Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1922/2010

ze dne 2011-11-14
ECLI:CZ:NS:2011:21.CDO.1922.2010.1

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Romana Fialy v právní věci

žalobkyně Ing. R. L., zastoupené JUDr. Jiřím Lopojdou, advokátem se sídlem v

Brně, Solniční č. 11, proti žalované ALSTOM s.r.o. se sídlem v Brně, Olomoucká

č. 7/9, IČO 47916044, zastoupené JUDr. Vierou Štichovou, advokátkou se sídlem v

Brně, Erbenova č. 3, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u

Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 148/2000, o dovolání žalované proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 10. listopadu 2009 č.j. 15 Co

250/2008-285, takto:

Rozsudek krajského soudu a rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 27. prosince

2007 č.j. 49 C 148/2000-260 se zrušují a věc se vrací Městskému soudu v Brně k

dalšímu řízení.

Dopisem ze dne 17.4.2000 žalovaná sdělila žalobkyni, že jí dává výpověď z

pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce „z důvodu

zrušení jejího pracovního místa v rámci prováděných organizačních změn“.

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru

je neplatná. Žalobu odůvodnila zejména tím, že žalovaná sice přijala opatření –

„Rozhodnutí ředitele divize montáže č. R CE 4/00, týkající se pracoviště

žalobkyně (tj. střediska EU50), v němž zrušila mj. funkci č. 07545 – Řídící

projektu IV“, a dne 12.4.2000 vyrozuměla žalobkyni, že „se ruší jí zastávané

pracovní místo 07545 – Řídící projektu IV“, avšak žalobkyně ke dni doručení

výpovědi (tj. k 28.4.2000) již nevykonávala funkci „07545 – Řídící projektu

IV“, nýbrž od roku 2000 „na středisku EU50 nepochybně vykonávala funkci

nákupčí“, a to „na základě ústní dohody“ o změně sjednaných pracovních

podmínek. Za tohoto stavu podle názoru žalobkyně „ve vztahu k její osobě není

splněna podmínka existence přímé příčinné souvislosti mezi provedenou

organizační změnou a její nadbytečností“. Podaná výpověď se podle mínění

žalobkyně rovněž „příčí obecným etickým zásadám“ uvedeným v ustanovení § 7

odst. 2 a § 8 odst. 3 zák. práce, neboť – jak zdůraznila - „není možné

pominout ten fakt, že středisko EU50 bylo před dáním výpovědi rozšířeno o dvě

nové pracovnice, takže došlo fakticky ke zvýšení počtu funkčních míst, a

nikoliv k jejich snížení“. Kromě toho žalobkyně spatřovala neplatnost předmětné

výpovědi v nedostatečném skutkovém vymezení důvodu výpovědi v dopise ze dne

17.4.2000 a v nesplnění nabídkové povinnosti podle ustanovení § 46 odst. 2 zák.

práce ze strany žalované, jestliže jí nebyla nabídnuta v té době „evidentně

neobsazená“ nově vytvořená funkce „nákupčího pro Itálii“, ani funkce „vedoucího

útvaru kvality“, na kterou bylo vyhlášeno výběrové řízení s datem uzávěrky

přihlášek 12.5.2000. Závěrem pak žalobkyně „v rámci komplexních úvah“ vyjádřila

„pochybnost, zda vůbec žalovanou tvrzené organizační opatření bylo vydáno

kompetentním vedoucím zaměstnancem“.

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 26.6.2001 č.j. 49 C 148/2000-51, ve znění

usnesení ze dne 1.10.2001 č.j. 49 C 148/2000-64, žalobě vyhověl a rozhodl, že

žalovaná je povinna „nahradit“ žalobkyni náklady řízení ve výši 9.600,- Kč k

rukám advokáta JUDr. Jiřího Lopojdy. Soud prvního stupně vycházel ze zjištění,

že, ač dohodou o změně pracovní smlouvy ze dne 1.4.1998 se žalobkyně „zavázala

vykonávat práce 07545 – Řídící projektu IV“, „podle tvrzení žalobkyně i

slyšených svědků, dříve jejích nadřízených pracovníků, bylo prokázáno“, že na

základě ústní „dohody o změně druhu funkce“ žalobkyně „vykonávala práce

nákupčí, a to již od roku 1998 na základě souhlasu s výkonem těchto prací“.

