Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 4928/2010

ze dne 2012-03-30
ECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.4928.2010.1

21 Cdo 4928/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v

právní věci žalobce S. P., proti žalované Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. se

sídlem v Praze 2, Římská č. 2135/45, IČO 46973451, o určení neplatnosti

výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn.

10 C 216/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

25. května 2010, č. j. 30 Co 39/2010-153, takto:

I. Dovolání žalobce se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Dopisem ze dne 26. 4. 2007 sdělila žalovaná žalobci, že mu dává „výpověď z

pracovního poměru z důvodu § 52 písm. f) zákoníku práce“, protože „neodstranil

nedostatky ve své práci“, které mu byly vytknuty dopisem ze dne 20. 3. 2007 a

které se týkaly „porušování pracovních povinností, neuspokojivých pracovních

výsledků, nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací“ a toho, že

byl upozorněn „na množící se stížnosti ze strany klientů“ na své nevhodné

chování. Opatření k nápravě bylo žalobci dopisem ze dne 20. 3. 2007 uloženo „s

okamžitou platností“.

Žalobce se domáhal, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je

neplatná. Žalobu odůvodnil zejména tím, že „nebyly splněny zákonné požadavky

pro podání výpovědi“. Měla-li být žalobci dána výpověď podle ustanovení § 52

písm. f) zák. práce, bylo možné tak učinit pouze za předpokladu, že byl žalobce

ze strany žalované v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k odstranění

neuspokojivých pracovních výsledků a žalobce je v přiměřené době neodstranil“,

přičemž za „přiměřenou“ nelze považovat lhůtu určenou jako „zajistit opatření k

nápravě s okamžitou účinností“. Z výpovědi ani z „vytýkacího dopisu“ navíc není

zřejmé, v čem žalovaná spatřuje neuspokojivé pracovní výsledky žalobce. Kdyby

však měla být žalobci dána výpověď podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku

práce „z důvodů soustavného méně závažného porušování povinností vyplývajících

z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (jak lze rovněž dovodit

z obsahu vytýkacího dopisu ze dne 20. 3. 2007), bylo by možné dát žalobci

výpověď jen tehdy, kdyby byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s

porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k

vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Ve vytýkacím dopise ze

dne 20. 3. 2007 však jakékoliv upozornění na možnost výpovědi chybí.

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 6. 10. 2009, č. j. 10 C 216/2007-118,

žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady

řízení 13.138,- Kč k rukám advokáta JUDr. Petra Santara. Vyšel z toho, že soud

není vázán právní kvalifikací právního úkonu, že každý právní úkon posuzuje

podle jeho obsahu a že v daném případě „výpovědní důvody byly v zásadě dva“, a

to porušování pracovních povinností podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku

práce a „nesplňování požadavků žalovaného pro výkon sjednané práce, spočívající

v neuspokojivých pracovních výsledcích“ podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku

práce“. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že „rozhodně přímými důkazy“

nebylo prokázáno, že by žalobce nevyužíval pracovní dobu k výkonu pracovní

činnosti a že by „opakovaně denně trávil pracovní dobu k prohlížení

internetových stránek“. Rovněž nebylo zjištěno ani prokázáno, že stížnosti

klientů na chování žalobce byly podány písemně, ani že by tyto stížnosti byly

jakýmkoliv způsobem ze strany žalovaného řešeny tak, aby se žalobce mohl „k

těmto okolnostem“ vyjádřit a bránit se. I když některé stížnosti byly

„prokázané svědecky např. z výpovědi paní J., V. a jiných“, byla to svědectví

pouze z tzv. „druhé ruky“, protože svědkyně nebyly přímo účastníky případného

závadného jednání žalobce. Žalobce navíc nikdy nebyl žalovanou písemně

upozorněn na případnou možnost výpovědi podle ustanovení § 52 písm. g) zák.

práce. Ve vztahu k výpovědnímu důvodu podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce

dovodil, že „Směrnice č. 7/2006“ vydaná žalovanou, jejíž nedodržení bylo

žalobci vytýkáno, je „v přímém rozporu s dobrými mravy dle ust. § 14 odst. 1

zákoníku práce“ a z toho důvodu „podle ust. § 18 zákoníku práce ve znění § 39

obč. zák. neplatným právním úkonem“. Možnost dát výpověď pro neuspokojivé

pracovní výsledky, jak vyplývá z ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce, je

navíc vázána na splnění hmotněprávní podmínky, kterou je stanovení přiměřené

doby na odstranění těchto neuspokojivých výsledků. V dopise ze dne 20. 3. 2007

však žalovaná stanovila dobu „s okamžitou účinností“, což soud prvního stupně

posoudil jako podmínku nesplnitelnou, nikoliv přiměřenou.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 5. 2010, č. j. 30

Co 39/2010-153, rozsudek soudu prvního změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl,

že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalobce je

povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 1.000,- Kč. Na

rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že dopisem ze dne 26. 4. 2007,

který byl žalobci doručen dne 27. 4. 2007, vymezila žalovaná skutkově celkem

tři samostatné výpovědní důvody, které byly specifikovány zcela určitě a

jednoznačně. Výpověď z pracovního poměru byla žalobci dána pro neuspokojivé

pracovní výsledky, pro nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací a

pro množící se stížnosti ze strany klientů na nevhodné vystupování žalobce.

První výpovědní důvod „lze podřadit pod ust. § 52 písm. f) ZP“, avšak podmínkou

pro tento výpovědní důvod je písemná výzva v době posledních 12 měsíců k

odstranění zjištěných nedostatků a jejich neodstranění ze strany zaměstnance v

přiměřené době“. Povinností žalované tak bylo poskytnout žalobci k odstranění

těchto nedostatků přiměřenou lhůtu, za kterou však není možné považovat lhůtu,

uvedenou ve vytýkacím dopise ze dne 20. 3. 2007, tj. aby „zajistil opatření k

nápravě s okamžitou účinností“, a ani lhůtu, která uplynula mezi předáním

vytýkacího dopisu a výpovědí z pracovního poměru, což je přibližně jeden měsíc.

Ohledně dalších dvou výpovědních důvodů odvolací soud - poté, co některé důkazy

zopakoval a některé dodatečně provedl - uzavřel, že „oba další výpovědní důvody

byly ze strany žalované naplněny“. Ze svědeckých výpovědí svědků Š., O. a L.

vyplynulo, že „žalobce opakovaně věnoval svůj čas v pracovní době soukromému

prohlížení internetových stránek namísto plnění pracovních povinností“; v době

připojení žalobcova počítače na internetové stránky soukromého obsahu byl u

počítače žalobce. Svým jednáním se žalobce dopustil závažného porušení

povinnosti vyplývající z právních předpisů, „a proto žalovaná nebyla povinna

jej na možnost výpovědi písemně upozorňovat“. Odvolací soud nesouhlasil se

závěrem soudu prvního stupně, že by se u výpovědního důvodu vymezeného jako

„nevhodné chování žalobce ke klientům žalované“ jednalo o výpovědní důvod

vyplývající z ustanovení § 52 písm. g) zák. práce, ale že jde o výpovědní důvod

vyplývající z ustanovení § 52 písm. f) zák. práce. Ze směrnic žalované č.

2/1995 a 8/2003 jednoznačně vyplýval požadavek žalované na seriózní jednání

jejích zaměstnanců ve vztahu ke klientům, avšak z výpovědi svědků vyplynulo, že

„žalobce se opakovaně choval ke klientům nevhodně a arogantně“. Přitom není

podstatné, zda se o stížnostech klientů pořizovaly písemné záznamy nebo zda

byly se žalobcem projednány. Žalobce tak nesplňoval požadavky pro řádný výkon

své práce a byl naplněn výpovědní důvod, uvedený v ustanovení § 52 písm. f)

zák. práce.

V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu žalobce namítá, že odvolací soud

nesprávně hodnotil provedené důkazy, a to zejména svědecké výpovědi M. K., Ing.

Z. Š., Ing. V. O. a Ing. I. L., pro jejichž opakování a doplnění nebyly dány

zákonné důvody. Podle jeho přesvědčení dokazováním provedeným před soudy obou

stupňů nebylo vůbec prokázáno, že by v době připojení jeho počítače na soukromé

internetové stránky pracoval s počítačem žalobce, ani že by byl naplněn

výpovědní důvod spočívající ve stížnostech na chování žalobce ze strany

klientů. Navíc měl být naposledy uvedený důvod výpovědi posouzen nikoli podle

ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, ale podle ustanovení § 52 písm. g) zák.

práce, tedy jako soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z

právních předpisů vztahujících se k žalobcem vykonávané práci. Žalobce se vždy

choval v souladu s „požadavky“ žalované a řádně plnil své pracovní povinnosti,

o čemž svědčí i to, že dne 24. 5. 2006 se s ním žalovaná dohodla na změně

pracovního poměru „z doby určité na dobu neurčitou“, a že mu za vykonanou práci

byly opakovaně vypláceny odměny (za období říjen 2006, leden 2007, duben 2007,

květen 2007). Kdyby jeho chování neodpovídalo požadavkům žalované nebo by z

jeho strany docházelo k porušování pracovních povinností, zcela určitě by

odměny od žalované společnosti neobdržel. Žalobce navrhl, aby dovolací soud

rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla, aby dovolání žalobce bylo zamítnuto, neboť odvolací soud věc

správně posoudil po stránce skutkové i právní.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) po zjištění,

že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě

uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., k tomu oprávněnou osobou

(účastníkem řízení) a že jde o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení §

237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek

odvolacího soudu bez nařízení jednání (§ 240 věta první o. s. ř.) a dospěl k

závěru, že dovolání není opodstatněné.

Dovolatel v první řadě nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že byl naplněn

výpovědní důvod spočívající v nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených

prací, neboť odvolací soud nesprávně zhodnotil provedené důkazy. Zpochybňuje

tak skutkové zjištění odvolacího soudu v uvedeném směru.

Podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. lze dovolání, které je přípustné mimo

jiné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (a tak je tomu v

projednávané věci), podat z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování.

Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba ve

smyslu citovaného ustanovení považovat výsledek hodnocení důkazů soudem, který

neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132 o. s. ř., protože soud vzal

v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků

nevyplynuly ani jinak nevyšly z řízení najevo, protože soud pominul rozhodné

skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení

najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z

přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti

(důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický

rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135 o. s. ř. Skutkové

zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se

skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva.

Provedeným dokazováním je třeba rozumět jak dokazování provedené u soudu

prvního stupně, tak i dokazování u soudu odvolacího.

Dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. lze napadnout

výsledek činnosti soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat

– jak vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů – jen ze způsobu, jak k němu

odvolací soud dospěl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení,

není možné ani polemizovat s jeho skutkovými závěry (např. namítat, kterému

svědkovi měl soud uvěřit, že z provedených důkazů vyplývá jiný závěr nebo že

některý důkaz není pro skutkové zjištění důležitý). Znamená to, že hodnocení

důkazů, a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než výše

uvedených důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.

Skutkové zjištění o tom, že „žalobce opakovaně věnoval svůj čas v pracovní době

soukromému prohlížení internetových stránek“, učinil odvolací soud – jak

vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku – z výsledků dokazování, zejména z

výpovědi svědků Ing. Z. Š., Ing. V. O. a Ing. I. L., které zhodnotil způsobem

vyplývajícím z ustanovení § 132 o. s. ř. („svědek Š. velmi podrobně objasnil

jakým způsobem byla počítačová technika žalované zajištěna a jakým způsobem měl

každý zaměstnanec zabezpečen přístup ke svému počítači“, „jak svědek Š., tak

svědkyně O. potvrdili, že v době, kdy bylo na tyto internetové stránky

vstupováno, pracoval na počítači žalobce, kterého takto záměrně opakovaně

kontrolovali“). Z odůvodnění napadeného rozsudku a z obsahu spisu je zřejmé, že

odvolací soud pro uvedená zjištění vzal v úvahu jen skutečnosti, které

vyplynuly z provedených důkazů a přednesů účastníků, že žádné skutečnosti,

které v tomto směru byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení

najevo a které byly současně významné pro věc, nepominul a že v jeho hodnocení

důkazů a poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků, není z hlediska

závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event. věrohodnosti logický

rozpor, popřípadě že by hodnocení důkazů odporovalo ustanovením § 133 až § 135

o. s. ř.

Namítá-li dovolatel, že z výpovědí svědka Ing. Z. Š. a z výpovědi Ing. V. O.,

případně z výpovědi Ing. I. L., „v žádném případě nelze učinit závěr“, který

učinil odvolací soud, pak přehlíží, že odvolacím soudem učiněné závěry jsou

výsledkem hodnocení vzájemných souvislostí výpovědí uvedených svědků, které ve

svém souhrnu oporou pro uvedený závěr odvolacího soudu jsou. Postup dovolatele,

který každou z výpovědí hodnotí izolovaně a nepřihlíží k jejich vzájemným

souvislostem je pouhou polemikou s tím, jak odvolací soud zásadu volného

hodnocení důkazů realizoval.

S dovolatelem lze souhlasit v tom, že odvolací soud nevysvětlil, jakou úvahou

dospěl k závěru, že „nevyužíváním pracovní doby k vykonávání svěřených prací“

se žalobce dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních

předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.

Projednávanou věc je třeba posuzovat – vzhledem k tomu, že žalovaná dala

žalobci výpověď z pracovního poměru dopisem ze dne 26. 4. 2007 – podle zákona

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění do 31. 7. 2007, tedy do dne, než nabyl

účinnosti zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o

Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů – dále jen „zák.

práce“.

Podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci

výpověď, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel

mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané

práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních

předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď,

jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně

upozorněn na možnost výpovědi.

Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k

zaměstnancem vykonávané práci je výpovědním důvodem podle ustanovení § 52 písm.

g) zák. práce jen tehdy, bylo-li zaměstnancem zaviněno, a to úmyslně, vědomou

nedbalostí nebo alespoň z nevědomé nedbalosti. Pro porušení povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

lze vypovědět pracovní poměr jen jestliže dosáhlo určitého stupně intenzity.

Zákoník práce rozlišuje zvlášť hrubé, závažné a méně závažné porušení této

povinnosti z pracovního poměru, aniž by tyto pojmy definoval, přičemž na jejich

vymezení závisí, zda a jak bude zaměstnanec za její porušení postižen.

Ustanovení § 52 písm. g) zák. práce je právní normou s relativně neurčitou

(abstraktní) hypotézou, tj. právní normou, jejíž hypotéza není stanovena přímo

právním předpisem a která přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém

jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem

neomezeného okruhu okolností. Vymezení hypotézy ustanovení § 52 písm. g) zák.

práce závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu, přitom přihlédne k

osobě zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností, k

míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních

povinností zaměstnance, k důsledkům porušení povinnosti pro zaměstnance, k

tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu.

V projednávané věci však odvolací soud uvedeným způsobem nepostupoval. I když

dospěl ke správnému závěru, že žalobce se skutečně jednání vytýkaného v dopise

ze dne 26. 4. 2007 (nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací)

dopustil, při posuzování jakého stupně intenzity uvedené jednání žalobce

dosáhlo, se spokojil pouze konstatováním, že „odvolací soud má za to, že se

žalobce tímto svým jednáním dopustil závažného porušení povinností

vyplývajících z právních předpisů”, aniž uvedl, z jakých hledisek při

vymezování hypotézy relativně neurčité (abstraktní) právní normy [§ 52 písm. g)

zák. práce] vycházel. Jeho závěr, že se žalobce nevyužíváním pracovní doby k

vykonávání svěřených prací dopustil „závažného porušení povinností

vyplývajících z právních předpisů“, je proto nepřezkoumatelný.

Souhlasit však nelze s kritikou dovolatele ve vztahu k tomu, jak odvolací soud

posoudil výpovědní důvod uvedený v dopise ze dne 26. 4. 2007 spočívající v

žalobcově nevhodném chování ke klientům.

Podle ustanovení § 50 odst. 2 zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci

výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52. Dá-li zaměstnavatel

zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby

jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod

výpovědi nesmí být dodatečně měněn (§ 50 odst. 4 zák. práce).

Podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci

výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro

výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky

pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v

neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát

výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně

vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.

Výpovědní důvod použitý ve výpovědi z pracovního poměru, je charakterizován

jeho skutkovým vymezením a při posouzení, o jaký výpovědní důvod jde, vychází

soud ze skutkového vylíčení tohoto důvodu; okolnost, zda, popřípadě jak,

zaměstnavatel tento důvod právně kvalifikoval, tu není sama o sobě významná. Je

totiž věcí soudu, aby posoudil, který v ustanovení § 52 zák. práce uvedený

výpovědní důvod byl skutkovým vylíčením důvodu výpovědi opravdu naplněn (srov.

například ve vztahu k obsahově shodné dřívější právní úpravě rozsudek

Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1524/98, uveřejněný pod

č. 11 v časopise Soudní judikatura, roč. 1999).

Podle ustálené judikatury soudů výklad právního úkonu (srov. § 18 zák. práce a

§ 35 odst. 2 obč. zák.) může směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke

zjištění toho, co bylo skutečně projeveno. Pomocí výkladu právního úkonu přitom

není dovoleno měnit smysl a obsah jinak jasného právního úkonu (srov. rovněž

odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2.12.2004 sp. zn.

21 Cdo 1467/2004, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod

poř. č. 37, ročník 2005), ani nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou

jednající v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale kterou neprojevil

(srov. obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.10.1996 sp. zn. 3 Cdon

946/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1997, pod č.

29).

Ustanovení § 52 písm. g) zák. práce je charakterizováno [obdobně jako

ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce] tím, že zaměstnanec poruší

povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem

vykonávané práci. Jak již bylo výše uvedeno, porušení povinnosti vyplývající z

právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je výpovědním

důvodem podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce jen tehdy, bylo-li

zaměstnancem zaviněno, a to úmyslně, vědomou nedbalostí nebo alespoň z nevědomé

nedbalosti. Dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících

se k zaměstnancem vykonávané práci patří k základním povinnostem zaměstnance

vyplývajícím z pracovního poměru [srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce] a

spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy, (zejména

ustanoveními § 301 až § 304 zák. práce), pracovním řádem (§ 306 zák. práce),

pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance. Přitom může

mít zaměstnanec dobré pracovní výsledky, ale přestože dobrých výsledků

dosahuje, porušuje některé své povinnosti, jež z pracovního poměru vyplývají.

Oproti tomu uplatnění výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. f) zák.

práce, spočívajícího v nesplňování požadavků zaměstnavatele pro řádný výkon

práce, především vůbec nevyžaduje porušení pracovních povinností (i když není

vyloučeno, že nesplňování požadavků může spočívat také v tom, že zaměstnanec

některé své povinnosti porušuje). Ustanovení § 52 písm. f) zák. práce vychází

totiž z objektivního zjištění, že zaměstnanec nesplňuje požadavky

zaměstnavatele pro řádný výkon práce, a to bez ohledu na to, zda tomu tak je v

důsledku zaviněného jednání zaměstnance (alespoň ve formě nedbalosti). Je zcela

nepodstatné, zda nesplňování požadavků zaměstnavatele je důsledkem

zaměstnancovy neschopnosti, nezpůsobilosti, neodpovědného přístupu k plnění

pracovních povinností apod. Podstatné je, že zde objektivně nesplňování

požadavků zaměstnavatele existuje. Přitom, oproti výpovědnímu důvodu podle

ustanovení § 52 písm. g) zák. práce (jak již výše uvedeno), je zcela

nepodstatné, zda zaměstnanec všechny své povinnosti plní a pracovní povinnosti

dodržuje (chodí do práce, dodržuje pracovní dobu, respektuje pokyny nadřízených

atd.). Rozhodující pro posouzení, zda vytýkané jednání představuje nesplňování

požadavků zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 52 písm. f) zák. práce nebo zda

jde o výsledky ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zák. práce, tedy je, zda

vytýkané a prokázané jednání zaměstnance vykazuje znaky porušení pracovních

povinností, které ale musí být zaviněno alespoň z nedbalosti. Není-li byť jen

nedbalostního porušení pracovních povinností, nemůže se jednat o výpovědní

důvod podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce, ale případně, při splnění

dalších zákonných požadavků, pouze o výpovědní důvod podle ustanovení § 52

písm. f) zák. práce (srov. obdobně například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze

dne 16. 11. 2006, sp. zn. 21 Cdo 758/2006, uveřejněný pod č. 35 v časopise

Soudní judikatura, roč. 2007, vztahující se k obsahově shodné dřívější právní

úpravě). Zatímco předpoklady stanoví právní předpisy, požadavky, které jsou

nezbytnou podmínkou pro řádný výkon práce, stanoví zaměstnavatel sám;

reflektují především konkrétní podmínky u konkrétního zaměstnavatele a jeho

představy o tom, jaké nároky mají být kladeny na zaměstnance, který konkrétní

druh práce (funkci) vykonává. Mohou vyplývat z pracovní smlouvy, organizačního

řádu, vnitropodnikové směrnice, popř. z pracovních příkazů vedoucího

zaměstnance, nebo může jít o požadavky, které jsou pro výkon určité práce

všeobecně známé (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 09. 2009, sp.

zn. 21 Cdo 4066/2008, uveřejněný pod č. 43/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, nebo stanovisko býv. Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1978, sp. zn.

Cpjf 44/77, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č.

15, ročník 1978, str. 500).

V projednávané věci žalovaná vymezila v dopise ze dne 26. 4. 2007 důvod

výpovědi z pracovního poměru tak, že žalobce „neodstranil nedostatky ve své

práci“, které mu byly vytknuty dopisem ze dne 20. 3. 2007 a které se týkaly

„neuspokojivých pracovních výsledků, nevyužívání pracovní doby k vykonávání

svěřených prací“ a toho, že byl upozorněn „na množící se stížnosti ze strany

klientů na jeho nevhodné chování“. Proto lze souhlasit s odvolacím soudem v

tom, že žalovaná vymezila v dopise ze dne 26. 4. 2007 celkem tři výpovědní

důvody: neuspokojivé pracovní výsledky žalobce, žalobcovo nevyužívání pracovní

doby k vykonávání svěřených prací a množící se stížnosti ze strany klientů na

nevhodné vystupování žalobce; skutečnost, že při jejich vymezení odkázala též

na obsah dopisu ze dne 20. 3. 2007, na tom ničeho nemění.

Naposled uvedený důvod (množící se stížnosti ze strany klientů na nevhodné

vystupování žalobce) odvolací soud v souladu se shora uvedenou judikaturou

správně posuzoval podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce (nesplňování

požadavků pro řádný výkon svojí práce bez zavinění zaměstnavatele), neboť

žalobci nebylo vytýkáno konkrétní zaviněné porušení jednotlivé povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, ale

obecně nevhodné chování ke klientům, ačkoli „z předložených směrnic žalované č.

9/1995 a č. 8/2003“, které představují definování požadavků zaměstnavatele

(žalované) pro řádný výkon (žalobcovy) práce, „je zřejmý jednoznačný požadavek

žalované na seriózní jednání zaměstnanců ve vztahu ke klientům”, tedy „jednat s

klienty v souladu s pravidly etiky pojišťovnictví, zejména uplatňovat zdvořilý

korektní a nestranný přístup ke všem klientům”.

Správně také odvolací soud - v souladu s pravidly výše uvedenými – učinil z

výpovědi svědkyň M. K., Ing. V. O. a Ing. I. L. skutkový závěr, že „se žalobce

choval opakovaně ke klientům nevhodně a arogantně“. Namítá-li dovolatel, že

uvedený závěr učinil odvolací soud rovněž z výpovědí svědkyň Ing. J. J. a L.

V., učiněných pouze před soudem prvního stupně, nebere dostatečný zřetel na to,

že o těchto svědkyních se odvolací soud zmiňuje toliko v souvislosti s

rekapitulací závěrů soudu prvního stupně a podkladů, z nichž k nim soud prvního

stupně dospěl. Jinak dovolatel pouze předestírá vlastní (od odvolacího soudu

odlišné) hodnocení provedených důkazů, které – jak rovněž výše uvedeno – nemůže

být samo o sobě důvodem pro závěr, že rozhodnutí vychází ze skutkového

zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném

dokazování ve smyslu ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.

Obstát nemůže ani námitka dovolatele, že „přijetím Směrnice žalované č. 7/2006

byly naplněny zákonné podmínky ust. § 52 písm. c) zákoníku práce“, že však „z

ekonomických důvodů žalovaná zvolila jiný výpovědní důvod obsažený v ust. § 52

písm. f) a g) zákoníku práce“, a že „tímto lze její výpověď v souladu s ust. §

18 zákoníku práce ve spojení s § 39 občanského zákoníku pokládat za absolutně

neplatnou“.

Úprava rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem (tedy i výpovědí z

pracovního poměru) v zákoníku práce vychází z toho, že přistoupit k takovému

úkonu může účastník pracovněprávního vztahu, jsou-li splněny zákonem stanovené

podmínky, avšak neobsahuje žádné ustanovení, které by stanovilo také povinnost

nastalý rozvazovací (tedy i výpovědí z pracovního poměru) důvod také použít. Je

proto jen na tom účastníku pracovněprávního vztahu, kterému svědčí možnost

jednostranného ukončení pracovního poměru, zda tuto možnost využije či nikoli.

Stejně tak se může sám rozhodnout, který z více nastalých důvodů pro skončení

pracovního poměru využije. Nesouhlasí-li druhý z účastníků s rozvázáním

pracovního poměru jednostranným úkonem (i výpovědí z pracovního poměru) může se

určení neplatnosti takového úkonu domáhat pouze žalobou u soudu (srov. § 72

zák. práce).

Jestliže se v projednávané věci žalovaná (zaměstnavatel) rozhodla dát žalobci

výpověď z pracovního poměru z důvodů, jež v dopise ze dne 26. 4. 2007 uvedla, a

žalobce se domáhá v souladu s ustanovením § 72 zák. práce určení neplatnosti

takové výpovědi z pracovního poměru, může se soud zabývat toliko existencí a

platností důvodů uvedených v dopise ze dne 26. 4. 2007, i kdyby (jak tvrdí

dovolatel) měla žalovaná ještě jiný výpovědní důvod, který nepoužila.

Protože odvolací soud dospěl ke správnému závěru, že v projednávané věci byl

naplněn výpovědní důvod nesplňování požadavků pro řádný výkon žalobcovy práce

bez zavinění zaměstnavatele (žalované) uvedený v dopise ze dne 26. 4. 2007,

nemůže platnost výpovědi zvrátit ani případné zjištění, že nebyl naplněn

výpovědní důvod „nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací“

uvedený v téže výpovědi z pracovního poměru.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je správný. Protože nebylo

zjištěno (a ani dovolatelem tvrzeno), že by rozsudek odvolacího soudu byl

postižen vadou uvedenou v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b)

a § 229 odst. 3 o. s. ř. nebo jinou vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce

podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b

odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.

s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů

právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. března 2012

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu