21 Cdo 2063/2020-164
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Marka Cigánka a JUDr. Pavla Malého v právní
věci žalobce D. H., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného JUDr. Mgr.
Milanem Dočkalem, advokátem se sídlem v Plzni, Plovární č. 478/1, proti
žalované Penny Market s. r. o. se sídlem v Radonicích, Počernická č. 257, IČO
64945880, zastoupené JUDr. Petrou Klustovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v
Praze 1, Konviktská č. 291/24, o 22 220 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního
soudu Praha-východ pod sp. zn. 9 C 38/2019, o dovolání žalované proti rozsudku
Krajského soudu v Praze ze dne 20. února 2020 č. j. 102 Co 13/2019-105, takto:
Dovolání žalované se zamítá.
Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu Praha-východ dne 14. 2. 2019
domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 22 220 Kč s 9,75% úrokem z prodlení od 1. 2. 2019 do zaplacení. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že pracuje u žalované jako
vedoucí prodejny, že dne 1. 11. 2018 byl žalovanou vyslán na mimořádnou
lékařskou prohlídku, která byla stanovena na 6. 11. 2018 a ukončena dne 21. 11. 2018, a že byl vystaven posudek se závěrem, že žalobce je „zdravotně
způsobilý“. Žalobce s tímto závěrem nesouhlasil, a proto podal proti lékařskému
posudku „odvolání“. Žalovaná dne 30. 11. 2018 sdělila žalobci, že mu z důvodu
„odvolání“ proti posudku nařizuje „překážky v práci ze strany zaměstnance“, a
po dobu těchto překážek mu nevyplácela mzdu. V důsledku tohoto jednání žalované
žalobce neodpracoval v měsíci prosinci 2018 celkem 86,5 hodin. Žalobce má za
to, že mu za měsíc prosinec 2018 náleží náhrada mzdy ve výši 29 265 Kč
„hrubého“, tedy 22 220 Kč „čistého“. Žalovaná uvedla, že se žalobce před vysláním na mimořádnou lékařskou prohlídku
(v době od 6. 11. 2017 do 31. 10. 2018) nacházel v dočasné pracovní
neschopnosti a že v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 373/2011 Sb., o
specifických zdravotních službách, vyslala žalobce po ukončení dočasné pracovní
neschopnosti k poskytovateli zdravotních služeb na lékařskou prohlídku. Žalobce
podal návrh na přezkoumání lékařského posudku, jímž byl „uznán zdravotně
způsobilým k dalšímu výkonu práce pro pozici vedoucí prodejny“ a který převzal
dne 21. 11. 2018. Žalovaná má za to, že v důsledku podání návrhu žalobce na
přezkoumání lékařského posudku (o němž Magistrát Hlavního města Prahy rozhodl
tak, že návrh zamítl a „napadený lékařský posudek“ potvrdil) nastal ze zákona
odkladný účinek posudkového závěru o pracovní způsobilosti žalobce, že žalovaná
nemohla žalobce připustit k výkonu další práce podle pracovní smlouvy a že tím
vznikly překážky v práci na straně žalobce ve smyslu ustanovení § 199 zákoníku
práce, za které žalobci nenáležela náhrada mzdy. Žalovaná proto odmítla
přidělovat žalobci práci „do doby rozhodnutí o návrhu na přezkoumání“; má za
to, že požadovaná náhrada mzdy žalobci nepřísluší. Okresní soud Praha-východ rozsudkem ze dne 16. 7. 2019 č. j. 9 C 38/2019-58
žalobu zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě
nákladů řízení 8 421,60 Kč k rukám advokátky JUDr. Petry Klustové, Ph.D. Na
základě provedených důkazů dovodil, že žalobce se podrobil po ukončení dočasné
pracovní neschopnosti trvající od 6. 11. 2017 do 31. 10. 2018 mimořádné
lékařské prohlídce a že lékařským posudkem ze dne 21. 11. 2018 byl „shledán
práce způsobilým“. Protože žalobce podal návrh na přezkoumání tohoto lékařského
posudku, nemohl být podle názoru soudu prvního stupně až do rozhodnutí o tomto
návrhu „považován za zdravotně způsobilého pro výkon práce dle pracovní smlouvy
u žalované“. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že v „důsledku podaného
návrhu na přezkoumání lékařského posudku“ nastala u žalobce překážka v práci ve
smyslu ustanovení § 199 odst.
1 zákoníku práce, neboť žalobce „nemohl práci
vykonávat, když dosud nebylo pravomocně potvrzeno, že je zdravotně způsobilý, a
to až do doby, kdy bylo o návrhu na přezkoumání příslušným správním orgánem
rozhodnuto“, a že žalobci za tuto dobu nepřísluší náhrada mzdy, neboť se
„nejednalo o žádnou z typových situací stanovených nařízením vlády č. 590/2006
Sb.“. Žalobce proto nemá na požadované plnění právo. K odvolání žalobce Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 20. 2. 2020 č. j. 102
Co 13/2019-105 změnil rozsudek soud prvního stupně tak, že žaloba o zaplacení
náhrady mzdy za měsíc prosinec 2018 v rozsahu neodpracovaných 86,5 hodin je co
do základu po právu; ve výroku o výši této náhrady a ve výroku o náhradě
nákladů řízení rozsudek soud prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu
řízení. Odvolací soud shledal, že důvodem toho, proč žalobce nepracoval pro
žalovanou v prosinci 2018, nebyla jiná důležitá překážka v práci týkající se
jeho osoby ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1 zákoníku práce, neboť v období od
podání žádosti o lékařský posudek o zdravotní způsobilosti zaměstnance k výkonu
práce do dne, kdy nastanou právní účinky vydaného lékařského posudku [s
výjimkou nezbytně nutné doby potřebné k tomu, aby se zaměstnanec podrobil
pracovnělékařské prohlídce (bod 2 přílohy nařízení vlády č. 590/2006 Sb.,
kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci)],
zaměstnavatel nemá povinnost poskytnout zaměstnanci pracovní volno pro jiné
důležité překážky v práci týkající se osoby zaměstnance. Dovodil, že žalobce
nepracoval pro žalovanou v prosinci 2018 proto, že mu žalovaná – jak je
nepochybné z obsahu jejího dopisu ze dne 30. 11. 2018, v němž sdělila žalobci,
že ho nelze „zařadit k výkonu práce z důvodu překážek v práci na jeho straně“ a
že ho „počínaje 3. 12. 2018 uvolňuje z pracovních povinností z důvodu překážek
v práci na straně zaměstnance, a to do doby konečného rozhodnutí o jeho
pracovní způsobilosti“ – neumožnila konat práci, přestože žalobce k výkonu
práce vedoucího prodejny byl – jak vyplývá též z lékařského posudku ze dne 21.
11. 2018, který se posléze stal právně účinným – zdravotně způsobilý. Odvolací
soud uzavřel, že popsaný postup žalované je třeba hodnotit jako vytvoření
překážky v práci na straně zaměstnavatele podle ustanovení § 208 zákoníku práce
a že žalobci proto náleží za neodpracovaných 86,5 hodin v prosinci 2018 náhrada
mzdy ve výši průměrného výdělku.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, kterým tento rozsudek
napadla ve výroku, jímž odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně tak,
že žaloba o zaplacení náhrady mzdy za měsíc prosinec 2018 v rozsahu
neodpracovaných 86,5 hodin je co do základu po právu. Dovolatelka je toho
názoru, že právní úprava posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců „vytváří
vakuum v otázce toho, jak má být postupováno zaměstnavatelem poté, kdy je
zaměstnanec po skončení dlouhodobé pracovní neschopnosti shledán posudkovým
lékařem (poskytovatelem pracovnělékařské péče) způsobilým k dalšímu výkonu
práce a tento podá proti takovémuto posudku návrh na jeho přezkoumání a navodí
tak jeho odkladný účinek.“ Má za to, že není „postaveno na jisto, zda za dané
situace je nutno zaměstnance považovat za zdravotně způsobilého k výkonu práce
a zařadit zpět k výkonu práce dle pracovní smlouvy, nebo je třeba vyčkat
rozhodnutí orgánu, jenž lékařský posudek přezkoumává, o zdravotní způsobilosti,
nebo rozhodnutí soudu, a zda po tuto dobu vznikají překážky na straně
zaměstnance či zaměstnavatele“. Dovolatelka je toho názoru, že pokud je
zaměstnanec lékařským posudkem uznán zdravotně způsobilým a tento posudek „bude
napaden návrhem na přezkum, který má odkladný účinek“, nelze ho do rozhodnutí o
přezkumu považovat za zdravotně způsobilého, a že je proto dána důležitá osobní
překážka v práci na straně zaměstnance ve smyslu ustanovení § 199 odst. 1
zákoníku práce, pro kterou žalobce k výkonu práce nepřipustila a náhradu mzdy
mu neposkytla. V situaci, kdy zdravotní způsobilost žalobce nebyla postavena na
jisto, měla dovolatelka důvodné pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti, a
musela proto postupovat v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku
práce. Dovolatelka dále namítala „zmatečnost a nepřezkoumatelnost“ odůvodnění
rozsudku odvolacího soudu. Navrhla, aby rozsudek odvolacího soudu byl změněn
tak, že rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje. Žalobce ve svém vyjádření uvedl, že na právních otázkách vymezených žalovanou
rozsudek odvolacího soudu nezávisí, že žalovaná míří „do skutkových zjištění“ a
že je proto třeba, aby dovolací soud dovolání jako nepřípustné odmítl. Pro
případ, že by dovolací soud shledal dovolání přípustné, žalobce uvedl, že se
neztotožňuje s argumentací dovolatelky a že naopak souhlasí se závěry
odvolacího soudu, že „vedené přezkumné řízení, jehož předmětem je přezkum
zdravotního posudku, nemělo vliv na lékařem konstatovanou zdravotní způsobilost
žalobce. Jinými slovy, žalobce byl zdravotně způsobilý práci vykonávat, a to
včetně doby, kdy bylo vedeno přezkumné řízení, ovšem ve výkonu práce mu
zabránila samotná žalovaná“. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací [§ 10a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „o. s. ř.“)] po
zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno
oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí
odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se
odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím
soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní
otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci (mimo jiné) zjištěno
(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z
ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že
žalobce, který pracoval u žalované jako vedoucí prodejny, byl v době od 6. 11. 2017 do 31. 10. 2018 v dočasné pracovní neschopnosti. Po jejím skončení byl
žalovanou odeslán na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, která započala 6. 11. 2018 a skončila 21. 11. 2018, kdy byl vydán lékařský posudek, podle něhož
byl žalobce uznán zdravotně způsobilým k výkonu práce; žalobce podal návrh na
přezkoumání tohoto lékařského posudku, kterému nebylo rozhodnutím Magistrátu
hlavního města Prahy ze dne 21. 2. 2019 vyhověno. Po podání návrhu na
přezkoumání lékařského posudku žalovaná sdělila žalobci dopisem ze dne 30. 11. 2018, že žalobce nelze „zařadit k výkonu práce z důvodu překážet v práci na
jeho straně“ a že ho „počínaje 3. 12. 2018 uvolňuje z pracovních povinností z
důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, a to do doby konečného
rozhodnutí o jeho pracovní způsobilosti“. Přestože žalobce žádal o přidělování
práce, žalovaná mu nevyhověla a v prosinci 2018 žalobce – podle údaje v
písemném potvrzení vydaném žalobci o mzdě za tento měsíc – neodpracoval celkem
86,5 hodin; náhrada mzdy za tuto dobu nebyla žalobci vyplacena. Za tohoto stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu na vyřešení
otázky hmotného práva, jaký význam má podání návrhu na přezkoumání lékařského
posudku, kterým byl zaměstnanec shledán způsobilým k výkonu sjednané práce, pro
povinnost zaměstnavatele přidělovat zaměstnanci práci a zda podání návrhu na
přezkoumání takovéhoto lékařského posudku zakládá překážku v práci na straně
zaměstnance. Protože tato právní otázka v rozhodování dovolacího soudu dosud
nebyla vyřešena, je dovolání proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení §
237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,
které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud
České republiky dospěl k závěru, že dovolání žalované není opodstatněné. Projednávanou věc je třeba posuzovat – vzhledem k tomu, že se žalobce domáhá po
žalované náhrady mzdy za měsíc prosinec 2018 – podle právních předpisů účinných
v té době, zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
účinném do 30. 6. 2019 (dále jen „zák. práce“) a podle zákona č.
373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění účinném do 30. 4. 2020 (dále jen
„zákon o specifických zdravotních službách“). Od vzniku pracovního poměru, který je jedním ze základních pracovněprávních
vztahů (srov. § 3 větu druhou zák. práce), je zaměstnavatel povinen přidělovat
zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci mzdu
nebo plat, vytvářet podmínky pro plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat
ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, smlouvou nebo stanovené
vnitřním předpisem [§ 38 odst. 1 písm. a) zák. práce] a zaměstnanec je povinen
podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce podle pracovní smlouvy v
rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z
pracovního poměru [§ 38 odst. 1 písm. b) zák. práce]. V průběhu pracovního poměru, jehož podstatou je pracovní závazek vymezený v §
38 odst. 1 písm. a) a b) zák. práce, tedy závazek zaměstnance vykonávat
sjednanou práci a jemu odpovídající povinnost zaměstnavatele sjednanou práci
přidělovat a platit za její výkon mzdu nebo plat, mohou nastat a také často
nastávají (jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele)
skutečnosti, které způsobují, že zaměstnanec nemůže plnit pracovní závazek
spočívající ve výkonu práce, a činí toto plnění nemožným. Tyto překážky
představují právem uznanou nemožnost plnění základních pracovněprávních
povinností spojenou se změnou nebo dočasnou suspenzí pracovního závazku (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2018 sp. zn. 21 Cdo 673/2018,
uveřejněný pod č. 116 v časopise Soudní judikatura, roč. 2019). Překážky v práci zákoník práce rozděluje na překážky v práci na straně
zaměstnance (§ 191 až 206 zák. práce) a na překážky v práci na straně
zaměstnavatele (§ 207 až 210 zák. práce). Na straně zaměstnavatele se vyskytují
dvě skupiny překážek, a to prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými
povětrnostními vlivy nebo živelní událostí (§ 207 zák. práce) a jiné překážky
(§ 208 až 210 zák. práce). O překážku v práci ve smyslu § 208 zák. práce se
jedná tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměstnavatel plnit výše uvedenou
povinnost, vyplývající pro něj z pracovního poměru, přidělovat zaměstnanci
práci podle pracovní smlouvy (práci odpovídající vedoucímu pracovnímu místu, na
něž byl zaměstnanec jmenován), nejde-li o prostoj nebo přerušení práce
způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí podle § 207
zák. práce, a to za předpokladu, že zaměstnanec je schopen a připraven tuto
práci konat; o překážku v práci jde bez ohledu na to, zda nemožnost přidělovat
práci byla způsobena objektivní skutečností, popřípadě náhodou, která se
zaměstnavateli přihodila, nebo zda ji zaměstnavatel sám svým jednáním způsobil
(případné zavinění zaměstnavatele zde rovněž nemá význam). Jiná překážka na
straně zaměstnavatele je dána skutečností, která ji vyvolala, a překážka v
práci trvá po celou dobu trvání této skutečnosti; proto vůle zaměstnavatele je
zde nerozhodná (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 4. 2018
sp. zn. 21 Cdo 1083/2017).
Na straně zaměstnance zákoník práce rozlišuje důležité osobní překážky v práci
(§ 191 a 191a zák. práce), jiné důležité osobní překážky v práci (§ 199 zák. práce) a překážky v práci z důvodu obecného zájmu (§ 200 až 205 zák. práce). Podle ustanovení § 191 zák. práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost
zaměstnance v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních
právních předpisů, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního
předpisu, po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte
mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona
o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů
stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická
osoba, která o dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření u
poskytovatele zdravotních služeb, které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní
dobu zaměstnance, a proto nemůže o dítě pečovat. Za důležitou osobní překážku v
práci považuje zákoník práce též poskytování dlouhodobé péče zaměstnancem
potřebné osobě v domácím prostředí v případech podle § 41a až 41c zákona o
nemocenském pojištění (srov. § 191a zák. práce). Nemůže-li zaměstnanec konat
práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, je
zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno, a to nejméně v případech a
rozsahu, které jsou stanoveny v příloze nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým
se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práci (dále jen
„nařízení vlády“), a v případech uvedených v příloze nařízení vlády mu
poskytnout rovněž náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (srov. §
199 odst. 1 a 2 zák. práce). Z toho plyne, že – jak správně uvedl odvolací soud
– nebylo-li sjednáno (ve smlouvě) nebo stanoveno (ve vnitřním předpisu) něco
jiného, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno pro jiné
důležité osobní překážky v práci podle ustanovení § 199 odst. 1 zák. práce jen
v případech, které jsou stanoveny v příloze nařízení vlády, a pouze v případech
uvedených v příloze nařízení vlády mu je povinen poskytnout náhradu mzdy nebo
platu. Vzhledem k tomu, že žalobci, jehož dočasná pracovní neschopnost skončila dne
31. 10. 2018, ve výkonu práce pro žalovanou v prosinci 2018 nebránila žádná z
důležitých osobních překážek v práci uvedených v ustanoveních § 191 a 191a zák. práce ani žádná z jiných důležitých osobních překážek v práci podle ustanovení
§ 199 odst. 1 zák. práce stanovených v příloze nařízení vlády (a ani žádná z
překážek v práci z důvodu obecného zájmu uvedených v ustanoveních § 200 až 205
zák. práce), dospěl odvolací soud ke správnému závěru, že v měsíci prosinci
2018 nešlo o překážku v práci na straně žalobce (zaměstnance), nýbrž o překážku
v práci na straně žalované (zaměstnavatele), která žalobci v tomto měsíci
neumožnila konat práci. Dovolací soud nesouhlasí s názorem dovolatelky, že důležitou osobní překážku v
práci na straně žalobce založila v měsíci prosinci 2018 skutečnost, že žalobce
podal návrh na přezkoumání lékařského posudku ze dne 21. 11.
2018, podle něhož
byl uznán zdravotně způsobilým k výkonu sjednané práce vedoucího prodejny,
neboť návrh na přezkoumání lékařského posudku má odkladný účinek. Podle ustanovení § 43 odst. 3 zákona o specifických zdravotních službách
lékařský posudek musí mít náležitosti stanovené právním předpisem upravujícím
zdravotnickou dokumentaci a podle účelu jeho vydání též náležitosti stanovené
prováděcím právním předpisem podle § 52, 60 nebo 65, popřípadě jinými právními
předpisy. Ze závěru lékařského posudku musí být zřejmé, zda je posuzovaná osoba
pro účel, pro který je posuzována, zdravotně způsobilá, zdravotně nezpůsobilá
nebo zdravotně způsobilá s podmínkou, případně pozbyla dlouhodobě zdravotní
způsobilost, anebo zda její zdravotní stav splňuje předpoklady nebo požadavky,
ke kterým byla posuzována. Součástí lékařského posudku musí být poučení o
možnosti podat podle § 46 odst. 1 návrh na jeho přezkoumání poskytovateli,
který posudek vydal, a poučení o možnosti vzdání se práva na přezkoumání
lékařského posudku podle § 46 odst. 1. V poučení se dále uvede, v jaké lhůtě je
možno návrh na přezkoumání podat, od kterého dne se tato lhůta počítá a zda má
nebo nemá návrh na přezkoumání podle tohoto zákona nebo jiných právních
předpisů odkladný účinek. Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají
práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10
pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho
přezkoumání poskytovateli zdravotních služeb, který posudek vydal (srov. § 46
odst. 1 větu první zákona o specifických zdravotních službách). Návrh na
přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru
vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně
nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní
způsobilost, nejde-li o podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro
stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání určitého kompenzačně
upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku (§ 46 odst. 3 zákona o
specifických zdravotních službách). Nevyhoví-li poskytovatel zdravotních služeb
návrhu na přezkoumání lékařského posudku v plném rozsahu, postoupí spis s tímto
návrhem, včetně příslušné části zdravotnické dokumentace nebo její kopie, a
dalších podkladů potřebných pro přezkoumání lékařského posudku a svého
stanoviska, příslušnému správnímu orgánu (srov. § 46 odst. 5 zákona o
specifických zdravotních službách), který dále postupuje podle ustanovení § 47
zákona o specifických zdravotních službách a o návrhu na přezkoumání lékařského
posudku rozhodne. Z citovaných ustanovení vyplývá, že na návrh osoby, která je oprávněna k jeho
podání, může být příslušným správním orgánem přezkoumán také lékařský posudek,
z jehož závěru vyplývá, že posuzovaný zaměstnanec je zdravotně způsobilý k
výkonu dosavadní (sjednané) práce. I když návrh na přezkoumání takového
lékařského posudku má odkladný účinek (§ 46 odst.