Bylo-li tedy rozhodnutím ředitele žalované zrušeno pracovní místo „07545 –

Řídící projektu IV“, pak „tuto práci žalobkyně již dlouhou dobu nevykonávala“,

přičemž „funkce nákupčí zrušena u žalované nebyla a dále existuje“. Soud

prvního stupně „především z tohoto důvodu žalobě vyhověl“, když navíc „je

výpověď neplatná také z toho důvodu“, že žalovaná nesplnila nabídkovou

povinnost, jestliže nenabídla žalobkyni v době dání výpovědi volné pracovní

místo „vedoucího útvaru kvality“, pro jehož výkon žalobkyně „splňovala nejen

odbornou kvalifikaci, ale navíc i požadavek dobré znalosti anglického jazyka“.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně usnesením ze dne 30.10.2002 č.j. 49 Co

612/2001-72 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu

řízení. Odvolací soud přisvědčil soudu prvního stupně, že za situace, kdy

žalobkyně byla „krátce před výpovědí písemně upozorněna na zrušení funkčního

místa řídící projektu“, nemůže formulace výpovědi „vzbuzovat pochybnosti o tom,

co je skutečným důvodem výpovědi z pracovního poměru“. Soudu prvního stupně

však vytknul, že „jen ze zjištění, že žalobkyně fakticky vykonávala pro

žalovanou práci nákupčí, nemohl dovodit uzavření ústní, případně konkludentní

dohody o změně pracovní smlouvy ve sjednaném druhu práce z funkce řídící

projektu na funkci nákupčí“. Na takovou dohodu by totiž podle názoru odvolacího

soudu „bylo možno usuzovat jen tehdy, kdyby výkon činností spojených s nákupem

žalobkyní nespadal do obsahu pracovní náplně funkce řídící projektu a byl

naopak součástí obsahu pracovní náplně jiné funkce, funkce nákupčí“. Soudu

prvního stupně proto uložil, aby v tomto směru poskytl žalobkyni potřebná

poučení, neopomenul se dále vypořádat s její námitkou, že o organizační změně

nebylo rozhodnuto oprávněnou osobou, a náležitě odůvodnil, z jakých důkazů

učinil skutková zjištění o tom, že žalobkyně splňovala požadavky pro výkon

funkce vedoucího útvaru kvality.

Městský soud v Brně poté rozsudkem ze dne 16.12.2003 č.j. 49 C 148/2000-130

žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni náklady

řízení ve výši 19.350,- Kč k rukám advokáta JUDr. Jiřího Lopojdy. Z výsledů

doplněného dokazování soud prvního stupně dovodil, že „žalobkyně ke dni podání

výpovědi nevykonávala činnosti, které by svým druhem a zaměřením spadaly do

funkce řídící projektu, jak prokazuje podniková organizační směrnice POS 3/18“,

z níž je zřejmé, že žalobkyně „prováděla nákup a zpracování faktur“, tedy

„vykonávala činnosti, které spadaly do funkce nákupčí a nikoliv do funkce

řídící projektu“. Žalovaná rovněž v rozporu s ustanovením § 46 odst. 2 zák.

práce před dáním výpovědi nenabídla žalobkyni volné pracovní místo vedoucího

útvaru kvality, pro jehož výkon „splňovala žalobkyně předpoklady, neboť

vystudovala vysokou školu a měla odbornou praxi, která trvala 27 let“; protože

v případě požadavku dobré znalosti anglického jazyka si žalovaná „nijak

neověřila, zda tento požadavek žalobkyně splňuje“, nemůže podle názoru soudu

prvního stupně „dodatečně tvrdit“, že by ho nesplňovala. Kromě toho žalovaná

„zneužila své právo ve vztahu k osobě žalobkyně“, neboť – jak soud prvního

stupně zdůraznil – „účelem výkonu tohoto práva v rozporu s dobrými mravy bylo

získání místa na středisku EU50 ve prospěch funkcionářky odborového orgánu

žalované, kdy rozvázání pracovního poměru s ní (p. Spíškovou) by žalované

způsobovalo větší komplikace a rizika, než když rozvázala pracovní poměr se

žalobkyní“. Soud prvního stupně tedy „z výše uvedených důvodů žalobě zcela

vyhověl“.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31.5.2005 č.j. 15 Co

46/2004-151 rozsudek soudu prvního stupně opět zrušil a věc mu vrátil k dalšímu

řízení. Odvolací soud vytknul soudu prvního stupně, že „dostatečně

nerespektoval“ závazný právní názor odvolacího soudu vyslovený v jeho předešlém

kasačním usnesení, jestliže se k námitce žalobkyně opětovně „vůbec nezabýval“

otázkou, zda o předmětném organizačním opatření, na jehož základě měly být

snižovány počty zaměstnanců, bylo rozhodnuto oprávněnou osobou. Kromě toho

odvolací soud považoval „stále za předčasný“ závěr soudu prvního stupně o tom,

jakou funkci (druh práce) žalobkyně u žalované vykonávala v rámci pracovního

poměru. Soud prvního stupně podle názoru odvolacího soudu „neprovedl v tomto

směru dostatečné dokazování, případně nezhodnotil všechny provedené důkazy“,

neboť „z jeho rozhodnutí nevyplývá, jaké konkrétní činnosti jsou součástí

funkce 07545 – Řídící projektu IV“, a „dále absentuje též porovnání toho, zda

některé z těchto činností či příp. žádná z nich odpovídá i funkci nákupčí“.

Stejně tak odvolací soud shledal jako předčasný závěr soudu prvního stupně o

splnění nabídkové povinnosti ze strany žalované, neboť „z napadeného rozsudku

nevyplývá“, z jakých konkrétních důkazů dovodil, že pro výkon funkce „vedoucí

útvaru kvality“ žalobkyně splňovala požadavek dobré znalosti angličtiny. Soudu

prvního stupně proto uložil, aby v naznačeném směru zjednal nápravu.

Městský soud v Brně nato rozsudkem ze dne 27.12.2007 č.j. 49 C 148/2000-260

žalobě znovu vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni

náklady řízení ve výši 33.925,- Kč k rukám advokáta JUDr. Jiřího Lopojdy a

„České republice – Městskému soudu v Brně znalečné ve výši 12.551,- Kč“. Soud

prvního stupně po doplnění řízení setrval na závěru, že „žalobkyně v rozhodné

době pro posouzení platnosti jí dané výpovědi vykonávala pouze práce nákupčí a

nikoli práce řídícího projektu“. Z toho podle jeho názoru „vyplývá, že nejsou

splněny podmínky platnosti výpovědi podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák.

práce“, neboť „příčinou nadbytečnosti žalobkyně nebylo zrušení jí fakticky

vykonávané práce nákupčí a není tak splněn zákonný předpoklad příčinné

souvislosti mezi provedenou organizační změnou zaměstnavatele, která má povahu

příčiny, a nadbytečností zaměstnance, která má povahu následku“. Soud prvního

stupně proto uzavřel, že, „pokud reorganizačním opatřením, resp. rozhodnutím

ředitele divize montáže žalované ze dne 4.4.2000 byla zrušena funkce řídícího

projektu a nikoli funkce nákupčí, je výpověď žalované ze dne 17.4.2000

neplatná, a to právě proto, že nelze dovodit vztah mezi příčinou a z ní

vyplývajícím následkem“. Další namítané důvody neplatnosti již soud „nezkoumal,

neboť má za to, že pro závěr o neplatnosti výpovědi je postačující zjištění

uvedenému výše“.

K odvolání žalované Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 10.11.2009 č.j. 15 Co

250/2008-285 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že žalovaná je

povinna zaplatit žalobkyni na nákladech odvolacího řízení částku 8.100,- Kč k

rukám advokáta JUDr. Jiřího Lopojdy. Odvolací soud při svém rozhodování

„vycházel především z listinných důkazů nacházejících se ve spise“, o nichž „má

za to, že pro řádná skutková zjištění a právní posouzení věci jsou tyto důkazy

dostačující“. Na základě jejich zhodnocení dospěl k závěru, že „pracovní funkce

řídící projektu IV v sobě částečně zahrnovala i nákupčí činnost“, avšak že z

předložených důkazů (zejména „typového popisu pracovní funkce řídící projektu

IV“ a „směrnice žalovaného POS 3/18 platné od 1.9.1996“) „nelze jednoznačně

dovodit“ (protože „není k dispozici konkrétní pracovní náplň pro funkci řídící

projektu IV“), „jaká činnost řídícího projektu byla podstatnou částí pracovní

náplně této funkce“. Podle názoru odvolacího soudu proto „nelze mít za

prokázáno, že nákupčí činnost, kterou žalobkyně vykonávala, je výraznou a

podstatnou částí pracovní náplně řídícího projektu“, když „ostatně již z názvu

řídící projektu je zřejmé, že tato funkce neobsahovala pouze nákupčí činnost,

ale také funkci řídící ve vztahu k zakázkám a projektům v rámci výroby,

montáže, uvádění do provozu a poskytování servisu“. Protože „rozhodnutí o

organizační změně R CE 4/00 neobsahuje bližší zdůvodnění, ale pouze, že v

divizi montáže na středisku EU50 byla zrušena funkce č. 07545 – řídící projektu

IV“, a protože „z dostupných důkazů nebylo možno dospět k jednoznačnému závěru,

že se jednalo o zrušení podstatné části pracovní náplně funkce řídící projektu

IV (když žalobkyně podle svého tvrzení i tvrzení žalované vykonávala jen

nákupčí činnost)“, odvolací soud ve shodě se soudem prvního stupně dovodil, že

„nelze mít za prokázáno, že rozhodnutí ředitele divize montáže R CE 4/00 ze dne

4.4.2000 o organizační změně je v příčinné souvislosti s nadbytečností

žalobkyně“, a že proto je předmětná výpověď z pracovního poměru neplatná.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož

přípustnost dovozovala z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Poukázala –

mimo jiné – na skutečnost, že žalobkyně až do skončení pracovního poměru

vykonávala činnosti spadající do druhu práce „řídící projektu IV“ a že „podle

výhledu svých potřeb“ žalovaná dne 4.4.2000 rozhodla ode dne 1.8.2000

„zajišťovat plnění svých úkolů s počtem zaměstnanců o 33 menším než před touto

organizační změněnou“, s tím že „na stejné listině určila konkrétní

zaměstnance, jichž se dotkne organizační změna, a to označením funkčních míst,

které podle organogramu podniku ke dni rozhodnutí o změně i po tomto datu

zastávaly“. Protože „s určitými funkcemi v podniku byly spojovány určité

osoby“, přičemž „se (zrušenou) funkcí řídící projektu IV byla spojena

žalobkyně“, vyplynula z toho podle jejího názoru „individualizace osob, jimž

žalovaná dala výpověď z organizačních důvodů“. Dovolatelka v této souvislosti

vytkla odvolacímu soudu, že, ačkoli dospěl k závěru, že pracovní náplň řídící

projektu IV zahrnovala i nákupčí činnost, ve shodě se soudem prvního stupně

dovodil, že není dána příčinná souvislost mezi organizační změnou a

nadbytečností žalobkyně. Podle názoru dovolatelky však zjišťování toho, „co

žalobkyně dělala v čase přijetí organizační změny“ a zda se jednalo o

podstatnou či nepodstatnou část pracovní náplně funkce řídící projektu IV, za

daného skutkového stavu „nemělo žádný právní význam“. Jestliže žalovaná

provedla rozhodnutí o organizační změně písemně a uvedla, že „ruší funkci

řídící projektu IV“, „nelze takovýto obsah vykládat jinak, než že v konkrétním

případě ke dni 1.8.2000 zrušila dle zavedeného pojmosloví odvolacího soudu

podstatnou i nepodstatnou část funkce řídící projektu IV“. Z obsahu listin i

chování žalované, která na základě označené organizační změny žalobkyni výpověď

„skutečně dala a výpovědní lhůta uplynula 31.7.2000“, „nelze o jiném obsahu

rozhodnutí ani uvažovat“. Podle názoru dovolatelky však odvolací soud svým

rozhodnutím „beze slova odůvodnění reviduje obsah rozhodnutí žalované o

organizační změně, a to podle zcela nových kritérií definovaných soudem“, a

tímto postupem tak „zasahuje nepřípustně do práva zaměstnavatele regulovat

počet svých zaměstnanců, jejich kvalifikační složení, které by mělo odpovídat

potřebám zaměstnavatele“. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud rozsudky soudů

obou stupňů zrušil a aby věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání bylo podáno proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), se nejprve

zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení

odvolacího soudu, jimiž bylo změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci

samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.], jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci samé jinak než v

dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním názorem odvolacího

soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], nebo

jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není

přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. a jestliže dovolací

soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.].

Podle ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní

stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která

je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a

odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží.

Žalovaná napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu, kterým byl rozsudek soudu

prvního stupně o věci samé potvrzen. Protože dovolání podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. b) o.s.ř. není v této věci přípustné (i když v průběhu řízení byl

odvolacím soudem rozsudek soudu prvního stupně opakovaně zrušen, soud prvního

stupně vždy rozhodl o věci samé stejně – žalobě vyhověl), může být přípustnost

dovolání v této věci založena jen při splnění předpokladů uvedených v

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Přípustnost dovolání podle ustanovení

§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. přitom není založena již tím, že dovolatel tvrdí,

že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy, jestliže dovolací soud za

použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř.,

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po

právní stránce zásadní význam skutečně má.

Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci – mimo jiné - zjištěno

(správnost skutkových zjištění přezkumu dovolacího soudu nepodléhá – srov. §

241a odst. 3 a § 242 odst. 3 o.s.ř.), že žalobkyně pracovala u žalované na

základě pracovní smlouvy od 1.5.1993 jako „úředník I.“ a že dne 1.4.1998

uzavřeli účastníci dohodu o změně pracovní smlouvy „v oblasti druhu vykonávané

práce“, v níž bylo ujednáno, že ode dne 1.4.1998 žalobkyně „bude vykonávat

práci (druh, funkce, povolání) 07545 Řídící projektu IV 31195“. Místem výkonu

práce žalobkyně bylo nejprve středisko „EM61“ a od 1.1.2000 středisko nákupu v

divizi Montáže „EU50“, kde žalobkyně – spolu s dalšími třemi zaměstnanci -

vykonávala především činnosti spojené s nákupem. „Z důvodu racionalizace práce“

vzhledem k „výkyvu v zakázkové náplni divize Montáže a s tím spojenému snížení

rozsahu nákupní činnosti“ přijal dne 4.4.2000 ředitel divize Montáže rozhodnutí

o organizační změně č. R CE 4/00, kterým „z důvodu organizačních změn v divizi

Montáže zrušil s platností ke dni 1.8.2000 následujících 33 pracovním míst“, a

to – mimo jiné – „na středisku EU50 – kategorie THP 1 funkci č. 07545 – Řídící

projektu IV“. Podle „zápisu o seznámení zaměstnance se zrušením jeho pracovního

místa“ byla žalobkyně, pracující „ve společnosti od 1.5.1993, pracovní zařazení

číslo funkce (profese): 07545 – Řídící projektu IV“, „seznámena dne 12.4.2000 s

tím, že dnem 1.8.2000 se ruší rozhodnutím ředitele R CE 4/00 jí zastávané

pracovní místo“. Dopisem ze dne 17.4.2000, který žalobkyně převzala dne

28.4.2000, dala žalovaná žalobkyni výpověď podle ustanovení § 46 odst. 1 písm.

c) zák. práce „z důvodu zrušení jejího pracovního místa v rámci prováděných

organizačních změn“.

V podaném dovolání žalovaná odůvodňuje svůj nesouhlas závěrem odvolacího soudu

o tom, že v posuzované věci není dána příčinná souvislost mezi organizační

změnou a nadbytečností žalobkyně, mimo jiné tím, že odvolací soud nesprávně

vyložil obsah rozhodnutí ředitele divize Montáže č. R CE č. 4/00 ze dne

4.4.2000.

Odvolací soud v projednávané věci – jak vyplývá z odůvodnění napadeného

rozsudku – řešil právní otázku předpokladů, za kterých může dát zaměstnavatel

zaměstnanci platnou výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1

písm. c) zák. práce, mimo jiné z hlediska výkladu obsahu rozhodnutí

zaměstnavatele o organizační změně. Vzhledem k tomu, že tato právní otázka

dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu ve všech souvislostech vyřešena, a

protože posouzení této otázky bylo pro rozhodnutí projednávané věci významné

(určující), představuje napadený rozsudek odvolacího soudu z tohoto hlediska

rozhodnutí, které má po právní stránce zásadní význam. Dovolací soud proto

dospěl k závěru, že dovolání žalované proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího

soudu je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1, věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k tomu, že

předmětem řízení je výpověď z pracovního poměru daná žalobkyni dopisem

žalované ze dne 17.4.2000, který žalobkyně převzala dne 28.4.2000 - podle

zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění účinném do 30.6.2000, tj. do

dne, než nabyl účinnosti zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně

některých zákonů (srov. § 364 odst. 2 zákona č. 262/2002 Sb., zákoník práce) -

dále jen „zák. práce“.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce zaměstnavatel může dát

zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo

o jiných organizačních změnách.

K předpokladům pro podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 46

odst. 1 písm. c) zák. práce patří to, že o změně úkolů zaměstnavatele, jeho

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách přijal zaměstnavatel

nebo příslušný orgán rozhodnutí, podle kterého se konkrétní zaměstnanec stal

nadbytečným, a že tu je příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a

přijatými organizačními změnami, tj. že se zaměstnanec stal právě v důsledku

takového rozhodnutí (jeho realizací u zaměstnavatele) nadbytečným. Pro výpověď

z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce je

současně charakteristické, že zaměstnavatel i nadále může (objektivně vzato)

zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy (v důsledku rozhodnutí o

změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních

změnách zaměstnavatel neztrácí možnost přidělovat zaměstnanci práci, kterou pro

něj dosud konal), avšak jeho práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro

zaměstnavatele v dalším období potřebná, neboť se stal nadbytečným vzhledem k

rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, o snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních

změnách. Zaměstnavatelům zákon uvedeným způsobem umožňuje, aby regulovali počet

svých zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnávali jen

takový počet zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá

jejich potřebám. O výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně

zaměstnavatel; soud není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele

přezkoumávat (srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.9.1998

sp. zn. 2 Cdon 1130/97, uveřejněný v časopisu Soudní rozhledy č. 11, ročník

1999, str. 374).

Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách není právním úkonem ve

smyslu ustanovení § 240 odst. 1 zák. práce, neboť nejde o takový projev vůle, s

nímž by právní předpisy spojovaly změnu nebo zánik práv a povinností účastníků

pracovněprávního vztahu. Jedná se pouze o skutečnost (tzv. faktický úkon),

která je hmotněprávním předpokladem pro právní úkony tam, kde to právní

předpisy stanoví [například pro podání výpovědi podle ustanovení § 46 odst.1

písm.c) zák. práce], a která není sama o sobě způsobilá přivodit následky v

právních vztazích účastníků pracovněprávního vztahu. Protože nejde o právní

úkon, nelze rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách samo o sobě

přezkoumávat z hlediska platnosti ve smyslu zásad uvedených v ustanovení § 242

zák. práce; vznikne-li pochybnost, zda (vůbec) zaměstnavatel rozhodl o

organizačních změnách, může se soud zabývat jen tím, zda takové rozhodnutí bylo

skutečně přijato a zda je učinil zaměstnavatel - fyzická osoba, příslušný orgán

zaměstnavatele - právnické osoby nebo ten, kdo je k tomu jinak oprávněn (k tomu

srov. též odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2004 sp. zn. 21 Cdo

2204/2003, který byl uveřejněn pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 2005).

Zákon výslovně neupravuje, jak má být postupováno, vznikne-li pochybnost o

obsahu rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách nebo jiného tzv.

faktického úkonu. I když – jak uvedeno výše - s tzv. faktickým úkonem se

nespojuje změna nebo zánik práv a povinností účastníků pracovněprávního vztahu,

jde o projev vůle; proto při objasňování toho, jaký je obsah tzv. faktického

úkonu, je odůvodněn postup (obdobně) podle zásad předepsaných pro výklad

projevu vůle v ustanovení § 240 odst. 3 zák. práce (k tomu obdobně srov.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.10.2009 sp. zn. 21 Cdo 2972/2008).

Výslovný tzv. faktický úkon je třeba vykládat především podle použitého

slovního vyjádření (podle smyslu, které použité slovní vyjádření obvykle

znamená). Současně je třeba přihlížet ke všem okolnostem, za kterých bylo

slovní vyjádření učiněno (zejména ke skutečné vůli jednajícího účastníka, tj. k

tomu, jaký význam přikládal použitému slovnímu vyjádření sám účastník) a zda za

těchto okolností bylo mezi účastníky zřejmé, o jaký projev vůle se jedná;

rozhodné jsou přitom jen okolnosti, existující v době, v níž byl projev vůle

učiněn, neboť jde o to, aby obsah projevu vůle, který jednající učinil, byl

vyložen v souladu se stavem, který existoval v době, kdy byl učiněn. Celkové

zhodnocení všech rozhodných okolností pak musí odpovídat pravidlům slušnosti a

občanského soužití. Výklad tzv. faktického úkonu (projevu vůle) přitom může

směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke zjištění toho, co bylo skutečně

projeveno. Pomocí výkladu projevu vůle nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“

vůli, kterou jednající účastník v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale

kterou neprojevil (k tomu srov. například rozsudek Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 14.10.1996 sp. zn. 3 Cdon 946/96, uveřejněný pod č. 29 ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1997).

Z odůvodnění napadeného rozsudku vyplývá, že odvolací soud v projednávané věci

dospěl k závěru, že za situace, kdy „rozhodnutí o organizační změně R CE 4/00

neobsahuje bližší zdůvodnění, ale pouze, že v divizi montáže na středisku EU50

byla zrušena funkce č. 07545 – řídící projektu IV“, „nelze mít za prokázáno, že

rozhodnutí ředitele divize montáže R CE 4/00 ze dne 4.4.2000 o organizační

změně je v příčinné souvislosti s nadbytečností žalobkyně“, která na středisku

EU50 vykonávala toliko nákupčí činnosti. S tímto úsudkem odvolacího soudu však

pro nedostatek nezbytných východisek pro výklad tzv. faktického úkonu -

žalovanou přijatého organizačního opatření nelze souhlasit.

Odvolacímu soudu je třeba vytknout, že ve svých úvahách o obsahu rozhodnutí

ředitele divize Montáže o organizační změně č. R CE 4/00 ze dne 4.4.2000 se

přepjatým formalismem držel výslovného označení zrušované funkce a nezabýval se

reálným dopadem přijatého rozhodnutí o organizační změně do poměrů

zaměstnavatele (žalované). Odvolací soud především ponechal stranou svých úvah

samotný účel organizační změny, která – jak se podává z obsahu spisu - byla

přijata „z důvodu racionalizace práce“ vzhledem k „výkyvu v zakázkové náplni

divize Montáže a s tím spojenému snížení rozsahu nákupní činnosti“. Z toho

vyplývá, že tento druh práce (nákupčí činnost), který na středisku EU50

vykonávala také žalobkyně spolu s dalšími třemi zaměstnanci, se stal pro

žalovanou v dalším období potřebným pouze v užším rozsahu, a tudíž v tomto

smyslu se pak tato organizační změna nepochybně promítla (měla promítnout) také

do následného složení zaměstnanců střediska EU50. Pro úsudek, zda žalovaná

tímto organizačním rozhodnutím vskutku zrušila pracovní místo (funkci), které

zastávala žalobkyně, proto odvolací soud rovněž neměl opominout, že v

projednávané věci z obsahu spisu vyplývá, že, ačkoli pracovní náplň žalobkyně

na středisku EU50 byla zúžena na práce nákupčí, formálně její označení v

administrativě žalovaného nebylo změněno; v dohodě o změně pracovní smlouvy ze

dne 1.4.1998, v „zápisu o seznámení zaměstnance se zrušením jeho pracovního

místa“ ze dne 12.4.2000 i ve výstupním listě (hlášence výstupu) ze dne

11.7.2000 bylo nadále uvedeno jako pracovní zařazení žalobkyně – funkce „07545

– řídící projektu IV“, přičemž kromě žalobkyně pod označením „07545 Řídící

projektu IV“ nebyl v administrativě žalované veden na středisku EU50 žádný jiný

zaměstnanec.

Za tohoto stavu úsudek odvolacího soudu o obsahu rozhodnutí o organizační

změně, jímž žalovaná odůvodnila předmětnou výpověď, zatím nelze z hlediska

dodržení výkladových pravidel vyplývajících z ustanovení § 240 odst. 3 zák.

práce považovat za odpovídající zákonu a jeho závěr o neexistenci příčinné

souvislosti mezi organizační změnou nadbytečností žalobkyně, je tudíž z

uvedených důvodů předčasný.

Protože napadený potvrzující rozsudek odvolacího soudu není správný, Nejvyšší

soud České republiky jej podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za

středníkem o.s.ř. zrušil. Vzhledem k tomu, že důvody, pro které byl zrušen

rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil

Nejvyšší soud České republiky i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního

stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

soud rozhodne nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 část první věty za

středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2011

JUDr. Zdeněk Novotný, v. r.

předseda senátu