Nejvyšší soud Rozsudek občanské

20 Cdo 2410/2012

ze dne 2013-12-11
ECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2410.2012.1

20 Cdo 2410/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a JUDr. Zbyňka

Poledny ve věci žalobkyně A. A., zastoupené JUDr. Jiřím Velíškem, advokátem se

sídlem v Praze 5, Holečkova 105/6, proti žalované OK REST, a. s. se sídlem v

Brně, Bohunická 519/24, o vyloučení spoluvlastnického podílu k nemovitosti z

exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 21 C 37/2008, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze z 30. listopadu 2011,

č. j. 18 Co 406/2011-86, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze z 30. listopadu 2011, č. j. 18 Co 406/2011-86,

se ruší a věc se tomuto soudu vrací k dalšímu řízení.

Shora označeným rozhodnutím městský soud změnil (vyhovující) rozsudek obvodního

soudu ze 17. března 2011, č. j. 21 C 37/2008-48, tak, že návrh na vyloučení

spoluvlastnického podílu žalobkyně k tam specifikované nemovitosti z exekuce

zamítl. Své rozhodnutí s poukazem na ustanovení § 42 exekučního řádu odůvodnil

závěrem, že za majetek, jenž dříve patřil do společného jmění (dále jen SJM)

žalobkyně a jejího manžela (povinného), se považuje i ten, který netvoří

součást společného jmění jen proto, že byl smlouvou či rozhodnutím soudu

vydaným podle § 148 odst. 1, 2 občanského zákoníku (dále jen obč. zák.) zúžen

zákonem stanovený rozsah společného jmění. S odkazem na rozhodnutí Nejvyššího

soudu sp. zn. 20 Cdo 2085/2006 pak uzavřel, že stejný princip platí i pro

bezpodílové spoluvlastnictví manželů (dále jen BSM). Podle jeho názoru by

excindační žaloba mohla být úspěšná jen za předpokladu, že by žalobkyně ve

smyslu ustanovení § 267 odst. 2 písm. a) o. s. ř. prokázala vědomost žalované o

existenci rozsudku (a jeho obsahu) o zrušení BSM podle tehdejšího ustanovení §

148a obč. zák. ve znění účinném do 31. 7. 1998; tvrzení v tomto směru však

žalobkyně – přes řádné poučení soudem – nepřednesla. Odvolací soud pak uzavřel,

že „nyní platný princip, podle něhož věřitele pohledávek nezavazují dohody

(případně rozhodnutí) o zrušení či zúžení BSM, pokud jim nebyl jejích obsah

znám, platil i v době vzniku pohledávky žalované v listopadu a prosinci roku

1998, a to při analogické aplikaci (§ 853 obč. zák.) ustanovení § 143 odst. 3

obč. zák. v tehdy platném znění“.

V dovolání žalobkyně namítá nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 2

písm. b/ o. s. ř.), jež spatřuje v nesprávné aplikaci ustanovení § 42

exekučního řádu a § 267 odst. 2 písm. a) o. s. ř. Zdůrazňuje, že uvedená

ustanovení – protože pohledávky žalované za povinným vznikly sice za trvání

manželství, avšak až po zániku BSM a po jeho vypořádání – na daný případ

nedopadají, takže ani nebyla povinna tvrdit a prokazovat vědomost žalované o

existenci a obsahu rozsudku o zrušení BSM a o jeho vypořádání.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od

1.7.2009 do 31.12.2012 (čl. II Přechodných ustanovení, bod 12, zákona č. 7/2009

Sb. a čl. II Přechodných ustanovení, bod 7, zákona č. 404/2012 Sb.).

Dovolání, přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., je důvodné.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle

právní normy (a to nejen hmotného práva, ale i – a o takový případ jde v

souzené věci – práva procesního), jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo

právní normu – sice správně určenou – nesprávně vyložil, případně ji na daný

skutkový stav nesprávně aplikoval (z podřazení skutkového stavu hypotéze normy

vyvodil nesprávné závěry o právech a povinnostech účastníků).

Jelikož vady podle § 229 odst. 1, odst. 2 písm. a/, b/ a odst. 3 o. s. ř., jež

by řízení činily zmatečným, a k nimž je dovolací soud – je-li dovolání

přípustné – povinen přihlédnout z úřední povinnosti (§ 242 odst. 3, věta druhá,

o. s. ř.), v dovolání namítány nejsou a nevyplývají ani z obsahu spisu, a

protože jinak je dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem včetně jeho

obsahového vymezení (§ 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.), je předmětem

dovolacího přezkumu závěr odvolacího soudu, že za majetek, jenž dříve patřil do

společného jmění (dále jen SJM) žalobkyně a jejího manžela (povinného), se

považuje i ten, který netvoří součást společného jmění jen proto, že byl

smlouvou či rozhodnutím soudu vydaným podle § 148 odst. 1, 2 obč. zák. zúžen

zákonem stanovený rozsah společného jmění, a že stejný princip platí i pro

bezpodílové spoluvlastnictví manželů.

V usnesení publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem

74/2004 Nejvyšší soud uzavřel, že k vymožení závazku vzniklého za manželství

jen jednoho z manželů lze nařídit výkon rozhodnutí i na majetek patřící do

zaniklého společného jmění, které v době zahájení vykonávacího řízení nebylo

vypořádáno.

V odůvodnění rozsudku z 31. března 2010, sp. zn. 20 Cdo 65/2008, pak Nejvyšší

soud vysvětlil, že bylo-li zaniklé BSM vypořádáno ve smyslu ustanovení § 149

odst. 4 obč. zák. ve znění účinném do 31. 7. 1998, nelze majetek, jehož

výlučnou vlastnicí se stala manželka povinného, postihnout v exekučním řízení

vedeném proti jejímu manželovi, a že odkaz na ustanovení § 150 odst. 2 obč.

zák. je nepatřičný, protože toto ustanovení je účinné až od 1. 8. 1998.

Posledně uvedenému judikatornímu závěru odpovídá i názor přijímaný literaturou

(viz např. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II., § 201-376.

Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s 2195), podle níž závěry o (přímo

z občanského zákoníku vyplývající, tedy bez nutnosti podávat žalobu podle § 42a

obč. zák.) neúčinnosti nelze vztáhnout na dohody, případně rozhodnutí soudu o

vypořádání BSM zaniklého před 1. 8. 1998 (které je třeba vypořádat podle

ustanovení občanského zákoníku ve zněni účinném do 31. 8. 1998 /čl. VIII odst.

2 věta první zákona č. 98/1998 Sb./), neboť ustanovení § 150 odst. 2 obč. zák.

zakotvující ochranu věřitelů nad rámec § 42a obč. zák. byl do občanského

zákoníku zařazen až s účinností od 1. 8. 1998 v rámci institutu SJM.

Z uvedeného plyne, že za skutkového stavu (zjištěného obvodním a převzatého

městským soudem), jejž nezpochybnil žádný z účastníků a kterým je Nejvyšší soud

vázán, kdy exekucí vymáhané pohledávky vznikly v měsících listopadu a prosinci

1998, tedy teprve po zániku bezpodílového spoluvlastnictví žalobkyně a

povinného (dnem nabytí právní moci rozsudku o zrušení BSM dle tehdejšího

ustanovení § 148a obč. zák. ve znění účinném do 31. 7. 1998, tedy 11. března

1995,) a po jeho vypořádání podle § 149 odst. 4 obč. zák., tedy uplynutím

tříleté lhůty, je závěr odvolacího soudu, že „stejný princip“ (jako pro SJM

upravený ustanovením § 42 exekučního řádu) „platí i pro BSM zrušené rozhodnutím

podle dříve platného ustanovení § 148a obč. zák.“, nesprávný.

Správný není ostatně ani odkaz odvolacího soudu na rozsudek Nejvyššího soudu

sp. zn. 20 Cdo 2085/2006, jelikož ten právo vymoci přisouzenou pohledávku proti

dlužníkovu manželovi (jako následně výlučném vlastníkovi) přiznává jen

věřitelům pohledávek vzniklých před uzavřením dohody o vypořádání SJM, o

kterýžto případ v souzené věci nejde.

Z výše citovaného rozhodnutí publikovaného pod č. R 74/2004 dále plyne, že

relevantní je i časový sled data vypořádání BSM (v daném případě data dopadu

fikce podle § 149 odst. 4 obč. zák. ve znění do 31. 7. 1998) a data zahájení

exekučního řízení. Bylo-li v předmětné věci bezpodílové spoluvlastnictví

žalobkyně a povinného vypořádáno 11. března 1998, zatímco exekuční řízení bylo

zahájeno nejdříve v prosinci 2004 (exekuce byla nařízena usnesením z 23.

prosince 2004, č.j. 19 Nc 11 410/2004-5), je i v tomto směru závěr odvolacího

soudu o nedůvodnosti žaloby nesprávný.

Správný není konečně ani odkaz odvolacího soudu na ustanovení § 143a odst. 3

obč. zák. ve znění do 31. 7. 1998 (ve spojení s ustanovením § 853 obč. zák.)

jelikož s ohledem na výše uvedené (ne)vědomost žalované o existenci a obsahu

rozsudku o vypořádání BSM žádný právní význam nemá.

Protože napadené rozhodnutí odvolacího soudu spočívá nesprávném právním

posouzení (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), Nejvyšší soud je bez jednání (§

243a odst. 1 o. s. ř.) podle § 234b odst. 2 věty za středníkem o. s. ř. zrušil

a věc mu podle § 243b odst. 3 o. s. ř. vrátil k dalšímu řízení

Právní názor dovolacího soudu je závazný (§ 243d odst. 1 část první věty za

středníkem o. s. ř.).

O případné náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení

hlavy VI. exekučního řádu

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. prosince 2013

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu