Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1678/2010

ze dne 2011-10-18
ECLI:CZ:NS:2011:21.CDO.1678.2010.1

21 Cdo 1678/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v

právní věci žalobce Ing. M. V., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Hostinským,

advokátem se sídlem v Praze 3, Vinohradská č. 126, proti žalované XEROX CZECH

REPUBLIC s. r. o. se sídlem v Praze 3, Vinohradská č. 2828/151, IČO 48109193,

zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem v Praze 1, Panská č. 6, o

96.887,- Kč s úrokem z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.

zn. 18 C 199/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 10. prosince 2009, č. j. 64 Co 303/2009-77, takto:

Rozsudek městského soudu se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k

dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 96.887,- Kč s úrokem z prodlení

ve výši, za dobu a z částek, jež rozvedl. Žalobu odůvodnil zejména tím, že u

žalované byl zaměstnán v době od 2. 1. 2002 do 8. 4. 2004 a že s ohledem na

jeho pracovní zařazení se na něj vztahoval vnitřní předpis žalované, podle

kterého mu vznikl nárok na poskytnutí osobního služebního motorového vozidla.

Ačkoliv mu vozidlo bylo na základě smlouvy ze dne 1. 2. 2002 poskytnuto, ode

dne 1. 9. 2003 mu bylo užívání osobního motorového služebního vozidla

znemožněno, neboť mu toto vozidlo bylo odňato Policií České republiky. Policie

České republiky tak učinila na základě trestního oznámení žalované, že toto

služební vozidlo užívá žalobce neoprávněně. Obžaloby ze spáchání trestného činu

neoprávněného užívání cizí věcí byl žalobce pravomocně zproštěn rozsudkem

Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2004, sp. zn. 8 To 403/2004. Podle

vnitřního předpisu žalované zaměstnanec, který nemá k dispozici služební

automobil, má nárok na příspěvek v hotovosti, kterým v případě žalobce činí

160.000,- Kč ročně. Žalobce má tedy za dobu od 1. 9. 2003 do 8. 4. 2004 nárok

celkem na částku 96.887,- Kč.

Obvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem ze dne 29. 7. 2008, č. j. 18 C 199/2006-55,

žalobu zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady

řízení 31.535,- Kč k rukám JUDr. Adama Batuny. Vyšel z toho, že z „předpisu

CCG“ (Copany car guidelines) „nadevší pochybnost vyplývá“, že vznik

eventuelního nároku na příspěvek v hotovosti má svůj původ ve volbě zaměstnance

mezi přidělením služebního vozidla a výplatou příspěvku v hotovosti. Bylo-li v

projednávané věci postaveno najisto, že v případě žalobce došlo z jeho strany k

dobrovolnému rozhodnutí zvolit přidělení služebního vozidla, „nelze mít důvodně

zato“, že by mu příslušela alternativa druhá, tj. výplata příspěvku v

hotovosti. Na ten by měl žalobce případně nárok za splnění dalších podmínek, o

kterých článek C „předpisu CCG“ pojednává. Na uvedeném závěru nemůže podle

soudu prvního stupně ničeho změnit ani okolnost, že žalovaná žalobci od 1. 9.

2003 užívání předmětného vozidla znemožnila, když uvedeného dne bylo vozidlo

žalobci odejmuto a žalované posléze navráceno, přičemž žalobce byl obžaloby ze

spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí věci pravomocně zproštěn,

neboť vnitřní předpis žalované případ neoprávněného odejmutí vozidla neřeší a

na tyto či podobné případy nepamatuje ani smlouva o užívání osobního služebního

motorového vozidla ze dne 1. 2. 2002.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 12. 2009, č. j. 64

Co 303/2009-77, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé potvrdil,

ve výroku o nákladech řízení jej změnil „jen tak“, že výše náhrady činí

29.726,- Kč, jinak jej i v tomto výroku potvrdil a rozhodl, že žádný z

účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Stejně jako soud

prvního stupně vyšel z toho, že ustanovení pracovněprávních předpisů neupravují

nárok zaměstnance na užívání služebního vozidla ani alternativní nárok na

příspěvek v hotovosti a že je tedy třeba vycházet ze smluvních ujednání mezi

účastníky. Protože článek C vnitřního předpisu žalované „CCG“ (Copany car

guidelines), v němž se jednoznačně uvádí, že oprávnění zaměstnanci mohou volit

mezi přidělením služebního vozidla a výplatou příspěvku v hotovosti, a

rozhodne-li se zaměstnanec mít služební vozidlo, nemůže své rozhodnutí změnit

ve prospěch příspěvku v hotovosti, dokud není dané vozidlo určeno pro výměnu

nebo jestliže jeho povýšení nezakládá nárok na změnu vozu, a protože v řízení

bylo prokázáno a není ani sporné, že žalobce zvolil variantu užívání služebního

vozidla, tuto volbu nebyl oprávněn změnit ve prospěch příspěvku v hotovosti,

neboť pro takový postup nebyly splněny dané podmínky. Navíc sám žalobce

jednoznačně potvrdil, že v době trvání pracovního poměru vyplacení příspěvku v

hotovosti po žalované nikdy nepožadoval; učinil tak až prostřednictvím této

žaloby. S argumentací žalobce, že právo volby mu bylo odepřeno protiprávním

jednáním žalované, která mu užívané služební vozidlo odňala, se podle

odvolacího soudu – „nelze ztotožnit“, neboť o odnětí vozidla žalobci bylo

rozhodnuto v průběhu trestního řízení rozhodnutím Policie ČR, na základě tohoto

rozhodnutí žalobci vozidlo odňala Policie ČR a nikoli žalovaná; žalovaná se

proto ve vztahu k žalobci žádného protiprávního jednání nedopustila. Absence

protiprávního jednání ze strany žalované pak vylučuje i eventuální nárok

žalobce na náhradu škody, který však žalobce ani neuplatnil.

V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu žalobce namítá, že, má-li dle

vnitřního předpisu zaměstnavatele zaměstnanec nárok na poskytnutí

alternativního plnění, naturálního nebo peněžitého, na základě volby mezi nimi

upravené vnitřním předpisem, a zvolené naturální plnění zaměstnavatel

zaměstnanci protiprávně odepře, má zaměstnanec nárok na alternativní peněžité

plnění, a to i tehdy, pokud neučiní formální úkon změny volby plnění dle

vnitřního předpisu; jednání účastníka smlouvy spočívající v podání trestního

oznámení na druhého účastníka smlouvy, na základě kterého Policie ČR vydala

nezákonné rozhodnutí, znamenající zásah do právního vztahu založeného smlouvou

mezi účastníky, je třeba posuzovat jako porušení smluvní povinnosti účastníka

právního vztahu, který neoprávněně trestní oznámení podal. Navrhl, aby dovolací

soud rozsudek odvolacího soudu i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3, „č. j.

18 C 199/2006“, ze dne 29. 7. 2008 zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla, aby dovolání bylo odmítnuto, neboť nemá po právní stránce

zásadní význam.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění,

že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě

uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř. a že jde o rozsudek, proti kterému

je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání přípustné, neboť

otázka, zda na odpovědnost zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci tím, že

mu bránil užívat přidělené služební vozidlo, má vliv, že vozidlo bylo

zaměstnanci odňato rozhodnutím Policie ČR, nebyla dosud v rozhodnutí dovolacího

soudu vyřešena a její posouzení bylo pro rozhodnutí projednávané věci významné

(určující), přezkoumal napadený rozsudek ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.

bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) a dospěl k závěru, že

dovolání je opodstatněné.

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci zjištěno (skutková

zjištění soudů dovolacímu přezkumu nepodléhají – srov. § 241a odst. 2, 3 a §

242 odst. 3 o. s. ř.), že žalobce byl u žalované zaměstnán v době od 2. 1. 2002

se zařazením „zástupce pro klíčové zákazníky”. Podle pravidel vydaných

žalovanou „Copany car guidelines“ (dále též jen „CCG“) zaměstnanec se zařazením

zástupce pro klíčové zákazníky má nárok na přidělení služebního vozidla. Podle

bodu C pravidel všichni zaměstnanci (na něž se právo na přidělení služebního

vozidla vztahovalo) mohou volit mezi přidělením služebního vozidla a výplatou

příspěvku v hotovosti. Rozhodne-li se mít zaměstnanec služební vozidlo, nemůže

své rozhodnutí změnit ve prospěch příspěvku v hotovosti, není-li dané vozidlo

určeno pro výměnu nebo jestliže jeho povýšení nezakládá nárok na změnu vozů

(bod C. 2. CCG). Podle smlouvy o užívání osobního služebního vozidla ze dne 1.

2. 2002 bylo žalobci přiděleno služební motorové vozidlo. Dopisem ze dne 23. 5.

2003 dala žalovaná žalobci výpověď z pracovního poměru. Ode dne 26. 5. 2003 do

dne 18. 3. 2004 a ode dne 19. 3. 2004 do dne 8. 4. 2004 byl žalobce v pracovní

neschopnosti. Rozhodnutím Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 19. 2.

2004 byl žalobce shledán plně invalidním z důvodu dlouhodobě nepříznivého

zdravotního stavu. Dopisem ze dne 7. 4. 2004 žalobce okamžitě zrušil pracovní

poměr s žalovanou, neboť jej žalovaná v rozporu s ustanovením § 37 zák. práce

nepřevedla na jinou vhodnou práci. Podle příkazu k odnětí věci ze dne 1. 9.

2003 vydaného Policí České republiky bylo žalobci přidělené služební vozidlo

odňato a na základě usnesení Policie České republiky z téhož dne bylo toto

vozidlo vráceno žalované. Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 11. 10.

2004, sp. zn. 8 To 403/2004, byl zrušen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7,

sp. zn. 39 T 119/2003, ze dne 20. dubna 2004 a obžalovaný Ing. M. V. byl

zproštěn obžaloby, kterou mu bylo kladeno za vinu, že „dne 7. 8. 2003 od 20.30

hodin do dne 8. 8. 2003 do 9.00 hodin nezjištěným způsobem neoprávněně odvezl z

garáží žalované služební vozidlo značky Opel Astra SPZ 2A1 3473, v hodnotě

190.000,- Kč, přestože s ním zaměstnavatel dne 23. 5. 2003 rozvázal pracovní

poměr ke dni 31. 7. 2003, dne 26. 6. 2003 mu byla ze strany zaměstnavatele

vypovězena smlouva o užívání uvedeného vozidla a dne 4. 8. 2003 bylo vozidlo

obžalovanému (zde žalobci) v místě jeho bydliště zaměstnavatelem odebráno,

vozidlo zaměstnavateli nevrátil a disponoval s ním do dne 1. 9. 2003 do doby,

než mu bylo na základě příkazu k odnětí věci policejním orgánem odňato“.

Vzhledem k tomu, že pravidla „Copany car guidelines“ vydaná žalovanou, z nichž

jedině žalobce dovozuje žalovaný nárok na výplatu příspěvku v hotovosti,

neumožňují zaměstnanci změnu volby z přidělení služebního vozidla na „finanční

kompenzaci“ (s výjimkami, jež na projednávanou věc nedopadají), lze souhlasit s

odvolacím soudem (i soudem prvního stupně), že žalobci nárok na výplatu

příspěvku v hotovosti („finanční kompenzaci“) nenáleží.

Přestože – jak vyplývá z ustanovení § 153 odst. 2 o. s. ř. – je soudu zakázáno,

aby žalobci přiznal něco jiného než požadoval, nebo aby žalobci přiznal sice

požadované plnění, avšak z jiného skutkového základu, než který byl předmětem

řízení, není překročením návrhu (žaloby), jestliže soud skutek, který byl

předmětem řízení, posoudí po právní stránce jinak, než to učinil žalobce, a

jestliže na základě takového právního posouzení věci přiznal žalobci požadované

plnění (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2006, sp. zn. 21 Cdo

1586/2005, uveřejněný v časopise Soudní judikatura ročník 2006, pod pořadovým

číslem 131). Poučení podle ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř. je třeba - jak

vyplývá z jeho znění - poskytnout, jen jestliže je možné věc posoudit po právní

stránce jinak než podle účastníkova právního názoru a současně, jestliže je z

pohledu tohoto jiného možného právního posouzení věci třeba, aby účastník

doplnil své dosavadní vylíčení rozhodných skutečností. Odvolací soud proto

správně věc posuzoval i z hlediska případného vzniku povinnosti žalované k

náhradě škody [žalobce mimo jiné tvrdil, že mu vozidlo žalovaná (v součinnosti

s Policií ČR) odňala protiprávně].

Podle ustanovení § 187 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce ve znění

účinném do 30. 9. 2003, tj. přede dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 136/2002

Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zák. práce“) zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu

vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením

právních povinností nebo úmyslným jednáním proti pravidlům slušnosti a

občanského soužití.

Podle ustanovení § 187 odst. 2 zák. práce zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci

též za škodu, kterou mu způsobili porušením právních povinností v rámci plnění

úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jeho jménem (§ 9 a 10 zák. práce).

Obě citovaná ustanovení upravují tzv. obecnou odpovědnost zaměstnavatele za

škodu vzniklou zaměstnanci. Předpoklady vzniku odpovědnosti zaměstnavatele za

škodu však upravují rozdílně. Podle ustanovení § 187 odst. 1 zák. práce je

zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu, která zaměstnanci vznikla při

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, jestliže příčinou škody

bylo porušení právních povinností nebo úmyslné jednání proti pravidlům

slušnosti a občanského soužití. Okolnost, zda právní povinnosti porušil nebo

úmyslně jednal proti pravidlům slušnosti a občanského soužití zaměstnavatel,

zaměstnanec jednající jeho jménem nebo jiná osoba bez jakéhokoliv vztahu k

zaměstnavateli, zde není významná; rozhodující je, že ke škodě došlo při plnění

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Předpoklady odpovědnosti

zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci podle tohoto ustanovení jsou

porušení právní povinnosti (úmyslné jednání proti dobrým mravům) kýmkoliv,

škoda, která vznikla zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé

souvislosti s ním, a příčinná souvislost mezi oběma uvedenými předpoklady.

Naproti tomu podle ustanovení § 187 odst. 2 zák. práce zaměstnavatel odpovídá

zaměstnanci za škodu, která mu vznikla i jinak než při plnění pracovních úkolů

nebo v přímé souvislosti s ním, a to za předpokladu, že ke škodě došlo

následkem porušení právních povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele ze

strany zaměstnanců jednajících ve smyslu ustanovení § 9 a 10 zák. práce jeho

jménem nebo přímo samotným zaměstnavatelem - fyzickou osobou. Předpoklady

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci podle tohoto

ustanovení jsou tedy porušení právních povinností v rámci plnění úkolů

zaměstnavatele zaměstnanci jednajícími jeho jménem nebo zaměstnavatelem -

fyzickou osobou, vznik škody a příčinná souvislost mezi uvedeným porušením

pracovních povinností a vznikem škody (srov. např. odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2005, sp. zn. 21 Cdo 2023/2004, uveřejněného pod

č. 10 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek ročník 2006, nebo rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 7. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 1743/2009).

V projednávané věci bylo mezi stranami nepochybné, že žalovaná učinila trestní

oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu neoprávněného užívání cizí

věci. V návaznosti na toto oznámení bylo proti žalobci zahájeno trestní

stíhání, v jehož průběhu bylo rozhodnutím Policie ČR žalobci odebráno služební

vozidlo, jež mu bylo na základě smlouvy se žalovanou přiděleno k užívání;

usnesením Policie České republiky ze stejného dne bylo rozhodnuto o vrácení

tohoto vozidla žalované. Obžaloby ze spáchání trestného činu neoprávněného

užívání cizí věci byl žalobce pravomocně zproštěn. Je mimo rozumnou pochybnost,

že, měl-li žalobce ke svému užívání (jak pro služební, tak pro osobní potřebu)

přiděleno služební vozidlo, a toto vozidlo nemohl užívat, mohla mu tím

vzniknout škoda; na tom nic nemůže změnit skutečnost, zda ve stejné době byl v

pracovní neschopnosti.

Okolností, zda žalobci vůbec v souvislosti s uvedeným jednáním vznikla škoda, v

jaké výši a zda za takto vzniklou škodu žalovaná odpovídá, se však odvolací

soud důsledně nezabýval. Ve vztahu k možnému vzniku odpovědnosti žalované za

případnou škodu vzniklou tím, že žalobci bylo znemožněno užívat jemu přidělené

služební vozidlo, je rozhodující, že ode dne 1. 9. 2003 žalovaná zadržovala

vozidlo, které bylo žalobci jako „služební“ vozidlo žalovanou přiděleno; přitom

je nerozhodné, jak se toto vozidlo dostalo žalované do dispozice, tedy i to, že

bylo žalobci odňato rozhodnutím Policie ČR. Důvodem, proč žalobce nemohl

vozidlo fakticky užívat, totiž byla skutečnost, že vozidlo zadržovala (nebo s

ním jinak nakládala) žalovaná. Proto bylo třeba se věcí zabývat z toho pohledu,

zda v té době byla žalovaná ještě povinna či nikoliv plnit ze „smlouvy o

užívání osobního služebního motorového vozidla“ uzavřené s žalobcem dne 1. 2.

2002, podle níž bylo žalobci služební vozidlo poskytnuto, a otázku

protiprávnosti jednání žalované posuzovat ve vztahu k jejím povinnostem

vyplývajícím z uvedené smlouvy, a zkoumat i splnění ostatních předpokladů

vzniku odpovědnosti zaměstnavatele podle ustanovení § 187 zák. práce.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; Nejvyšší soud

České republiky jej proto podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za

středníkem o. s. ř. zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu

řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o náhradě nákladů původního řízení (§ 243d odst. 1 část první věty za

středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2011

JUDr. Mojmír Putna, v.

r.

předseda senátu