Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 434/2010

ze dne 2011-03-09
ECLI:CZ:NS:2011:21.CDO.434.2010.1

21 Cdo 434/2010

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v

právní věci žalobce Ing. M. K., zastoupeného JUDr. Ondřejem Kochmanem,

advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská č. 674/55, proti žalované KROHNE CZ,

spol. s r.o. se sídlem v Brně, Soběšická 820/156, IČO 25345966, zastoupené

JUDr. Petrou Musilovou, advokátkou se sídlem v Brně, Kuřimská 42, o neplatnost

výpovědi z pracovního poměru, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 13 C

368/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9.

června 2009 č.j. 15 Co 319/2008-134 ve znění usnesení ze dne 10. června 2009

č.j. 15 Co 319/2008-137, takto:

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Brně k

dalšímu řízení.

Dopisem ze dne 17.8.2005 žalovaná sdělila žalobci, že mu dává výpověď z

pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zákoníku práce. Důvod

výpovědi spatřovala v tom, že se pro ni stal nadbytečným zaměstnancem, neboť se

ruší s účinností od 1.9.2005 jím zastávané pracovní místo technického a

obchodního zástupce. Současně žalovaná informovala žalobce o tom, že "nemá

možnost mu nabídnout jiné pracovní uplatnění".

Žalobce se žalobou podanou u Městského soudu v Brně dne 30.11.2005 domáhal, aby

bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je neplatná, a aby mu

žalovaná zaplatila "náhradu mzdy od 1.12.2005 do dne, kdy mu umožní pokračovat

v práci nebo do platného rozvázání pracovního poměru". Žalobu zdůvodnil zejména

tím, že ke zrušení "místa technického a obchodního zástupce" u žalované

nedošlo. Protože dopisem ze dne 27.10.2005 sdělil žalované, že trvá na tom, aby

ho dále zaměstnávala, má nárok na náhrady mzdy podle ustanovení § 61 odst.1

zákoníku práce.

Žalovaná namítala, že rozhodla o zrušení "jednoho místa - funkce technického a

obchodního zástupce" z důvodu snížení počtu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce, neboť "dosavadní práci lze efektivněji zastat s nižším

počtem technických a obchodních zástupců", že tato organizační změna nastala ke

dni 1.9.2005 a odsouhlasil ji i její jediný společník a že žalovaná svoje

rozhodnutí nezměnila ani poté, co jí žalobce písemně oznámil, že považuje

výpověď z pracovního poměru za neplatnou.

Městský soud v Brně - poté, co usnesením ze dne 1.11.2007 č.j. 13 C

368/2005-103 vyloučil řízení o zaplacení náhrady mzdy k samostatnému projednání

a rozhodnutí - rozsudkem ze dne 1.11.2007 č.j. 13 C 368/2005-104 ve znění

usnesení ze dne 26.11.2007 č.j. 13 C 368/2005-107 žalobě o určení neplatnosti

výpovědi z pracovního poměru vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit

žalobci na náhradě nákladů řízení 8.021,- Kč k rukám advokáta JUDr. Stanislava

Trtílka a že žalovaná je povinna zaplatit "ČR - na účet Městského soudu v Brně"

na náhradě nákladů řízení 1.155,- Kč. Z provedených důkazů dovodil, že mezi

účastníky docházelo před podáním výpovědi po delší dobu k neshodám, že "způsob,

který má svědčit o organizačních změnách, kdy bývalý jednatel společnosti se

pouze dovolával projednání organizačních změn, které spočívalo jen v potvrzení

obsahu zprávy ze dne 20.07.2005, kterou zaslal jednatel žalované majiteli

firmy, lze označit jako účelové simulované jednání, kterým si žalovaná pouze

vytvořila předpoklady pro dání výpovědi žalobce podle ustanovení § 46 odst. 1

písm. c) zákoníku práce", že "nedlouho po té" co žalovaná ukončila s žalobcem

pracovní poměr, byl do společnosti přijat "další zaměstnanec označený jako

servisní technik, ač tuto práci běžně vykonával i žalobce", a že rovněž z

obsahu rozhovoru mezi "majitelem firmy panem Verhoevenem" a žalobcem

(zachyceného na audio nahrávce, kterou byl proveden důkaz) je zřejmé, že

"rozhodnutí zaměstnavatele nesledovalo změnu úkolů zaměstnavatele, ani

technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti

práce nebo žádnou jinou organizační změnu, ale že se jednalo o formální

opatření žalované, které směřovalo k tomu, aby žalovaná dosáhla rozvázání

pracovního poměru s žalobcem výpovědí", a uzavřel, že ze strany žalované "jde o

předstíraný právní úkon, kdy žalovaná předstírala přijetí organizačního

opatření". Žalovaná podle názoru soudu prvního stupně nesplnila povinnosti

podle ustanovení § 46 odst.2 zákoníku práce, neboť měla možnost zaměstnávat

žalobce "na jiném místě, než jaké bylo sjednáno, protože žalobce mohl vykonávat

např. i práci servisního technika tak jako nově přijatý zaměstnanec".

K odvolání žalované Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9.6.2009 č.j. 15 Co

319/2008-134 ve znění usnesení ze dne 10.6.2009 č.j. 15 Co 319/2008-137 změnil

rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu o určení neplatnosti výpovědi z

pracovního poměru zamítl, a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na

náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 17.749,-Kč k rukám advokátky

JUDr. Petry Musilové a že žalobce je povinen zaplatit České republice na

náhradě nákladů řízení 1.155,- Kč. Poté, co uvedl, že rozhodnutí zaměstnavatele

je tzv. faktickým úkonem, který nelze "přezkoumávat z hlediska platnosti" a u

něhož se soud může zabývat jen tím, zda takové rozhodnutí bylo skutečně přijato

a zda je učinil zaměstnavatel (příslušný orgán zaměstnavatele - právnické

osoby), a že rozhodnutí o organizační změně "nemusí být vydáno písemně, nemusí

být zaměstnavatelem vyhlášeno ani jiným způsobem zveřejněno, postačí, pokud se

zaměstnanec o něm dozví až v samotné výpovědi z pracovního poměru", odvolací

soud dovodil, že "důkazy, které v řízení byly provedeny", "svědčí" o tom, že

rozhodnutí o organizační změně, která spočívala ve zrušení pracovního místa

technického a obchodního zástupce (ve snížení počtu zaměstnanců vykonávajících

funkci technických a obchodních zástupců z 5 na 4), přijal jednatel společnosti

Ing. V. N. a že mezi "rozhodnutím o snížení stavu zaměstnanců a nadbytečností

žalobce je příčinná souvislost". Protože výběr nadbytečného zaměstnance je v

"kompetenci zaměstnavatele" a protože k přijetí "dalšího zaměstnance" došlo až

po 1.1.2007, což "pro časový odstup" nemá vliv na posouzení platnosti výpovědi

z pracovního poměru dané žalobci, byly splněny všechny předpoklady pro podání

výpovědi podle ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zákoníku práce. Závěr soudu

prvního stupně o tom, že rozhodnutí zaměstnavatele nesledovalo organizační

změnu a že směřovalo k rozvázání pracovního poměru se žalobcem, odvolací soud

odmítl s odůvodněním, že důkaz "audionahrávkou" byl nepřípustný, neboť byla

pořízena "bez vědomí zaznamenávané osoby", a že nevyplývá ani "z dojíždění

zaměstnance L. do Prahy".

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu žalobce podal dovolání. Odmítá závěr

odvolacího soudu o tom, že by žalovaná vskutku přijala rozhodnutí o organizační

změně a že by nešlo jen o předstírané jednání, a zdůrazňuje přitom, že žalovaná

v rozporu s ustanovením § 18 zákoníku práce nevyrozuměla o organizační změně

všechny dotčené zaměstnance a že odvolací soud vycházel z listin, které nejsou

"pravé a autentické", neboť byly vyhotoveny až dodatečně (později, než jsou

datovány). Nahrávku rozhovoru s N. V. žalobce pořídil o věcech "týkajících se

pracovního poměru žalobce a výkonu jeho povolání" a odvolací soud měl k tomuto

důkazu přihlížet, neboť jím "nemohlo dojít k zásahu do osobnostních práv N. V.

ve smyslu ustanovení § 12 občanského zákoníku". Žalobce dále namítá, že nebyla

prokázána "absolutní nemožnost zaměstnance dále zaměstnávat", a dovozuje, že

mohl "např. vykonávat i práci servisního technika, stejně jako nově přijatý

zaměstnanec, ale tato možnost mu nabídnuta nebyla", a že žalovaná nesplnila

povinnost podle ustanovení § 47 odst.1 zákoníku práce účinně mu pomáhat při

získání nového vhodného zaměstnání. Žalobce navrhl, aby dovolací soud napadený

rozsudek zrušil a aby věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto. Uvedla, že splnění povinnosti

zaměstnavatele podle ustanovení § 47 odst.1 zákoníku práce není hmotněprávní

podmínkou platnosti výpovědi, že přijetí rozhodnutí o organizační změně bylo za

řízení před soudy prokázáno, že byly splněny i ostatní podmínky vyžadované

ustanovením § 46 odst.1 písm.c) zákoníku práce, a že povinnost nabídnout

zaměstnanci jinou vhodnou práci se řídí stavem v době výpovědi. Žalovaná

odmítla názor žalobce, že by nebyly "pravé a správné" listiny, kterými byl

proveden důkaz, a zdůraznila, že důkaz audionahrávkou pořízenou žalobcem je

nepřípustný.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 30.6.2009 (dále jen "o.s.ř."), neboť dovoláním je napaden rozsudek

odvolacího soudu, který byl vydán před 1.7.2009 (srov. Čl. II bod 12. zákona č.

7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a

další související zákony). Po zjištění, že dovolání bylo podáno proti

pravomocnému rozsudku odvolacího soudu oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v

zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že nelze přihlédnout k doplnění dovolání

žalobce podáním ze dne 2.11.2009, byly-li jím v rozporu s ustanovením § 242

odst.4 o.s.ř. změněny dovolací důvody po uplynutí lhůty k dovolání, a že jde o

rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba posuzovat - vzhledem k tomu, že žalobce se domáhá

určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru ze dne 17.8.2005 - i v současné

době (srov. též § 364 odst.1 a 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve

znění pozdějších předpisů) podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve

znění zákonů č. 88/1968 Sb., č. 153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 20/1975 Sb.,

č. 72/1982 Sb., č. 111/1984 Sb., č. 22/1985 Sb., č. 52/1987 Sb., č. 98/1987

Sb., č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb., č. 297/1991 Sb., č. 231/1992 Sb., č.

264/1992 Sb., č. 590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č. 74/1994 Sb., č. 118/1995 Sb.,

č. 287/1995 Sb., č. 138/1996 Sb., č. 167/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 29/2000

Sb., č. 155/2000 Sb., č. 220/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 257/2000 Sb., č.

258/2000 Sb., č. 177/2001 Sb., č. 6/2002 Sb., č. 202/2002 Sb., č. 311/2002 Sb.,

č. 312/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 46/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 628/2004

Sb., č. 562/2004 Sb., č. 563/2004 Sb., č. 169/2005 Sb. a č. 253/2005 Sb., tedy

podle zákoníku práce ve znění účinném do 12.9.2005 (dále jen "zák. práce").

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce zaměstnavatel může dát

zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo

o jiných organizačních změnách.

K předpokladům pro podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 46

odst. 1 písm. c) zák. práce patří to, že o změně úkolů zaměstnavatele, jeho

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách přijal zaměstnavatel

nebo příslušný orgán rozhodnutí, že se podle tohoto rozhodnutí konkrétní

zaměstnanec stal pro zaměstnavatele nadbytečným a že tu je příčinná souvislost

mezi nadbytečností zaměstnance a přijatými organizačními změnami, tj. že se

zaměstnanec stal právě v důsledku takového rozhodnutí (jeho realizací u

zaměstnavatele) nadbytečným. Pro výpověď z pracovního poměru podle ustanovení §

46 odst. 1 písm. c) zák. práce je současně charakteristické, že zaměstnavatel i

nadále může (objektivně vzato) zaměstnanci přidělovat práci podle pracovní

smlouvy (v důsledku rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo

o jiných organizačních změnách zaměstnavatel neztrácí možnost přidělovat

zaměstnanci práci, kterou pro něj dosud podle pracovní smlouvy konal), avšak

jeho práce není (vůbec nebo v původním rozsahu) pro zaměstnavatele v dalším

období potřebná, neboť se stal nadbytečným vzhledem k rozhodnutí o změně úkolů

organizace, technického vybavení, o snížení stavu pracovníků za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách. Zákon uvedeným způsobem

zaměstnavateli umožňuje, aby reguloval počet svých zaměstnanců a jejich

kvalifikační složení tak, aby zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v

takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám. O výběru

zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud není

oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat.

Zákoník práce nebo jiné právní předpisy nestanoví, že by rozhodnutí o změně

úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za

účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách muselo -

jak správně uvedl odvolací soud - být přijato (vydáno) vždy jen písemně, a ani

nepředpokládají, že by muselo být zaměstnavatelem "vyhlášeno" nebo jiným

způsobem zveřejněno. Zaměstnanec, jehož se rozhodnutí o organizační změně týká,

s ním však musí být seznámen; postačí ovšem, jestliže se tak stane až ve

výpovědi z pracovního poměru (srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 29.6.1998 sp. zn. 2 Cdon 1797/97, který byl uveřejněn pod č. 54 ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1999).

Zaměstnanec nemusí být vždy pro zaměstnavatele nadbytečným již v době podání

výpovědi (srov. dikci ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce "stane-li se

zaměstnanec nadbytečným"). Protože platnost právních úkonů (včetně právních

úkonů směřujících k rozvázání pracovního poměru) je třeba posuzovat v okamžiku

a se zřetelem na okolnosti, kdy byl právní úkon učiněn, rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o organizačních změnách, které má za

následek nadbytečnost konkrétního zaměstnance, musí být přijato před podáním

výpovědi. Pracovní poměr podle podané výpovědi však nesmí skončit dříve, než

nastala účinnost rozhodnutých organizačních změn (srov. též právní názor

uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29.6.1998 sp. zn. 2 Cdon 1797/97,

který byl uveřejněn pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč.

1999).

Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách není právním úkonem ve

smyslu ustanovení § 240 odst. 1 zák. práce, neboť nejde o takový projev vůle, s

nímž by právní předpisy spojovaly změnu nebo zánik práv a povinností účastníků

pracovněprávního vztahu. Jedná se - jak správně uvedl odvolací soud - pouze o

skutečnost (tzv. faktický úkon), která je hmotněprávním předpokladem pro právní

úkony tam, kde to právní předpisy stanoví [například pro podání výpovědi podle

ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák. práce], a která není sama o sobě způsobilá

přivodit následky v právních vztazích účastníků pracovněprávního vztahu.

Protože nejde o právní úkon, nelze rozhodnutí zaměstnavatele samo o sobě

přezkoumávat z hlediska platnosti ve smyslu zásad uvedených v ustanovení § 242

zák. práce; vznikne-li pochybnost, zda zaměstnavatel rozhodl o organizačních

změnách, může se soud zabývat jen tím, zda takové rozhodnutí bylo skutečně

přijato a zda je učinil zaměstnavatel - fyzická osoba, příslušný orgán

zaměstnavatele - právnické osoby nebo ten, kdo je k tomu jinak oprávněn.

Pro závěr, zda bylo přijato rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele,

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách, není samo o sobě

významné, jak zaměstnavatel (příslušný orgán) své rozhodnutí označil. Především

je podstatné, zda rozhodnutí zaměstnavatele (příslušného orgánu) sledovalo

změnu úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za

účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu, pomocí níž měl

být regulován počet zaměstnanců a jejich kvalifikační složení tak, aby

zaměstnavatel nadále zaměstnával jen takový počet zaměstnanců a v takovém

kvalifikačním složení, jaké odpovídá jeho potřebám, nebo zda podle svého obsahu

nebo účelu směřovalo k jinému cíli. Jestliže rozhodnutí zaměstnavatele

(příslušného orgánu) bylo opravdu přijato (posuzováno podle jeho skutečného

smyslu) k dosažení změny úkolů zaměstnavatele, technického vybavení, snížení

stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační

změny, byl splněn hmotněprávní předpoklad pro podání platné výpovědi z

pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák. práce; to platí i

tehdy, nebyl-li organizační změnou sledovaný efekt později dosažen nebo ukázala-

li se přijatá organizační změna posléze jako neúčinná. V případě, že

rozhodnutím zaměstnavatele (příslušného orgánu), popřípadě jeho realizací u

zaměstnavatele, byly od počátku sledovány jiné než uvedené cíle a že tedy

zaměstnavatel (příslušný orgán) ve skutečnosti jen předstíral přijetí

organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení, snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu),

je třeba - bez ohledu na to, jak své opatření označil - dovodit, že rozhodnutí

o organizační změně nebylo přijato. Na tomto závěru nic nemění to, že

rozhodnutí zaměstnavatele (příslušného orgánu) o změně jeho úkolů, technického

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo

o jiných organizačních změnách není právním úkonem ve smyslu ustanovení § 240

odst. 1 zák. práce a že je samo o sobě nelze přezkoumávat z hlediska platnosti

ve smyslu zásad uvedených v ustanovení § 242 zákoníku práce; nejedná se tu

totiž o takovýto přezkum, ale o posouzení, jaké rozhodnutí bylo přijato a zda

jde o rozhodnutí významné z pohledu ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák. práce

(srov. též právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27.4.2004

sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, který byl uveřejněn pod č. 54 ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005).

Žalovaná, která měla v projednávané věci břemeno tvrzení a břemeno důkazní o

tom, že byly splněny všechny předpoklady pro podání výpovědi z pracovního

poměru podle ustanovení § 46 odst.1 písm.c) zák. práce, za řízení před soudy

mimo jiné tvrdila, že přijala rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců za účelem

zvýšení efektivnosti práce, v důsledku kterého se pro ni žalobce stal

nadbytečným zaměstnancem. Žalobce oproti tomu namítal, že žalovaná svým

rozhodnutím ve skutečnosti nesledovala snížení stavu zaměstnanců za účelem

zvýšení efektivnosti práce a že tedy přijetí takového rozhodnutí jen

předstírala, neboť svým jednáním sledovala rozvázání pracovního poměru se

žalobcem z důvodu, že kritizoval jednatele žalované Ing. V. N. v dopisem

zaslaném "zahraničnímu vlastníku" společnosti. Zatímco soud prvního stupně z

provedených důkazů dovodil, že žalovaná rozhodnutí o organizační změně

nepřijala (přijetí organizační změny jen předstírala), odvolací soud vzal - jak

vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku - za prokázané, že žalovaná tvrzené

rozhodnutí přijala a že nešlo o simulované jednání.

Odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil soud prvního stupně

(§ 213 odst.1 o.s.ř.). Odvolací soud může zopakovat dokazování, na základě

kterého soud prvního stupně zjistil skutkový stav věci; dosud provedené důkazy

zopakuje vždy, má-li za to, že je z nich možné dospět k jinému skutkovému

zjištění, než které učinil soud prvního stupně (§ 213 odst.2 o.s.ř.).

V projednávané věci odvolací soud dospěl k odlišnému skutkovému zjištění, než

které učinil soud prvního stupně, aniž by - jak vyplývá z obsahu spisu -

provedl jakékoliv dokazování. Odvolací soud k prokázání tvrzení žalované o

předpokladech pro výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst.1

písm.c) zák. práce nejen neprovedl nové důkazy, ale ani v rozporu s ustanovením

§ 213 odst.2 částí věty za středníkem o.s.ř. nezopakoval důkazy provedené před

soudem prvního stupně, přestože z nich dospěl k odlišnému skutkovému zjištění.

Dovolací soud k této vadě řízení ve smyslu ustanovení § 242 odst.2 o.s.ř.

přihlédl, i když nebyla v dovolání uplatněna.

Povinnost zopakovat důkazy provedené před soudem prvního stupně se netýká

důkazu audionahrávkou rozhovoru žalobce s N. V. Odvolací soud ve vztahu k

tomuto důkazu správně dovodil, že je nepřípustný. Záznamem rozhovoru fyzických

osob jsou nepochybně pořizovány zvukové záznamy jejich hlasů, které patří mezi

projevy fyzických osob osobní povahy. Takové záznamy mohou být podle ustanovení

§ 12 odst. 1 občanského zákoníku pořízeny nebo použity jen se svolením fyzické

osoby. Nedá-li fyzická osoba svolení k zaznamenání svého hlasu a nejde-li o

některý z případů uvedených v ustanovení § 12 odst. 2 a 3 občanského zákoníku,

kdy jejího svolení není třeba, je pořízení nebo použití takového zvukového

záznamu porušením práva na ochranu její osobnosti. Je proto nepřípustným důkaz

záznamem rozhovoru, který byl pořízen bez vědomí všech hovořících osob (srov.

též právní názor uvedený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21.10.1998 sp. zn.

21 Cdo 1009/98, který byl uveřejněn pod č. 39 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 1999; poukazuje-li dovolatel na právní názor obsažený v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2005 sp. zn. 30 Cdo 64/2004, lze k tomu

uvést jen to, že byl již dříve odmítnut jako vybočení z ustálené judikatury

soudů a že tedy není možné z něj judikatorně vycházet).

Podle ustanovení § 46 odst.2 zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci

výpověď, pokud nejde o výpověď pro porušení pracovní kázně nebo z důvodu, pro

který lze okamžitě zrušit pracovní poměr, pouze tehdy, jestliže

a) nemá možnost ho dále zaměstnávat v místě, které bylo sjednáno jako místo

výkonu práce, ani v místě jeho bydliště, a to ani po předchozí průpravě,

b) zaměstnanec není ochoten přejít na jinou pro něho vhodnou práci, kterou mu

zaměstnavatel nabídl v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu práce, nebo

v jeho bydlišti, nebo podrobit se předchozí průpravě pro tuto jinou práci.

Ustanovení § 46 odst. 2 zák. práce zakotvuje tzv. nabídkovou povinnost

zaměstnavatele, jejíž splnění je hmotněprávní podmínkou platnosti výpovědi z

pracovního poměru. Nabídková povinnost zaměstnavatele představuje svojí povahou

"přímus" zaměstnavatele učinit zaměstnanci ofertu směřující k uzavření dohody o

převedení na jinou práci (ke změně sjednaných pracovních podmínek) ve smyslu

ustanovení § 36 odst. 1 zák. práce. Jestliže zaměstnavatel má v místě, které

bylo sjednáno jako místo výkonu práce, nebo v místě bydliště zaměstnance volné

takové pracovní místo, které je pro zaměstnance vhodné, je povinen tuto práci

zaměstnanci nabídnout, a to i za předpokladu, že by se zaměstnanec musel

podrobit přiměřené předchozí průpravě [§ 46 odst. 2 písm. b) zák. práce].

Rozhodnutí, zda této nabídky bude využito, závisí výlučně na zaměstnanci, který

může tuto pracovní příležitost odmítnout. Výpověď z důvodu uvedeného v

ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce může zaměstnavatel v takovém

případě dát platně jen tehdy, odmítne-li zaměstnanec na takové místo přejít

nebo odmítne-li se podrobit předchozí průpravě pro tuto jinou vhodnou práci.

Jinou pro zaměstnance vhodnou prací se rozumí práce odpovídající zdravotnímu

stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci zaměstnance (srov. § 37 odst. 5

zák. práce). Jde tedy o práci, kterou je zaměstnanec vzhledem ke svému

zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci způsobilý vykonávat. Z toho, že

jiná vhodná práce má odpovídat pokud možno i kvalifikaci zaměstnance, je nutno

dovodit, že takovou prací je třeba rozumět především práci odpovídající

kvalifikaci zaměstnance a teprve potom (není-li pracovní místo odpovídající

kvalifikaci zaměstnance volné) práci, která odpovídá pokud možno nejvíce

kvalifikaci zaměstnance, a posléze (není-li volné ani pracovní místo

odpovídající co nejvíce kvalifikaci zaměstnance) práci, pro kterou se zvláštní

kvalifikace nevyžaduje. Lze tedy za vhodnou práci ve smyslu ustanovení § 46

odst. 2 písm. b) zák. práce považovat popřípadě i takovou práci, při níž není

zcela využito kvalifikace zaměstnance. Vhodnou prací není ovšem taková práce,

kterou zaměstnanec není schopen vykonávat vzhledem ke svému zdravotnímu stavu,

pro své omezené schopnosti nebo pro nedostatek kvalifikace, jestliže

kvalifikaci nemůže získat předchozí průpravou. Za předchozí průpravu

zaměstnance ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) a b) zák. práce nelze

považovat získávání schopností a kvalifikace náročnými způsoby, např.

absolvováním školy, vyučením v oboru apod. (srov. též závěry uveřejněné pod č.

51 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1975).

Platnost právních úkonů (včetně právních úkonů učiněných podle pracovněprávních

předpisů) je třeba posuzovat k okamžiku a se zřetelem na okolnosti, kdy byl

právní úkon učiněn (srov. například ustanovení § 240 odst.1 a 3 zák. práce).

Tuto zásadu soud uplatňuje rovněž při posuzování platnosti právních úkonů

směřujících k rozvázání pracovního poměru (dohody, výpovědi, okamžitého

zrušení, zrušení ve zkušební době). Vzhledem k tomu, že splnění povinností

zaměstnavatele vyplývajících z ustanovení § 46 odst.2 zák. práce je

předpokladem pro podání platné výpovědi z pracovního poměru, soud zkoumá, zda

zaměstnavatel splnil vůči zaměstnanci povinnosti podle tohoto ustanovení podle

stavu v době výpovědi (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.12.1997 sp.

zn. 2 Cdon 829/97, uveřejněný pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 1998).

Z uvedeného mimo jiné v projednávané věci vyplývá, že nelze činit závěr o

nesplnění tzv. nabídkové povinnosti z toho, že žalovaná přijala na místo

servisního technika nového zaměstnance v roce 2007, když žalobce dostal výpověď

z pracovního poměru dopisem ze dne 17.8.2005. Uvedená okolnost by mohla mít v

projednávané věci význam tehdy, kdyby bylo zjištěno, že místo servisního

technika bylo zřízeno a bylo volné již v době výpovědi (a nebylo obsazeno až do

roku 2007); za řízení před soudy však nic v tomto směru nebylo zjištěno a ani

tvrzeno.

Na neplatnost výpovědi z pracovního poměru nelze úspěšně usuzovat ani z toho,

kdyby žalovaná v rozporu s ustanovením § 47 odst.1 zák. práce účinně nepomáhala

žalobci ve spolupráci s příslušným orgánem státní správy při získání nového

vhodného zaměstnání. Případné nesplnění této povinnosti není - jak správně

uvádí žalovaná - hmotněprávní podmínkou pro podání výpovědi z pracovního poměru

z důvodů uvedených v ustanovení § 46 odst.1 písm.a) až d) zák. práce a nemá

význam ani z hlediska běhu výpovědní doby.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný. Nejvyšší soud

České republiky jej proto podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty za

středníkem o.s.ř. zrušil a věc podle ustanovení § 243b odst. 3 věty první

o.s.ř. vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení.

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 243d odst. 1 část první věty za

středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2011

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu