Nejvyšší soud Usnesení pracovní

21 Cdo 2853/2005

ze dne 2006-12-14
ECLI:CZ:NS:2006:21.CDO.2853.2005.1

21 Cdo 2853/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v

právní věci žalobkyň a) J. V., b) D. K., c) A. R., d) M. H., e) J. K., f) V.

P., g) B. P., všech zastoupených advokátem, proti žalované A. Č., zastoupené

advokátkou, o neplatnost okamžitých zrušení pracovního poměru a náhradu mezd,

vedených u Okresního soudu v Bruntále, pobočky v Krnově, pod sp. zn. 15 C

181/2001, 15 C 182/2001, 15 C 183/2001, 15 C 184/2001, 15 C 250/2001, 15 C

251/2001 a 15 C 252/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v

Ostravě ze dne 22. listopadu 2004, č.j. 16 Co 282/2004-149, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit na náhradě nákladů dovolacího řízení

žalobkyni a) 923,- Kč, žalobkyni b) 494,50 Kč, žalobkyni c) 905,- Kč, žalobkyni

d) 917,- Kč, žalobkyni e) 875,50 Kč, žalobkyni f) 911,- Kč a žalobkyni g) 929,-

Kč, všem do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

Žalovaná sdělila žalobkyním a), b), c), d) dopisy ze dne 17.5.2001 a žalobkyním

e), f), g) dopisy ze dne 20.6.2001 (samostatně každé z nich), že s nimi v

souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitě ruší

pracovní poměr. Porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem spatřovala v

tom, že se žalobkyně a), b), c), d) „od 2. května 2001 dosud“, žalobkyně e), f)

„od 13. června 2001 dosud“ a žalobkyně g) od „11. června 2001 dosud“ dopouští

neomluvené absence, čímž porušují ustanovení § 73 odst. 1 písm. d) zákoníku

práce, když jednají v rozporu se zájmy zaměstnavatele, a v tom, že žalobkyně

a), b), c), d) od 2. května 2001, žalobkyně e), f) od 13. června 2001 a

žalobkyně g) od 11. června 2001, tedy v jejich pracovní době, vykonávají jinou

výdělečnou činnost ve společnosti „O.-I., a.s. v K.“ (u smluvního partnera

žalované), a to na úkor jejich pracovní doby a bez souhlasu žalované v rozporu

s ustanovením § 75 zákoníku práce, čímž hrubě porušují i ustanovení § 73 odst.

1 písm. b) zákoníku práce.

Žalobkyně se domáhaly, aby bylo určeno, že uvedená okamžitá zrušení pracovního

poměru jsou neplatná, a aby žalované bylo uloženo zaplatit na náhradě mzdy

žalobkyni a) 10.490,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 19. 5. 2001 do zaplacení,

žalobkyni b) 5.560,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 23. 5. 2001 do zaplacení,

žalobkyni c) 10.222,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 25. 5. 2001 do zaplacení,

žalobkyni d) 10.362,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 22. 5. 2001 do zaplacení,

žalobkyni e) 9.876,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 27.6.2001 do zaplacení,

žalobkyni f) 10.282,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 27. 6. 2001 do zaplacení a

žalobkyni g) 10.502,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 27.6.2001 do zaplacení.

Žaloby odůvodnily zejména tím, že u žalované pracovaly na základě pracovních

smluv jako uklizečky [žalobkyně a), b), c)] nebo jako zaměstnankyně strážní

služby [žalobkyně d), e), f), g)] s místem výkonu práce v K., R. 71, že

žalovaná je neinformovala o tom, že ke dni 30.4.2001 byla ukončena smlouva o

úklidové a strážní službě (uzavřená mezi objednatelem společností O.-I. spol. s

r.o., odštěpný závod SKS K., a žalovanou jako dodavatelem), na základě které

jim mohla být přidělována práce sjednaného druhu a ve sjednaném místě, což se

dozvěděly až po 30.4.2001, když se dostavily na pracoviště do odštěpného závodu

„SKS K. v K., R. 71“ k výkonu práce; žalovaná jim teprve dne 10.5.2001

oznámila, že již pro ně nemá žádnou práci z důvodu tzv. „jiné překážky na

straně zaměstnavatele“. Žalobkyně považují rozvázání pracovního poměru

okamžitým zrušením za účelové jednání ze strany žalované. Protože žalobkyně

netrvají na dalším zaměstnávání u žalované, požadují náhradu mzdy ve výši

průměrného výdělku za dobu výpovědní lhůty podle ustanovení § 61 odst. 3 písm

b) zák. práce.

Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově – poté, co usnesením ze dne 27.6.2002

spojil řízení vedená pod sp. zn. 15 C 181/2001, 15 C 182/2001, 15 C 183/2001,

15 C 184/2001, 15 C 250/2001, 15 C 251/2001 a 15 C 252/2001 ke společnému

řízení s tím, že řízení bude nadále vedeno pod sp.zn. 15 C 181/2001 – rozsudkem

ze dne 22.10.2002, č.j. 15 C 181/2001-68, určil, že okamžitá zrušení pracovního

poměru daná žalobkyním a), b), c), d) dopisy ze dne 17. 5. 2001 a žalobkyním

e), f), g) dopisy ze dne 20.6.2001 jsou neplatná, žalované uložil, aby

zaplatila na náhradě mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru žalobkyni a)

10.490,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni b)

5.560,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni c)

10.222,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni d)

10.362,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni e)

9.876,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 21.7.2001 do zaplacení, žalobkyni f)

10.282,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 21.7.2001 do zaplacení, žalobkyni g)

10.502,- Kč s 8% úrokem z prodlení od 21. 7. 2001 do zaplacení, a žaloby zamítl

co do příslušenství – úroku z prodlení ve výši 8% ve vztahu k žalobkyni a) z

částky 10.490,- Kč za dobu od 19.5.2001 do 20.6.2001, ve vztahu k žalobkyni b)

z částky 5.560,- Kč od 23.5.2001 do 20.6.2001, ve vztahu k žalobkyni c) z

částky 10.222,- Kč od 25.5.2001 do 20.6.2001, ve vztahu k žalobkyni d) z částky

10.392,- Kč od 22.5.2001 do 20.6.2001, ve vztahu k žalobkyni e) z částky

9.876,- Kč od 27. 6. 2001 do 20.7.2001, ve vztahu k žalobkyni f) z částky

10.282,- Kč od 27.6.2001 do 20.7.2001 a ve vztahu k žalobkyni g) z částky

10.502,- Kč za dobu od 20.6.2001 do 20.7.2001; zároveň rozhodl, že žalovaná je

povinna zaplatit žalobkyním „náklady řízení spočívající v zaplaceném soudním

poplatku ve výši 1.600,- Kč každé z nich“ a „na nákladech právního zastoupení

společně a nerozdílně 20.800,- Kč“, vše k rukám „zástupkyně žalobkyň“. Po

provedeném řízení dospěl k závěru, že „žalobkyně neporušily pracovní kázeň, a

to zvlášť hrubým způsobem ani jinak, když z důvodů na straně žalované jim byl

znemožněn výkon práce na stávajícím pracovišti, a ze strany žalované jim jiné

pracoviště, případně jiný výkon práce nebyl přidělen“. Vycházel přitom z toho,

že po 1.5.2001 byl žalobkyním znemožněn přístup na pracoviště, protože mezi

obchodní společností O.-I. spol. s.r.o., kde se jejich pracoviště nacházelo, a

žalovanou byla ukončena obchodní spolupráce, a že žalovaná jako zaměstnavatel

žalobkyním nezajistila podmínky pro další výkon práce. Protože žalobkyně

netrvaly na dalším zaměstnávání u žalované, náleží jím náhrada mzdy podle „§ 61

odst. 1 zák. práce ve výši dvojnásobku hrubých měsíčních mezd“.

K odvolání žalované (které směřovalo do výroků, jimiž bylo žalobě vyhověno, a

do výroku o nákladech řízení) Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne

14.4.2003, č.j. 16 Co 59/2003-104, rozsudek soudu prvního stupně – kromě výroků

III., VI., IX., XII., XV., XVIII., XXI. (tj. výroků, jimiž byly žaloby ohledně

části požadovaných úroků z prodlení ve vztahu k jednotlivým žalobkyním

zamítnuty) - zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Vytknul soudu prvního

stupně, že v odůvodnění rozsudku neuvedl skutková zjištění týkající se

vytýkaného porušení pracovní kázně a že z něj není zřejmé, zda se žalobkyně

dopouštěly neomluvené absence „od 2.5.2001 dosud“ či nikoli a zda vykonávaly v

pracovní době jinou výdělečnou činnost pro jinou společnost bez souhlasu

žalované; uložil mu, aby zjistil, zda se žalobkyně jednání, které je jim

vytýkáno v okamžitém zrušení pracovního poměru, dopustily či nikoli, a v

kladném případě aby vyhodnotil, zda jednání žalobkyň v konkrétních okolnostech

tohoto případu představuje zvlášť hrubé porušení pracovní kázně ve smyslu

ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce. Při rozhodování o nárocích z

neplatného rozvázání pracovního poměru – budou-li důvodné – musí soud prvního

stupně rovněž zjistit, zda u jednotlivých žalobkyň jsou dány podmínky pro

náhradu mzdy podle ustanovení § 61 odst. 1 nebo § 61 odst. 3 zák. práce.

Okresní soud v Bruntále, pobočka v Krnově, v dalším řízení rozsudkem ze dne

26.3.2004, č.j. 15 C 181/2001-118, znovu určil, že okamžitá zrušení pracovního

poměru daná žalobkyním a), b), c), d) dopisy ze dne 17.5.2001 a žalobkyním e),

f), g) dopisy ze dne 20.6.2001 jsou neplatná, žalované uložil, aby zaplatila na

náhradě mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru žalobkyni a) 10.490,- Kč

s 8% úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni b) 5.560,- Kč s 8%

úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni c) 10.222,- Kč s 8%

úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni d) 10.362,- Kč s 8%

úrokem z prodlení od 21. 6. 2001 do zaplacení, žalobkyni e) 9.876,- Kč s 8%

úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni f) 10.282,- Kč s 8%

úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, žalobkyni g) 10.502,- Kč s 8%

úrokem z prodlení od 21.6.2001 do zaplacení, a rozhodl, že žalovaná je povinna

zaplatit na nákladech řízení žalobkyni a) 35.365,- Kč, žalobkyni b) 35.125,-

Kč, žalobkyni c) 35.185,- Kč, žalobkyni d) 35.305,- Kč, žalobkyni e) 35.125,-

Kč, žalobkyni f) 35.275,- Kč a žalobkyni g) 35.365,- Kč k rukám „zástupce

žalobkyň“. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že jednání žalobkyň, které je

jim vytýkáno v okamžitém zrušení pracovního poměru, nelze hodnotit jako zvlášť

hrubé porušení pracovní kázně takové intenzity, jakou má na mysli ustanovení §

53 odst. 1 písm. b) zák. práce. Při hodnocení intenzity porušení pracovní kázně

přihlédl soud prvního stupně zejména k tomu, že žalobkyně nevěděly, z jakého

důvodu nebyly po 30.4.2001 vpuštěny na pracoviště a nemohly ze dne na den

vykonávat svou dosavadní práci uklizeček a strážných, neboť nebyly žalovanou

informovány o tom, že jí byla společností O.-I. spol. s r.o. ke dni 30.4.2001

vypovězena smlouva o úklidové a strážní službě, a že jim proto nelze vytýkat

pragmatický postoj, když přistoupily – navíc za situace, kdy žijí v regionu s

vysokou nezaměstnaností - na nabídku ze strany O.-I. spol. s r.o. k uzavření

dohod o pracovní činnosti a začaly pracovat pro tuto společnost; přihlédl dále

k tomu, že žalovaná nejednala s žalobkyněmi jako rovnocennými účastnicemi

pracovněprávního vztahu, nýbrž „jako s pasivním prvkem, který je použit a

využit podle potřeb svého zaměstnavatele“, a že sama svým jednáním výkon práce

žalobkyň znemožnila. Nároky žalobkyň na náhradu mzdy posoudil podle ustanovení

§ 61 odst. 3 zák. práce a shledal je u všech žalobkyň důvodnými co do základu i

výše (zdůraznil, že žalobkyně se domáhají částek nižších, než by jim náležely,

protože je však vázán žalobou, nemůže jim přisoudit více, než požadují);

ohledně požadovaných úroků z prodlení dospěl k závěru, že žalovaná je v

prodlení s výplatou mzdových náhrad ode dne 21.6.2001, když výplatní termín byl

sjednán na 20. den v měsíci a mzda je splatná pozadu za měsíční období (§ 10

odst. 1 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších předpisů).

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 22.11.2004, č.j. 16

Co 282/2004-149, rozsudek soudu prvního stupně v odstavcích I. až XIV. výroku,

tedy ve věci samé, potvrdil, v odstavci XV., tj. ve výroku o náhradě nákladů

řízení, jej změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit na náhradě nákladů

řízení před soudem prvního stupně žalobkyni a) 12.760,- Kč, žalobkyni b)

7.576,- Kč, žalobkyni c) 12.544,- Kč, žalobkyni d) 12.688,- Kč, žalobkyni e)

12.183,- Kč, žalobkyni f) 12.615,- Kč, žalobkyni g) 12.831,- Kč k rukám

advokáta Mgr. M. P., a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit na náhradě

nákladů odvolacího řízení žalobkyni a) 3.776,- Kč, žalobkyni b) 2.022,- Kč,

žalobkyni c) 3.703,- Kč, žalobkyni d) 3.752,- Kč, žalobkyni e) 3.582,- Kč,

žalobkyni f) 3.728,- Kč a žalobkyni g) 3.800,- Kč k rukám advokáta Mgr. M. P. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými závěry soudu prvního stupně a s jeho

právním závěrem, že posuzovaná okamžitá zrušení pracovního poměru jsou

neplatnými právními úkony. Uvedl, že, i když se žalobkyně dopustily porušení

pracovní kázně tím, že po 2.5.2001 nevykonávaly pro žalovanou práci a

dopouštěly se neomluvené absence [čímž porušily povinnost uloženou jim

ustanovením § 73 odst. 1 písm. b) zák. práce plně využívat pracovní doby a

povinnost stanovenou ustanovením § 35 odst. 1 písm. b) zák. práce konat podle

pokynů zaměstnavatele osobně práce podle pracovní smlouvy ve stanovené pracovní

době], a tím, že začaly vykonávat práci na základě dohod o pracovní činnosti

pro společnost O.-I. spol. s r.o. (čímž porušily ustanovení § 75 odst. 1 zák. práce), nemělo toto jednání žalobkyň povahu porušení pracovní kázně zvlášť

hrubým způsobem ve smyslu ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce. Za úplná

a správná považoval i hlediska, která soud prvního stupně při zkoumání stupně

intenzity porušení pracovní kázně hodnotil, neboť přihlédl k osobám žalobkyň,

zvlášť zohlednil situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, přihlédl též

ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností žalobkyň a zohlednil i

osobu žalované, její postoj k vzniklé situaci a k důsledkům, které porušení

pracovní kázně mělo pro žalobkyni a žalovanou. Odvolací soud zdůraznil

především situaci, v níž k porušení pracovní kázně došlo, zejména skutečnost,

že žalovaná o vypovězení smlouvy o úklidové a strážní službě, kterou měla

uzavřenou se společností O.-I. spol. s r.o. a na jejímž základě mohla žalobkyně

zaměstnávat, věděla, že se bezdůvodně spolehla na to, že O.-I. spol. s r.o. zaměstná všechny žalobkyně na stejné práci (jako v době minulé, kdy některé z

žalobkyň pracovaly na pracovištích uvedené společnosti), a že – ačkoliv věděla,

že po 1.5.2001 nebude mít možnost žalobkyně zaměstnávat – na vzniklou situaci

nereagovala; nabídku žalované na skončení pracovního poměru dohodou, kterou

učinila žalobkyním až v polovině května 2001, nepovažoval z její strany za

adekvátní řešení vzniklé situace. Za nedůvodné považoval i tvrzení žalované, že

žalobkyně tím, že na základě dohod o pracovní činnosti vykonávaly práci pro

společnost O.-I. spol.

s r.o., poškodily její zájmy a že se dopouštěly

konkurenční jednání, neboť žalovaná již ve svém dopise adresovaném této

společnosti ze dne 5.2.2001 uvedla, že „počítá s převodem zaměstnanců zpět k

Vaší organizaci od 1.5.2001“; žalovaná tedy nemínila žalobkyně po 30.4.2001

nadále zaměstnávat. Odvolací soud sice přisvědčil názoru žalované, že „podobnou

situaci lze vyřešit aplikací § 131 zák. práce“, tj. tím, že by vyplácela

žalobkyním náhradu mzdy v době, kdy jim neměla možnost přidělovat práci,

žalovaná však toto řešení využít nemínila a bez dalšího s žalobkyněmi okamžitě

zrušila pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že žalobkyně netrvaly na tom, aby je

žalovaná dále zaměstnávala, soud prvního stupně správně žalobkyním přiznal

uplatněné nároky na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní

lhůty [§ 61 odst. 3 písm. b) zák. práce].

důvodu podle ustanovení § 241a odst. 2 písm.b) o.s.ř. dovolání, jehož

přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., neboť napadené

rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Má zato, že „s ohledem na

absenci taxativního vymezení důvodů pro okamžité zrušení pracovního poměru v

zákonné úpravě hmotněprávní je nezbytné posoudit předmětnou právní otázku tak,

aby se stala součástí ustálené judikatury, když absence právní jistoty v této

oblasti je nepřímo zdrojem řady soudních sporů, kterým by bylo možno předejít

judikováním předmětné právní otázky“; uvedenou právní otázkou se dovolací soud

dosud nezabýval. Zastává přitom názor, že „zaměstnanci se dopustí porušení

pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, když v době trvání jejich pracovního

poměru nastoupí do jiného pracovního poměru bez souhlasu zaměstnavatele a tímto

svým jednáním dokonce trvale znemožní přidělování práce těmto zaměstnancům

jejich legitimním zaměstnavatelem“. Připomíná, že žalobkyně v posuzované věci v

době trvání jejich pracovního poměru u žalované nastoupily do pracovního poměru

u jiné firmy, z čehož dovozuje, že svým jednáním umožnily jiné firmě „O.- I.,

a.s.“ realizaci výpovědi smlouvy o úklidové a strážní službě žalované, když

tato firma nepochybně mohla počítat se zaměstnanci žalované k pokrytí

předmětných činností a s žalovanou tak výhradně z tohoto důvodu byla ukončena

smlouva. Má dále zato, že „žalobkyně svým jednáním znemožnily žalované

postupovat ve vztahu k nim podle § 37 zák. práce, případně po vzájemné dohodě,

byť i k dočasné úpravě druhu, resp. místa výkonu práce žalobkyň, případně

aplikovat ustanovení o náhradě mzdy z důvodu překážek v práci na straně

zaměstnavatele“. Protože podle názoru žalované rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá na nesprávném právním posouzení věci, navrhla, aby dovolací soud

rozsudek odvolacího soudu a rozsudek soudu prvního „zrušil“.

Žalobkyně navrhly, aby dovolací soud dovolání žalované jako bezdůvodné odmítl,

neboť soudy celou věc posoudily po právní stránce správně a dovolání není z

důvodu uvedeného v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. přípustné; z jeho

obsahu není zcela jednoznačně zřejmé, v čem má mít rozhodnutí po právní stránce

zásadní význam. Přikládá-li žalovaná právní význam otázce, „zda se jedná o

porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem v případě, že v době trvání

pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele zaměstnanec uzavře obdobný pracovní

poměr se zaměstnavatelem jiným“, žalobkyně upozorňují, že „problematika

porušení pracovní kázně jakékoliv intenzity byla Nejvyšším soudem ČR již

řešena mnohokrát“ a že „v intencích judikatury NS tuto otázku vyřešil jak

okresní soud, tak soud odvolací“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání bylo podáno proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), přezkoumal

napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a

dospěl k závěru, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento

mimořádný opravný prostředek přípustný.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o.s.ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§

237 odst. 1 písm. b) o.s.ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o.s.ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.]; to

neplatí ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o

peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč,

přičemž se nepřihlíží k příslušenství pohledávky [§ 237 odst. 2 písm. a)

o.s.ř.], a ve věcech upravených zákonem o rodině, ledaže jde o rozsudek o

omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, o

určení (popření) rodičovství nebo o nezrušitelné osvojení [§ 237 odst. 2 písm.

b) o.s.ř.].

V posuzovaném případě žalovaná napadá dovoláním rozsudek odvolacího soudu,

kterým byl rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrzen.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. není dána;

i když v průběhu řízení byl odvolacím soudem rozsudek soudu prvního stupně

zrušen, soud prvního stupně v novém rozhodnutí nerozhodl jinak než v dřívějším

rozsudku (oběma rozsudky vydanými v této věci soud prvního stupně rozhodl

stejně - žalobám o určení neplatnosti okamžitých zrušení pracovního poměru a o

náhradu mezd z neplatného rozvázání pracovního poměru vyhověl). Za tohoto stavu

může být přípustnost dovolání proti rozsudku odvolacího soudu založena jen při

splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem [§ 237 odst. 3 o.s.ř.].

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o.s.ř.); vyplývá z toho mimo

jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř. ve věci samé po právní stránce zásadní právní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává

tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

Dovolání může být podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. - jak uvedeno

již výše - přípustné, jen jestliže napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve

věci samé zásadní význam po právní stránce. Dovolání v tomto případě (má-li

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam) lze

podat jen z důvodu, že řízení je postiženo vadou, která měla za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci [srov. § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř.], nebo z

důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci [srov. §

241a odst. 2 písm. b) o.s.ř.]. Z důvodu, že vychází ze skutkového zjištění,

které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování,

lze rozhodnutí odvolacího soudu napadnout, jen je-li dovolání přípustné podle

ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) a b) o.s.ř., popřípadě podle obdobného užití

těchto ustanovení podle ustanovení § 238 a § 238a o.s.ř. (srov. § 241a odst. 3

o.s.ř.). Z výše uvedeného současně vyplývá, že na závěr, zda má napadené

rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé zásadní význam po právní stránce, lze

usuzovat jen z okolností, uplatněných dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a

odst. 2 písm. b) o.s.ř., a že k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle

ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) nebo ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. nemůže

být při posouzení, zda je dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. c) o.s.ř., přihlédnuto (srov. též právní názor vyjádřený v usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 29.6.2004, sp. zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo

uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč. 2004).

V projednávané věci řešil odvolací soud mimo jiné právní otázku výkladu

ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce z hlediska otázky intenzity

porušení pracovní kázně a způsobu hodnocení míry této intenzity.

Podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce zaměstnavatel může okamžitě

zrušit pracovní poměr jen výjimečně, a to pouze tehdy, porušil-li zaměstnanec

pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem.

Výklad této otázky se v rozhodovací praxi soudů již v minulosti ustálil.

Východiskem úvah se v tomto směru stala okolnost, že ustanovení § 53 odst. 1

písm. b) zák. práce - jak správně uvedl již v odůvodnění svého rozsudku

odvolací soud - patří k právním normám s relativně neurčitou (abstraktní)

hypotézou, tj. k takovým právním normám, jejichž hypotéza není stanovena přímo

právním předpisem a které tak přenechávají soudu, aby podle svého uvážení v

každém jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého,

předem neomezeného okruhu okolností. Pro posouzení, zda zaměstnanec porušil

pracovní kázeň méně závažně, závažně nebo zvlášť hrubým způsobem, zákon

nestanoví, z jakých hledisek má soud vycházet. V zákoníku práce ani v ostatních

pracovněprávních předpisech nejsou pojmy „méně závažné porušení pracovní

kázně“, „závažné porušení pracovní kázně“ a „porušení pracovní kázně zvlášť

hrubým způsobem“ definovány, přičemž na jejich vymezení závisí možnost a rozsah

postihu zaměstnance za porušení pracovní kázně. Vymezení hypotézy právní normy

tedy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu; soud může přihlédnout

při zkoumání intenzity porušení pracovní kázně k osobě zaměstnance, k funkci,

kterou zastává, k jeho dosavadnímu postoji k plnění pracovních úkolů, k době a

situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, k míře zavinění zaměstnance, ke

způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností zaměstnance, k důsledkům

porušení pracovní kázně pro zaměstnavatele, k tomu, zda svým jednáním

zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu, apod. Zákon zde ponechává soudu

širokou možnost uvážení, aby rozhodnutí o platnosti rozvázání pracovního poměru

okamžitým zrušením nebo výpovědí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli lze

spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále pokračoval.

Při hodnocení stupně intenzity porušení pracovní kázně přitom není soud vázán

tím, jak zaměstnavatel ve svém pracovním řádu (nebo jiném interním předpise)

hodnotí určité jednání zaměstnance. Tyto právní závěry jsou aplikovány i soudní

praxí (srov. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 6. 1995, sp. zn. 6 Cdo

53/94, uveřejněný v časopise Práce a mzda č. 7-8 ročník 1996 nebo rozsudek

Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 1. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1228/99, uveřejněný pod

č. 21 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2001).

V posuzovaném případě soudy z těchto obecně přijímaných právních názorů

vycházely. Jestliže – jak vyplývá z výše uvedeného – vymezení hypotézy právní

normy závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu, nelze určovat soudu,

jaké okolnosti je či není oprávněn hodnotit a do jaké míry má k těmto

okolnostem přihlížet. Přihlížel-li odvolací soud v projednávané věci [v rámci

svých úvah, že porušení pracovní kázně ze strany žalobkyň nedosahuje intenzity

porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem ve smyslu ustanovení § 53 odst.

1 písm. b) zák. práce] - jak vyplývá z odůvodnění jeho rozsudku – k osobám

žalobkyň, k situaci, v níž došlo k porušení pracovní kázně, ke způsobu a

intenzitě porušení konkrétních povinností žalobkyň a zohlednil i osobu

žalované, její postoj k vzniklé situaci a k důsledkům, které porušení pracovní

kázně mělo pro žalobkyně a žalovanou, jde o postup, který je v souladu s výše

uvedenými obecnými výkladovými hledisky. Odvolací soud tedy věc z hlediska

výkladu ustanovení § 53 odst. 1 písm b) zák. práce v otázce intenzity porušení

pracovní kázně posoudil v souladu s hmotným právem a konstantní judikaturou

soudů.

Namítá-li žalovaná, že „s ohledem na absenci taxativního vymezení důvodů pro

okamžité zrušení pracovního poměru v zákonné úpravě hmotněprávní je nezbytné,

aby byla posouzena předmětná právní otázka tak, aby se stala součástí ustálené

judikatury, když absence právní jistoty v této oblasti je nepřímo zdrojem řady

soudních sporů, kterým by bylo možno předejít judikováním předmětné právní

otázky“ (přičemž prezentuje svůj názor, že „zaměstnanci se dopustí porušení

pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem, když v době trvání jejich pracovního

poměru nastoupí do jiného pracovního poměru bez souhlasu zaměstnavatele a tímto

svým jednáním dokonce trvale znemožní přidělování práce těmto zaměstnancům

jejich legitimním zaměstnavatelem“), a tvrdí-li, že uvedenou právní otázkou se

dovolací soud dosud nezabýval, pak přehlíží ustálenou judikaturu soudů týkající

se výkladu právní normy s neurčitou hypotézou, kde – jak výše uvedeno - pouze

soud je oprávněn stanovit hlediska, ke kterým je třeba při posuzování

konkrétního případu s ohledem na jeho okolnosti přihlížet. Dovolací soud nemá

důvod na právních názorech vycházejících z konstantní judikatury cokoliv

měnit, neboť jsou i v současnosti při zásadně stejné právní úpravě jako správné

nadále přijímány.

Žalovaná však ve svém dovolání právní posouzení věci soudy [aplikaci ustanovení

§ 53 odst.1 písm.b) zák. práce na soudem zjištěný skutkový stav ani jeho výklad

z hlediska otázky intenzity porušení pracovní kázně a způsobu posuzování míry

této intenzity] nezpochybňuje. I když v dovolání uvedla, že uplatňuje dovolací

důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm.b) o.s.ř., z obsahu samotného

dovolání (z vylíčení důvodů dovolání - srov. § 41 odst. 2 o.s.ř.), je zřejmé,

že nesouhlasí se skutkovými zjištěními, z nichž rozsudek odvolacího soudu (a

soudu prvního stupně) vychází. Podstatou námitek dovolatelky je, že nesouhlasí

s tím, jak odvolací soud (a soud prvního stupně, jehož závěry považoval

odvolací soud za správné) hodnotil provedené důkazy a k jakým skutkovým závěrům

z provedených důkazů dospěl. Dovolatelka na rozdíl od skutkového zjištění soudů

obou stupňů v dovolání předestírá vlastní skutkové závěry (že „žalobkyně svým

jednáním umožnily jiné firmě O. I., a.s. realizaci výpovědi smlouvy o úklidové

a strážní službě žalované, když tato firma nepochybně mohla počítat se

zaměstnanci žalované k pokrytí předmětných činností a žalované tak výhradně z

tohoto důvodu byla ukončena smlouva“, že „žalobkyně svým jednáním znemožnily

žalované postupovat ve vztahu k nim podle § 37 zák. práce, případně po vzájemné

dohodě, byť i k dočasné úpravě druhu, resp. místa výkonu práce žalobkyň,

případně aplikovat ustanovení o náhradě mzdy z důvodu překážek v práci na

straně zaměstnavatele“) a na nich pak buduje i své vlastní a od odvolacího

soudu odlišné právní posouzení věci (že žalobkyně porušily pracovní kázeň

zvlášť hrubým způsobem, když v době trvání jejich pracovního poměru u žalované

nastoupily do obdobného pracovního poměru u jiné firmy). Tím, že žalovaná na

odlišných skutkových závěrech buduje odlišný právní názor na věc, nezpochybňuje

právní posouzení věci odvolacím soudem, ale skutková zjištění, která byla pro

právní posouzení věci odvolacím soudem rozhodující; žalovaná tedy těmito

námitkami neuplatňuje dovolací důvod uvedený v ustanovení § 241a odst. 2 písm.

b) o.s.ř., ale dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. Správnost

rozsudku odvolacího soudu z hlediska tohoto dovolacího důvodu nemohl dovolací

soud přezkoumat, neboť skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu eventuálně

vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části

oporu v provedeném dokazování, nezakládá – jak výše uvedeno – přípustnost

dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Vzhledem k tomu, že odvolací soud při právním posouzení věci vycházel z

ustálené judikatury soudů, že při posuzování, zda dovoláním napadený rozsudek

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, nelze brát v úvahu právní

otázky, které nebyly v dovolání označeny, a že kritika rozsudku odvolacího

soudu z hlediska dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř.

nemůže být - jak již uvedeno výše - způsobilým podkladem pro závěr o zásadním

významu napadeného rozsudku po právní stránce, je nepochybné, že dovolání

žalované proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné ani podle ustanovení §

237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Žalovaná podává dovolání - jak výslovně uvádí – „v plném rozsahu“, tedy také do

výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení

před soudy obou stupňů.

Z ustanovení § 167 odst. 1 o.s.ř. vyplývá, že rozhodnutí o nákladech řízení má

z pohledu formy rozhodnutí povahu usnesení, kterou neztrácí ani v případě,

jestliže je přičleněno k rozhodnutí o věci samé, u něhož je stanovena forma

rozsudku. Přípustnost dovolání proti napadenému výroku o nákladech odvolacího

řízení je proto třeba zkoumat z hledisek zákonných ustanovení, která stanoví

podmínky přípustnosti dovolání proti usnesení odvolacího soudu (srov. § 237 až

§ 239 o.s.ř.). Přípustnost dovolání proti tomuto rozhodnutí podle ustanovení §

237, § 238 a § 238a o.s.ř. není dána, neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci

samé, a nevyplývá ani z ustanovení § 239 o.s.ř., protože nejde o případy v něm

uvedené. Z uvedeného vyplývá, že dovolání proti výroku rozsudku odvolacího

soudu o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů není přípustné, a to bez

zřetele k povaze takového výroku, tedy bez ohledu na to, zda jde o měnící nebo

potvrzující rozhodnutí o nákladech řízení nebo o náhradu nákladů odvolacího

řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.1.2002, sp.

zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, ročník 2003).

Protože dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti

němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud České

republiky její dovolání - aniž by se mohl věcí dále zabývat - podle ustanovení

§ 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

V dovolacím řízení vznikly žalobkyním v souvislosti se zastoupením advokátem

náklady, které spočívají v paušální odměně ve výši 5.880,- Kč (srov. § 3 odst.

1 bod 5, § 7 písm. c), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15, § 17 odst. 1 písm. a)

a b), § 17 odst. 2, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášek č.

49/2001 Sb., č. 110/2004 Sb., č. 617/2004 Sb. a čl. II vyhlášky č. 277/2006

Sb.) a v paušální částce náhrad výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 75,-

Kč (srov. § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášek č. 235/1997

Sb., č. 484/2000 Sb., č. ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000 Sb., č.

68/2003 Sb., č. 618/2004 Sb. a čl. II vyhlášky č. 277/2006 Sb.), celkem 5.955,-

Kč. Protože dovolání žalované bylo odmítnuto, soud jí ve smyslu ustanovení §

243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. uložil, aby tyto

náklady žalobkyním (podle jejich podílu na předmětu řízení) nahradila; ve

smyslu ustanovení § 149 odst. 1 o.s.ř. je žalovaná povinna náhradu nákladů

řízení zaplatit k rukám advokáta, který žalobkyně a) až g) v tomto řízení

zastupoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2006

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu