrátil zpět do M. restaurace a zamaskován v čepici a s

pistolí v ruce vešel do místnosti za barem, zakřičel na přítomnou číšnici, aby

zůstala stát, a na podporu svého příkazu na ni namířil pistolí. Za barem pak z

pokladny a z přihrádek na baru vybral peníze do přinesené igelitové tašky. Na

předchozí radu obviněného M. R. cestou z restaurace rozsypával na zem pepř, aby

za sebou zničil stopy. V bytě dovolatele pak vysypal obsah tašky na zem,

loupežným přepadením získaný finanční obnos ve výši cca 18.000,- Kč si oba

obvinění rozdělili a následně utratili. Obviněný M. R. poté ukryl na blíže

nezjištěném místě v lese igelitovou tašku, ve které byla odcizená taška a

oblečení, které měl obviněný M. R. v době přepadení na sobě.

Za takto zjištěného skutkového stavu Nejvyšší soud uzavřel, že soudy obou

stupňů použitá právní kvalifikace účasti obviněného M. R. na loupežném

přepadení M. restaurace jako pomoci k trestnému činu loupeže podle § 10 odst. 1

písm. c) k § 234 odst. 1 tr. zák. je zcela přiléhavá. Naplnění zákonných znaků

pomoci k uvedenému trestnému činu, spočívající v opatření prostředků a

poskytnutí rady, je třeba spatřovat především v tom, že dovolatel – vědom si

záměru obviněného M. R. uskutečnit loupežné přepadení uvedené restaurace, aby

tak získal zpět finanční prostředky, které ten večer společně prohráli na

automatech – poskytl tomuto obviněnému oblečení a plynovou pistoli a zároveň mu

poradil, aby za sebou při útěku z restaurace sypal na cestu pepř, aby tak

zakryl stopy. Odhlédnout v této souvislosti není možné ani od toho, že

dovolatel obviněného M. R. ke spáchání uvedeného trestného činu podněcoval, že

si loupežným přepadením získané finanční prostředky rozdělili a utratili, a že

dovolatel následně v lese ukryl odcizenou tašku a oblečení, které měl obviněný

M. R. v době přepadení na sobě.

Další námitky obviněného směřovaly proti důvodnosti právního posouzení skutku

popsaného pod bodem 2) rozsudku soudu prvního stupně jakožto trestného činu

krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), b) tr. zák. ve spolupachatelství podle §

9 odst. 2 tr. zák., spáchaného v jednočinném souběhu s trestným činem

porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák. ve spolupachatelství

podle § 9 odst. 2 tr. zák. Obviněný zpochybnil právní posouzení tohoto skutku s

poukazem na to, že toliko „zůstal venku mimo objekt, aniž by dal nějak najevo,

jestli bude hlídat nebo bude mít úlohu jinou“. Domníval se, že mohlo jít

maximálně o pomoc k trestnému činu krádeže, nikoliv však současně o trestný čin

porušování domovní svobody podle citovaných ustanovení.

Také tyto argumenty Nejvyšší soud nemohl hodnotit jako případné.

Z takto formulovaných námitek je patrné, že obviněný je soustředil především

proti posouzení jeho účasti na uvedeném jednání tentokrát jako

spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. Proto je třeba připomenout, že

podle citovaného ustanovení platí, že byl-li trestný čin spáchán společným

jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin

spáchala sama (spolupachatelé).

Spolupachatelství jako společné jednání dvou nebo více osob musí vždy naplňovat

znaky jednání popsaného v příslušné skutkové podstatě téhož trestného činu. O

společné jednání jde tehdy, jestliže každý ze spolupachatelů naplnil svým

jednáním všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, nebo jestliže každý ze

spolupachatelů svým jednáním uskutečnil jen některý ze znaků skutkové podstaty

trestného činu, jež je pak naplněna jen souhrnem těchto jednání, anebo také

tehdy, jestliže jednání každého ze spolupachatelů je aspoň článkem řetězu,

přičemž jednotlivé činnosti – články řetězu – směřují k přímému vykonání

trestného činu a jen ve svém celku tvoří jeho skutkovou podstatu a působí

současně. V tomto posledně uvedeném případě jednotlivé složky společné trestné

činnosti sice samy o sobě znaky jednání uvedeného v příslušném ustanovení

zvláštní části trestního zákona nenaplňují (nebo alespoň ne všechny takové

složky), ale ve svém souhrnu představují jednání popsané v příslušném

ustanovení zvláštní části trestního zákona.

Podstatné je, že k naplnění pojmu spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

není třeba, aby se všichni spolupachatelé zúčastnili na trestné činnosti

stejnou měrou. Stačí i částečné přispění, třeba i v podřízené roli, jen když je

vedeno stejným úmyslem jako činnost ostatních pachatelů, a je tak objektivně

složkou děje, tvořícího ve svém celku trestné jednání.

Přes určité výhrady právní teorie není v soudní praxi sporu ani o tom, že jako

spolupachatelství (zejména u trestných činů namířených proti majetku) jsou

posuzovány rovněž případy, kdy účast některého ze společníků spočívá „jen“ v

dělání tzv. „zdi“ (spolupachatel dává pozor opodál místa činu, aby jeho

společníci nebyli při činu vyrušeni; srov. rozh. č. 1/1980 Sb. rozh. tr.).

Právě tak tomu bylo i v daném případě, v němž soudy zjistily, že obviněný M. R.

zůstal poblíž místa činu (na rohu domu) a hlídal, aby spolupachatele upozornil

na případné nebezpečí.

Stejně tak trestný čin porušování domovní svobody podle § 238 tr. zák. je podle

stávající judikatury (srov. rozh. č. 6/1993 Sb. rozh. tr.) spáchán společným

jednáním i tehdy, jestliže jeden ze spolupachatelů po dohodě s ostatními

společníky se osobně neúčastní na vniknutí do domu nebo bytu jiného, ale v

rámci rozdělení úkolů směřujících k úspěšnému provedení bytové krádeže hlídá

před domem nebo bytem jiného, do něhož neoprávněně vniknou ostatní společníci.

Ze skutkových okolností této trestní věci je zjevné, že jednání obviněného M.

R. bylo článkem řetězu (nikoliv nevýznamným), v němž jednotlivé činnosti na

sebe navazovaly a směřovaly k předem domluvenému cíli – odcizení věcí a

finanční hotovosti v domě poškozených. Tohoto cíle všichni spoluobvinění také

dosáhli, přičemž úlohu dovolatele, který toliko hlídal venku – nelze z hlediska

právní kvalifikace jeho jednání jakkoliv podceňovat. Stejně tak nelze uvažovat

o tom, že by jeho jednání naplňovalo pouze znaky pomoci k trestnému činu

krádeže podle § 10 odst. 1 písm. c) k § 247 tr. zák., jak dovolatel tvrdil. Je

tomu tak proto, že dovolatel obviněnému M. R. spáchání trestné činnosti pouze

neusnadňoval, ale přímo se na ní podle předchozí dohody aktivně podílel, čímž

již překročil meze pouhé pomoci k trestnému činu podle § 10 odst. 1 písm. c)

tr. zák. a jednal právě tak, jak je uvedeno v ustanovení § 9 odst. 2 tr. zák.

vymezujícím předpoklady pro spolupachatelství.

V návaznosti na to je nutno dodat, že uvedené závěry stran důvodnosti posouzení

úlohy dovolatele jako spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák. platí bez

dalšího i pro skutek popsaný pod bodem 3) rozsudku soudu prvního stupně, jenž

byl soudy obou stupňů právně kvalifikován jako trestné činy loupeže podle § 234

odst. 1 tr. zák. a porušování domovní svobody podle § 238 odst. 1, 2 tr. zák.

spáchané ve spolupachatelství podle § 9 odst. 2 tr. zák.

Obviněný ve vztahu k tomuto jednání vznesl výhradu, že „pouze věděl, že

spoluobvinění do objektu vniknou a že se budou snažit odcizit nějaké předměty“

a že „kromě kontaktu s člověkem, který odcizené předměty odkoupil, jinak žádnou

aktivitu v tomto směru neprojevil“. Podle jeho přesvědčení mělo být jeho

jednání právně posouzeno toliko jako trestný čin nepřekažení trestného činu

podle § 167 odst. 1 tr. zák.

K tomu Nejvyšší soud považuje za potřebné zdůraznit, že v rámci jednání

popsaného pod bodem 3) odsuzujícího rozsudku spočívala úloha obviněného M. R. v

tom, že (poté, kdy po předchozí vzájemné domluvě se spoluobviněnými M. R., A.

Č. a E. L. přijeli společně vozidlem do obce Ř., kde zastavili) spolu s E. L.

zůstali ve vozidle a hlídali, aby spolupachatele upozornil na případné

nebezpečí, zatímco obvinění M. R. a A. Č. odešli pěšky k rodinnému domu, kde

uskutečnili loupežné přepadení jeho obyvatel, přičemž poté všichni společně

odjeli, odcizené věci prodali a získané finanční prostředky si vzájemně

rozdělili.

Opíraje se o takto učiněná skutková zjištění nelze než dospět k závěru, že také

v tomto případě spočívala konkrétní úloha obviněného M. R. právě v dělání tzv.

„zdi“, přičemž – jak již bylo zdůrazněno výše – míra jeho přispění v rámci

společného jednání nebyla nikterak rozhodující. Jednal-li však tento obviněný

po vzájemné dohodě s dalšími spoluobviněnými a byl-li tedy veden stejným

úmyslem, je z hlediska posouzení jeho účasti na tomto jednání zcela

irelevantní, že se vůči poškozeným nedopustil žádného násilí.

Nejvyšší soud nemohl přisvědčit ani námitce dovolatele, pokud se u skutků

uvedených pod body 1) a 3) odsuzujícího rozsudku domáhal posouzení jeho jednání

případně jen jako trestných činů nepřekažení trestného činu podle § 167 odst. 1

tr. zák. Tato námitka nemůže obstát zejména s ohledem na to, že ani v jednom z

uvedených případů nebylo zjištěno, že by se úmysl obviněného omezil jen na to,

aby tyto trestné činy nepřekazil. Naopak bylo s odkazem na konkrétní výsledky

dokazování prokázáno, že obviněný byl v obou případech veden nejen úmyslem

trestné činy spoluobviněných nepřekazit, ale současně jim aktivně poskytnout

buď pomoc k samotnému spáchání těchto trestných činů, nebo se na této trestné

činnosti sám v určité míře podílet. Bylo-li soudy obou stupňů zjištěno, že

dovolatel byl v tom kterém případě pomocníkem, resp. spolupachatelem na výše

označených trestných činech, pak je z logiky věci vyloučeno, aby byl pachatelem

trestného činu nepřekažení právě těch činů, jichž se nepřekažení dotýkalo.

Ze všech shora uvedených důvodů (§ 265i odst. 2 tr. ř.) Nejvyšší soud zjevně

neopodstatněné dovolání obviněného M. R. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

odmítl.

O podaném dovolání Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání za splnění

podmínek uvedených v ustanovení § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy

řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 9. srpna 2006

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a