Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 4199/2017

ze dne 2018-10-04
ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.4199.2017.1

21 Cdo 4199/2017-405

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v

právní věci žalobkyně E. K., zastoupené Mgr. Milanem Partíkem, advokátem se

sídlem v Praze 2, Slezská č. 949/32, proti žalované České republice – Úřadu

práce České republiky se sídlem v Praze 7 - Holešovicích, Dobrovského č.

1278/25, IČO 72496991, o odškodnění pracovního úrazu, vedené u Obvodního soudu

pro Prahu 3 pod sp. zn. 17 C 265/2013, o dovolání žalobkyně proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 17. května 2017 č. j. 23 Co 445/2016, 23 Co

107/2017-364, t a k t o:

Rozsudek městského soudu, rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. srpna

2016 č. j. 17 C 265/2013-307 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 16.

února 2017 č. j. 17 C 265/2013-345 se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu

pro Prahu 3 k dalšímu řízení.

Žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 2 dne 15. 8. 2012 (v průběhu řízení

se souhlasem soudu změněnou) se žalobkyně domáhala, aby jí žalovaná zaplatila

na náhradě za ztrátu na výdělku „při uznání invalidity“ za dobu od 24. 4. 2010

do 31. 5. 2016 částku 884 114,10 Kč s úrokem z prodlení z jednotlivých

měsíčních částek náhrady a aby jí s účinností od 1. 6. 2016 platila měsíční

rentu ve výši 11 238,48 Kč. Žalobu odůvodnila zejména tím, že v době od 1. 9.

1995 do 30. 9. 2010 byla zaměstnankyní žalované, u které v pracovním poměru

pracovala jako referent dávek státní sociální podpory. Dne 14. 5. 2009 po

příchodu do zaměstnání žalobkyně utrpěla pracovní úraz (poranění hlavy), v

důsledku kterého byla v pracovní neschopnosti od 14. 5. 2009 do 6. 6. 2010.

Pracovní úraz byl vyvolávajícím momentem zdravotních problémů, pro které

žalobkyně již nebyla schopna dosahovat stejného výdělku jako před úrazem, a

byla jí uznána invalidita II. stupně (od 24. 4. 2010 byl žalobkyni přiznán

invalidní důchod).

Žalovaná proti uplatněnému nároku namítala, že mezi pracovním úrazem ze dne 14.

5. 2009 a ztrátou na výdělku žalobkyně není dána příčinná souvislost, neboť

dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav žalobkyně, který vedl k přiznání

invalidity, není důsledkem pracovního úrazu.

Obvodní soud pro Prahu 3 – poté, co Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne

22. 7. 2013 č. j. 26 C 151/2012-63 vyslovil svou místní nepříslušnost a po

právní moci tohoto usnesení věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 3 -

rozsudkem ze dne 10. 8. 2016 č. j. 17 C 265/2013-307 žalobu zamítl a rozhodl,

že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; usnesením ze dne 16.

2. 2017 č. j. 17 C 265/2013-345 byl rozsudek doplněn o výrok, kterým byla

žalobkyni uložena povinnost zaplatit České republice – Obvodnímu soudu pro

Prahu 3 náklady řízení ve výši 11 918,50 Kč. Soud prvního stupně vyšel ze

zjištění, že žalobkyně, která u žalované pracovala jako referentka sociálních

dávek, dne 14. 5. 2009 utrpěla pracovní úraz (komoce mozku a podvrtnutí a

natažení krční páteře), po kterém byla v pracovní neschopnosti až do 24. 4.

2010, kdy jí byla přiznána invalidita II. stupně, a že ještě před tímto úrazem

žalobkyně trpěla řadou závažných onemocnění (pokročilými degenerativními

změnami krční páteře, těžkou oboustrannou artrózou kyčelních, kolenních i

hlezenních kloubů, oboustrannou ostruhou patní kosti, plochými nohami a

kolísavou hypertenzí), která vedla k uznání její invalidity. Na základě těchto

zjištění uzavřel, že invalidita žalobkyně nebyla zapříčiněna pracovním úrazem

ze dne 14. 5. 2009 a že „žalobkyně nemá nárok na náhradu za ztrátu na výdělku

při uznání invalidity“.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 17. 5. 2017 č. j. 23

Co 445/2016, 23 Co 107/2017-364 rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém

výroku o věci samé potvrdil a ve výrocích o nákladech řízení změnil tak, že

žalované a státu se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení, a žalované

nepřiznal náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud neshledal důvod k

vypracování revizního znaleckého posudku ke znaleckému posudku z oboru

zdravotnictví doc. MUDr. Evžena Hrnčíře, CSc., MBA, ze kterého soud prvního

stupně při svých závěrech vycházel, neboť jeho závěr, že trvalá nezpůsobilost

žalobkyně vykonávat práci specialistky dávek sociální podpory není v příčinné

souvislosti s utrpěným pracovním úrazem, je v souladu se závěrem posudku o

invaliditě ze dne 7. 5. 2010 MUDr. Milana Melichara a jeho svědeckou výpovědí.

Zdůraznil, že v řízení bylo prokázáno, že hlavním, posudkově nejvýznamnějším

onemocněním žalobkyně bylo onemocnění kyčelního kloubu (diagnóza M16), které se

na poklesu její pracovní „neschopnosti“ (správně: schopnosti) podílelo 40 %, a

že zbylých 10 % představují souhrnně ostatní diagnózy, mezi nimi i stav po

úrazu hlavy ze dne 14. 5. 2009. Uzavřel proto, že žádným z provedených důkazů

nebylo prokázáno tvrzení žalobkyně „o příčinné souvislosti mezi pracovním

úrazem a její invaliditou“.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Odvolacímu

soudu vytkla, že při posuzování důvodnosti uplatněného nároku vycházel téměř

výhradně ze znaleckého posudku doc. MUDr. Evžena Hrnčíře, CSc., který obsahuje

nepodložené spekulace, zejména ohledně trvání obecných onemocnění žalobkyně,

jakož i nepřijatelný názor, že „patologickými degenerativními změnami páteře

trpí každý člověk od určitého věku“, a tím evokovaný závěr, že od určitého věku

je z náhrady vyloučen široký rozsah úrazových změn páteře a jimi vyvolaných

onemocnění. Nedostatečně přitom zhodnotil závěry znaleckého posudku MUDr.

Milana Richtera, CSc., podle kterého pracovní úraz byl vyvolávající příčinou

dlouhodobé pracovní neschopnosti žalobkyně, neboť vyvolal symptomy jejího

degenerativního onemocnění, které do té doby probíhalo bez příznaků, a bez něj

by k invaliditě žalobkyně posléze nedošlo. Dovolatelka proto odvolacímu soudu

vytýká, že za této situace nevyhověl důkaznímu návrhu na vypracování revizního

znaleckého posudku k posudku znalce Hrnčíře. Na existenci příčinné souvislosti

mezi pracovním úrazem žalobkyně a ztrátou její pracovní způsobilosti nic

nemění, že v případě žalobkyně spolupůsobily i jiné vnitřní faktory (obecná

onemocnění), neboť z ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu, na kterou

dovolatelka poukázala, vyplývá, že „bylo by v rozporu se smyslem zákona chránit

zaměstnance před škodami z pracovních úrazů, kdyby byla z této ochrany

vyloučena poškození na zdraví vykazující všechny znaky pracovního úrazu jen z

toho důvodu, že u poškozeného byla určitá predispozice, která spolupůsobila při

vzniku poškození na zdraví způsobeného úrazovým dějem“. Pro vyslovení závěru o

příčinné souvislosti je postačující, že pracovní úraz byl pro vznik dlouhodobé

ztráty pracovní způsobilosti příčinou důležitou, podstatnou a značnou (což v

posuzovaném případě vyplynulo ze znaleckého posudku MUDr. Milana Richtera,

CSc.). Dovolatelka rovněž poukázala na to, že předmětem odškodnění zaměstnance

není jeho zdravotní stav jako takový (ta jeho část, která byly zhoršena

pracovním úrazem), nýbrž ztráta na výdělku, která od určitého okamžiku vznikla

(byla dovršena) následkem pracovního úrazu, a že uznání invalidity zde není

zákonným předpokladem vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku. Posuzována

proto měla být příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a ztrátou na výdělku,

nikoliv invaliditou. Vzhledem k uvedenému navrhla dovolatelka, aby Nejvyšší

soud rozsudek odvolacího soudu, jakož i rozsudek soudu prvního stupně zrušil a

věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná se ztotožnila s hodnocením provedených důkazů soudy obou stupňů, a to

včetně znaleckých posudků doc. MUDr. Evžena Hrnčíře, CSc., a MUDr. Milana

Richtera, CSc., které nejsou v rozporu, ale naopak se vzájemně doplňují.

Uvedla, že žalobkyně v řízení nepředložila žádný důkaz, který by prokazoval, že

pracovní úraz zapříčinil její dlouhodobou ztrátu zdravotní způsobilosti a

následnou invaliditu; příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a vzniklou

škodou nebyla tedy postavena najisto.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení v projednávané věci

bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 a napadený rozsudek odvolacího soudu byl

vydán přede dnem 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým

se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony, a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013

Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti

pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou

(účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se

nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Vytýká-li dovolatelka soudům nesprávná skutková zjištění (vyslovuje-li

nesouhlas s jimi provedeným hodnocením znaleckých posudků), uplatnila jiný

dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř., a na

podkladě takové argumentace závěr o přípustnosti dovolání učinit nelze. K této

dovolací argumentaci proto není možné přihlížet.

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci zjištěno (správnost

skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z ustanovení

§ 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. - nepodléhá), že žalobkyně

dne 14. 5. 2009, kdy pracovala u Úřadu práce hlavního města Prahy (právního

předchůdce Úřadu práce České republiky) jako „dávkový specialista“, utrpěla

pracovní úraz (komoce mozku a podvrtnutí a natažení krční páteře), po kterém

byla v pracovní neschopnosti až do 24. 4. 2010, a že posudkem o invaliditě

vydaným dne 7. 5. 2010 Pražskou správou sociálního zabezpečení – LPS pro Prahu

10 byla žalobkyni z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu uznána

invalidita druhého stupně, neboť míra její pracovní schopnosti poklesla o 50 %

(den vzniku invalidity byl stanoven na 24. 4. 2010); za rozhodující příčinu

dlouhodobě nepříznivého stavu žalobkyně byla označena artróza obou kyčelních

kloubů (koxartróza), pro kterou byl stanoven pokles pracovní schopnosti o 40 %,

zbývající obecná onemocnění a stav po pracovním úrazu ze dne 14. 5. 2009 byly

důvodem stanovení poklesu pracovní schopnosti o dalších 10%. Rozhodnutím České

správy sociálního zabezpečení ze dne 20. 8. 2010 byl žalobkyni od 24. 4. 2010

přiznán invalidní důchod. Již v době pracovního úrazu žalobkyně trpěla řadou

obecných onemocnění (pokročilými degenerativními změnami krční páteře, těžkou

oboustrannou artrózou kyčelních, kolenních i hlezenních kloubů, oboustrannou

ostruhou patní kosti, plochými nohami a kolísavou hypertenzí).

Za tohoto skutkového stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu (mimo

jiné) na vyřešení otázky hmotného práva, jaké skutečnosti jsou významné z

hlediska naplnění příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a ztrátou na

výdělku vznikající zaměstnanci od určitého data. Protože uvedená právní otázka

byla odvolacím soudem vyřešena v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí

dovolacího soudu, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání žalobkyně je podle

ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání žalobkyně je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba – vzhledem k tomu, že žalobkyně se domáhá náhrady za

ztrátu na výdělku, která jí začala vznikat od 24. 4. 2010 – i v současné době

posuzovat podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č.

585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007

Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. a zákonů č. 121/2008 Sb., č.

126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 382/2008

Sb., č. 286/2009 Sb., č. 320/2009 Sb. a č. 326/2009 Sb., tedy podle zákoníku

práce ve znění účinném do 31. 12. 2010 (dále jen „zák. práce“).

Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci za škodu vzniklou

zaměstnanci pracovním úrazem podle ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce jsou

pracovní úraz (poškození na zdraví zaměstnance nebo jeho smrt úrazem, k němuž

došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním), vznik škody

a příčinná souvislost mezi pracovním úrazem a vznikem škody. Ke vzniku nároku

na náhradu škody (jeho základu) je zapotřebí, aby všechny tyto předpoklady byly

splněny současně; chybí-li kterýkoliv z nich, nárok nevzniká. V řízení o

odškodnění pracovního úrazu má žalobce (poškozený) procesní povinnost tvrdit

(srov. § 101 odst. 1 o. s. ř.) a posléze i prokázat (srov. § 120 odst. 1 a 3 o.

s. ř.) všechny uvedené předpoklady potřebné pro vznik nároku.

Škoda, která vzniká následkem pracovního úrazu, spočívá též ve ztrátě na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity). Ke ztrátě na

výdělku dochází proto, že pracovní schopnost zaměstnance byla následkem

pracovního úrazu snížena (omezena) nebo zanikla, a účelem náhrady za ztrátu na

tomto výdělku je poskytnout přiměřené odškodnění zaměstnanci, který není

schopen dosahovat takový výdělek, jaký měl před poškozením. Škoda spočívající

ve ztrátě na výdělku je majetkovou újmou, která se stanoví ve výši rozdílu mezi

výdělkem zaměstnance před vznikem škody a výdělkem po poškození, k němuž je

třeba připočítat případný invalidní důchod poskytovaný (pobíraný) z téhož

důvodu; tímto způsobem jsou vyjádřeny snížení (omezení) nebo ztráta pracovní

způsobilosti poškozeného a jeho neschopnost dosahovat pro následky pracovního

úrazu stejný výdělek jako před poškozením. Nárok na náhradu za ztrátu na

výdělku vzniká dnem, kdy došlo k poklesu (ztrátě) výdělku. Pro výpočet náhrady

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity)

není rozhodující průměrný výdělek před pracovním úrazem, ale průměrný výdělek

poškozeného před vznikem škody (srov. 371 odst. 1 zák. práce).

O vztah příčinné souvislosti mezi ztrátou na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti (při uznání invalidity) a pracovním úrazem se jedná tehdy,

vznikla-li tato škoda (došlo-li k poklesu nebo úplné ztrátě výdělku) následkem

pracovního úrazu, tj. bez pracovního úrazu by ztráta na výdělku nevznikla tak,

jak vznikla. Z hlediska naplnění příčinné souvislosti, jako jednoho z

předpokladů odpovědnosti za škodu, nemůže stačit pouhé připuštění možnosti

vzniku škody v důsledku pracovního úrazu (jejích následků), nýbrž musí být tato

příčinná souvislost najisto postavena. Pracovní úraz přitom nemusí být jedinou

příčinou vzniku škody; pro závěr o existenci příčinné souvislosti mezi

pracovním úrazem a škodou, jíž se zaměstnanec z tohoto titulu domáhá, postačí,

aby pracovní úraz byl jednou z příčin škody, avšak příčinou důležitou,

podstatnou a značnou (srov. stanovisko bývalého Nejvyššího soudu ČSSR

uveřejněné pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1976, s.

35).

V této souvislosti dospěl dovolací soud již v minulosti k závěru, že z hlediska

vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

není rozhodující okolnost, že zaměstnanec v důsledku onemocnění nemocí z

povolání (v posuzovaném případě pracovního úrazu) splnil předpoklady pro

vyměření dávky důchodového zabezpečení (pojištění) – invalidního důchodu;

podstatné je, zda nemoc z povolání (pracovní úraz) byla příčinou jeho

(částečné) nezpůsobilosti k soustavné výdělečné činnosti (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2004 sp. zn. 21 Cdo 1478/2003, uveřejněný pod č.

76 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2006). Uznání invalidity

totiž není předpokladem vzniku nároku na náhradu za ztrátu na výdělku, neboť

zaměstnanci tento nárok může vzniknout, aniž byl uznán invalidním, např. v

důsledku převedení na jinou, méně placenou práci nebo rozvázání pracovního

poměru, k nimž došlo pro následky pracovního úrazu. Z toho vyplývá, že pro

zjištění příčinné souvislosti není rozhodující, zda samotná invalidita je v

příčinné souvislosti s pracovním úrazem, nýbrž rozhodující je, zda trvalá

nezpůsobilost zaměstnance (jako taková) vykonávat konkrétní práci od určitého

data je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem nebo s jeho následky, anebo

zda tato nezpůsobilost má podklad v příčinách jiných (v jiných „obecných“

onemocněních), s pracovním úrazem nesouvisejících.

Zároveň nelze opomenout, že pro naplnění předpokladů odpovědnosti za škodu

podle ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce nemá význam skutečnost, jakým

způsobem pracovní úraz ovlivnil celkový zdravotní stav poškozeného zaměstnance.

Předmětem odškodnění zaměstnance totiž není zdravotní stav jako takový (ta jeho

část, která byla zhoršena pracovním úrazem), nýbrž ztráta na výdělku, která od

určitého okamžiku vznikla (byla dovršena) následky pracovního úrazu. Z tohoto

důvodu platí, že vyskytne-li se u poškozeného současně více nemocí (zdravotních

problémů), které ovlivňují jeho celkový zdravotní stav a pracovní možnosti, je

právně bezvýznamné aritmetické zjištění podílu, jakým se následky pracovního

úrazu podílejí na „dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu“ poškozeného

zaměstnance, neboť rozhodující je, zda pracovní úraz či jeho následky dovršily

od určitého data neschopnost zaměstnance k výkonu dosavadní práce, a zda tedy z

hlediska nutnosti zanechat této práce (a s tím související ztrátou výdělku)

byly příčinou důležitou, podstatnou a značnou (srov. odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2008 sp. zn. 21 Cdo 1508/2007).

Z uvedeného vyplývá, že pro posouzení věci je podstatné zjištění, zda příčinou,

proč žalobkyně nemohla (přestala) vykonávat dosavadní práci, byl a stále je

pracovní úraz ze dne 14. 5. 2009, nebo zda by žalobkyně nebyla schopna tuto

práci vykonávat, i kdyby k pracovnímu úrazu nedošlo. Soudy však z tohoto

pohledu věc neposuzovaly, jestliže se z hlediska naplnění předpokladů

odpovědnosti žalované za ztrátu na výdělku na straně žalobkyně zabývaly tím,

zda invalidita žalobkyně je v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, a v této

souvislosti zohledňovaly, v jakém rozsahu se jednotlivá onemocnění (zdravotní

problémy) žalobkyně podílela na poklesu její pracovní schopnosti. Přehlédly

tedy, že – jak plyne z výše podaného výkladu – předmětem odškodnění žalobkyně

není její zdravotní stav jako takový (ta jeho část, která byly zhoršena

pracovním úrazem) nebo její invalidita, nýbrž ztráta na výdělku, která od

určitého okamžiku vznikla (byla dovršena) následkem pracovního úrazu.

Protože napadený rozsudek odvolacího soudu není – jak vyplývá z výše uvedeného

– správný a protože nejsou dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro

odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání nebo pro změnu rozsudku odvolacího

soudu, Nejvyšší soud České republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o.

s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí

odvolacího soudu, platí také na rozsudek soudu prvního stupně, zrušil dovolací

soud i toto rozhodnutí (včetně doplňujícího usnesení obsahujícího akcesorický

výrok o nákladech řízení státu) a věc vrátil soudu prvního stupně (Obvodnímu

soudu pro Prahu 3) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 10. 2018

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu