Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1754/2015

ze dne 2016-02-16
ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1754.2015.1

21 Cdo 1754/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v

právní věci žalobce Mgr. J. L., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Tesákem, Ph.D.,

LL.M., advokátem se sídlem v Brně-Veveří, Jaselská č. 940/23, proti žalovanému

Pozemstav Brno, akciová společnost se sídlem v Brně, Masarykova č. 427/31, IČO

00530832, zastoupenému JUDr. Igorem Velebou, advokátem se sídlem v Brně-

Zábrdovicích, Koliště č. 259/55, o 102.000,- Kč s úroky z prodlení, vedené u

Městského soudu v Brně pod sp. zn. 255 C 68/2011, o dovolání žalovaného proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. prosince 2014 č. j. 15 Co

71/2014-131, takto:

Rozsudek krajského soudu a rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 28. srpna

2013 č. j. 255 C 68/2011-107 (s výjimkou výroku o zastavení řízení co do

19.811,- Kč s úrokem z prodlení) se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací

Městskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Brně dne 28. 4. 2011 domáhal,

aby mu žalovaný zaplatil 102.000,- Kč „s úrokem z prodlení ve výši 7,75 % od

podání žaloby a dále za každé kalendářní pololetí ve výši repo sazby stanovené

Českou národní bankou, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí,

zvýšené o 7 procentních bodů do zaplacení, v němž bude trvat prodlení

žalovaného“. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že dne 10. 7. 2007 uzavřel se

žalovaným pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2008, že dodatkem č. 1 k

této pracovní smlouvě byl pracovní poměr sjednán do 30. 6. 2009, že dodatkem č.

2 byl pracovní poměr sjednán do 30. 9. 2009, že dne 1. 10. 2007 bylo žalobci

stanoveno osobní ohodnocení „do výše 15.000,- Kč“, že dne 30. 5. 2008 mu bylo

stanoveno osobní ohodnocení od 1. 6. 2008 „do výše 18.000,- Kč“, že dne 20. 10.

2009 dostal žalobce výpověď z pracovního poměru, neboť se vzdal pracovního

místa „ředitele DSS“ a odmítl návrh zaměstnavatele na změnu jeho dalšího

pracovního zařazení, že pracovní poměr skončil ke dni 31. 12. 2009 a že mu

žalovaný nevyplatil dlužnou mzdu – osobní ohodnocení v období od června 2008 do

dubna 2009 ve výši 3.000,- Kč měsíčně (celkem 33.000,- Kč), v květnu 2009 ve

výši 8.000,- Kč, v období od června do srpna 2009 ve výši 3.000,- Kč měsíčně

(celkem 9.000,- Kč), v září a říjnu 2009 ve výši 17.000,- Kč měsíčně (celkem

34.000,- Kč) a v listopadu a prosinci 2009 ve výši 9.000,- Kč měsíčně (celkem

18.000,- Kč), tedy za období od června 2008 do prosince 2009 celkem částku

102.000,- Kč, neboť žalovaný „zcela svévolně bez jakéhokoliv rozhodnutí a

seznámení žalobce s výší osobního ohodnocení žalobci osobní ohodnocení

bezdůvodně krátil“.

Žalovaný zejména namítal, že osobní ohodnocení jakožto nenároková složka mzdy

bylo v předmětném období stanoveno výslovně „do výše 15.000,- Kč, resp. do výše

18.000,- Kč“, a že se nejednalo v žádném případě o pevně stanovenou „fixní

částku“, ale že se osobní ohodnocení mohlo pohybovat v rozmezí „0-15.000,- Kč,

resp. 0-18.000,- Kč“, přičemž výše konkrétního měsíčního ohodnocení se řídila

vnitřními normami. Směrnice vnitropodnikového řízení č. 2/2001 ponechávala na

vůli zaměstnavatele a jeho spokojenosti s pracovními výsledky zaměstnance, aby

stanovil konkrétní částku v konkrétním období. Podle názoru žalovaného se

nejednalo o „krácení“ osobního ohodnocení, ale o přidělení osobního ohodnocení

v rámci, který byl stanoven.

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 28. 8. 2013 č. j. 255 C 68/2011-107

zastavil řízení co do 19.811,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,65 % p. a. od

28. 4. 2011 do zaplacení z důvodu zpětvzetí žaloby v této části, uložil

žalovanému povinnost zaplatit žalobci 82.189,- Kč s úrokem z prodlení ve výši

7,75 % p. a. od 28. 4. 2011 do zaplacení a rozhodl, že žalovaný je povinen

zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 23.085,08 Kč k rukám advokáta JUDr.

Jaroslava Tesáka, Ph.D., LL.M. Vycházel ze zjištění, že podle pracovní smlouvy

ze dne 10. 7. 2007 měla být mzda žalobce stanovena mzdovým výměrem podle

platného mzdového předpisu, že mzdovým výměrem ze dne 16. 7. 2007 byl žalobce s

účinností od 16. 7. 2007 „zařazen do funkce ředitel DSS“ v tarifním stupni T9,

že jeho celková měsíční mzda byla stanovena jako součet měsíční tarifní mzdy a

osobního ohodnocení, že osobní ohodnocení, jehož výše se řídí „vnitřními

organizačními normami“, mělo být stanoveno samostatným dokumentem, že listinou

označenou jako „Osobní ohodnocení“ bylo žalobci ke dni 1. 6. 2008 stanoveno

osobní ohodnocení „do výše: 18.000,- Kč“ a že odměňování zaměstnanců upravovala

u žalovaného v rozhodném období směrnice vnitropodnikového řízení č. 2/2001.

Dovodil, že osobní ohodnocení je podle uvedené směrnice nenárokovou složkou

mzdy pouze v případě, že zaměstnavatel dosud o přiznání osobního ohodnocení a

jeho výši nerozhodl, a že v opačném případě se stává osobní ohodnocení jako

dosud nenároková složka mzdy složkou nárokovou; jestliže proto žalovaný

rozhodnutím o přiznání osobního ohodnocení učinil z tohoto ohodnocení nárokovou

složku mzdy, byl povinen žalobci přiznanou částku vyplatit. Dospěl k závěru,

že, použil-li žalovaný v rozhodnutí o přiznání osobního ohodnocení slova „do

výše x Kč“, je stanovení rozpětí obcházením zákona ve smyslu § 39 občanského

zákoníku, že takové jednání je stiženo neplatností, avšak že neplatné je pouze

stanovení rozpětí osobního ohodnocení, nikoli výše osobního ohodnocení, o němž

bylo rozhodnuto, a že žalovaný jako zaměstnavatel při takovémto stanovení

rozpětí osobního ohodnocení, o jehož skutečné výši bylo rozhodováno ad hoc,

aniž byl o tom žalobce uvědoměn, obešel zásadu stanovenou v § 113 odst. 3

zákoníku práce, podle níž výše mzdy musí být zaměstnanci známa před započetím

výkonu práce, za kterou má mzda příslušet. Dodal, že interní směrnice

žalovaného umožňuje žalovanému osobní ohodnocení zaměstnance upravit v

návaznosti na skutečně dosažené výsledky, že je však třeba dodržet postup touto

směrnicí stanovený, a že osobní ohodnocení je vždy stanoveno do budoucna,

přičemž v souladu s ustanovením § 113 odst. 4 zákoníku práce musí být

zaměstnanec s přiznaným osobním ohodnocením nebo jeho změnou seznámen, jak

ostatně vyplývá i z interní směrnice žalovaného.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9. 12. 2014 č. j. 15

Co 71/2014-131 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, jímž byla

žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobci 82.189,- Kč s úrokem z prodlení,

a ve výroku o náhradě nákladů řízení a uložil žalovanému povinnost zaplatit

žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 5.711,20 Kč k rukám advokáta JUDr.

Jaroslava Tesáka, Ph.D., LL.M. Zdůraznil, že žalovaným použitý termín „osobní

ohodnocení“ je s přihlédnutím k jeho smyslu a účelu třeba podřadit pod zákonný

termín osobní příplatek (§ 131 odst. 1 zákoníku práce), ztotožnil se s „prvním

dílčím závěrem“ soudu prvního stupně, že nenároková (fakultativní) složka mzdy

se v důsledku rozhodnutí zaměstnavatele o jejím přiznání stává složkou mzdy

nárokovou, avšak nesdílí závěr soudu prvního stupně o částečné neplatnosti

stanovení rozpětí „osobního příplatku“, neboť z gramatického výkladu obsahu

ujednání o výši přiznaného „osobního příplatku“, pro jehož stanovení byl použit

formulářový předtisk, do něhož byly doplněny osobní údaje žalobce, je zřejmé,

že osobní příplatek byl stanoven jednostranným úkonem žalovaného v částce

18.000,- Kč, tj. pevnou (fixní) částkou, nikoliv rozpětím s uvedením údajů „od

0,- Kč do 18.000,- Kč“, a takto stanovený „osobní příplatek“ ve výši 18.000,-

Kč se stal zaručenou mzdou žalobce ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 zákoníku

práce. Uvedl, že z výplatních lístků předložených žalobcem vyplývá, že „osobní

příplatek“ byl žalobci vyplácen měsíčně a v rozhodném období byl ze strany

žalovaného krácen, a že změnu výše „osobního příplatku“ (jeho snížení) žalovaný

v rozporu s ustanovením čl. 3. 6. směrnice vnitropodnikového řízení č. 2/2001

žalobci písemně neoznámil a ani nezdůvodnil, proč ke snížení „osobního

příplatku“ přistoupil. Odvolací soud dospěl k závěru, že snižování „osobního

příplatku“ žalobci v každém jednotlivém měsíčním období od června 2008 do

prosince 2009 je „rozporné s účelem zákona“, neboť „osobní příplatek“ má

dlouhodobý (nikoli krátkodobý) charakter a žalovaný ve vztahu k žalobci

nesplnil svou oznamovací povinnost o snížení „osobního příplatku“. Z důvodu

absence rozhodnutí žalovaného o snížení „osobního příplatku“ žalobci a jeho

důvodech, které by se dostalo do dispoziční sféry žalobce, shledal odvolací

soud postup žalovaného, který žalobci vyplácel „osobní příplatek“ v

„nepředvídatelných měsíčních ponížených částkách“, nezákonným.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Namítá, že

pojem osobní příplatek se v prvé řadě dotýká zaměstnanců pobírajících plat

vymezených v ustanovení § 109 odst. 3 zákoníku práce, a že proto není možné

užívat postupy pro stanovení a přiznání osobního příplatku podle § 131 zákoníku

práce „pro pravidla pro stanovení a přiznání osobního ohodnocení zaměstnanců,

jimž je zaměstnavatelem poskytována mzda ve smyslu § 109 odst. 2 zákoníku

práce“. Uvedl, že žalobci bylo vždy osobní ohodnocení v určité výši přiznáno

výplatním lístkem a následně mu byla celá mzda včetně osobního ohodnocení

vyplacena, a domnívá se, že povinnost zaměstnavatele písemně oznámit

zaměstnanci změnu výše osobního ohodnocení byla splněna již samotným přiznáním

osobního ohodnocení v „každoměsíčním“ výplatním lístku. Dovolatel má za to, že

odvolací soud zcela nesprávně posoudil formulaci osobního ohodnocení „k

dnešnímu dni je osobní ohodnocení stanoveno do výše: --18.000,- Kč“, neboť

podle jazykového, systematického i logického výkladu této formulace je zcela

jasné, že osobní ohodnocení se stanovuje v rozmezí od 0,- Kč do 18.000,- Kč,

kdy jeho výše a přiznání se řídí vnitřními organizačními normami, a

teleologickým výkladem je možné dovodit, že úmyslem zaměstnavatele nebylo

zaměstnanci přiznat do budoucna „každoměsíční“ osobní ohodnocení v pevné výši,

nýbrž stanovit rozpětí osobního ohodnocení, ve kterém se zaměstnanec bude

pohybovat v závislosti na pracovním výkonu a úsilí. Dodal, že by bylo zcela

nelogické přiznávat tuto pohyblivou motivační složku mzdy v plné výši, že

osobní ohodnocení v maximální výši 18.000,- Kč nebylo žalobci nikdy přiznáno, a

tedy nemohlo být protiprávně kráceno, a že žalovaný nebyl povinen informovat

žalobce o snížení jeho osobního ohodnocení. Žalovaný navrhl, aby dovolací soud

zrušil rozsudek odvolacího soudu a aby mu věc vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení ve věci bylo

zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve

lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou

přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu - jak vyplývá z

ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. - nepodléhá), že

podle pracovní smlouvy ze dne 10. 7. 2007 měla být mzda žalobce stanovena

mzdovým výměrem podle platného mzdového předpisu, že s účinností od 16. 7. 2007

byl žalobce zařazen do „funkce ředitel DSS“ v tarifním stupni T9, že podle

mzdového výměru z 16. 7. 2007 byla celková měsíční mzda žalobce stanovena jako

součet měsíční tarifní mzdy a osobního ohodnocení s tím, že osobní ohodnocení,

jehož výše se řídí vnitřními organizačními normami, bude stanoveno samostatným

dokumentem, a že listinou ze dne 30. 5. 2008 označenou jako „Osobní ohodnocení“

bylo žalobci ke dni 1. 6. 2008 stanoveno osobní ohodnocení „do výše: 18.000,-

Kč“. Žalovaný v každém z měsíců období od června 2008 do prosince 2009 vyplatil

žalobci osobní ohodnocení nižší než 18.000,- Kč (v měsících červen 2008 až

duben 2009 mu vyplatil osobní ohodnocení ve výši 15.000,- Kč, v květnu 2009 ve

výši 10.000,- Kč, v červnu, červenci a srpnu 2009 ve výši 15.000,- Kč, v září a

říjnu 2009 po 1.000,- Kč a v listopadu a prosinci 2009 po 9.000,- Kč).

Odměňování zaměstnanců u žalovaného upravovala v uvedeném období směrnice

vnitropodnikového řízení č. 2/2001, která stanovila, že osobní ohodnocení je

nenároková složka mzdy, která je přiznávána pro čtvrtletí, že má být přiznáno

na základě iniciativy, odpovědnosti, dosahovaných pracovních výsledků a kvality

plnění úkolů s tím, že zaměstnanci zařazení v 7. a vyšším tarifním stupni mohou

mít přiznáno na základě mimořádného plnění svěřených úkolů osobní ohodnocení až

do výše 100 % přiznané tarifní mzdy, že výši osobního ohodnocení příslušného

zaměstnance navrhuje ředitel závodu či divize a u pracovníků vedení ředitel

nebo prokurista společnosti, že na základě čtvrtletního hodnocení zaměstnance

hodnotitel zpracuje návrh na změny v osobním ohodnocení, které předloží k

rozhodnutí prokuristovi společnosti nebo předsedovi představenstva, že osobní

ohodnocení může být i v průběhu „přiznaného období“ sníženo nebo úplně odebráno

v případě neplnění úkolů „v kvalitě a termínu, ztráty iniciativy či

neodpovědného přístupu“ a že s přiznaným osobním ohodnocením nebo jeho změnou

musí být zaměstnanec seznámen.

Za tohoto skutkového stavu závisí napadený rozsudek odvolacího soudu mimo jiné

na vyřešení otázky hmotného práva, za jakých podmínek se z nenárokové složky

mzdy může stát nároková složka mzdy. Protože při řešení této právní otázky se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, je

dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 237 o. s. ř.

přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání žalovaného je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat – vzhledem k tomu, že

žalobce uplatňuje nárok na zaplacení části mzdy (osobního ohodnocení) za období

od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2009 – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,

ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007

Sb. a č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. a zákonů č.

121/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008

Sb., č. 382/2008 Sb., č. 286/2009 Sb., č. 320/2009 Sb. a č. 326/2009 Sb., tedy

podle zákoníku práce ve znění účinném do 31. 12. 2009 (dále jen „zák. práce“).

Zaměstnanci přísluší za práci vykonanou v pracovním poměru pro zaměstnavatele,

který není uveden v ustanovení § 109 odst. 3 zák. práce, za podmínek

stanovených v zákoníku práce mzda, nestanoví-li zákoník práce nebo zvláštní

právní předpis jinak (srov. § 109 odst. 1 zák. práce). Mzda je peněžité plnění

a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem

zaměstnanci za práci, není-li v zákoníku práce stanoveno jinak (srov. § 109

odst. 2 zák. práce), a poskytuje se podle složitosti, odpovědnosti a

namáhavosti práce, podle obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní

výkonnosti a dosahovaných pracovních výsledků (srov. § 109 odst. 4 zák. práce).

Mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě,

popřípadě ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem (§

113 odst. 1 zák. práce). Mzda musí být sjednána, stanovena nebo určena před

začátkem výkonu práce, za kterou má tato mzda příslušet (§ 113 odst. 3 zák.

práce). Zaměstnavatel je povinen v den nástupu do práce vydat zaměstnanci

písemný mzdový výměr, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, o termínu a

místě výplaty mzdy, jestliže tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní

předpis; dojde-li ke změně skutečností uvedených ve mzdovém výměru, je

zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit, a to

nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti (srov. § 113 odst. 4 zák. práce).

Písemný mzdový výměr musí být zaměstnanci doručen do vlastních rukou (srov. §

334 odst. 1 zák. práce). Při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen

vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy

a o provedených srážkách; na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady,

na jejichž základě mzdu vypočetl (srov. § 142 odst. 4 zák. práce).

Mzdu lze sjednat nebo stanovit například jako mzdu měsíční, hodinovou nebo

podílovou, jako mzdu, jejíž poskytnutí nebo výše závisí na splnění konkrétních

pracovních úkolů, hospodářských výsledků zaměstnavatele nebo jiných hledisek,

nebo jako mzdu poskytovanou ve formě příplatků, odměn apod. (uvedené způsoby

samozřejmě lze i kombinovat). Sjednaná nebo zaměstnavatelem stanovená mzda však

nesmí být nižší než minimální mzda (srov. § 111 odst. 1 zák. práce). Mzda, na

kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního

předpisu nebo mzdového výměru, je zaručenou mzdou (srov. § 112 odst. 1 zák.

práce).

Podle ustálené judikatury dovolacího soudu je pro posouzení důvodnosti

uplatněného nároku ve sporu o zaplacení mzdy (její části), bez ohledu na to,

zda právním podkladem poskytované mzdy (složky mzdy) má být mzdový předpis či

kolektivní smlouva, anebo je-li mzda sjednána v pracovní či v jiné smlouvě,

rozhodující, zda byly naplněny předpoklady pro vznik nároku na mzdu, anebo zda

tato hlediska vyznačující zákonem stanovenou či smluvenou skutkovou podstatu

pro vznik mzdového nároku splněna nebyla. Z tohoto pohledu je především

významné rozlišení, zda požadované plnění představuje mzdový nárok, který je

zaměstnavatel povinen poskytnout, jestliže zaměstnanec splní sjednané

předpoklady a podmínky (zda jde o tzv. nárokovou složku mzdy), nebo zda jde o

takovou složku mzdy, na kterou vzniká nárok až na základě zvláštního rozhodnutí

zaměstnavatele o jejím přiznání (zda se jedná o tzv. nenárokovou složku mzdy).

Tzv. nenároková složka mzdy je totiž charakteristická tím, že bez rozhodnutí

zaměstnavatele má tato složka mzdy povahu fakultativního plnění, kterou ztrácí

a stává se nárokovou složkou mzdy teprve v okamžiku, kdy zaměstnavatel rozhodne

o přiznání tohoto nároku zaměstnanci; kdy a zda (a o jakém obsahu) takovéto

rozhodnutí mající konstitutivní povahu učiní, záleží jen na úvaze

zaměstnavatele (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2004

sp. zn. 21 Cdo 537/2004, uveřejněný pod č. 28 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 2005, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2007 sp.

zn. 21 Cdo 2654/2006).

Uplatněním nárokových nebo nenárokových pobídkových složek mzdy je vyjádřena

stimulační a motivační funkce mzdy spočívající ve spojení určité formy mzdy s

pracovním výkonem zaměstnance. Závislost mzdy na žádoucím výkonu práce v

předpokládaném množství a kvalitě pak bývá vyjádřena stanovením předpokladů,

které musí být splněny, aby zaměstnanec mohl tuto mzdovou složku obdržet. Z

hlediska míry konkrétnosti jejich obsahu se úprava těchto předpokladů pohybuje

v širokém rozpětí, od stanovení naprosto konkrétních, objektivně měřitelných a

kvantifikovatelných cílů až po zcela obecně postulovaný příslib pobídkových

složek mzdy, kupř. za „dlouhodobě dosahované kvalitní výsledky práce“, kdy je

okolnost, zda zaměstnanec obdrží pobídkovou složku mzdy, závislá na zhodnocení

dosažených pracovních výsledků na základě úvahy příslušného nadřízeného

vedoucího zaměstnance, jehož rozhodnutí má v tomto smyslu konstitutivní význam

(srov. např. již zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2007 sp. zn.

21 Cdo 2654/2006).

V projednávané věci byla mzda žalobce stanovena podle mzdového výměru

žalovaného ze dne 16. 7. 2007 tak, že se stanoví podle mzdového předpisu jako

součet měsíční tarifní mzdy a osobního ohodnocení s tím, že osobní ohodnocení,

jehož výše se řídí vnitřními organizačními normami, bude stanoveno samostatným

dokumentem; listinou ze dne 30. 5. 2008 bylo žalobci ke dni 1. 6. 2008

stanoveno osobní ohodnocení „do výše: 18.000,- Kč“ s tím, že výše osobního

ohodnocení a jeho přiznání se řídí vnitřními organizačními normami.

Dovolací soud nesouhlasí s názorem odvolacího soudu, že osobní ohodnocení bylo

žalobci stanoveno jednostranným úkonem žalovaného (listinou ze dne 30. 5. 2008)

ve výši 18.000,- Kč a že takto stanovené osobní ohodnocení se stalo zaručenou

mzdou žalobce ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 zák. práce. Uvedenou listinu

nelze považovat za rozhodnutí, kterým by žalovaný přiznal žalobci osobní

ohodnocení ve výši 18.000,- Kč měsíčně jako nárokovou složku mzdy, neboť

listina ze dne 30. 5. 2008 tuto částku stanoví jen jako maximální výši, do

které může být žalobci osobní ohodnocení přiznáno. Podmínky pro přiznání

osobního ohodnocení byly upraveny vnitřním předpisem žalovaného (směrnicí

vnitropodnikového řízení č. 2/2001), podle něhož je osobní ohodnocení

nenároková složka mzdy, která je přiznávána pro čtvrtletí na základě

iniciativy, odpovědnosti, dosahovaných pracovních výsledků a kvality plnění

úkolů (zaměstnancům zařazeným v 7. a vyšším tarifním stupni na základě

mimořádného plnění svěřených úkolů až do výše 100 % přiznané tarifní mzdy) a o

jejíž výši a změnách rozhoduje na základě čtvrtletního hodnocení prokurista

nebo předseda představenstva žalovaného. Za těchto okolností by se osobní

ohodnocení ve výši 18.000,- Kč měsíčně mohlo stát v období od 1. 6. 2008 do 31.

12. 2009 nárokovou složkou mzdy žalobce, jen kdyby – jak vyplývá z výše

uvedeného - prokurista nebo předseda představenstva žalovaného rozhodli v

jednotlivých čtvrtletích tohoto období o přiznání osobního ohodnocení v této

výši žalobci. Tím, zda a jak prokurista nebo předseda představenstva žalovaného

rozhodli v jednotlivých čtvrtletích období od 1. 6. 2008 do 31. 12. 2009 na

základě čtvrtletního hodnocení o výši osobního ohodnocení žalobce a o jeho

případných změnách, se však odvolací soud - veden nesprávným právním názorem,

že žalobci vznikl nárok na osobní ohodnocení ve výši 18.000,- Kč měsíčně na

základě listiny žalovaného ze dne 30. 5. 2008 - nezabýval.

Odvolacímu soudu je též třeba vytknout, že projednávanou věc posuzoval podle

ustanovení § 131 odst. 1 zák. práce, které stanoví podmínky pro poskytování

osobního příplatku zaměstnancům, jimž přísluší za vykonanou práci plat a

nikoliv mzda a kteří vykonávají práci u zaměstnavatelů uvedených v ustanovení §

109 odst. 3 zák. práce, přestože žalovaný, který je akciovou společností, mezi

tyto zaměstnavatele nepatří a ustanovení § 131 odst. 1 zák. práce se proto na

pracovní poměr mezi ním a žalobcem nevztahuje.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; protože nejsou

podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí

dovolání a ani pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České

republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že

důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek

soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky rovněž (ve výroku,

kterým bylo žalobě vyhověno, a ve výroku o nákladech řízení) toto rozhodnutí a

věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně (Městskému soudu v Brně) k

dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. února 2016

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu