Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1059/2003

ze dne 2004-02-05
ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.1059.2003.1

21 Cdo 1059/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci

žalobce Města R., zastoupeného advokátem, proti žalované Mgr. J. K., zastoupené

advokátkou, o 388.004,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v

Rakovníku pod sp. zn. 3 C 579/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského

soudu v Praze ze dne 28. ledna 2003 č.j. 23 Co 473/2002-166, takto:

Dovolání žalobce proti rozsudku krajského soudu, kterým byl změněn rozsudek

okresního soudu tak, že se zamítá žaloba o zaplacení částky 194.341,- Kč s

příslušenstvím, se zamítá; ve výroku, kterým byl změněn rozsudek okresního

soudu tak, že se zamítá žaloba o zaplacení další částky 146.663,- Kč s

příslušenstvím, a ve výroku o nákladech řízení se rozsudek krajského soudu

zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 388.004,- Kč s 8% úrokem

z částky 107.879,- Kč od 31. 7. 2000 do zaplacení, z částky 41.663,- Kč od 12.

9. 2000 do zaplacení, z částky 86.462,- Kč od 31. 10. 2000 do zaplacení, z

částky 22.000,- Kč od 13. 11. 2000 do zaplacení, z částky 85.000,- Kč od 12.

12. 2000 do zaplacení, z částky 10.000,- Kč od 10. 1. 2001 do zaplacení, z

částky 15.000,- Kč od 2. 4. 2001 do zaplacení a z částky 20.000,- Kč od 10. 7.

2001 do zaplacení. Žalobu odůvodnil tím, že žalovaná, která u něj pracovala

jako tajemník městského úřadu, při výkonu této funkce „rozhodně porušila

některé ustanovení zákoníku práce“ a v souvislosti s tím vznikla žalobci škoda.

Při skončení pracovního poměru Ing. J. K. byla tomuto zaměstnanci neoprávněně

vyplacena mzda za dobu výpovědní lhůty za měsíce květen, červen a červenec roku

2000 a s připočtením sociálního a zdravotního pojištění vznikla škoda ve výši

107.879,- Kč, Ing. I. D. byla neoprávněně vyplacena na odstupném částka

41.663,- Kč, protože její funkce vedoucí finančního odboru nebyla zrušena a

její pracovní poměr tedy nebyl rozvázán dohodou v důsledku organizačních změn,

Ing. I. Ž. byla při skončení pracovního poměru neoprávněně vyplacena mzda za

dobu výpovědní lhůty za měsíce srpen, září a říjen roku 2000 a s připočtením

sociálního a zdravotního pojištění vznikla škoda ve výši 86.462,- Kč, při

jednání o skončení pracovního poměru s E. M. jí byla neoprávněně vyplacena

částka 22.000,- Kč, H. B. byla neoprávněně vyplacena mzda - mimořádná odměna -

v měsíci listopadu 2000 ve výši 85.000,- Kč „bez bližšího vysvětlení a

zdůvodnění“, a v případě skončení pracovního poměru s Ing. V. M. mu bylo

neoprávněně vyplaceno 25.000,- Kč. Za porušení „právních předpisů v oblasti

pracovněprávní agendy“ v uvedených případech pak byla žalobci na základě

rozhodnutí Úřadu práce v R. ze dne 16. 3. 2001 č.j. 598/T-Lu/2001/4 uložena

pokuta ve výši 20.000,- Kč, kterou žalobce uhradil dne 10. 7. 2001. Protože

žalovaná požadavek na úhradu škody jako „neakceptovatelný“ odmítla, požadoval

po ní náhradu vzniklé škody, neboť byla „ve funkci, z jejíhož titulu byla

odpovědná za pracovněprávní oblast žalobce“.

Okresní soud v Rakovníku rozsudkem ze dne 27. 6. 2002 č.j. 3 C

579/2001-130 žalované uložil, aby zaplatila žalobci 341.004,- Kč s 8% úrokem z

částky 107.879,- Kč od 31. 7. 2001 do zaplacení, s 8% úrokem z částky 41.663,-

Kč od 12. 9. 2000 do zaplacení, s 8% úrokem z částky 86.462,- Kč od 31. 10.

2000 do zaplacení, s 8% úrokem z částky 85.000,- Kč od 12. 12. 2000 do

zaplacení a s 8% úrokem z částky 20.000,- Kč od 10. 7. 2001 do zaplacení,

žalobu o 47.000,- Kč s příslušenstvím zamítl a rozhodl, že žalovaná je povinna

zaplatit žalobci na nákladech řízení 53.365,- Kč k rukám advokáta. Soud prvního

stupně dospěl k závěru, že „byl prokázán nejen vznik škody, ale nýbrž i

skutečnost, že škoda vznikla jako důsledek zaviněného jednání žalované, a to z

nedbalosti, když jako tajemnice městského úřadu porušila pracovněprávní

předpisy při ukončování pracovních poměrů zaměstnanců“. V případě skončení

pracovního poměru s Ing. K. podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák.práce

souhlasila s tím, aby po odvolání z funkce vedoucího živnostenského odboru

nedocházel dále do zaměstnání a aby mu po dobu výpovědní lhůty byla vyplácena

náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku v celkové výši 107.878,- Kč, v případě

rozvázání pracovního poměru s Ing. I. D. dohodou bylo na příkaz žalované

vyplaceno této zaměstnankyni odstupné ve výši 41.663,- Kč, i když důvodem

skončení pracovního poměru nebyl důvod uvedený v ustanovení § 46 odst. 1 písm.

c) zák.práce, neboť funkce vedoucího finančního odboru nebyla zrušena, při

skončení pracovního poměru s H. B. dala žalovaná příkaz k vyplacení mimořádné

odměny ve výši 85.000,- Kč, „aniž by její vyplacení zdůvodnila“, přestože tato

zaměstnankyně svou pracovní činnost nezvládala a neuspokojivé pracovní výsledky

žalovaná této zaměstnankyni vytýkala a v důsledku toho H. B. ukončila pracovní

poměr dohodou podle ustanovení § 43 zák.práce. Pokutu ve výši 20.000,- Kč

zaplatil žalobce Finančnímu úřadu v R. za porušení pracovněprávních předpisů

zjištěných kontrolou pracovněprávní agendy žalobce, „jejíž vedení bylo v

kompetenci žalované, a není pochyb, že jejich porušení žalovaná způsobila“.

Protože „výše škody v případě zaměstnanců M. a M. byla určena usneseními

městské rady a nikoliv jednání žalované, a protože v jejich případě bylo

zastaveno řízení o jejich žalobě na neplatnost výpovědi“, soud považoval žalobu

v této části vůči žalované za nedůvodnou.

K odvolání žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 1. 2003 č.j. 23

Co 473/2002-166 rozsudek soudu prvního stupně „v napadeném vyhovujícím výroku“

změnil tak, že žalobu ohledně částky 341.004,- Kč s příslušenstvím zamítl, a

rozhodl, že žalované se náhrada nákladů řízení před soudem prvního stupně a

řízení odvolacího nepřiznává. Odvolací soud dospěl k závěru, že žalobci „v

daných případech vznikla škoda vynaložením částek, které by při volbě jiného

postupu řešení pracovněprávních záležitostí vynaložit nemusel“, že „je

nepochybné, že k porušení pracovněprávních předpisů v uvedených případech

došlo“, a že „lze dozajista shledat i příčinnou souvislost mezi konkrétním

jednáním žalované a vznikem škody“. Odvolací soud se však „neztotožnil“ se

závěrem soudu prvního stupně o zavinění žalované v souvislosti s ukončováním

pracovního poměru Ing. K. a Ing. Ž. Bylo-li žalované vytýkáno, že uvedeným

zaměstnancům neměla být po dobu výpovědní doby vyplácena náhrada mzdy, neboť

se nejednalo o překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení §

130 zákoníku práce, „je třeba poukázat na to, že ke všem žalované vytýkaným

jednáním došlo v roce 2000, tj. před novelou zákoníku práce provedenou zákonem

č. 155/2000 Sb., kdy při výkladu ustanovení § 65 odst. 3 zák. práce „ani soudy

na tuto problematiku nenazíraly jednotně“. Odvolací soud proto dovodil, že za

těchto okolností „nelze žalované vytýkat zavinění spočívající v neznalosti

judikatury, která není v právním řádu České republiky pramenem práva, nýbrž

slouží zejména ke sjednocování výkladových problémů“. Obdobně je tomu v případě

skončení pracovního poměru s Ing. D., který „zajisté nebyl plně v souladu s

právními předpisy judikaturou“, avšak za situace, že žalovaná byla přesvědčena

o tom, že Ing. D. by měla po odvolání z funkce po dobu výpovědní lhůty nárok na

náhradu mzdy podle ustanovení § 130 zák. práce, bylo podle názoru odvolacího

soudu skončení pracovního poměru dohodou s vyplacením odstupného řešením

rychlejším a hospodárnějším. Skutečnost, že H. B. byla žalovanou přiznána

mimořádná odměna „bez bližšího odůvodnění a vysvětlení“ byla sice podle názoru

odvolacího soudu v rozporu s nařízením vlády č. 253/1992 Sb., avšak ani z

tohoto předpisu nevyplýval závěr, že by „řádně ,neodůvodněná‘ odměna byla bez

dalšího i ,nedůvodná‘, tj. vyplacená neprávem“; žalovaná podle zjištění

odvolacího soudu v tomto případě nepostupovala svévolně, nýbrž v souladu s

pokyny tehdejšího starosty H. Pokud jde o pokutu udělenou Úřadem práce v R. pro

porušování pracovněprávních předpisů, lze sice podle názoru odvolacího soudu

souhlasit s tím, že žalovaná, která z titulu své funkce vystupovala u žalobce

vůči dalším zaměstnancům v postavení zaměstnavatele, odpovídala za dodržování

těchto předpisů, avšak „nelze pominout, že takřka ve všech úřadem práce

vytýkaných případech postupovala sice v rozporu s pracovněprávními předpisy,

avšak v souladu s tehdejšími zájmy žalobce“.

K pochybením pak došlo „vesměs

vůči zaměstnancům, kteří, až na dva případy, které nejsou předmětem odvolacího

řízení postup žalované akceptovali a nijak se proti němu neohradili“.

Žalobce podal proti tomuto rozsudku odvolacího soudu dovolání, ve

kterém namítá, že odvolací soud dospěl k nesprávnému právnímu posouzení věci. Je přesvědčen, že u žalované „je dáno nedbalostní zavinění nejméně ve formě

nevědomé nedbalosti“, neboť „vzhledem k okolnostem daného případu a k osobním

poměrům žalované je nevyhnutelné dospět k závěru, že žalovaná měla a mohla

vědět, že svým jednáním způsobí škodu“. Žalovaná byla ve funkci tajemnice, tj. osoby, jež má na starost pracovněprávní agendu, měla ukončené vysokoškolské

právnické vzdělání a právnickou praxi, a u takové osoby lze podle názoru

dovolatele předpokládat znalost, jak v souladu s platnými právními předpisy

ukončit pracovní poměr. Jestliže taková osoba svým jednáním poruší dotčená

ustanovení o skončení pracovního poměru, např. nesplněním nabídkové povinnosti,

nebo opomenutím odvolání zaměstnance z funkce, je zřejmé, že měla a mohla vědět

o tom, že takovým porušením může způsobit škodu. V případě Ing. Ž. a Ing. K.,

bylo žalované vytýkáno především porušení ustanovení § 65 odst. 3 zák. práce,

zejména že nesplnila nabídkovou povinnost při odvolání a výpovědi jmenovaných

zaměstnanců, „neboť práce pro Ing. Ž. a Ing. K. u žalobce byla, žalovaná jim

jako tajemnice úřadu tuto práci nenabídla a dopustila se tak porušení § 65

odst. 3 zák. práce“. Žalovaná „musela vědět o volných pracovních místech u

žalobce a nebylo možné uvažovat o tom, že by o nich nevěděla, taková nevědomost

by se dala považovat za porušení jejích pracovních povinností“. Bylo povinností

žalované nabídnout těmto zaměstnancům vhodnou práci a teprve, jestliže by byla

odmítnuta, byl by dán výpovědní důvod pro nadbytečnost. Tato povinnost, kterou

žalovaná porušila, „vyplývá přímo z ustanovení zákoníku práce (není proto nutné

orientovat se kvůli tomu v judikatuře soudů) a žalobce má za to, že zavinění

spočívající v neznalosti, resp. porušení takového ustanovení lze žalované

vytýkat“. V případě Ing. D. „sám odvolací soud konstatuje, že s jmenovanou

nebyl pracovní poměr skončen plně v souladu s právními předpisy“, neboť funkce

zastávaná touto zaměstnankyní nebyla zrušena, zaměstnankyně z této funkce

nebyla ani odvolána, a přesto byla vyhotovena dohoda o skončení pracovního

poměru z důvodu nadbytečnosti a jmenované bylo vyplaceno odstupné podle

ustanovení § 60a zák.práce. Ze strany žalované tedy došlo k takovým porušením

zákoníku práce, u nichž je nevyhnutelné předpokládat, že vzhledem k osobním

poměrům a okolnostem případu mohla a měla vědět, že takovým porušením zákona

může žalobci způsobit škodu. Ani v případě H. B. nelze akceptovat závěr

odvolacího soudu, že postup žalované byl v zájmu zaměstnavatele. Z nařízení

vlády č. 253/1992 Sb. je zřejmé, ve kterých případech může zaměstnavatel

mimořádnou odměnu vyplatit, a ani jeden z těchto případů nenastal. Uváděl-li

odvolací soud, že žalovaná postupovala podle pokynů tehdejšího starosty, podle

názoru dovolatele byla jako tajemnice vázána nikoli pokyny starosty, nýbrž

zákoníkem práce. Z uvedených případů také vyplývá zavinění žalované u škody

vzniklé zaplacením pokuty udělené žalobci Úřadem práce v R.

S názorem

odvolacího soudu nelze rovněž souhlasit, uvádí-li, že postup žalované sice byl

v rozporu s právními předpisy, avšak v souladu se zájmy zaměstnavatele, neboť

zájmy zaměstnavatele nelze nadřadit povinnosti dodržovat příslušné právní

předpisy. Žalobce navrhl, aby dovolací soud napadený rozsudek odvolacího soudu

zrušil a aby věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání bylo podáno proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a že jde o

rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a

odst. 1, věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je zčásti

opodstatněné.

Podle ustanovení § 172 odst. 1 zák. práce zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli

za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Zaměstnavatel je povinen

prokázat zaměstnancovo zavinění s výjimkou případů uvedených v § 176 a 178

(srov. § 172 odst. 3 zák. práce).

Podle ustanovení § 172 odst. 2 zák. práce byla-li škoda způsobena také

porušením povinností ze strany zaměstnavatele, odpovědnost zaměstnance se

poměrně omezí. Podle ustanovení § 179 odst. 4 zák. práce byla-li škoda

způsobena také zaměstnavatelem, je zaměstnanec povinen hradit poměrnou část

škody podle míry svého zavinění.

Předpokladem pro vznik odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli za škodu

podle ustanovení § 172 odst. 1 zák. práce je porušení pracovních povinností

zaměstnancem, vznik škody, příčinná souvislost mezi porušením pracovních

povinností a vznikem škody (tzv. kauzální nexus) a zavinění na straně

zaměstnance. Ke vzniku povinnosti k náhradě škody je zapotřebí, aby všechny

předpoklady byly splněny současně; chybí-li kterýkoliv z nich, nárok, a tedy

ani povinnost k zaplacení, nevzniká. Z principu obecné odpovědnosti zaměstnance

za škodu podle citovaného ustanovení vyplývá, že zaměstnanec odpovídá jen za tu

škodu, kterou zaviněným porušením pracovních povinností skutečně způsobil;

neodpovídá tudíž za tu část škody, která byla způsobena porušením povinností ze

strany zaměstnavatele (§ 172 odst. 2 a § 179 odst. 4 zák. práce), případně

zaviněním jiného zaměstnance (§ 179 odst. 5 zák. práce), resp. třetích osob vně

zaměstnavatele. V řízení o náhradu škody podle ustanovení § 172 odst. 1 zák.

práce má žalobce (poškozený zaměstnavatel) procesní povinnost tvrdit [srov. §

101 odst. 1 písm.a) o.s.ř.] a posléze i prokázat [srov. § 101 odst.1 písm.b) a

120 odst. 1 o.s.ř.] všechny uvedené předpoklady potřebné pro vznik odpovědnosti

za škodu.

Škoda ve smyslu ustanovení § 172 a § 179 zák. práce není pouhým

souhrnem ztrát, které vznikly zaměstnavateli činností zaměstnance, nýbrž jen

takovou majetkovou újmou, která je důsledkem konkrétního porušení pracovních

povinností a která je s tímto porušením pracovních povinností v příčinné

souvislosti. V případě objektivní kumulace více škodních událostí je třeba

zkoumat splnění předpokladů odpovědnosti zaměstnance za škodu v každém škodním

případě zvlášť (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.8.2002 sp.zn. 21

Cdo 1111/2001, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 10, roč. 2002, pod

poř. č. 199).

Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci zjištěno, že žalovaná

pracovala u žalovaného od 1.2.2000 do 14.3.2001 v pracovním poměru jako

tajemnice Městského úřadu v R.

Městská rada v R. na svém 26. jednání dne 29.3.2000 usnesením č. 132/00 kromě

jiného „na návrh tajemnice úřadu odvolává z funkce vedoucího živnostenského

odboru Ing. J. K. s účinností od 1.4.2000“, dále „s účinností od 1.4.2000 ruší

živnostenský odbor a zřizuje samostatný odbor s názvem: odbor – obecní

živnostenský úřad“, a „ukládá tajemnici úřadu v tomto smyslu provést příslušnou

organizační změnu“. Dne 13. 4. 2000 byla jmenovanému doručena výpověď podle

ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce z důvodu odvolání z funkce; byl

vysloven souhlas s dalším nedocházením na pracoviště a za květen, červen a

červenec 2000 byla jmenovanému vyplacena náhrada mzdy ve výši 63.458,- Kč, na

sociálním pojištění žalobce zaplatil 16.499,- Kč, na zdravotním pojištění

5.711,- Kč a na „pojištění za zaměstnavatele“ 22.210,- Kč.

- Městská rada v R. na svém 32. jednání dne 19.7.2000 usnesením č. 283/00 kromě

jiného „odvolává Ing. I. Ž. s okamžitou účinností z funkce vedoucího odboru

životního prostředí“, dne 20. 7. 2000 byla z tohoto důvodu jmenovanému doručena

výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce;

současně žalovaný sděluje, že jej nemá možnost dále zaměstnávat, že souhlasí „s

nedocházením na pracoviště do skončení pracovního poměru“ s tím, že mu bude „v

souladu s § 130 odst. 1 ZP poskytovat náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku“.

Za měsíce srpen, září a říjen 2000 byla jmenovanému zaplacena náhrada mzdy ve

výši 50.860,- Kč, dále bylo placeno sociální pojištění 13.224,- Kč, zdravotní

pojištění 4.577,- Kč a „pojištění za zaměstnavatele“ 17.801,- Kč.

- Pracovní poměr mezi žalobcem a Ing. I. D., která vykonávala na základě

usnesení Městské rady č. 246/95 funkci vedoucí finančního odboru, byl rozvázán

„dohodou dle § 43 v návaznosti na § 46 odst. 1 písm. c) ZP“ ke dni 31. 8. 2000.

Funkce vedoucího finančního odboru nebyla zrušena, jmenované bylo vyplaceno

odstupné 41.663,- Kč..

- Na základě písemného příkazu žalované mzdové účtárně ze dne 13. 11. 2000 byla

H. B. (se kterou byl pracovní poměr ukončen dohodou ze dne 13. 11. 2000 ke dni

30. 11. 2000) vyplacena mimořádná odměna 50.000,- Kč „bez bližšího vysvětlení a

zdůvodnění“, na sociální pojištění bylo zaplaceno 13.000,- Kč, na zdravotní

pojištění 4.500,- Kč, a „pojištění za zaměstnavatele činilo 17.500,- Kč.

- Úřad práce v R. rozhodnutím ze dne 16.3.2001 Č.j. 598/T-Lu/2001/4 uložil

žalovanému pokutu 20.000,- Kč za „zjištěná porušení platných ustanovení zákona

č. 65/1965 Sb. v platném znění v §§: 7 odst. 2, 8 odst. 2 a 3), 29 odst. 1a),

46 odst. 1c), 48 odst. 1d), 65 odst. 2 a 3), včetně § 10 nařízení vlády č.

253/1992 Sb. v platném znění“. Uložená pokuta byla zaplacena 10.7.2001.

Za tohoto skutkového stavu v posuzovaném případě není pro posouzení věci - a v

tom lze dovolateli přisvědčit - podstatné, že postup žalované byl podle názoru

odvolacího soudu „v souladu se zájmy zaměstnavatele“. Žalovaná, jako tajemník

městského úřadu, plnila kromě jiného funkci statutárního orgánu zaměstnavatele

podle zvláštních předpisů [srov. § 59 odst. 3 písm. b) zákona č. 367/1990 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků] a toto její

postavení se nezměnilo ani poté, co od 12. 11. 2000 nabyl účinnosti zákon č.

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) [srov. § 110 odst. 4 písm. d) zákona č.

128/2000 Sb.]. Jestliže jako statutární orgán a vedoucí zaměstnanec (§ 9 odst.

1 a 3 zák. práce) kromě jiného zabezpečovala plnění usnesení městského

zastupitelstva či městské rady, bylo její povinností stejně jako každého jiného

zaměstnance dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jí vykonávané

[srov. § 73 odst. 1 písm. c) zák. práce]. Za tohoto stavu bylo pro posouzení

věci významné posouzení, zda žalovaná naplnila svým jednáním v každém z

uvedených škodních případů skutkovou podstatu ustanovení § 172 zák. práce,

zejména, zda jí lze v příčinné souvislosti s vyplacenými částkami v

jednotlivých případech vytýkat zaviněné porušení povinností, které jí plynuly z

právních předpisů vztahujících se k této její činnosti.

Náhrady škody vzniklé vyplacením náhrady mzdy Ing. K. a Ing. Ž. se

žalobce domáhal s tvrzením, že žalovaná těmto zaměstnancům po jejich odvolání z

funkce nenabídla jinou vhodnou práci a „naprosto nepochopitelně“ jim umožnila

po dobu výpovědní lhůty nedocházet na pracoviště a „pobírat mzdu za práci,

která nebyla vykonávána“. Pro závěr, zda žalovaná při plnění pracovních úkolů

nebo v přímé souvislosti s ním porušila zaviněně svoji právní povinnost v

příčinné souvislosti se vznikem škody, bylo třeba nejprve posoudit, jaké bylo

právní postavení obou zaměstnanců po jejich odvolání z funkce. Uvedené

posouzení je třeba provést - vzhledem k tomu, že k jejich odvolání došlo v

březnu a v červenci roku 2000 - i v současné době podle zákoníku práce ve znění

účinném do 1.1.2001, tj. předtím, než nabyl účinnosti zákon č. 155/2000 Sb.,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony.

Zaměstnanec, který byl do funkce jmenován (zvolen), může být z funkce

odvolán nebo se funkce vzdát; odvolání a vzdání se funkce musí být písemné a

doručené druhému účastníku, jinak je neplatné (srov. § 65 odst. 2, větu první,

druhou a třetí, zák. práce). Funkce zaměstnance zvoleného do funkce zaniká též

uplynutím volebního období.

Uplynutím volebního období, odvoláním z funkce nebo vzdáním se funkce

pracovní poměr zaměstnance u zaměstnavatele nekončí ( § 65 odst. 3, věta první,

zák. práce). Zákon v ustanovení § 65 odst. 3, větě druhé, zák. práce

předpokládá (stanoví jako pravidlo), že zaměstnanec bude nadále u

zaměstnavatele konat dohodou účastníků stanovenou jinou práci odpovídající jeho

kvalifikaci, popřípadě jinou pro něho vhodnou práci; jde tu o takovou práci,

kterou je zaměstnanec způsobilý vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu,

kvalifikaci (nesmí se tedy jednat o práci, k níž zaměstnanec nemá potřebnou

kvalifikaci a nemůže ji ani získat zaškolením nebo jinou průpravou) a

schopnostem (nesmí se jednat ani o práci, k níž zaměstnanec nemá předpoklady

stanovené právními předpisy, nebo u níž nesplňuje požadavky, které jsou

nezbytnou podmínkou pro její výkon). Pro případ, že zaměstnavatel nemá pro

zaměstnance takovou práci nebo že ji zaměstnanec odmítne (k dohodě o jeho

dalším pracovním zařazení u zaměstnavatele z těchto důvodů nedojde), zákon

stanoví (srov. § 65 odst. 3, větu třetí, zák. práce), že “je dán výpovědní

důvod podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce”. Zákon tu vytváří

fikci nadbytečnosti zaměstnance, pro kterou je možné s ním rozvázat pracovní

poměr, aniž by bylo potřebné (možné) se při zkoumání platnosti výpovědi zabývat

tím, zda se zaměstnanec skutečně stal pro zaměstnavatele nadbytečným vzhledem k

rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách (jak to jinak

ustanovení § 46 odst. 1 písm. c/ zák. práce pro platné rozvázání pracovního

poměru výpovědí vyžaduje).

Po odvolání zaměstnance z funkce, do níž byl jmenován nebo zvolen (po

jeho vzdání se funkce či po uplynutí volebního období), může být - jak uvedeno

již výše - další pracovní zařazení zaměstnance u zaměstnavatele určeno jen

dohodou účastníků. I když dohoda o dalším pracovním zařazení může být uzavřena

z iniciativy zaměstnance, z ustanovení § 65 odst. 3, věty druhé a třetí, zák.

práce vyplývá, že zaměstnavatel má právní povinnost, aby jinou práci

zaměstnanci nabídl (samozřejmě za předpokladu, že pro zaměstnance takovou práci

má) a aby nabídku učinil ihned, jakmile je to možné (tak, aby zaměstnanec,

přistoupí-li na tuto nabídku, mohl - pokud je to možné - začít vykonávat tuto

jinou práci vzápětí po zániku funkce); zaměstnavatel pak může rozvázat se

zaměstnancem pracovní poměr výpovědí jedině tehdy, jestliže pro něj nemá jinou

práci odpovídající jeho kvalifikaci, popřípadě jinou pro něho vhodnou práci,

nebo jestliže zaměstnanec takovou práci odmítne. Splnění této povinnosti patří

k úkolům těch, kteří podle ustanovení § 9 a § 10 zák. práce činí za

zaměstnavatele právní úkony.

Za uvedeného právního stavu je tedy namístě závěr, že má-li zaměstnavatel pro

zaměstnance jinou práci odpovídající jeho kvalifikaci, popřípadě jinou pro něho

vhodnou práci, avšak tuto práci mu nenabídne, jde o porušení právní povinnosti

způsobené v rámci plnění úkolů zaměstnavatele těmi, kdo jednají jeho jménem.

(srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 1998 sp. zn. 2 Cdon 662/97,

uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1999, pod č. 14). S

dovolatelem však přesto nelze souhlasit, jestliže pro naplnění odpovědnosti

žalované z hlediska příčinné souvislosti mezi zaviněným porušením povinnosti a

vzniklou škodou považuje za postačující samotné „porušení ustanovení zákoníku

práce“, k němuž „došlo již tím, že žalovaná nenabídla jmenovaným zaměstnancům

práci, která u žalobce k dispozici byla“. Uvedený názor totiž nepřihlíží

náležitě k tomu, že samotná nabídka (oferta) jiné vhodné práce ještě nemá za

následek, že vznik škody spatřovaný ve vyplácené náhradě mzdy je vyloučen;

žalobce totiž s ohledem na zastávaný názor netvrdí a z obsahu spisu ani

nevyplývá, že by Ing. K. a Ing. Ž. bývali případnou nabídku přijali a byli tak

ochotni uzavřít dohodu o druhu práce, kterou nadále budou u žalobce vykonávat,

a v důsledku toho teprve odpadla potřeba úvah o poskytování náhrady mzdy.

Dovolatel, který považuje za určující, že „práce pro Ing. K. a Ing. Ž. byla a

žalovaná jim ... tuto nenabídla“, totiž opomíjí, že - jestliže byl zaměstnanec

z funkce odvolán - do doby, než se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne na

dalším pracovním zařazení, popřípadě do doby skončení pracovního poměru (např.

na základě výpovědi dané zaměstnanci pro „fikci nadbytečnosti” nebo dohody o

rozvázání pracovního poměru uzavřené z tohoto důvodu), se vztahy mezi účastníky

vyznačují tím, že zaměstnanec nekoná pro zaměstnavatele práci, neboť dosud

zastávanou funkci již není oprávněn (povinen) vykonávat a jeho nové pracovní

zařazení u zaměstnavatele není (zatím) určeno. I když odvoláním z funkce,

vzdáním se funkce nebo uplynutím volebního období pracovní poměr nekončí,

nastal takový stav, že tu chybí jeden z jeho základních prvků - druh práce.

Jedním z následků odvolání zaměstnance z funkce (vzdání se funkce, uplynutí

volebního období) tedy je, že zaměstnavatel nemá povinnost přidělovat

zaměstnanci práci a že zaměstnanec není povinen podle pokynů zaměstnavatele

konat osobně práci, a to až do té doby, než se dohodnou na dalším pracovním

zařazení zaměstnance, popřípadě až do skončení pracovního poměru.

Vycházeje z uvedeného, dovolací soud již v minulosti zaujal názor, že byl-li

zaměstnanec z funkce, která se obsazuje jmenováním ( § 27 odst. 4 zák. práce),

odvolán nebo se této funkce vzdal, nejde o překážku v práci na straně

zaměstnavatele, nekoná-li dále pro zaměstnavatele práci proto, že se s ním

zaměstnavatel nedohodl na jeho dalším pracovním zařazení na jinou práci

odpovídající jeho kvalifikaci, popřípadě na jinou pro něho vhodnou práci, nebo

proto, že zaměstnavatel pro něj takovou práci nemá. Náhrada mzdy ve smyslu

ustanovení § 130 odst. 1 zák. práce mu proto nenáleží (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 1998 sp. zn. 2 Cdon 662/97, uveřejněný ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1999, pod č. 14). Závěry

odvolacího soudu vycházející z uvedeného názoru proto nelze považovat za

„nadbytečné a v daných případech irelevantní“, neboť postup žalobkyně, která

naopak rozhodla o tom, že oběma zaměstnancům náhrada mzdy podle ustanovení §

130 odst.1 zák. práce náleží, nebyl správný. Za tohoto stavu lze odvolacímu

soudu přisvědčit, že pro posouzení věci byl významný závěr, zda jednání

žalované, jímž - objektivně vzato - došlo k porušení povinnosti zaměstnanců

dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané [§ 73 odst. 1

písm. d) zák. práce], bylo jednáním zaviněným.

Zavinění lze charakterizovat jako psychický vztah jednajícího ke svému jednání,

které je protiprávní, a ke škodě jako následku takového jednání. Zavinění ve

formě úmyslu (úmyslné zavinění) je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že

škodu může způsobit, a chtěl škodu způsobit (úmysl přímý), nebo tehdy, když

jednající věděl, že škodu může způsobit, a pro případ, že ji způsobí, byl s tím

srozuměn (úmysl nepřímý). Zavinění ve formě nedbalosti (nedbalostní zavinění)

je dáno tehdy, jestliže jednající věděl, že škodu může způsobit, ale bez

přiměřených důvodů spoléhal, že ji nezpůsobí (nedbalost vědomá), nebo tehdy,

jestliže jednající nevěděl, že škodu může způsobit, ač o tom vzhledem k

okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl (nedbalost nevědomá).

S názorem dovolatele, že „vzhledem k okolnostem daného případu a k osobním

poměrům žalované je nevyhnutelné dospět k závěru, že žalovaná měla a mohla

vědět, že svým jednáním způsobí škodu“, dovolací soud nesouhlasí.

Novelou provedenou s účinností od 29.5.1992 zákonem č. 231/1992 Sb., kterým se

mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti, došlo kromě jiného k

nové úpravě postavení zaměstnanců odvolaných z funkce (srov. čl. I. bod 8.

zákona). Na rozdíl od dosavadního stavu, kdy zaměstnavatel byl oprávněn svým

jednostranným opatřením zařadit odvolaného vedoucího zaměstnance na

odpovídající práci, i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil, nová právní úprava

umožňovala zařadit odvolaného zaměstnance na jinou pro něho vhodnou práci jen

po dohodě s ním. O tom, jak dále postupovat v případě, jestliže nedojde k

dohodě o dalším pracovním zařazení, však zákoník práce výslovné ustanovení

neobsahoval. Právní praxe vcelku jednotně mínila, že po odvolání zaměstnance

nastává stav, kdy zde není určen druh práce, který by mu zaměstnavatel mohl

přidělovat, byly však vyslovovány rozdílné názory na to, jaké důsledky lze z

uvedeného stavu vyvozovat. Na jedné straně byl prosazován názor, že v uváděném

případě „je dán postup podle ustanovení § 130 zákoníku a zaměstnanci přísluší

až do skončení pracovního poměru náhrada mzdy ve výši průměrného

výdělku“ (srov. Bognárová, V., Pracovní poměr založený jmenováním, Právo a

zaměstnání, 1996, č. 9, str.10) a tento názor zastávaly i některé soudy nižších

stupňů (srov. Bognárová, V., Nad jedním rozhodnutím, Právo a zaměstnání, 1997,

č. 10, str. 12). Opačný názor byl oproti tomu vysloven v již uváděném rozsudku

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 1998 sp. zn. 2 Cdon 662/97, uveřejněném ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1999, pod č. 14, který byl sdílen

i částí dobové literatury [srov. Kalenská, M., Nad jedním rozhodnutím (k jedné

otázce náhrady mzdy při odvolání z funkce), Bulletin advokacie, 1999, č. 4,

str. 38]. O tom, že existující právní stav byl i poté vnímán jako závažný

problém odůvodňující legislativní změnu, svědčí i důvodová zpráva k návrhu

zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony, jenž byl posléze přijat pod č. 155/2000 Sb.,

v níž se kromě jiného uvádí: „Dosavadní právní úprava nestanoví jednoznačně

mzdové nároky zaměstnance v případě jeho odvolání z funkce nebo vzdání se

funkce, kdy zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci odpovídající jeho

kvalifikaci, popřípadě jinou, pro něho vhodnou práci, nebo tuto práci sice má,

ale zaměstnanec ji odmítne a do skončení pracovního poměru nepracuje. Vzhledem

k značným problémům v praxi, se navrhuje, aby zákon stanovil, že v tomto

případě jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které zaměstnanci

přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Důvod překážky v práci na

straně zaměstnavatele lze v tomto případě spatřovat v tom, že zaměstnavatel

zaměstnanci nepřiděluje práci, se kterou zaměstnanec souhlasil před jmenováním

nebo před zvolením do funkce“ (srov. Parlament České republiky, sněmovní tisk –

návrh zákona č. 484/0).

O typově odlišnou situaci se však jednalo v případě odstupného vyplaceného Ing.

I. D. Je mimo pochybnost, že zákaz skončení pracovního poměru v ochranné době

podle ustanovení § 48 odst. 1 zák. práce se týká pouze výpovědi; nelze tedy

ochranu zaměstnance vztáhnout na jiné způsoby skončení pracovního poměru a

žalované nelze v souvislosti s uzavřením dohody o skončení pracovního poměru s

Ing. D. důvodně vytýkat zaviněné porušení tohoto ustanovení. Vlastním důvodem

vyplacení odstupného této zaměstnankyni ve výši dvojnásobku průměrného výdělku

byla okolnost, že s ní byl pracovní poměr rozvázán „dohodou dle § 43 v

návaznosti na § 46 odst. 1 písm. c) ZP“ ke dni 31. 8. 2000, i když funkce

vedoucího finančního odboru, kterou zastávala, nebyla zrušena. Protože však

hmotné zabezpečení poskytované zaměstnancům při organizačních změnách náleží

jen v případě rozvázání pracovního poměru po odvolání z funkce v souvislosti s

jejím zrušením v důsledku organizační změny (srov. čl. I. bod č. 59 zákona č.

3/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce), a uvedená výslovná právní

úprava, která od doby, kdy vstoupila dne 1.2.1992 v účinnost, nečinila v právní

praxi (na rozdíl od obou výše uvedených případů) žádné výkladové obtíže, je

zřejmé, že žalovaná - oproti oběma případům uvedeným výše - z hlediska svého

subjektivního vztahu k nedodržení závazného pravidla kogentně stanoveného

ustanovením § 65 odst. 3, části třetí věty za středníkem, zák. práce měla a

mohla vědět vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům, že svým jednáním

může způsobit škodu.

Požadavku na náhradu škody vzniklé vyplacením mimořádné odměny zaměstnankyni H.

B. odvolací soud nevyhověl s odůvodněním, že „žalovaná v tomto případě

nepostupovala svévolně, nýbrž v souladu s pokyny tehdejšího starosty žalobce“.

S názorem, že uvedená skutečnost může mít v tomto případě význam z hlediska

„absence zavinění“, dovolací soud nesouhlasí.

Podle ustanovení § 13 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní

pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (ve

znění pozdějších změn a doplňků), za splnění mimořádných nebo zvlášť významných

pracovních úkolů, za jiné mimořádné pracovní zásluhy, za poskytnutí osobní

pomoci v mimořádných případech, při významných pracovních a životních výročích

za dlouhodobě dosahované kvalitní výsledky práce a za službu v ozbrojených

silách a bezpečnostních sborech a službách ve služebním poměru lze zaměstnanci

poskytnout odměnu za podmínek stanovených prováděcím předpisem vydaným podle §

23.

Podle ustanovení § 10 nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech

zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí (ve znění

účinném do 1.1.2001, tj.předtím, než nabylo účinnosti nařízení vlády č.

454/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových

poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve

znění pozdějších předpisů), zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním

skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí

nároku na starobní důchod,

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich

likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných

událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život.

Z uvedeného vyplývá, že z hlediska možnosti poskytnutí odměn podle ustanovení §

10 písm. a) nařízení vlády č. 253/1992 Sb. právní předpis neumožňuje

zaměstnavateli přijmout rozhodnutí o poskytnutí odměn na základě vlastní volné

úvahy bez vztahu k určité vykonané práci (srov. § 3 odst. 1 zákona č. 143/1992

Sb.); tuto možnost připouští, pouze splní-li zaměstnanec úspěšně uložený úkol,

a to za předpokladu, jde-li o úkol, který se kvalitativně vymyká z mezí plnění

běžných pracovních úkolů. Teprve pro posouzení, zda zaměstnanec úspěšně splnil

mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol, nařízení vlády ponechává

zaměstnavateli relativně širokou možnost volného uvážení, neboť nestanoví, z

jakých hledisek má zaměstnavatel vycházet. V zákoníku práce ani v ostatních

pracovněprávních předpisech totiž nejsou pojmy „mimořádný úkol“ a „zvlášť

významný úkol“ definovány, přičemž na jejich vymezení - na rozdíl od „úspěšného

splnění“ méně mimořádných a méně závažných úkolů - závisí možnost a rozsah

poskytnutí odměny. Vymezení hypotézy právní normy z tohoto hlediska tedy závisí

v každém konkrétním případě na úvaze zaměstnavatele. Zákon zde ponechává

zaměstnavateli širokou možnost uvážení, aby rozhodnutí o poskytnutí odměn

umožňovalo kupř. ocenění práce zaměstnance s přihlédnutím k významu

(obtížnosti) uloženého úkolu, stimulaci výkonu dalších zaměstnanců, apod.

V posuzovaném případě však bylo z hlediska skutkového stavu zjištěno, že

žalovaná, která - jak již bylo výše uvedeno - jako tajemník městského úřadu

plnila kromě jiného funkci statutárního orgánu zaměstnavatele v pracovních

věcech, rozhodla o vyplacení odměny zaměstnankyni, která svou pracovní činnost

nezvládala a jíž sama vytýkala neuspokojivé pracovní výsledky. Okolnosti, z

nichž odvolací soud při hodnocení „absence zavinění“ vycházel (že žalovaná

nepostupovala svévolně, nýbrž v souladu s pokyny tehdejšího starosty a že

smírné řešení dohodou o skončení pracovního poměru „výměnou“ za přiznání

mimořádné odměny bylo pro žalobce výhodnější), neměly z hlediska vlastního

zavinění žalobkyně, tj. její vědomosti o protiprávnosti přijatého řešení a jeho

důsledcích, žádný význam. Pohnutka jejího jednání, která mohla být založena na

vztahu odpovědnosti tajemníka městského úřadu za plnění úkolů městského úřadu v

samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi (srov. § 10 odst. 2

zákona č. 128/2000 Sb.), mohla být pouze podkladem pro úvahu o možnosti

poměrného omezení její odpovědnosti ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2 zák.

práce.

K obdobnému závěru nutno dospět v případě škody vzniklé žalobci zaplacením

pokuty uložené úřadem práce, neboť z hlediska existence zavinění (jeho

„absence“ - jak uvádí odvolací soud), jako jednoho z předpokladů odpovědnosti

zaměstnance za škodu podle ustanovení § 172 odst. 1 zák. práce, je bez významu

zjištění, že žalovaná sice „takřka ve všech úřadem práce vytýkaných případech“

jednala protiprávně, „avšak v souladu s tehdejšími zájmy žalobce“ (odvolací

soud s ohledem na zaujatý názor proto neuvádí, ve kterých úřadem práce

vytýkaných případech tedy považoval postup žalované za protiprávní a jaké

závěry činí z hlediska poměrného omezení její odpovědnosti).

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněných

dovolacích důvodů správný, jen pokud jím bylo rozhodnuto o požadavcích na

náhradu škody vzniklé zaplacením náhrady mzdy a souvisejících plnění Ing. K. a

Ing. Ž. Protože nebylo zjištěno (a ani dovolatelem tvrzeno), že by rozsudek

odvolacího soudu byl postižen v této části některou z vad uvedených v

ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) o.s.ř. nebo v § 229 odst.

3 o.s.ř. anebo jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí

ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalovaného podle ustanovení §

243b odst. 2 části věty před středníkem o.s.ř. v odpovídajícím rozsahu zamítl.

Protože však v další části rozsudek odvolacího soudu není správný, neboť

spočívá na nesprávném právním posouzení věci, Nejvyšší soud České republiky jej

podle ustanovení § 243b odst. 2 část věty za středníkem o.s.ř. zrušil a věc v

tomto rozsahu vrátil Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení (§ 243 odst. 3

věta první o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí

o věci rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení,

ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1, § 243d odst. 1 část

věty za středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2004

JUDr. Zdeněk N o v o t n ý, v. r.

předseda senátu