Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 2343/2003

ze dne 2004-03-30
ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.2343.2003.1

21 Cdo 2343/2003

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobce Ing. S. K., zastoupeného advokátem, proti žalované V. A.

S., a.s., zastoupené advokátem, o 1.195.856,- Kč s příslušenstvím, vedené u

Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C 51/2000, o dovolání účastníků proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. května 2003 č.j. 49 Co 98/2002-332,

I. Dovolání žalobce proti rozsudku krajského soudu ve výroku, kterým byl

potvrzen rozsudek okresního soudu o uložení povinnosti žalované zaplatit

žalobci náhradu mzdy ve výši 46.554,- Kč s příslušenstvím a příspěvek na

penzijní připojištění ve výši 2.300,- Kč, a ve výroku, kterým byl změněn

rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované se ukládá, aby zaplatila žalobci

na náhradě mzdy 135.447,- Kč s příslušenstvím a na příspěvku na penzijní

připojištění 300,- Kč, se odmítá.

II. Dovolání žalobce proti rozsudku krajského soudu ve výroku, kterým byl

potvrzen rozsudek okresního soudu o zamítnutí žaloby na zaplacení částky

50.930,- Kč s 12% úrokem od 13.7.1999 do zaplacení a částky 50.930,- Kč s 10%

úrokem od 11.7.2000 do zaplacení, a dovolání žalované proti rozsudku krajského

soudu ve výroku, kterým byl potvrzen rozsudek okresního soudu o povinnosti

žalované zaplatit žalobci 2.300,- Kč, a ve výroku, kterým byl změněn rozsudek

okresního soudu tak, že žalované bylo uloženo, aby zaplatila žalobci dalších

300,- Kč, se zamítají.

III. Rozsudek krajského soudu ve výrocích, kterými byl rozsudek okresního

soudu potvrzen a změněn, se - s výjimkou rozhodnutí uvedených pod bodem II. -

zrušuje; současně se zrušuje rozsudek Okresního soudu ve Znojmě ze dne 21.

března 2002 č.j. 12 C 51/2000-287 ve výrocích, kterými bylo žalované uloženo,

aby zaplatila žalobci 1.696,- Kč s 26% úrokem od 11.2.1998 do zaplacení,

33.920,- Kč s 26% úrokem od 11.3.1998 do zaplacení a 14.133,- Kč s 26% úrokem

od 11.4.1998 do zaplacení, a ve výrocích, kterými byla zamítnuta žaloba o

14.243,- Kč s 26% úrokem od 11.10.1997 do zaplacení, o 34.816,- Kč s 26% úrokem

od 12.11.1997 do zaplacení, o 31.651,- Kč s 26% úrokem od 11.12.1997 do

zaplacení, o 31.651,- Kč s 26% úrokem od 10.1.1998 do zaplacení, o 34.409,- Kč

s 26% úrokem od 11.2.1998 do zaplacení, o 15.474,- Kč s 26% úrokem od 26.7.1998

do zaplacení a o 8.679,- Kč, a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu ve

Znojmě k dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal (žalobou změněnou se souhlasem soudu prvního stupně), aby mu

žalovaná zaplatila celkem 1.195.856,- Kč s příslušenstvím. Žalobu zdůvodnil

zejména tím, že žalovaná mu dala dopisem ze dne 27.6.1997 výpověď z pracovního

poměru podle ustanovení § 46 odst.1 písm.f) zákoníku práce, která byla

pravomocným rozhodnutím soudu prohlášena za neplatnou. Žalobce po žalované \"z

titulu odškodnění za neplatnou výpověď\" požaduje, aby mu ve smyslu ustanovení

§ 61 zákoníku práce nahradila mzdu za dobu od července 1997 do listopadu 1999

ve výši 1.067.243,- Kč s příslušenstvím, aby mu poskytla náhradu mzdy za

nevyčerpanou dovolenou za roky 1997, 1998 a 1999 (za celkem 59 dnů) ve výši

117.334,- Kč, aby mu poskytla příspěvek na penzijní připojištění, \"zajištěný

kolektivní smlouvou\", za dobu od října 1997 do listopadu 1999 ve výši 2.600,-

Kč a aby mu vyplatila příspěvek na stravování za dobu od 18.9.1997 do

30.11.1999 (za celkem 557 pracovních dnů) ve výši 8.679,- Kč.

Žalovaná namítala, že jí žalobce po neplatném rozvázání pracovního poměru

neoznámil, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnávala. Na požadované plnění

žalobce proto nemůže mít nárok.

Okresní soud ve Znojmě rozsudkem ze dne 21.3.2002 č.j. 12 C 51/2000-287

žalované uložil, aby zaplatila žalobci na náhradě mzdy za dobu od 30.1.1998 do

30.11.1999 celkem 848.913,- Kč s příslušenstvím (s úroky z prodlení ve výroku

rozsudku blíže specifikovanými) a na příspěvku na penzijní připojištění 2.300,-

Kč, žalobu o zaplacení náhrady mzdy ve výši dalších 218.330,- Kč s

příslušenstvím, o náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou ve výši 117.334,- Kč s

příslušenstvím, o příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300,- Kč a o

příspěvek na \"závodní stravování\" ve výši 8.679,- Kč zamítl a rozhodl, že

žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 32.056,- Kč k

rukám advokáta, že žalobce je povinen zaplatit \"státu na účet Okresního soudu

ve Znojmě\" 1.483,50 Kč a že žalovaná je povinna zaplatit \"státu na účet

Okresního soudu ve Znojmě\" 7.327,- Kč a na soudním poplatku 8.970,- Kč. Při

svém rozhodování vycházel ze zjištění, že výpověď z pracovního poměru, kterou

žalovaná dala žalobci dopisem ze dne 27.6.1997 podle ustanovení § 46 odst.1

písm.f) zákoníku práce, byla rozsudkem Okresního soudu ve Znojmě ze dne

23.6.1998 č.j. 12 C 744/97-51, potvrzeným rozsudkem Krajského soudu v Brně ze

dne 29.9.1999 č.j. 15 Co 454/98-69, jenž nabyl právní moci dnem 9.11.1999,

určena jako neplatný právní úkon. Žalobci podle názoru soudu prvního stupně

nenáleží náhrada mzdy za měsíce červenec a srpen 1997, neboť v té době ještě

plynula výpovědní doba (pracovní poměr účastníků měl podle výpovědi z

pracovního poměru ze dne 27.6.1997 skončit dnem 31.8.1997), a nelze mu ji

poskytnout ani za dobu od 1.9. do 14.9.1997, kdy byl žalobce v pracovní

neschopnosti. Při posouzení, od kdy má být po 15.9.1997 žalobci náhrada mzdy

podle ustanovení § 61 zákoníku práce přiznána, dospěl soud prvního stupně k

závěru, že žalobce oznámil žalované, že trvá na dalším zaměstnávání, teprve - s

ohledem na to, že oznámení \"nenahradila\" žaloba ze dne 8.7.1997 (správně ze

dne 4.7.1997) a že tvrzení žalobce o dřívějším oznámení nebyla za řízení

prokázána - dne 30.1.1998; žalobci proto náleží náhrada mzdy od tohoto dne až

do dne 9.11.1999. V dalším období (po dni 9.11.1999) až do 30.11.1999 má

žalobce nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 130 zákoníku práce, neboť

žalovaná odmítla žalobce zaměstnat i po pravomocně skončeném řízení o určení

neplatnosti rozvázání pracovního poměru. Náhradu mzdy soud prvního stupně

stanovil ve výši průměrného výdělku žalobce zajištěného za druhé čtvrtletí roku

1997, který - s ohledem na navýšení mzdy podle kolektivní smlouvy - pro období

roku 1998 zvýšil o 10,8% a pro období roku 1999 o 12 %. Návrh žalované, aby

žalobci nebyla přiznána náhrada mzdy za dobu přesahující 6 měsíců podle

ustanovení § 61 odst.2 zákoníku práce, neshledal důvodným, neboť žalobce neměl

v rozhodném období možnost zapojit se do práce u jiného zaměstnavatele za

stejných nebo lepších podmínek, než měl u žalované.

Vedle náhrady mzdy má

žalobce nárok na příspěvek na penzijní připojištění, neboť jeho výplata ve výši

100,- Kč měsíčně \"je garantována kolektivními smlouvami za roky 1998 a 1999 a

upřesněna směrnicí ze dne 1.3.1995\" a žalobce by ji za měsíce leden 1998 až

listopad 1999 ve výši 2.300,- Kč obdržel, kdyby žalovaná \"neporušila své

povinnosti tím, že mu z důvodu neplatné výpovědi nepřidělovala práci\". Požadavek žalobce na přiznání náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou za roky

1997, 1998 a 1999 není opodstatněný, neboť za rok 1997 žalobci nenáleží ani

náhrada mzdy podle ustanovení § 61 odst.1 zákoníku práce a v letech 1998 a 1999

mu byla náhrada mzdy přiznána \"za všechny placené dny\" a nelze mu ji z důvodu

nevyčerpané dovolené přiznat dvakrát. Na \"závodní stravování\" za dobu od

18.9.1997 do 30.11.1999 nelze žalobci přispět, neboť z ustanovení § 140 odst.1

věty první zákoníku práce vyplývá, že příspěvek nenáleží při překážkách v práci

a o dovolené.

K odvolání účastníků Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 28.5.2003 č.j. 49 Co

98/2002-332 odmítl odvolání žalobce \"proti přisuzujícímu výroku\", potvrdil

rozsudek soudu prvního stupně ve výroku, kterým bylo žalované uloženo, aby

zaplatila žalobci náhradu mzdy ve výši 46.554,- Kč s příslušenstvím a na

příspěvku na penzijní připojištění 2.300,- Kč, a ve výroku, kterým byla

zamítnuta žaloba o zaplacení náhrady mzdy ve výši 11.323,- Kč s příslušenstvím

a 26% úroku z prodlení z částky 14.243,- Kč od 11.10.1997 do 31.10.1997, o

náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou ve výši 117.334,- Kč s příslušenstvím a

o příspěvek na stravování ve výši 8.679,- Kč, a změnil rozsudek soudu prvního

stupně \"v přisuzujícím výroku\" tak, že zamítl žalobu o zaplacení 26% úroku z

částky 1.696,- Kč za dobu od 11.2. do 28.2.1998 a z částky 14.133,- Kč za dobu

od 11.4. do 30.4.1998 a o náhradu mzdy ve výši 3.195,- Kč s příslušenstvím, a v

zamítavém výroku tak, že žalované uložil, aby zaplatila žalobci na náhradě mzdy

135.447,- Kč s příslušenstvím a na příspěvku na penzijní připojištění 300,- Kč;

v dalších částech \"přisuzujícího výroku\" a \"zamítavého výroku\", jakož i ve

výrocích o náhradě nákladů řízení a o soudním poplatku, rozsudek soudu prvního

stupně zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení. Při zkoumání,

od kdy náleží žalobci náhrada mzdy poskytovaná podle ustanovení § 61 odst.1

zákoníku práce, dospěl odvolací soud - na rozdíl od soudu prvního stupně - k

závěru, že žalobou ze dne 4.7.1997 (na základě které bylo zahájeno řízení ve

věci, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C 744/97) žalobce

neuplatnil pouze neplatnost výpovědi z pracovního poměru, ale také určení

trvání pracovního poměru po uplynutí výpovědní lhůty, a že tedy tím nepochybně

vyjádřil svou vůli být u žalované dále zaměstnáván; protože tato žaloba byla

doručena organizační složce žalované, v níž žalobce pracoval (\"divizi Z.\"),

dne 10.7.1997, je třeba uvedený den považovat za den doručení oznámení žalobce,

že trvá na dalším zaměstnávání u žalované. Námitku žalované, že žalobce dal

interním sdělením ze dne 30.6.1997 najevo, že nemá zájem být u žalované nadále

zaměstnáván, odvolací soud odmítl s odůvodněním, že takový závěr nelze ze

sdělení dovodit, neboť \"požadavek na ponechání platu ekonomického náměstka do

konce výpovědní doby a projevenou ochotu zapracovat svého nástupce\" nelze

považovat za oznámení, že žalobce netrvá na dalším zaměstnávání u žalované. Nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst.1 zákoníku práce pak žalobci

vznikl dnem 15.9.1997, neboť mu může náležet až po uplynutí výpovědní doby a po

skončení pracovní neschopnosti. Výši náhrady mzdy odvolací soud stanovil podle

průměrného výdělku žalobce zjištěného za druhé čtvrtletí roku 1997; při výpočtu

průměrného výdělku vycházel z toho, že v rozhodném období byla žalobci

zúčtována k výplatě hrubá mzda ve výši 115.502,- Kč, od níž je třeba odečíst

náhradu mzdy za dovolenou ve výši 10.997,- Kč a zálohu na manažerskou odměnu za

1. pololetí roku 1997 ve výši 45.648,- Kč a k níž je třeba přičíst poměrnou

část zálohy na manažerskou odměnu, která činí 20.288,- Kč, a že nelze přihlížet

k vyplacenému doplatku manažerské odměny za rok 1996. Protože žalobce

odpracoval ve druhém čtvrtletí roku 1997 celkem 448 hodin, činí jeho průměrný

hodinový výdělek 176,66 Kč a průměrný měsíční výdělek 30.725,- Kč. Náhrada v

této výši žalobci náležela do 15.3.1998; pro závěr, zda mu přísluší i v další

době (až do 9.11.1999), nebyly dosud zjištěny všechny potřebné skutečnosti a

žalované, která se ve smyslu ustanovení § 61 odst.2 zákoníku práce domáhala,

aby žalobci nebyla přiznána náhrada mzdy za období přesahující 6 měsíců, mělo

být poskytnuto poučení o povinnosti tvrzení. Při rozhodování o příslušenství

přisouzené náhrady mzdy (o úrocích z prodlení) odvolací soud dovodil, že se

odvíjí od splatnosti mzdy, která v projednávané věci nastala, protože nebyla

sjednána v pracovní nebo v kolektivní smlouvě, posledním dnem následujícího

kalendářního měsíce; v prodlení se zaplacením náhrady mzdy se proto žalovaná

ocitla vždy prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po měsíci, v němž

nastala splatnost mzdy (náhrady mzdy).

Nárok na náhradu mzdy za měsíce červenec

a srpen 1997 nebylo možné podle názoru odvolacího soudu posoudit podle

ustanovení § 61 odst.1 zákoníku práce, ale podle ustanovení § 130 odst.1

zákoníku práce, neboť žalobce náhradu za toto období odvozuje od neplatného

převedení na jinou, méně placenou práci. Za dobu od 9.11. do 30.11.1999 náleží

žalobci náhrada mzdy podle ustanovení § 130 odst.1 zákoníku práce, za rozhodné

období významné pro zjištění průměrného výdělku však nelze považovat kalendářní

čtvrtletí předcházející neplatnému rozvázání pracovního poměru (jak to učinil

soud prvního stupně), ale kalendářní čtvrtletí předcházející překážce v práci

na straně zaměstnavatele, tedy třetí kalendářní čtvrtletí roku 1999. Odvolací

soud dále dospěl k závěru, že příspěvek na penzijní připojištění náleží za celé

požadované období, neboť není \"závislý na době oznámení o trvání na dalším

zaměstnávání podle § 61 zákoníku práce\". Na příspěvek na \"závodní stravování

\" a na náhradu za nevyčerpanou dovolenou nemá žalobce podle názoru odvolacího

soudu nárok. Příspěvek na \"závodní stravování\" je spjat \"s vlastním výkonem

práce\" a, jestliže žalobce pro žalovanou nepracoval (lhostejno z jakých

důvodů), nemá na toto plnění nárok. Nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanou

dovolenou \"nevyplývá z ustanovení § 61 odst.1 zákoníku práce\" a nemůže tedy

žalobci náležet vedle nároku na náhradu mzdy poskytovaného podle tohoto

ustanovení. Odvolací soud z uvedených důvodů žalobci přiznal náhradu mzdy za

dobu od 15.9.1997 do 15.3.1998 v celkové výši 182.001,- Kč s příslušenstvím a

příspěvek na penzijní připojištění ve výši 2.600,- Kč a dovodil, že žalobce

nemá nárok na jím požadovanou vyšší náhradu mzdy za dobu od 15.9.1997 do

15.3.1998 s příslušenstvím, na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou a na

příspěvek na \"závodní stravování\"; ohledně nároku žalobce na náhradu mzdy

(včetně příslušenství) za dobu od 1.7. do 31.8.1997 a za dobu od 16.3.1998 do

30.11.1999 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil

k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku podali oba účastníci dovolání.

Žalobce ve svém dovolání, které směřuje proti výrokům rozsudku odvolacího

soudu, jimiž byl potvrzen a změněn rozsudek soudu prvního stupně, dovozuje, že

odvolací soud pochybil při zjištění jeho průměrného výdělku. Za řízení totiž

nebylo prokázáno, že by záloha na manažerskou odměnu byla poskytnuta za delší

období než je kalendářní čtvrtletí, popřípadě že by vůbec šlo o manažerskou

odměnu, a odvolací soud nezjistil průměrný výdělek jako průměrný hodinový

výdělek a řádně se nevypořádal s námitkami, obsaženými v odvolání žalobce proti

rozsudku soudu prvního stupně. Žalobce dále odvolacímu soudu vytýká, že

splatnost mzdy byla - jak vyšlo za řízení najevo - stanovena v kolektivní

smlouvě a žalovaná se tedy dostala do prodlení po marném uplynutí takto

stanovené splatnosti mzdy (náhrady mzdy) a že \"při výpočtu náhrady mzdy

potvrdil pouze zjevné úmyslné zneužití práva ze strany zaměstnavatele, který

žalobce poté, co mu dal neplatnou výpověď, zařadil úmyslně na méně placenou

práci\". Žalobce má rovněž za to, že mu náleží nárok na náhradu mzdy za

nevyčerpanou dovolenou a na příspěvek na \"závodní stravování\". I když je

ustanovení § 61 zákoníku práce zvláštním ustanovením, které upravuje nároky

zaměstnance při neplatném rozvázání pracovního poměru, zůstávají nároky

zaměstnance s výjimkou náhrady mzdy podle ustanovení § 130 odst.1 zákoníku

práce \"zachovány\", neboť \"zákon vychází z domněnky, že pracovní poměr v

případě pravomocného určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru nadále trvá

\". Odvolací soud proto měl nárok žalobce na \"proplacení dovolené\" posoudit

podle ustanovení § 110b odst.2 zákoníku práce a nárok na příspěvek na \"závodní

stravování\" podle ustanovení § 140 zákoníku práce. Žalobce navrhl, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu v napadených výrocích zrušil, aby

zrušil v dotčených výrocích též rozsudek soudu prvního stupně a aby věc vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém dovolání, které směřuje proti rozsudku odvolacího soudu ve

výroku, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně o uložení povinnosti

žalované zaplatit žalobci náhradu mzdy ve výši 46.554,- Kč s příslušenstvím a

příspěvek na penzijní připojištění ve výši 2.300,- Kč, a ve výroku, kterým byl

změněn rozsudek soudu prvního stupně a žalované bylo uloženo, aby zaplatila

žalobci na náhradě mzdy 135.447,- Kč s příslušenstvím a na příspěvku na

penzijní připojištění 300,- Kč, v první řadě namítá, že podle ustálené

judikatury soudů nahrazuje oznámení zaměstnance, že trvá na tom, aby ho

zaměstnavatel dále zaměstnával, jen taková žaloba, v níž zaměstnanec uplatnil

vedle neplatnosti rozvázání pracovního poměru též požadavek na náhradu mzdy

podle ustanovení § 61 odst.1 zákoníku práce. Žalobce takovou žalobu nepodal a

navíc v dopise (ve vnitřním sdělení) ze dne 30.6.1997 projevil vůli u žalované

dále nepracovat. Odvolací soud pak projev vůle obsažený v dopise ze dne

30.6.1997 \"nesprávně interpretoval\" a přihlédl k textu žaloby, v níž žalobce

nikterak nedal najevo, že by chtěl být u žalované dále zaměstnán. Přípustnost

dovolání žalovaná dovozuje z ustanovení § 237 odst.1 písm. a) a c) o.s.ř. a

navrhuje, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu v napadených výrocích

zrušil a aby mu věc v tomto rozsahu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu byla podána ve lhůtě

uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., se nejprve zabýval otázkou

subjektivní a objektivní přípustnosti dovolání.

Podle ustanovení § 240 odst.1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do

jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který

rozhodoval v prvním stupni.

Z obecného závěru, že k dovolání jsou legitimováni účastníci řízení, nelze

dovozovat, že by dovolání mohl podat kterýkoliv z nich. Z povahy dovolání

jakožto opravného prostředku plyne, že dovolání může podat jen ten účastník,

kterému nebylo rozhodnutím odvolacího soudu plně vyhověno, popř. kterému byla

tímto rozhodnutím způsobena jiná určitá újma na jeho právech. Rozhodujícím

přitom je výrok rozhodnutí odvolacího soudu, protože existenci případné újmy

lze posuzovat jen z procesního hlediska. Při tomto posuzování také nelze brát v

úvahu subjektivní přesvědčení účastníka řízení, ale jen objektivní skutečnost,

že rozhodnutím soudu mu byla způsobena určitá, třeba i ne příliš významná újma,

kterou lze odstranit zrušením napadeného rozhodnutí. Oprávnění podat dovolání

tedy svědčí jen tomu účastníku, v jehož neprospěch vyznívá poměření

nejpříznivějšího výsledku, který odvolací soud pro účastníka mohl založit svým

rozhodnutím, a výsledku, který svým rozhodnutím skutečně založil, je-li zároveň

způsobená újma odstranitelná tím, že dovolací soud napadené rozhodnutí zruší

(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.10.1997 sp.zn. 2 Cdon 1363/96,

uveřejněné pod č. 28 v časopise Soudní judikatura, roč. 1998).

Žalobce napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu také ve výroku, kterým byl

potvrzen rozsudek soudu prvního stupně o uložení povinnosti žalované zaplatit

žalobci náhradu mzdy ve výši 46.554,- Kč s příslušenstvím a příspěvek na

penzijní připojištění ve výši 2.300,- Kč, a ve výroku, kterým byl změněn

rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalované bylo uloženo, aby zaplatila

žalobci na náhradě mzdy 135.447,- Kč s příslušenstvím a na příspěvku na

penzijní připojištění 300,- Kč. Rozsudkem odvolacího soudu v této části nemohla

být žalobci způsobena újma na jeho právech, neboť jeho požadavkům bylo v tomto

směru (rozsahu) vyhověno. Z tohoto pohledu tedy žalobce nemůže mít objektivně

vzato žádný skutečný zájem, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno.

K podání dovolání proti uvedeným výrokům rozsudku odvolacího soudu tedy není

žalobce oprávněn (subjektivně legitimován). Nejvyšší soud České republiky proto

jeho dovolání v tomto směru podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218

písm. b) o.s.ř. odmítl.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst.1 písm.a) o.s.ř.] nebo

jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně

rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl

vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§ 237

odst.1 písm.b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b)

o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé

po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.]; to neplatí ve

věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění

nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč, přičemž se

nepřihlíží k příslušenství pohledávky [§ 237 odst.2 písm.a) o.s.ř.], a ve

věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o omezení nebo

zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o určení

(popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení [§ 237 odst.2 písm.b)

o.s.ř.].

Oba účastníci subjektivně přípustnými dovoláními napadají rozsudek odvolacího

soudu ve výrocích, jimiž byl rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé

potvrzen a změněn. Vzhledem k tomu, že v důsledku rozsudku odvolacího soudu

došlo ve vztahu k právům, vymezeným rozsudkem soudu prvního stupně (tím, jak

odvolací soud rozhodl o odvoláních účastníků proti rozsudku soudu prvního

stupně) k tzv. rozštěpení uplatněných nároků na více práv se samostatným

skutkovým základem, je třeba přípustnost dovolání proti jednotlivým výrokům

rozsudku odvolacího soudu posuzovat samostatně.

Dovolání účastníků proti výrokům rozsudku odvolacího soudu, kterými bylo

změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, je přípustné podle

ustanovení § 237 odst.1 písm.a) o.s.ř.

Ve vztahu k potvrzujícím výrokům rozsudku odvolacího soudu není dovolání

účastníků podle ustanovení § 237 odst.1 písm.b) o.s.ř. přípustné, a to již

proto, že ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno rozhodnutí ve věci samé,

které by bylo odvolacím soudem zrušeno. Dovolání účastníků proti potvrzujícím

výrokům rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen při splnění

předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem [§ 237 odst.3 o.s.ř.].

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst.3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo

jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ustanovení § 237 odst.3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatelé v dovolání

označili.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř. není založena

již tím, že dovolatelé tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává tehdy,

jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v ustanovení §

237 odst.3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve

věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

V projednávané věci odvolací soud mimo jiné řešil právní otázky, zda

zaměstnanec oznámil ve smyslu ustanovení § 61 odst.1 zákoníku práce

zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, tím, jestliže v žalobě o určení

neplatnosti rozvázání pracovního poměru podané podle ustanovení § 64 zákoníku

práce uplatnil též požadavek na určení, že \"pracovní poměr trvá\" i po dni, k

němuž měl podle neplatného rozvázání pracovního poměru skončit, zda má

zaměstnanec po neplatném rozvázání pracovního poměru nárok na dovolenou nebo na

náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou a zda má zaměstnanec nárok na plnění,

která mu nebyla poskytnuta proto, že mu zaměstnavatel po neplatném rozvázání

pracovního poměru nepřiděloval práci. Uvedené právní otázky dosud nebyly v

rozhodování dovolacího soudu v plném rozsahu vyřešeny. Vzhledem k tomu, že

jejich posouzení bylo pro rozhodnutí projednávané věci významné (určující),

představují potvrzující výroky rozsudku odvolacího soudu rozhodnutí, která mají

ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Dovolací soud proto dospěl k

závěru, že dovolání proti potvrzujícím výrokům rozsudku odvolacího soudu je

přípustné podle ustanovení § 237 odst.1 písm.c) o.s.ř.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud ČR

dospěl k závěru, že dovolání jsou částečně opodstatněná.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k době, za

níž žalobce požaduje uplatněné nároky - podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku

práce, ve znění zákonů č. 88/1968 Sb., č. 153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č.

20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb., č. 111/1984 Sb., č. 22/1985 Sb., č. 52/1987 Sb.,

č. 98/1987 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb., č. 297/1991 Sb., č. 231/1992

Sb., č. 264/1992 Sb., č. 590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č. 74/1994 Sb., č.

118/1995 Sb., č. 287/1995 Sb., č. 138/1996 Sb. a č. 167/1999 Sb., tedy podle

zákoníku práce ve znění účinném do 30.9.1999, a pro nároky za dobu po 30.9.1999

též ve znění zákona č. 225/1999 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném

do 30.11.1999 (dále jen \"zák. práce\").

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zák. práce dal-li zaměstnavatel zaměstnanci

neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve

zkušební době a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho

dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen

poskytnout mu náhradu mzdy. Tato náhrada přísluší zaměstnanci ve výši

průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším

zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci, nebo

kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.

Podle ustanovení § 61 odst.3 písm.a) zák. práce rozvázal-li zaměstnavatel

pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec netrvá na tom, aby ho zaměstnavatel

dále zaměstnával, platí, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem písemně jinak,

že jeho pracovní poměr skončil dohodou, byla-li dána neplatná výpověď,

uplynutím výpovědní doby; v tomto případě má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy

ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby.

Rozvázání pracovního poměru výpovědí je neplatné, jen jestliže byla jeho

neplatnost určena pravomocným soudním rozhodnutím (srov. například právní názor

uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19.3.1997 sp. zn. 2 Cdon 475/96,

uveřejněném pod č. 75 v časopise Soudní judikatura, roč. 1997). I když byla

pravomocným rozhodnutím soudu vyslovena neplatnost rozvázání pracovního poměru

výpovědí danou zaměstnavatelem, nemusí pracovní poměr dále pokračovat; pracovní

poměr účastníků - jak vyplývá z výše citovaných ustanovení - nadále trvá jen

tehdy, jestliže zaměstnanec oznámil zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále

zaměstnával. Netrvá-li zaměstnanec na tom, aby ho zaměstnavatel dále

zaměstnával (tj. neoznámí-li zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání,

nebo sdělí-li zaměstnavateli, že na dalším zaměstnávání netrvá), nastává -

ačkoliv byla pravomocným rozhodnutím soudu vyslovena neplatnost rozvázání

pracovního poměru výpovědí - právní fikce rozvázání pracovního poměru dohodou.

Zaměstnanec může oznámit zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále

zaměstnával, kdykoliv poté, co mu zaměstnavatel dal neplatnou výpověď,

nejpozději však do rozhodnutí soudu, jímž bylo řízení o žalobě zaměstnance o

určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru výpovědí pravomocně skončeno a

kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru. Zaměstnanec může své

stanovisko o tom, zda trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával,

změnit. Z hlediska ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zák. práce je rozhodné, jaké své

stanovisko o tom, zda trvá nebo netrvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále

zaměstnával, oznámil zaměstnavateli v době vyhlášení (vydání) soudního

rozhodnutí o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru (srov. například

právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.10.2001 sp. zn. 21

Cdo 2905/2000, uveřejněném pod č. 77 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 2002).

Oznámení zaměstnance, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel po neplatném

rozvázání pracovního poměru výpovědí dále zaměstnával, je jednostranným právním

úkonem zaměstnance, adresovaným zaměstnavateli, který ke své platnosti

nevyžaduje písemnou formu; projev vůle zaměstnance tu může být učiněn jednáním

nebo opomenutím, může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím

pochybnosti o tom, co chtěl zaměstnanec projevit (srov. například právní názor

uvedený v rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 18.12.1995 sp. zn. 6 Cdo

63/95, uveřejněném pod č. 24 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč.

1996).

Jestliže zaměstnanec svým jednostranným právním úkonem výslovně neoznámil

zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho po neplatném rozvázání pracovního poměru

výpovědí dále zaměstnával, ale podal proti němu žalobu o určení neplatnosti

rozvázání pracovního poměru výpovědí a o náhradu mzdy, je tím podle ustálené

judikatury soudů oznámení zaměstnance nahrazeno (srov. například rozsudek býv.

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 18.2.1977 sp.zn. 5 Cz 10/77, uveřejněný pod č. 36

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1979). Oznámení zaměstnance,

že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, však nahrazuje jen

taková žaloba, v níž zaměstnanec uplatnil nejen neplatnost rozvázání pracovního

poměru, ale také požadavek na náhradu mzdy ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1

zák. práce (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18.12.1995 sp. zn. 6

Cdo 63/95, uveřejněný pod č. 24 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,

roč. 1996); uplatnil-li totiž zaměstnanec v žalobě podané proti zaměstnavateli

kromě požadavku na určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru též nárok na

náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst.1 zák. práce, je v tom imanentně

obsaženo oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnání, neboť, požadoval-

li zaměstnanec po zaměstnavateli náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst.1 zák.

práce, dal mu tím vždy alespoň konkludentně (způsobem nevzbuzujícím pochybnost)

najevo, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával.

V projednávané věci žalobce v žalobě ze dne 4.7.1997 (na základě které bylo

zahájeno řízení ve věci, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 12 C

744/97) neuplatnil vedle určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne

27.6.1997 nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst.1 zák. práce, ale

požadavek na určení, že pracovní poměr žalobce u žalované \"trvá i po dni

31.8.1997\" (tj. i po dni, ke kterému měl skončit podle výpovědi z pracovního

poměru ze dne 27.6.1997). I když tím nebylo ve smyslu výše zmíněné judikatury

soudů nahrazeno oznámení žalobce, že trvá na tom, aby ho žalovaná dále

zaměstnávala, nelze - jak to činí žalovaná - dovozovat, že by požadavek žalobce

na určení, že pracovní poměr žalobce u žalované \"trvá i po dni 31.8.1997\",

neměl žádný právní význam. Protože - jak bylo již výše uvedeno - oznámení

zaměstnance, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel po neplatném rozvázání

pracovního poměru výpovědí dále zaměstnával, lze učinit jednáním nebo

opomenutím, popřípadě výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o

tom, co chtěl zaměstnanec projevit, bylo potřebné se zabývat tím, zda žalobce

tímto způsobem nedal alespoň konkludentně najevo, že trvá na tom, aby ho

žalovaná dále zaměstnávala.

Odvolací soud tedy postupoval správně, když k požadavku žalobce na určení, že

pracovní poměr žalobce u žalované \"trvá i po dni 31.8.1997\", obsaženém v

žalobě ze dne 4.7.1997, přihlédl. Dovolací soud souhlasí s odvolacím soudem též

v tom, že uvedený požadavek je třeba považovat - s přihlédnutím k jeho obsahu a

smyslu - za oznámení žalobce, že trvá na tom, aby ho žalovaná dále zaměstnávala

po neplatném rozvázání pracovního poměru; projevil-li totiž žalobce vůli, aby

jeho pracovní poměr trval \"i po 31.8.1997\" (tedy i po uplynutí výpovědní

doby, kdy měl skončit pracovní poměr účastníků podle výpovědi z pracovního

poměru ze dne 27.6.1997), nevyjádřil tím nic jiného než to, že požaduje, aby ho

žalovaná zaměstnávala rovněž v době po 1.9.1997. Nejvyšší soud proto dospěl k

závěru, že oznámení zaměstnance zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho po

neplatném rozvázání pracovního poměru dále zaměstnával, nahrazuje nejen žaloba,

v níž zaměstnanec uplatnil vedle neplatnosti rozvázání pracovního poměru

požadavek na náhradu mzdy ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zák. práce, ale

také taková žaloba, kterou zaměstnanec požaduje kromě určení neplatnosti

rozvázání pracovního poměru též určení, že pracovní poměr účastníků trvá i v

době (po dni), ke kterému měl podle neplatného rozvázání pracovního poměru

skončit.

Obsah dopisu (vnitřního sdělení) žalobce ze dne 30.6.1997 není za daného stavu

věci pro rozhodnutí sporu významný. I kdyby (jak se domnívá žalovaná) žalobce v

tomto dopise projevil vůli, že nechce být u žalované nadále (po neplatném

rozvázání pracovního poměru) zaměstnán, je zde rozhodující, že v žalobě ze dne

4.7.1997, která byla doručena organizační složce žalované dne 10.7.1997,

projevil jinou vůli (že trvá na tom, aby ho žalovaná dále zaměstnávala).

Protože zaměstnanec může - jak uvedeno již výše - své stanovisko o tom, zda

trvá nebo netrvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, změnit až do

doby vyhlášení (vydání) soudního rozhodnutí o určení neplatnosti rozvázání

pracovního poměru, nemůže být projev vůle obsažený v dopise ze dne 30.6.1997

pro rozhodnutí ve věci podstatný, neboť žalobce vyjádřil později požadavek, že

trvá na tom, aby ho žalovaná nadále zaměstnávala.

Z uvedeného vyplývá, že žalobce má nárok na náhradu mzdy podle ustanovení § 61

odst.1 zák. práce, která mu náleží - jak vyplývá z tohoto ustanovení - ve výši

průměrného výdělku.

Při zjišťování a používání průměrného výdělku se postupuje (srov. též § 275

odst.1 zák. práce) podle ustanovení § 17 zákona č. 1/1992 Sb. (ve znění

pozdějších předpisů).

Vzhledem k tomu, že nárok žalobce na náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst.1

zák. práce vznikl v září 1997, správně soudy vycházely ze závěru, že pro

zjištění průměrného výdělku žalobce je rozhodným obdobím předchozí kalendářní

čtvrtletí, tj. doba od 1.4. do 30.6.1997 a že průměrný výdělek je třeba zjistit

z hrubé mzdy zúčtované žalobci k výplatě a podle doby jím odpracované v tomto

období.

Námitka žalobce, že ohledně zálohy na manažerskou odměnu ve výši 45.648,- Kč

(vyplacené žalobci v červnu 1997) nebylo za řízení prokázáno, že byla

poskytnuta za delší období než kalendářní čtvrtletí, popřípadě že nebyl

prokázán \"charakter manažerské odměny\", není důvodná. Zjištění soudů, že

částka 45.648,- Kč byla žalobci vyplacena v červnu 1997 a že šlo o \"zálohu na

manažerskou odměnu\" za první pololetí 1997 má oporu v provedeném dokazování

(zejména v listinách týkajících se mzdy předložených žalovanou a v obsahu

znaleckého posudku V. W.); odvolací soud proto v souladu s ustanovením § 17

odst. 8 zákona č. 1/1992 Sb. (ve znění účinném do 31.12.2000) přihlédl k její

poměrné části připadající na kalendářní čtvrtletí. Souhlasit není možné ani s

názorem žalobce, že by odvolací soud \"při výpočtu náhrady mzdy potvrdil pouze

zjevné úmyslné zneužití práva ze strany zaměstnavatele, který žalobce poté, co

mu dal neplatnou výpověď, zařadil úmyslně na méně placenou práci\". Žalobce

zjevně přehlíží, že žalovaný měl žalobce (podle jeho tvrzení) zařadit na méně

placenou práci až po výpovědi z pracovního poměru ze dne 27.6.1997 a že tato

skutečnost proto nemohla ovlivnit průměrný výdělek zjišťovaný za druhé

kalendářní čtvrtletí roku 1997.

Žalobci je však třeba přisvědčit v tom, že odvolací soud při určení náhrady

mzdy chybně vycházel z průměrného měsíčního výdělku, ačkoliv měl postupovat

podle žalobcova průměrného hodinového výdělku.

Podle ustanovení § 17 odst.5 zákona č. 1/1992 Sb. (ve znění pozdějších

předpisů) se průměrný výdělek zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek,

popřípadě jako průměrný denní (směnový) výdělek. Pokud se podle

pracovněprávních předpisů vychází z průměrného měsíčního výdělku, průměrný

výdělek zjištěný podle věty první se přepočte na jeden měsíc podle průměrného

počtu pracovních hodin (dnů) připadajících v roce na jeden měsíc.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že z průměrného měsíčního výdělku zaměstnance

se vychází jen u nároků, u nichž takový způsob určení jejich výše stanoví

zákoník práce nebo jiný pracovněprávní předpis, a že v ostatních případech se

průměrný výdělek zaměstnance zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek, popřípadě

jako průměrný denní (směnový) výdělek.

Protože se v ustanovení § 61 zák. práce neuvádí, že by se nárok zaměstnance na

náhradu mzdy stanovil podle průměrného měsíčního výdělku, je třeba při jeho

určení vycházet - jak vyplývá z § 17 odst.5 věty první zákona č. 1/1992 Sb. (ve

znění pozdějších předpisů) - z průměrného hodinového výdělku zaměstnance,

popřípadě z jeho průměrného denního (směnového) výdělku. V projednávané věci

soudy měly - s ohledem na způsob evidence pracovní doby u žalovaného - vycházet

z průměrného hodinového výdělku žalobce a žalobci poskytnout tímto způsobem

zjištěnou náhradu za celou dobu, po níž má nárok na náhradu mzdy podle

ustanovení § 61 odst.1 zák. práce.

Důvodná není námitka žalobce, že by odvolací soud při určení, od kdy žalovaná

byla v prodlení s poskytováním náhrady mzdy, chybně posoudil otázku splatnosti

žalobcovy mzdy.

Podle ustanovení § 10 odst.1 a § 19 zákona č. 1/1992 Sb. (ve znění účinném do

31.12.2000) jsou mzda a náhrada mzdy splatné pozadu za měsíční období, a to

nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, pokud nebylo v pracovní smlouvě

nebo kolektivní smlouvě dohodnuto jinak.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že, nebyla-li splatnost mzdy (náhrady mzdy)

dohodnuta v pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě, stávají se splatnými

uplynutím posledního dne měsíce, který následuje po měsíci, za nějž se mzda

(náhrada mzdy) vyplácí; okolnost, že zaměstnavatel stanovil svým jednostranným

opatřením termín, kdy bude mzda v pracovní době na pracovišti vyplácena, není

pro posouzení splatnosti mzdy (náhrady mzdy) významná (srov. též rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 14.5.2002 sp. zn. 21 Cdo 1473/2001, uveřejněný pod č.

154 v časopise Soudní judikatura, roč. 2002).

V projednávané věci nebylo dokazováním zjištěno, že by splatnost žalobcovy mzdy

(náhrady mzdy) byla v pracovní nebo jiné smlouvě účastníků nebo v kolektivní

smlouvě upravena jinak, než v ustanoveních § 10 odst.1 a § 19 zákona č. 1/1992

Sb. (ve znění účinném do 31.12.2000). Odvolací soud proto v souladu se zákonem

dovodil, že žalovaná byla v prodlení s uspokojením nároku žalobce na náhrady

mzdy vždy až od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala

podle ustanovení § 10 odst.1 a § 19 zákona č. 1/1992 Sb. (ve znění účinném do

31.12.2000) jejich splatnost.

Žalobce se domáhal, aby mu vedle náhrady mzdy poskytované podle ustanovení § 61

odst.1 zák. práce byla poskytnuta též náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou,

neboť po neplatném rozvázání pracovního poměru nepracoval - ačkoliv pracovní

poměr účastníků trval - proto, že mu žalovaná nepřidělovala práci, a nebylo mu

umožněno vyčerpat dovolenou na zotavenou; přísluší mu proto podle jeho názoru

ve smyslu ustanovení § 110b zák. práce náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou.

Nároky účastníků z neplatného rozvázání pracovního poměru se řídí ustanoveními

§ 61 až § 64 zák. práce (srov. nadpis nad těmito ustanoveními). Ustanovení § 61

až § 64 zák. práce upravují - jak vyplývá z jejich znění - práva a povinnosti

účastníků pracovního poměru v období, v němž jsou jejich vztahy sporné v

důsledku rozvázání pracovního poměru, které učinil jeden účastník pracovního

poměru a jehož platnost druhý účastník neuznává, a v němž panuje nejistota, zda

pracovní poměr účastníků skutečně skončil (podle učiněného rozvázání pracovního

poměru) nebo zda bude (může) pokračovat. Byla-li neplatnost rozvázání

pracovního poměru určena pravomocným soudním rozhodnutím, a trvá-li pracovní

poměr účastníků i nadále, je tím stav nejistoty ve vztazích účastníků

pracovního poměru (spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru a o jeho další

trvání) odstraněn; jejich vztahy se proto po právní moci rozhodnutí řídí opět

jen pracovní smlouvou a příslušnými pracovněprávními předpisy.

Ustanovení § 61 až § 64 zák. práce mají povahu lex specialis, která vylučuje,

aby na práva a povinnosti účastníků pracovního poměru za období, v němž jsou

jejich vztahy sporné v důsledku rozvázání pracovního poměru, byla aplikována

zejména (jde-li o nárok zaměstnance podle ustanovení § 61 zák. práce) obecná

ustanovení zákoníku práce a jiných pracovněprávních předpisů o překážkách v

práci.

Předepisuje-li ustanovení § 61 odst.1 zák. práce, že zaměstnanci náleží při

neplatném rozvázání pracovního poměru náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku

ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do

doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému

skončení pracovního poměru, nejpozději do právní moci soudního rozhodnutí,

kterým byla určena neplatnost rozvázání pracovního poměru, pak specialita této

právní úpravy vylučuje, aby při neplatném rozvázání pracovního poměru mohla být

za dobu, po níž byly vztahy mezi účastníky v důsledku rozvázání pracovního

poměru sporné a po níž zaměstnavatel neumožnil zaměstnanci konat práci,

přiznána náhrada mzdy z jiného důvodu. V uvedeném období zaměstnanci nepřísluší

nejen náhrada mzdy podle ustanovení § 130 zák. práce, ale ani náhrada mzdy za

nevyčerpanou dovolenou podle ustanovení § 110b odst.2 a 4 zák. práce, popřípadě

z jiného důvodu. Náhrada mzdy za dovolenou navíc nemůže zaměstnanci příslušet

proto, že z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru (neumožnil-li

zaměstnavatel konat zaměstnanci práci) neodpracoval žádný den a že

nepřidělování práce zaměstnanci v tomto období nepředstavuje překážku v práci,

která by se jinak (srov. § 40 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.) posuzovala jako

výkon práce. Uvedeným postupem zaměstnanec, s nímž byl neplatně rozvázán

pracovní poměr, ostatně nemůže být poškozen; přísluší-li mu náhrada mzdy ve

výši průměrného výdělku po celou dobu, počínající dnem, v němž oznámil

zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do dne, kdy mu zaměstnavatel

umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru,

nejpozději do právní moci soudního rozhodnutí, kterým byla určena neplatnost

rozvázání pracovního poměru, pak tu není žádný důvod k tomu, aby za stejné

období (jeho část) měl obdržet další náhradu mzdy, například z důvodu

nevyčerpané dovolené. Odvolací soud proto dospěl ke správnému závěru, že

žalobci náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou za dobu od 1.9.1997 do 9.11.1999

nenáleží, je mu však třeba vytknout, že se nezabýval tím, zda mu nenáleží

náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou za rok 1997 za dobu do 31.8.1997 (tj. za

dobu, než měl podle výpovědi z pracovního poměru ze dne 27.6.1997 skončit

pracovní poměr účastníků, v níž žalobce konal u žalované práci).

Jestliže zaměstnavatel přistoupil k rozvázání pracovního poměru se

zaměstnancem, aniž by pro to byly splněny zákonem stanovené předpoklady nebo

naplněny v zákoně uvedené důvody, má to za následek nejen neplatnost rozvázání

pracovního poměru (kterou však musí, jako v projednávaném případě, určit svým

pravomocným rozhodnutím soud), ale také závěr o tom, že zaměstnavatel

(zaměstnanec jednající v rámci plnění úkolů zaměstnavatele jeho jménem) tímto

jednáním, popřípadě též tím, že po neplatném rozvázání pracovního poměru

nepřiděloval zaměstnanci práci, porušil právní (zákonem stanovenou) povinnost.

Zaměstnanec má proto nárok, aby mu byla poskytnuta vedle náhrady mzdy podle

ustanovení § 61 odst.1 zák. práce rovněž náhrada škody, která mu vznikla

porušením této právní povinnosti ze strany zaměstnavatele (§ 187 odst.2 zák.

práce).

Z důvodu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu podle ustanovení § 187 odst.2

zák. práce má zaměstnanec nárok na náhradu veškeré majetkové újmy, která

nespočívá ve ztrátě na výdělku (tato újma je hrazena pomocí náhrady mzdy podle

ustanovení § 61 zák. práce) a která u zaměstnance nastala v důsledku toho, že s

ním zaměstnavatel neplatně rozvázal pracovní poměr, popřípadě že mu po

neplatném rozvázání pracovního poměru nepřiděloval práci podle pracovní

smlouvy, ačkoliv mu zaměstnanec oznámil, že trvá na to, aby ho dále zaměstnával.

Z výše nastíněných hledisek bylo potřebné v projednávané věci posoudit též

požadavek žalobce na příspěvek na \"závodní stravování\". Kdyby mu takový

příspěvek náležel za dobu, po níž by konal pro žalovanou práci (v případě, že

by s ním žalovaná nerozvázala neplatně pracovní poměr, popřípadě že by mu řádně

přidělovala práci podle pracovní smlouvy), je v příčinné souvislosti s

neplatným rozvázáním pracovního poměru, popřípadě s tím, že mu po neplatném

rozvázání pracovního poměru žalovaná nepřidělovala práci podle pracovní

smlouvy, skutečnost, že mu příspěvek nebyl vyplacen. Lze proto souhlasit se

žalobcem v tom, že škoda mu vznikla i tím, že se mu nedostalo těch plnění, jež

byla poskytnuta ostatním zaměstnancům, kteří vykonávali práci podle pracovní

smlouvy. Poškozenému zaměstnanci totiž musí být nahrazeno vše, co mu v důsledku

porušení povinností zaměstnavatelem ušlo proto, že nemohl vykonávat práce v

souladu s pracovní smlouvou. Odvolací soud však uvedeným způsobem nepostupoval,

a proto je jeho právní posouzení tohoto žalobcova nároku neúplné a tedy i

nesprávné.

Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud v souladu se zákonem přiznal žalobci

příspěvek na penzijním připojištění ve výši 2.600,- Kč (základ ani výši tohoto

nároku žalovaná v dovolání nezpochybnila) a že mu správně nepřiznal náhradu

mzdy za dovolenou za roky 1998 a 1999 v celkové výši 101.860,- Kč s

příslušenstvím. Nejvyšší soud proto dovolání směřující proti uvedeným

rozhodnutím zamítl (§ 243b odst.2, část věty před středníkem, o.s.ř.). V

ostatních výrocích, tj. ve výrocích, jimž bylo rozhodnuto o části náhradě mzdy

poskytované podle ustanovení § 61 zák. práce za dobu od 15.9.1997 do 15.3.1998

(za část září 1997 ve výši 14.243,- Kč, za říjen 1997 ve výši 34.816,- Kč, za

listopad 1997 ve výši 31.651,- Kč, za prosinec 1997 ve výši 31.651,- Kč, za

leden 1998 ve výši 36.105,- Kč, za únor 1998 ve výši 33.920,- Kč a za část

března 1998 ve výši 14.133,- Kč) s příslušenstvím (s úroky z prodlení), o

náhradě mzdy za nevyčerpanou dovolenou za rok 1997 ve výši 15.474,- Kč s

příslušenstvím (s úroky z prodlení) a o \"příspěvku na závodní stravování\" ve

výši 8.679,- Kč, které byly napadeny přípustným dovoláním, není rozsudek

odvolacího soudu správný; Nejvyšší soud České republiky jej proto v této části

zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o.s.ř.). Protože důvody, pro

které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu prvního

stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky i tento rozsudek (ve výrocích

odpovídajících zrušeným výrokům rozsudku odvolacího soudu) a věc v tomto

rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá

o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 část první věty za

středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2004

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda

senátu