3 zákona o specifických
zdravotních službách a contrario), nezakládá jeho podání překážku v práci na
straně zaměstnance, neboť nepředstavuje žádnou z důležitých osobních překážek v
práci uvedených v ustanoveních § 191 a 191a zák. práce ani žádnou z jiných
důležitých osobních překážek v práci podle ustanovení § 199 odst. 1 zák. práce
stanovených v příloze nařízení vlády (a ani žádnou z překážek v práci z důvodu
obecného zájmu uvedených v ustanoveních § 200 až 205 zák. práce), a překážku v
práci na straně zaměstnance s ním nespojuje ani zákon o specifických
zdravotních službách. Odkladný účinek návrhu na přezkoumání lékařského posudku,
podle něhož je zaměstnanec zdravotně způsobilý k výkonu dosavadní práce,
znamená, že právní účinky tohoto lékařského posudku nemohou pro osobu, které
byl předán, nastat dříve než dnem prokazatelného doručení rozhodnutí o
potvrzení posudku příslušným správním úřadem [srov. § 44 odst. 4 písm. b)
zákona o specifických zdravotních službách] a že do té doby nelze považovat
závěr lékařského posudku za definitivní. Podáním návrhu na přezkoumání
uvedeného lékařského posudku zaměstnanec nepozbývá zdravotní způsobilost k
výkonu dosavadní práce a jen proto, že závěr posudku, podle něhož zaměstnanec
tuto zdravotní způsobilost má, ještě není (nemusí být) definitivní, na něj
nelze nahlížet jako na osobu bez potřebné zdravotní způsobilosti, neboť takovou
fikci zákon o specifických zdravotních službách s podáním návrhu na přezkoumání
lékařského posudku, podle něhož je posuzovaná osoba pro účel, pro který je
posuzována, zdravotně způsobilá, nespojuje. Zaměstnavatel je proto i po podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku,
podle něhož je zaměstnanec zdravotně způsobilý k výkonu dosavadní práce,
povinen zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní smlouvy (popřípadě práci
odpovídající vedoucímu pracovnímu místu, na něž byl zaměstnanec jmenován) a
není oprávněn mu další výkon práce zakázat, ledaže by byla naplněna skutková
podstata ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce, podle něhož je
zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a
práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní
způsobilosti. Z uvedeného vztaženo na projednávanou věc vyplývá, že žalovaná byla i poté, co
žalobce podal návrh na přezkoumání lékařského posudku ze dne 21. 11. 2018,
podle něhož byl uznán zdravotně způsobilým k výkonu práce vedoucího prodejny,
povinna přidělovat žalobci tuto sjednanou práci. Jestliže žalobci konat
sjednanou práci v měsíci prosinci 2018 neumožnila, přestože žalobce byl k
jejímu výkonu – jak vyplývá z uvedeného lékařského posudku, který po doručení
rozhodnutí o jeho potvrzení příslušným správním úřadem nabyl právní účinnosti –
zdravotně způsobilý, vytvořila tím překážku v práci na straně zaměstnavatele
podle ustanovení § 208 zák. práce, a žalobci proto – jak správně uzavřel
odvolací soud – přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, kdy
práci v důsledku této překážky nekonal.
Za opodstatněnou nelze považovat ani námitku dovolatelky, že v situaci, kdy
zdravotní způsobilost žalobce nebyla postavena na jisto, měla důvodné
pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti, a musela proto postupovat v souladu
s ustanovením § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce. Dovolatelka totiž nebere
náležitě v úvahu, že pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci
mohou založit pouze právo zaměstnavatele vyslat zaměstnance na mimořádnou
pracovnělékařskou prohlídku (srov. § 55 odst. 2 zákona o specifických
zdravotních službách), nikoli však povinnost zaměstnavatele postupovat podle
ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zák. práce. Zaměstnavatel je povinen podle
tohoto ustanovení neumožnit zaměstnanci výkon práce jen v případě, že náročnost
práce skutečně neodpovídá jeho zdravotní způsobilosti, a nikoliv též tehdy, má-
li o zdravotní způsobilosti zaměstnance (jen) „důvodné“ pochybnosti. V
projednávané věci však bylo zjištěno, že žalobce zdravotně způsobilý k výkonu
sjednané práce vedoucího prodejny byl. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněného
dovolacího důvodu správný. Protože ani nebylo zjištěno, že by tento rozsudek
byl postižen některou z vad uvedených v ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř., §
229 odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. nebo v § 229 odst. 3 o. s. ř. anebo jinou
vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci [rozsudek
odvolacího soudu nelze ve smyslu ustálené judikatury dovolacího soudu považovat
za nepřezkoumatelný, neboť jeho odůvodnění má všechny náležitosti stanovené v §
157 odst. 1 a 2 o. s. ř. s přihlédnutím k zásadně přezkumné povaze činnosti
odvolacího soudu a je patrné, že nebránilo dovolatelce v uplatnění jejích práv
– srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2013 sp. zn. 29 Cdo
2543/2011, uveřejněný pod č. 100 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roč. 2013)], Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované proti rozsudku
odvolacího soudu podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci
nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení
v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b,
§ 151 odst. 1 o. s. ř.). Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.