Nejvyšší soud Rozsudek občanské

21 Cdo 1625/2016

ze dne 2016-11-04
ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1625.2016.1

21 Cdo 1625/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobkyně České spořitelny, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova

č. 1929/62, IČO 45244782, zastoupené JUDr. Marinou Machytkovou, advokátkou se

sídlem v Praze 1, Dlouhá č. 705/16, proti žalovanému J. P., zastoupenému JUDr.

Janem Brožem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská č. 1788/60, o neúčinnost

kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 6 C 242/2011, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. října 2015

č.j. 25 Co 125/2013-305, takto:

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Praze k

dalšímu řízení.

Žalobkyně se žalobou podanou u Okresního soudu v Mělníku dne 28.11.2011

domáhala určení, že kupní smlouva ze dne 30.3.2010, kterou R. M. a L. M.

převedli na žalovaného "budovu v obci N., část obce L., v katastrálním území

L., postavenou na pozemku parc. č. 446 o výměře 89 m2, nacházející se v

katastrálním území L., zapsané na LV pro k.ú. L., obec N., u Katastrálního

úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště M., pozemek parc. č. 446 o

výměře 89 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území L.

a pozemek parc. č. 7/30 o výměře 293 m2, druh pozemku zahrada, v katastrálním

území L., oba zapsané na pro k.ú. L., obec N., u Katastrálního úřadu pro

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště M.", je vůči ní právně neúčinná.

Žalobu zdůvodnila zejména tím, že má proti R. M. směnečnou pohledávku ve výši

15.202.149,- Kč, která jí byla přiznána směnečným platebním rozkazem Městského

soudu v Praze ze dne 10.5.2011 č.j. 23 Cm 80/2011-34, a že R. M. (spolu s

manželkou L. M.) převedl na žalovaného předmětné nemovitosti kupní smlouvou,

aniž by mu za ně byla poskytnuta "rovnocenná náhrada", neboť za ně od

žalovaného neobdržel "žádné protiplnění". Žalobkyně je přesvědčena, že k

prodeji nemovitostí "došlo pouze fiktivně s úmyslem poškodit žalobkyni a

znemožnit uspokojení její pohledávky", neboť "prodávající R. a L. M. v

nemovitosti nadále bydlí, přebírají zde poštu" a R. M. má dosud na adrese

nemovitosti uvedeno "své oficiální bydliště v obchodním rejstříku", a dovozuje,

že kupní smlouva ze dne 30.3.2010 je odporovatelným právním úkonem ve smyslu

ustanovení § 42a občanského zákoníku.

Žalovaný namítal, že na kupní cenu za nemovitost byla započtena jeho

pohledávka proti R. M. ve výši 2.500.000,- Kč, které mu půjčil v letech 1999 až

2003 "za účelem zlepšení ekonomiky" společnosti Michálek logistic s.r.o., a že

žalobkyně neprokazuje, že by měl o úmyslu R. M. zkrátit věřitele vědět, ačkoliv

není R. M. osobou blízkou ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku.

Okresní soud v Mělníku rozsudkem ze dne 22.11.2012 č.j. 6 C 242/2011-163

žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě

nákladů řízení 16.189,- Kč k rukám advokátky JUDr. Mariny Machytkové. Z

výsledků dokazování nejprve zjistil, že směnečný platební rozkaz Městského

soudu v Praze ze dne 10.5.2011 č.j. 23 Cm 80/2011-34, kterým byl žalobkyni

přisouzen proti R. M. směnečný peníz 4.000.000,- Kč a jeho příslušenství, nabyl

právní moci dnem 20.12.2011, a dovodil, že žalovaný je ve smyslu ustanovení §

116 občanského zákoníku osobou blízkou dlužníku R. M., neboť "matka manželky

dlužníka R. M. L. M. je manželkou žalovaného" a vztah mezi žalovaným a

dlužníkem je takový, že "újmu jednoho z nich by druhý pociťoval jako újmu

vlastní". I když se "s ohledem na rozpory a nesrovnalosti" nepodařilo "postavit

na jisto", zda mezi dlužníkem R. M. a žalovaným byla uzavřena smlouva o půjčce

a "finanční prostředky byly žalovaným dlužníkovi předány", soud prvního stupně

uzavřel, že kupní smlouvou ze dne 30.3.2010 došlo ke zkrácení věřitele a že

žalovanému se nepodařilo prokázat, že by úmysl dlužníka zkrátit věřitele nemohl

ani při náležité pečlivosti poznat. Kupní smlouva ze dne 30.3.2010 je proto

vůči žalobkyni neúčinným právním úkonem ve smyslu ustanovení § 42a občanského

zákoníku.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 1.10.2013 č.j. 25

Co 125/2013-204 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že "výše náhrady

nákladů řízení činí 20.394,- Kč"; jinak ho potvrdil a rozhodl, že žalovaný je

povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího řízení 8.712,- Kč k

rukám advokátky MUDr. Mariny Machytkové. Na základě důkazů provedených před

soudem prvního stupně dovodil, že kupní smlouvou ze dne 30.3.2010 došlo ke

zmenšení majetku dlužníka R. M., když žalovaný neprokázal, že by oproti kupní

ceně ve výši 2.500.000,- Kč byla "započtena pohledávka žalovaného za R. M. ve

stejné výši z titulu půjčky"; tvrzení žalovaného o tom, že poskytl dlužníku R.

M. půjčku, odvolací soud současně označil za "účelové", neboť dlužník "nebyl

schopen uvést konkrétní tvrzení, na jaký konkrétní účel byly finanční částky

použity a jakým způsobem byly zaúčtovány v účetnictví firmy", a finanční

prostředky "měly být údajně půjčeny v letech 1999 až 2003" a k "řešení

pohledávky" došlo až v roce 2010, kdy "nároky z tvrzené půjčky byly již

promlčeny". Odvolací soud shodně se soudem prvního stupně dále dovodil, že

žalovaný uzavřel kupní smlouvu s R. M. "jako osoba blízká" ve smyslu ustanovení

§ 116 občanského zákoníku; žalovaný je totiž "dlouholetým přítelem dlužníka R.

M." ("byli ve velmi úzkém přátelském kontaktu od roku 1993, chodili spolu do

restaurace, navštěvovali se pracovně, řešili spolu podnikatelské aktivity

včetně finančního zajištění těchto aktivit"), "následně v roce 2005 uzavřel

žalovaný manželství s matkou tehdejší manželky dlužníka R. M." a lze podle

odvolacího soudu uzavřít, že žalovaný a dlužník R. M. "byli v dlouhodobém velmi

přátelském úzkém vztahu, kdy se jedná o osoby blízké". Protože žalovaný

neprokázal, že mu i při vynaložení náležité pečlivosti nemohl být znám úmysl

dlužníka zkrátit věřitele, je kupní smlouva ze dne 30.3.2010 vůči žalobkyni

neúčinným právním úkonem ve smyslu ustanovení § 42a občanského zákoníku.

K dovolání žalovaného Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 21.4.2015

č.j. 21 Cdo 4987/2014-283 zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k

dalšímu řízení. Poté, co dovodil, že odpůrčí žalobě podané žalobkyní podle

ustanovení § 42a občanského zákoníku lze vyhovět, jen je-li kupní smlouva ze

dne 30.3.2010 platným právním úkonem, a že odvolací soud se měl zabývat

otázkou, zda kupní smlouva ze dne 30.3.2010 nebyla uzavřena s úmyslem všech

jejích účastníků zmařit uspokojení věřitele dlužníka R. M. (pak by šlo o

neplatný právní úkon ve smyslu ustanovení § 39 občanského zákoníku, kterému

nelze úspěšně odporovat), dovolací soud poukázal na to, že kupní smlouvou ze

dne 30.3.2010 nepochybně došlo ke zkrácení uspokojení věřitelů dlužníka, když v

důsledku započtení pohledávky kupujícího za dlužníkem "se prodávajícím za

prodané nemovitosti nedostalo (nemohlo dostat) skutečného (reálného)

protiplnění, které by mohlo být zdrojem uspokojení všech věřitelů dlužníka", a

vytknul soudům, že závěr o tom, že žalovaný a dlužník byli osobami sobě

navzájem blízkými ve smyslu ustanovení § 116 občanského zákoníku, nelze založit

pouze na jejich "dlouhodobém velmi přátelském vztahu". Dovolací soud uložil

odvolacímu soudu, aby dokazováním objasnil, zda vztah mezi dlužníkem a

žalovaným byl (zejména) po stránce citové natolik intenzivní, aby újmu, kterou

utrpěl jeden z nich, druhý důvodně pociťoval (prožíval) jako újmu vlastní.

Krajský soud v Praze poté rozsudkem ze dne 21.10.2015 č.j. 25 Co 125/2013-305

změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl, a rozhodl, že

žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů řízení 24.919,- Kč

a na náhradě nákladů odvolacího řízení 35.716,- Kč, vše k rukám advokáta JUDr.

Jana Brože. Z výsledků dokazování dovodil, že L. M. "neměla o půjčkách svého

manžela R. M. povědomí a její manželství s dlužníkem bylo pouze formální", že

"nelze tedy uzavřít, že všichni účastníci uzavřeli kupní smlouvu ze dne 30.3.

2010 s úmyslem zmařit jí uspokojení žalobkyně jako věřitele dlužníka R. M.", a

že proto je kupní smlouva ze dne 30.3.2010 platným právním úkonem, kterému lze

za podmínek ustanovení § 42a občanského zákoníku odporovat. Kupní smlouvou ze

dne 30.3.2010 došlo ke zkrácení žalobkyně jako věřitelky R. M., když byla

"oproti kupní ceně ve výši 2.500.000,-Kč započtena pohledávka žalovaného za R.

M. z titulu půjčky ve stejné výši", a R. M. v době uzavření kupní smlouvy neměl

žádný jiný majetek větší hodnoty, ze kterého by mohlo dojít k uspokojení

žalobkyně jako věřitelky; dlužník R. M. uzavřel kupní smlouvu v úmyslu zkrátit

žalobkyni jako věřitelku, avšak tento úmysl nebyl žalovanému znám. Dlužník R.

M. a žalovaný "nebyli v rodinném, ani obdobném poměru" a podle odvolacího soudu

"se jednalo o dobré známé, nikoliv však o osoby, mezi kterými by byl intenzivní

vzájemný vztah"; žalovaný tedy kupní smlouvu ze dne 30.3.2010 neuzavíral v

postavení osoby blízké ve smyslu ustanovení § 116 a 117 občanského zákoníku a

"skutečnost, že žalobkyně má za dlužníkem R. M. pohledávku, nemohl žalovaný

žádným způsobem zjistit, neboť v době uzavření kupní smlouvy ze dne 30.3.2010

nebylo proti dlužníku R. M. vedeno řízení o směnečném platebním rozkazu, kterým

byla dlužníku R. M. stanovena povinnost zaplatit žalobkyni dlužnou částku".

Kupní smlouva ze dne 30.3.2010 proto není vůči žalobkyni neúčinným právním

úkonem ve smyslu ustanovení § 42a občanského zákoníku.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Namítá, že

podle ustálené judikatury soudů není vyloučeno, aby osobou blízkou ve smyslu

ustanovení § 116 občanského zákoníku byli manžel a manžel rodiče druhého

manžela, neboť poměr může být poměrem obdobným poměru rodinnému, a že odvolací

soud nedostatečně zhodnotil intenzitu vzájemných vztahů žalovaného a dlužníka

R. M., jejichž vztah se "nijak významně nelišil od vztahu švagrovského u osoby

tchána a zetě", který je podle ustálené judikatury soudů poměrem obdobným

poměru rodinnému. Podle dovolatelky není předpokladem odporovatelnosti právního

úkonu vědomost žalovaného "přímo o pohledávce žalobkyně za dlužníkem, ale

postačí jeho vědomí o jakémkoliv dluhu dlužníka". Vzhledem k tomu, že z

provedeného dokazování vyplynulo, že si žalovaný mohl být vědom zhoršené

situace dlužníka R. M., mohl si být vědom i dalších jeho dluhů a že uzavřením

kupní smlouvy ze dne 30.3.2010 může dojít nebo dochází ke zkrácení věřitele,

bez ohledu na to, kdo jím je, nebo jak je vysoká či kdy je splatná jeho

pohledávka, odvolací soud se však těmito okolnostmi nezabýval. Žalobkyně

navrhla, aby dovolací soud zrušil napadený rozsudek a aby věc vrátil odvolacímu

soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení

§ 240 odst.1 občanského soudního řádu a že věc je třeba i v současné době -

vzhledem k tomu, že řízení v projednávané věci bylo zahájeno v době před

1.1.2014 - posoudit (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) podle zákona č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, účinném do

31.12.2013 (dále jen "o.s.ř."), se nejprve zabýval otázkou přípustnosti

dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Žalobkyně ve svém dovolání zpochybňuje (mimo jiné) správnost skutkového

zjištění odvolacího soudu o tom, že dlužník a žalovaný nebyli osobami blízkými,

když dovodil, že jejich vztah "nebyl po stránce citové natolik intenzivní, že

by újmu druhého pociťovali jako vlastní"; tím uplatnila jiný dovolací důvod,

než který je uveden v ustanovení § 241a odst.1 o.s.ř., na jeho základě nebylo

možné učinit závěr o přípustnosti dovolání.

V projednávané věci soudy při rozhodování věci posuzovaly otázku, zda pro

vyslovení neúčinnosti právního úkonu postačí, aby měl žalovaný povědomí o

jakémkoliv dluhu, nebo zda musí vědět o konkrétním věřiteli, kterého

odporovatelným právním úkonem dlužník krátí. Vzhledem k tomu, že odvolací soud

se při řešení této otázky hmotného práva odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání žalobkyně je podle

ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst.1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud ČR

dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k tomu, že

žalobkyně se domáhá určení, že je vůči ní právně neúčinná kupní smlouva ze dne

30.3.2010 - podle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákonů č.

58/1969 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb.,

č. 105/1990 Sb., č. 116/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 509/1991 Sb., č. 264/1992

Sb., č. 267/1994 Sb., č. 104/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 89/1996 Sb., č.

94/1996 Sb., č. 227/1997 Sb., č. 91/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 159/1999 Sb.,

č. 363/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., č. 367/2000

Sb., č. 229/2001 Sb., č. 317/2001 Sb., č. 501/2001 Sb., č. 125/2002 Sb., č.

135/2002 Sb., č. 136/2002 Sb. a č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu č.

476/2002 Sb., zákonů č. 88/2003 Sb., č. 37/2004 Sb., č. 47/2004 Sb., č.

480/2004 Sb. a č. 554/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2004 Sb. a zákonů

č. 359/2005 Sb., č. 56/2006 Sb., č. 57/2006 Sb., č. 107/2006 Sb., č. 115/2006

Sb., č. 160/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 315/2006 Sb., č. 443/2006 Sb., č.

296/2007 Sb., č. 230/2008 Sb. č. 306/2008 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 215/2009 Sb.

a č. 285/2009 Sb., tedy podle občanského zákoníku ve znění účinném do 30.6.2010

(dále jen "obč. zák.").

Věřitel se může domáhat, aby soud určil, že dlužníkovy právní úkony, pokud

zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledávky, jsou vůči němu právně

neúčinné; toto právo má věřitel i tehdy, je-li nárok vůči dlužníkovi z jeho

odporovatelného úkonu již vymahatelný anebo byl-li již uspokojen (srov. § 42a

odst.1 obč. zák.). Odporovat je možné právním úkonům, které dlužník učinil v

posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl

druhé straně znám, a právním úkonům, kterými byli věřitelé dlužníka zkráceni a

k nimž došlo v posledních třech letech mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými

(§ 116 a § 117 obč. zák.), nebo které dlužník učinil v uvedeném čase ve

prospěch těchto osob, s výjimkou případu, když druhá strana tehdy dlužníkův

úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat (srov. § 42a

odst.2 obč. zák.). Právo odporovat právním úkonům lze uplatnit vůči osobě, v

jejíž prospěch byl právní úkon učiněn, nebo které vznikl z odporovatelného

úkonu dlužníka prospěch (srov. § 42a odst.3 obč. zák.). Právní úkon, kterému

věřitel s úspěchem odporoval, je vůči němu neúčinný potud, že věřitel může

požadovat uspokojení své pohledávky z toho, co odporovatelným úkonem ušlo z

dlužníkova majetku; není-li to dobře možné, má právo na náhradu vůči tomu, kdo

měl z tohoto úkonu prospěch (srov. § 42a odst.4 obč. zák.).

Smyslem žaloby podle ustanovení § 42a obč. zák. (odpůrčí žaloby) je -

uvažováno z pohledu žalujícího věřitele - dosáhnout rozhodnutí soudu, kterým by

bylo určeno, že je vůči němu neúčinný dlužníkem učiněný právní úkon. Rozhodnutí

soudu, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno, představuje podklad k tomu, aby se

věřitel mohl na základě titulu způsobilého k výkonu rozhodnutí (exekučního

titulu), vydaného proti dlužníku, domáhat nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce)

postižením toho, co odporovaným (právně neúčinným) právním úkonem ušlo z

dlužníkova majetku, a to nikoliv proti dlužníku, ale vůči osobě, v jejíž

prospěch byl právní úkon učiněn. V případě, že uspokojení věřitele z tohoto

majetku není dobře možné (například proto, že osobě, v jejíž prospěch dlužník

odporovaný právní úkon učinil, již takto nabyté majetkové hodnoty nepatří),

může se věřitel - místo určení neúčinnosti právního úkonu - domáhat, aby mu

ten, komu z odporovatelného právního úkonu dlužníka vznikl prospěch, vydal

takto získané plnění. Odpůrčí žaloba je tedy právním prostředkem sloužícím k

uspokojení vymahatelné pohledávky věřitele v řízení o výkon rozhodnutí (v

exekučním řízení), a to postižením věcí nebo jiných majetkových hodnot, které

odporovaným právním úkonem ušly z dlužníkova majetku, popřípadě vymožením

peněžité náhrady ve výši odpovídající prospěchu získanému z odporovatelného

právního úkonu.

Podmínky, za nichž věřitel může odporovat právním úkonům dlužníka, uvádí

ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. Odporovatelným je takový právní úkon

dlužníka, který učinil v posledních třech letech v úmyslu zkrátit své věřitele,

musel-li být tento úmysl druhé straně znám. Úmysl dlužníka cum animo fraudandi

není podmínkou odporovatelnosti tehdy, jestliže "druhou stranou" jsou osoby

dlužníkovi blízké; úmysl dlužníka zkrátit jeho věřitele v takovémto případě

zákon předpokládá a je na osobách dlužníkovi blízkých, aby prokázaly opak (tj.

že úmysl dlužníka zkrátit věřitele nemohly i při náležité pečlivosti poznat). O

úmysl zkrátit věřitele se jedná zejména tehdy, jestliže dlužník právním úkonem

chtěl zkrátit své věřitele nebo jestliže věděl, že právním úkonem může zkrátit

své věřitele, a pro případ, že je skutečně zkrátí, s tím byl srozuměn.

Rozhodující také je, že odporovaný úkon (objektivně) zkracuje věřitele dlužníka

(a že je s tím dlužník alespoň srozuměn); případný motiv, pohnutka dlužníka pro

takový úkon či to, že tímto úkonem plní nějaký jiný svůj závazek, přitom nejsou

rozhodné. Rovněž v případě, že dlužník plní uzavřením smlouvy se třetí osobou

svůj morální nebo právní závazek, může uzavřením smlouvy sledovat úmysl zkrátit

své věřitele (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.9.2006 sp.

zn. 30 Cdo 653/2006).

S názorem odvolacího soudu, podle kterého je právní úkon dlužníka

odporovatelný jen tehdy, jestliže jej učinil v úmyslu zkrátit věřitele a

současně žalovaný věděl o konkrétní pohledávce dlužníka za konkrétním

věřitelem, dovolací soud nesouhlasí. Nejde-li o právní úkon dlužníka učiněný

vůči osobám jemu blízkým, je dalším předpokladem odporovatelnosti podle

ustanovení § 42a odst.2 obč. zák. také to, že dlužníkův úmysl zkrátit jeho

věřitele musel být znám druhé straně právního úkonu. Vzhledem k tomu, že úmysl

dlužníka zkrátit jeho věřitele nemusí směřovat vůči konkrétním osobám, které

mají za ním pohledávku, unese žalobce v tomto směru své břemeno tvrzení a

důkazní břemeno, i když nebude tvrdit a prokazovat, že druhá strana věděla o

konkrétních věřitelích dlužníka; postačí, bude-li tvrdit a prokáže-li, že druhá

strana musela v době právního úkonu vědět, že dlužník má alespoň jednu

nesplacenou pohledávku a že dlužník vůči ní učinil právní úkon v úmyslu zmařit

její uspokojení (uspokojení svého věřitele) [srov. například právní názor

vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25.5.2000 sp. zn. 31 Cdo 417/99,

který byl uveřejněn pod č. 104 v časopise Soudní judikatura, roč. 2000].

Odvolací soud dovodil, že žalovaný mohl mít "v obecné rovině povědomost o

zhoršené finanční situaci v podnikatelských aktivitách dlužníka", avšak po

zjištění, že žalovanému "nebylo známo", že "za R. M. má pohledávku žalobkyně a

tuto skutečnost nemohl žalovaný sám žádným způsobem zjistit, neboť v době

uzavření kupní smlouvy nebylo ještě ani proti R. M. vedeno řízení, ve kterém

byl vydán směnečný platební rozkaz, podle kterého byla R. M. stanovena

povinnost zaplatit žalobkyni dlužnou částku", se měl zabývat i tím, zda

žalovaný věděl nebo alespoň musel vědět, že dlužník učinil předmětný právní

úkon v úmyslu zkrátit své věřitele nebo některé z nich, nejen konkrétně

žalobkyni, a případně v tomto směru provést další důkazy. Se závěrem odvolacího

soudu, že dlužníkovy právní úkony nejsou ve smyslu ustanovení § 42a obč. zák.

vůči žalobkyni právně neúčinné, tedy zatím nelze souhlasit.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; Nejvyšší soud

České republiky proto napadený rozsudek zrušil (§ 243e odst.1 o.s.ř.) a věc

odvolacímu soudu (Krajskému soudu v Praze) vrátil k dalšímu řízení (§ 243e

odst.2 věta první o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný (§ 243g odst. 1 část věty

první za středníkem o.s.ř.). V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud nejen o

náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech

původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první věty za středníkem

a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. listopadu 2016

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu