Nejvyšší soud Usnesení pracovní

21 Cdo 3983/2007

ze dne 2008-10-29
ECLI:CZ:NS:2008:21.CDO.3983.2007.1

21 Cdo 3983/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v

právní věci žalobkyně JUDr. T. J., proti žalované Č. d., a.s., o náhradu mzdy,

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 27 C 115/2000, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. února 2007, č.j. 20

Co 450/2006-170, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 2. 2007,

č.j. 20 Co 450/2006-170, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu

1 ze dne 27. 1. 2006, č.j. 27 C 115/2000-132, v části výroku ve věci samé (o

zamítnutí žaloby „ohledně částky 58.977,50 Kč s úrokem z prodlení od 1. 10.

1997 a od 1. 11. 1997 do zaplacení“), není přípustné podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. b) o.s.ř. (ve věci nebylo soudem prvního stupně vydáno

rozhodnutí, které by odvolací soud zrušil) a nebylo shledáno přípustným ani

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř.; napadený rozsudek odvolacího

soudu nemůže mít po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení § 237

odst. 3 o.s.ř., neboť v dovolání byl uplatněn, jak vyplývá z jeho obsahu (§ 41

odst. 2 o.s.ř.), dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. [srov.

též právní názor vyjádřený v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2004,

sp.zn. 21 Cdo 541/2004, které bylo uveřejněno pod č. 132 v časopise Soudní

judikatura, roč. 2004, podle něhož k okolnostem uplatněným dovolacím důvodem

podle ustanovení § 241a odst. 3 o.s.ř. nemůže být při posouzení, zda je

dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., přihlédnuto]

a dovolatelkou označenou právní otázku vyřešily soudy v souladu s hmotným

právem.

Žalobkyně totiž v dovolání podrobuje kritice skutková zjištění odvolacího soudu

(a soudu prvního stupně), z nichž napadený rozsudek vychází (že i po

organizační změně v polovině roku 1997 jí žalovaná v souladu s pracovní

smlouvou přidělovala práce, které plně korespondovaly se sjednaným druhem práce

„systémový specialista“), nesouhlasí s tím, jak soudy hodnotily provedené

důkazy a předkládá vlastní skutkový závěr (že se „mohlo jednat pouze o práci,

kterou měl v pracovní náplni jiný zaměstnanec“), na kterém pak buduje i své

vlastní a od odvolacího soudu odlišné právní posouzení věci – že, nebyla-li jí

přidělována práce v souladu s pracovní smlouvou, nebyla povinna konat pro

zaměstnavatele práci a nemohla být proto povinna dodržovat pracovní dobu, tedy

ani povinna chodit do práce. Přehlíží přitom, že – jak vyplývá z ustanovení §

35 odst. 1 písm. a) zák. práce (ve znění do 31. 12. 2006) – zaměstnavatel je

povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy bez ohledu na to,

zda tato práce jinak (např. podle „Systemizace pracovních míst“) má být

vykonávána jiným zaměstnancem.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem

o.s.ř., neboť žalobkyně s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů

nemá právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu