21 Cdo 4928/2010
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v
právní věci žalobce S. P., proti žalované Hasičské vzájemné pojišťovně, a.s. se
sídlem v Praze 2, Římská č. 2135/45, IČO 46973451, o určení neplatnosti
výpovědi z pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn.
10 C 216/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne
25. května 2010, č. j. 30 Co 39/2010-153, takto:
I. Dovolání žalobce se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Dopisem ze dne 26. 4. 2007 sdělila žalovaná žalobci, že mu dává „výpověď z
pracovního poměru z důvodu § 52 písm. f) zákoníku práce“, protože „neodstranil
nedostatky ve své práci“, které mu byly vytknuty dopisem ze dne 20. 3. 2007 a
které se týkaly „porušování pracovních povinností, neuspokojivých pracovních
výsledků, nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací“ a toho, že
byl upozorněn „na množící se stížnosti ze strany klientů“ na své nevhodné
chování. Opatření k nápravě bylo žalobci dopisem ze dne 20. 3. 2007 uloženo „s
okamžitou platností“.
Žalobce se domáhal, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru je
neplatná. Žalobu odůvodnil zejména tím, že „nebyly splněny zákonné požadavky
pro podání výpovědi“. Měla-li být žalobci dána výpověď podle ustanovení § 52
písm. f) zák. práce, bylo možné tak učinit pouze za předpokladu, že byl žalobce
ze strany žalované v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k odstranění
neuspokojivých pracovních výsledků a žalobce je v přiměřené době neodstranil“,
přičemž za „přiměřenou“ nelze považovat lhůtu určenou jako „zajistit opatření k
nápravě s okamžitou účinností“. Z výpovědi ani z „vytýkacího dopisu“ navíc není
zřejmé, v čem žalovaná spatřuje neuspokojivé pracovní výsledky žalobce. Kdyby
však měla být žalobci dána výpověď podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku
práce „z důvodů soustavného méně závažného porušování povinností vyplývajících
z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci (jak lze rovněž dovodit
z obsahu vytýkacího dopisu ze dne 20. 3. 2007), bylo by možné dát žalobci
výpověď jen tehdy, kdyby byl v době posledních šesti měsíců v souvislosti s
porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k
vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi. Ve vytýkacím dopise ze
dne 20. 3. 2007 však jakékoliv upozornění na možnost výpovědi chybí.
Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 6. 10. 2009, č. j. 10 C 216/2007-118,
žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady
řízení 13.138,- Kč k rukám advokáta JUDr. Petra Santara. Vyšel z toho, že soud
není vázán právní kvalifikací právního úkonu, že každý právní úkon posuzuje
podle jeho obsahu a že v daném případě „výpovědní důvody byly v zásadě dva“, a
to porušování pracovních povinností podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku
práce a „nesplňování požadavků žalovaného pro výkon sjednané práce, spočívající
v neuspokojivých pracovních výsledcích“ podle ustanovení § 52 písm. f) zákoníku
práce“. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že „rozhodně přímými důkazy“
nebylo prokázáno, že by žalobce nevyužíval pracovní dobu k výkonu pracovní
činnosti a že by „opakovaně denně trávil pracovní dobu k prohlížení
internetových stránek“. Rovněž nebylo zjištěno ani prokázáno, že stížnosti
klientů na chování žalobce byly podány písemně, ani že by tyto stížnosti byly
jakýmkoliv způsobem ze strany žalovaného řešeny tak, aby se žalobce mohl „k
těmto okolnostem“ vyjádřit a bránit se. I když některé stížnosti byly
„prokázané svědecky např. z výpovědi paní J., V. a jiných“, byla to svědectví
pouze z tzv. „druhé ruky“, protože svědkyně nebyly přímo účastníky případného
závadného jednání žalobce. Žalobce navíc nikdy nebyl žalovanou písemně
upozorněn na případnou možnost výpovědi podle ustanovení § 52 písm. g) zák.
práce. Ve vztahu k výpovědnímu důvodu podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce
dovodil, že „Směrnice č. 7/2006“ vydaná žalovanou, jejíž nedodržení bylo
žalobci vytýkáno, je „v přímém rozporu s dobrými mravy dle ust. § 14 odst. 1
zákoníku práce“ a z toho důvodu „podle ust. § 18 zákoníku práce ve znění § 39
obč. zák. neplatným právním úkonem“. Možnost dát výpověď pro neuspokojivé
pracovní výsledky, jak vyplývá z ustanovení § 52 písm. f) zákoníku práce, je
navíc vázána na splnění hmotněprávní podmínky, kterou je stanovení přiměřené
doby na odstranění těchto neuspokojivých výsledků. V dopise ze dne 20. 3. 2007
však žalovaná stanovila dobu „s okamžitou účinností“, což soud prvního stupně
posoudil jako podmínku nesplnitelnou, nikoliv přiměřenou.
K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 5. 2010, č. j. 30
Co 39/2010-153, rozsudek soudu prvního změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl,
že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že žalobce je
povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 1.000,- Kč. Na
rozdíl od soudu prvního stupně dospěl k závěru, že dopisem ze dne 26. 4. 2007,
který byl žalobci doručen dne 27. 4. 2007, vymezila žalovaná skutkově celkem
tři samostatné výpovědní důvody, které byly specifikovány zcela určitě a
jednoznačně. Výpověď z pracovního poměru byla žalobci dána pro neuspokojivé
pracovní výsledky, pro nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací a
pro množící se stížnosti ze strany klientů na nevhodné vystupování žalobce.
První výpovědní důvod „lze podřadit pod ust. § 52 písm. f) ZP“, avšak podmínkou
pro tento výpovědní důvod je písemná výzva v době posledních 12 měsíců k
odstranění zjištěných nedostatků a jejich neodstranění ze strany zaměstnance v
přiměřené době“. Povinností žalované tak bylo poskytnout žalobci k odstranění
těchto nedostatků přiměřenou lhůtu, za kterou však není možné považovat lhůtu,
uvedenou ve vytýkacím dopise ze dne 20. 3. 2007, tj. aby „zajistil opatření k
nápravě s okamžitou účinností“, a ani lhůtu, která uplynula mezi předáním
vytýkacího dopisu a výpovědí z pracovního poměru, což je přibližně jeden měsíc.
Ohledně dalších dvou výpovědních důvodů odvolací soud - poté, co některé důkazy
zopakoval a některé dodatečně provedl - uzavřel, že „oba další výpovědní důvody
byly ze strany žalované naplněny“. Ze svědeckých výpovědí svědků Š., O. a L.
vyplynulo, že „žalobce opakovaně věnoval svůj čas v pracovní době soukromému
prohlížení internetových stránek namísto plnění pracovních povinností“; v době
připojení žalobcova počítače na internetové stránky soukromého obsahu byl u
počítače žalobce. Svým jednáním se žalobce dopustil závažného porušení
povinnosti vyplývající z právních předpisů, „a proto žalovaná nebyla povinna
jej na možnost výpovědi písemně upozorňovat“. Odvolací soud nesouhlasil se
závěrem soudu prvního stupně, že by se u výpovědního důvodu vymezeného jako
„nevhodné chování žalobce ke klientům žalované“ jednalo o výpovědní důvod
vyplývající z ustanovení § 52 písm. g) zák. práce, ale že jde o výpovědní důvod
vyplývající z ustanovení § 52 písm. f) zák. práce. Ze směrnic žalované č.
2/1995 a 8/2003 jednoznačně vyplýval požadavek žalované na seriózní jednání
jejích zaměstnanců ve vztahu ke klientům, avšak z výpovědi svědků vyplynulo, že
„žalobce se opakovaně choval ke klientům nevhodně a arogantně“. Přitom není
podstatné, zda se o stížnostech klientů pořizovaly písemné záznamy nebo zda
byly se žalobcem projednány. Žalobce tak nesplňoval požadavky pro řádný výkon
své práce a byl naplněn výpovědní důvod, uvedený v ustanovení § 52 písm. f)
zák. práce.
V dovolání proti rozsudku odvolacího soudu žalobce namítá, že odvolací soud
nesprávně hodnotil provedené důkazy, a to zejména svědecké výpovědi M. K., Ing.
Z. Š., Ing. V. O. a Ing. I. L., pro jejichž opakování a doplnění nebyly dány
zákonné důvody. Podle jeho přesvědčení dokazováním provedeným před soudy obou
stupňů nebylo vůbec prokázáno, že by v době připojení jeho počítače na soukromé
internetové stránky pracoval s počítačem žalobce, ani že by byl naplněn
výpovědní důvod spočívající ve stížnostech na chování žalobce ze strany
klientů. Navíc měl být naposledy uvedený důvod výpovědi posouzen nikoli podle
ustanovení § 52 písm. f) zák. práce, ale podle ustanovení § 52 písm. g) zák.
práce, tedy jako soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k žalobcem vykonávané práci. Žalobce se vždy
choval v souladu s „požadavky“ žalované a řádně plnil své pracovní povinnosti,
o čemž svědčí i to, že dne 24. 5. 2006 se s ním žalovaná dohodla na změně
pracovního poměru „z doby určité na dobu neurčitou“, a že mu za vykonanou práci
byly opakovaně vypláceny odměny (za období říjen 2006, leden 2007, duben 2007,
květen 2007). Kdyby jeho chování neodpovídalo požadavkům žalované nebo by z
jeho strany docházelo k porušování pracovních povinností, zcela určitě by
odměny od žalované společnosti neobdržel. Žalobce navrhl, aby dovolací soud
rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Žalovaná navrhla, aby dovolání žalobce bylo zamítnuto, neboť odvolací soud věc
správně posoudil po stránce skutkové i právní.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o. s. ř.) po zjištění,
že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno ve lhůtě
uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., k tomu oprávněnou osobou
(účastníkem řízení) a že jde o rozsudek, proti kterému je podle ustanovení §
237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek
odvolacího soudu bez nařízení jednání (§ 240 věta první o. s. ř.) a dospěl k
závěru, že dovolání není opodstatněné.
Dovolatel v první řadě nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že byl naplněn
výpovědní důvod spočívající v nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených
prací, neboť odvolací soud nesprávně zhodnotil provedené důkazy. Zpochybňuje
tak skutkové zjištění odvolacího soudu v uvedeném směru.
Podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. lze dovolání, které je přípustné mimo
jiné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. (a tak je tomu v
projednávané věci), podat z důvodu, že rozhodnutí vychází ze skutkového
zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném
dokazování.
Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba ve
smyslu citovaného ustanovení považovat výsledek hodnocení důkazů soudem, který
neodpovídá postupu vyplývajícímu z ustanovení § 132 o. s. ř., protože soud vzal
v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků
nevyplynuly ani jinak nevyšly z řízení najevo, protože soud pominul rozhodné
skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení
najevo, nebo protože v hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z
přednesů účastníků nebo které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti
(důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický
rozpor, nebo který odporuje ustanovení § 133 až § 135 o. s. ř. Skutkové
zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se
skutečností, které byly významné pro posouzení věci z hlediska hmotného práva.
Provedeným dokazováním je třeba rozumět jak dokazování provedené u soudu
prvního stupně, tak i dokazování u soudu odvolacího.
Dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. lze napadnout
výsledek činnosti soudu při hodnocení důkazů, na jehož nesprávnost lze usuzovat
– jak vyplývá ze zásady volného hodnocení důkazů – jen ze způsobu, jak k němu
odvolací soud dospěl. Nelze-li soudu v tomto směru vytknout žádné pochybení,
není možné ani polemizovat s jeho skutkovými závěry (např. namítat, kterému
svědkovi měl soud uvěřit, že z provedených důkazů vyplývá jiný závěr nebo že
některý důkaz není pro skutkové zjištění důležitý). Znamená to, že hodnocení
důkazů, a tedy ani skutkové zjištění jako jeho výsledek, z jiných než výše
uvedených důvodů nelze dovoláním úspěšně napadnout.
Skutkové zjištění o tom, že „žalobce opakovaně věnoval svůj čas v pracovní době
soukromému prohlížení internetových stránek“, učinil odvolací soud – jak
vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku – z výsledků dokazování, zejména z
výpovědi svědků Ing. Z. Š., Ing. V. O. a Ing. I. L., které zhodnotil způsobem
vyplývajícím z ustanovení § 132 o. s. ř. („svědek Š. velmi podrobně objasnil
jakým způsobem byla počítačová technika žalované zajištěna a jakým způsobem měl
každý zaměstnanec zabezpečen přístup ke svému počítači“, „jak svědek Š., tak
svědkyně O. potvrdili, že v době, kdy bylo na tyto internetové stránky
vstupováno, pracoval na počítači žalobce, kterého takto záměrně opakovaně
kontrolovali“). Z odůvodnění napadeného rozsudku a z obsahu spisu je zřejmé, že
odvolací soud pro uvedená zjištění vzal v úvahu jen skutečnosti, které
vyplynuly z provedených důkazů a přednesů účastníků, že žádné skutečnosti,
které v tomto směru byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení
najevo a které byly současně významné pro věc, nepominul a že v jeho hodnocení
důkazů a poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků, není z hlediska
závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event. věrohodnosti logický
rozpor, popřípadě že by hodnocení důkazů odporovalo ustanovením § 133 až § 135
o. s. ř.
Namítá-li dovolatel, že z výpovědí svědka Ing. Z. Š. a z výpovědi Ing. V. O.,
případně z výpovědi Ing. I. L., „v žádném případě nelze učinit závěr“, který
učinil odvolací soud, pak přehlíží, že odvolacím soudem učiněné závěry jsou
výsledkem hodnocení vzájemných souvislostí výpovědí uvedených svědků, které ve
svém souhrnu oporou pro uvedený závěr odvolacího soudu jsou. Postup dovolatele,
který každou z výpovědí hodnotí izolovaně a nepřihlíží k jejich vzájemným
souvislostem je pouhou polemikou s tím, jak odvolací soud zásadu volného
hodnocení důkazů realizoval.
S dovolatelem lze souhlasit v tom, že odvolací soud nevysvětlil, jakou úvahou
dospěl k závěru, že „nevyužíváním pracovní doby k vykonávání svěřených prací“
se žalobce dopustil závažného porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci.
Projednávanou věc je třeba posuzovat – vzhledem k tomu, že žalovaná dala
žalobci výpověď z pracovního poměru dopisem ze dne 26. 4. 2007 – podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění do 31. 7. 2007, tedy do dne, než nabyl
účinnosti zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o
Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů – dále jen „zák.
práce“.
Podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci
výpověď, jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel
mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď,
jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně
upozorněn na možnost výpovědi.
Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci je výpovědním důvodem podle ustanovení § 52 písm.
g) zák. práce jen tehdy, bylo-li zaměstnancem zaviněno, a to úmyslně, vědomou
nedbalostí nebo alespoň z nevědomé nedbalosti. Pro porušení povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci
lze vypovědět pracovní poměr jen jestliže dosáhlo určitého stupně intenzity.
Zákoník práce rozlišuje zvlášť hrubé, závažné a méně závažné porušení této
povinnosti z pracovního poměru, aniž by tyto pojmy definoval, přičemž na jejich
vymezení závisí, zda a jak bude zaměstnanec za její porušení postižen.
Ustanovení § 52 písm. g) zák. práce je právní normou s relativně neurčitou
(abstraktní) hypotézou, tj. právní normou, jejíž hypotéza není stanovena přímo
právním předpisem a která přenechává soudu, aby podle svého uvážení v každém
jednotlivém případě vymezil sám hypotézu právní normy ze širokého, předem
neomezeného okruhu okolností. Vymezení hypotézy ustanovení § 52 písm. g) zák.
práce závisí v každém konkrétním případě na úvaze soudu, přitom přihlédne k
osobě zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních povinností, k
míře zavinění zaměstnance, ke způsobu a intenzitě porušení konkrétních
povinností zaměstnance, k důsledkům porušení povinnosti pro zaměstnance, k
tomu, zda svým jednáním zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu.
V projednávané věci však odvolací soud uvedeným způsobem nepostupoval. I když
dospěl ke správnému závěru, že žalobce se skutečně jednání vytýkaného v dopise
ze dne 26. 4. 2007 (nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací)
dopustil, při posuzování jakého stupně intenzity uvedené jednání žalobce
dosáhlo, se spokojil pouze konstatováním, že „odvolací soud má za to, že se
žalobce tímto svým jednáním dopustil závažného porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů”, aniž uvedl, z jakých hledisek při
vymezování hypotézy relativně neurčité (abstraktní) právní normy [§ 52 písm. g)
zák. práce] vycházel. Jeho závěr, že se žalobce nevyužíváním pracovní doby k
vykonávání svěřených prací dopustil „závažného porušení povinností
vyplývajících z právních předpisů“, je proto nepřezkoumatelný.
Souhlasit však nelze s kritikou dovolatele ve vztahu k tomu, jak odvolací soud
posoudil výpovědní důvod uvedený v dopise ze dne 26. 4. 2007 spočívající v
žalobcově nevhodném chování ke klientům.
Podle ustanovení § 50 odst. 2 zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci
výpověď jen z důvodu výslovně stanoveného v § 52. Dá-li zaměstnavatel
zaměstnanci výpověď (§ 52), musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby
jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod
výpovědi nesmí být dodatečně měněn (§ 50 odst. 4 zák. práce).
Podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci
výpověď, nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro
výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky
pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v
neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát
výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně
vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil.
Výpovědní důvod použitý ve výpovědi z pracovního poměru, je charakterizován
jeho skutkovým vymezením a při posouzení, o jaký výpovědní důvod jde, vychází
soud ze skutkového vylíčení tohoto důvodu; okolnost, zda, popřípadě jak,
zaměstnavatel tento důvod právně kvalifikoval, tu není sama o sobě významná. Je
totiž věcí soudu, aby posoudil, který v ustanovení § 52 zák. práce uvedený
výpovědní důvod byl skutkovým vylíčením důvodu výpovědi opravdu naplněn (srov.
například ve vztahu k obsahově shodné dřívější právní úpravě rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 11. 1998, sp. zn. 21 Cdo 1524/98, uveřejněný pod
č. 11 v časopise Soudní judikatura, roč. 1999).
Podle ustálené judikatury soudů výklad právního úkonu (srov. § 18 zák. práce a
§ 35 odst. 2 obč. zák.) může směřovat jen k objasnění jeho obsahu, tedy ke
zjištění toho, co bylo skutečně projeveno. Pomocí výkladu právního úkonu přitom
není dovoleno měnit smysl a obsah jinak jasného právního úkonu (srov. rovněž
odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2.12.2004 sp. zn.
21 Cdo 1467/2004, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod
poř. č. 37, ročník 2005), ani nelze „nahrazovat“ nebo „doplňovat“ vůli, kterou
jednající v rozhodné době neměl nebo kterou sice měl, ale kterou neprojevil
(srov. obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.10.1996 sp. zn. 3 Cdon
946/96, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 1997, pod č.
29).
Ustanovení § 52 písm. g) zák. práce je charakterizováno [obdobně jako
ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zák. práce] tím, že zaměstnanec poruší
povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem
vykonávané práci. Jak již bylo výše uvedeno, porušení povinnosti vyplývající z
právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci je výpovědním
důvodem podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce jen tehdy, bylo-li
zaměstnancem zaviněno, a to úmyslně, vědomou nedbalostí nebo alespoň z nevědomé
nedbalosti. Dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících
se k zaměstnancem vykonávané práci patří k základním povinnostem zaměstnance
vyplývajícím z pracovního poměru [srov. § 38 odst. 1 písm. b) zák. práce] a
spočívá v plnění povinností, které jsou stanoveny právními předpisy, (zejména
ustanoveními § 301 až § 304 zák. práce), pracovním řádem (§ 306 zák. práce),
pracovní smlouvou nebo pokynem nadřízeného vedoucího zaměstnance. Přitom může
mít zaměstnanec dobré pracovní výsledky, ale přestože dobrých výsledků
dosahuje, porušuje některé své povinnosti, jež z pracovního poměru vyplývají.
Oproti tomu uplatnění výpovědního důvodu podle ustanovení § 52 písm. f) zák.
práce, spočívajícího v nesplňování požadavků zaměstnavatele pro řádný výkon
práce, především vůbec nevyžaduje porušení pracovních povinností (i když není
vyloučeno, že nesplňování požadavků může spočívat také v tom, že zaměstnanec
některé své povinnosti porušuje). Ustanovení § 52 písm. f) zák. práce vychází
totiž z objektivního zjištění, že zaměstnanec nesplňuje požadavky
zaměstnavatele pro řádný výkon práce, a to bez ohledu na to, zda tomu tak je v
důsledku zaviněného jednání zaměstnance (alespoň ve formě nedbalosti). Je zcela
nepodstatné, zda nesplňování požadavků zaměstnavatele je důsledkem
zaměstnancovy neschopnosti, nezpůsobilosti, neodpovědného přístupu k plnění
pracovních povinností apod. Podstatné je, že zde objektivně nesplňování
požadavků zaměstnavatele existuje. Přitom, oproti výpovědnímu důvodu podle
ustanovení § 52 písm. g) zák. práce (jak již výše uvedeno), je zcela
nepodstatné, zda zaměstnanec všechny své povinnosti plní a pracovní povinnosti
dodržuje (chodí do práce, dodržuje pracovní dobu, respektuje pokyny nadřízených
atd.). Rozhodující pro posouzení, zda vytýkané jednání představuje nesplňování
požadavků zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 52 písm. f) zák. práce nebo zda
jde o výsledky ve smyslu ustanovení § 52 písm. g) zák. práce, tedy je, zda
vytýkané a prokázané jednání zaměstnance vykazuje znaky porušení pracovních
povinností, které ale musí být zaviněno alespoň z nedbalosti. Není-li byť jen
nedbalostního porušení pracovních povinností, nemůže se jednat o výpovědní
důvod podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce, ale případně, při splnění
dalších zákonných požadavků, pouze o výpovědní důvod podle ustanovení § 52
písm. f) zák. práce (srov. obdobně například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze
dne 16. 11. 2006, sp. zn. 21 Cdo 758/2006, uveřejněný pod č. 35 v časopise
Soudní judikatura, roč. 2007, vztahující se k obsahově shodné dřívější právní
úpravě). Zatímco předpoklady stanoví právní předpisy, požadavky, které jsou
nezbytnou podmínkou pro řádný výkon práce, stanoví zaměstnavatel sám;
reflektují především konkrétní podmínky u konkrétního zaměstnavatele a jeho
představy o tom, jaké nároky mají být kladeny na zaměstnance, který konkrétní
druh práce (funkci) vykonává. Mohou vyplývat z pracovní smlouvy, organizačního
řádu, vnitropodnikové směrnice, popř. z pracovních příkazů vedoucího
zaměstnance, nebo může jít o požadavky, které jsou pro výkon určité práce
všeobecně známé (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 09. 2009, sp.
zn. 21 Cdo 4066/2008, uveřejněný pod č. 43/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek, nebo stanovisko býv. Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 1978, sp. zn.
Cpjf 44/77, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č.
15, ročník 1978, str. 500).
V projednávané věci žalovaná vymezila v dopise ze dne 26. 4. 2007 důvod
výpovědi z pracovního poměru tak, že žalobce „neodstranil nedostatky ve své
práci“, které mu byly vytknuty dopisem ze dne 20. 3. 2007 a které se týkaly
„neuspokojivých pracovních výsledků, nevyužívání pracovní doby k vykonávání
svěřených prací“ a toho, že byl upozorněn „na množící se stížnosti ze strany
klientů na jeho nevhodné chování“. Proto lze souhlasit s odvolacím soudem v
tom, že žalovaná vymezila v dopise ze dne 26. 4. 2007 celkem tři výpovědní
důvody: neuspokojivé pracovní výsledky žalobce, žalobcovo nevyužívání pracovní
doby k vykonávání svěřených prací a množící se stížnosti ze strany klientů na
nevhodné vystupování žalobce; skutečnost, že při jejich vymezení odkázala též
na obsah dopisu ze dne 20. 3. 2007, na tom ničeho nemění.
Naposled uvedený důvod (množící se stížnosti ze strany klientů na nevhodné
vystupování žalobce) odvolací soud v souladu se shora uvedenou judikaturou
správně posuzoval podle ustanovení § 52 písm. f) zák. práce (nesplňování
požadavků pro řádný výkon svojí práce bez zavinění zaměstnavatele), neboť
žalobci nebylo vytýkáno konkrétní zaviněné porušení jednotlivé povinnosti
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, ale
obecně nevhodné chování ke klientům, ačkoli „z předložených směrnic žalované č.
9/1995 a č. 8/2003“, které představují definování požadavků zaměstnavatele
(žalované) pro řádný výkon (žalobcovy) práce, „je zřejmý jednoznačný požadavek
žalované na seriózní jednání zaměstnanců ve vztahu ke klientům”, tedy „jednat s
klienty v souladu s pravidly etiky pojišťovnictví, zejména uplatňovat zdvořilý
korektní a nestranný přístup ke všem klientům”.
Správně také odvolací soud - v souladu s pravidly výše uvedenými – učinil z
výpovědi svědkyň M. K., Ing. V. O. a Ing. I. L. skutkový závěr, že „se žalobce
choval opakovaně ke klientům nevhodně a arogantně“. Namítá-li dovolatel, že
uvedený závěr učinil odvolací soud rovněž z výpovědí svědkyň Ing. J. J. a L.
V., učiněných pouze před soudem prvního stupně, nebere dostatečný zřetel na to,
že o těchto svědkyních se odvolací soud zmiňuje toliko v souvislosti s
rekapitulací závěrů soudu prvního stupně a podkladů, z nichž k nim soud prvního
stupně dospěl. Jinak dovolatel pouze předestírá vlastní (od odvolacího soudu
odlišné) hodnocení provedených důkazů, které – jak rovněž výše uvedeno – nemůže
být samo o sobě důvodem pro závěr, že rozhodnutí vychází ze skutkového
zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném
dokazování ve smyslu ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř.
Obstát nemůže ani námitka dovolatele, že „přijetím Směrnice žalované č. 7/2006
byly naplněny zákonné podmínky ust. § 52 písm. c) zákoníku práce“, že však „z
ekonomických důvodů žalovaná zvolila jiný výpovědní důvod obsažený v ust. § 52
písm. f) a g) zákoníku práce“, a že „tímto lze její výpověď v souladu s ust. §
18 zákoníku práce ve spojení s § 39 občanského zákoníku pokládat za absolutně
neplatnou“.
Úprava rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem (tedy i výpovědí z
pracovního poměru) v zákoníku práce vychází z toho, že přistoupit k takovému
úkonu může účastník pracovněprávního vztahu, jsou-li splněny zákonem stanovené
podmínky, avšak neobsahuje žádné ustanovení, které by stanovilo také povinnost
nastalý rozvazovací (tedy i výpovědí z pracovního poměru) důvod také použít. Je
proto jen na tom účastníku pracovněprávního vztahu, kterému svědčí možnost
jednostranného ukončení pracovního poměru, zda tuto možnost využije či nikoli.
Stejně tak se může sám rozhodnout, který z více nastalých důvodů pro skončení
pracovního poměru využije. Nesouhlasí-li druhý z účastníků s rozvázáním
pracovního poměru jednostranným úkonem (i výpovědí z pracovního poměru) může se
určení neplatnosti takového úkonu domáhat pouze žalobou u soudu (srov. § 72
zák. práce).
Jestliže se v projednávané věci žalovaná (zaměstnavatel) rozhodla dát žalobci
výpověď z pracovního poměru z důvodů, jež v dopise ze dne 26. 4. 2007 uvedla, a
žalobce se domáhá v souladu s ustanovením § 72 zák. práce určení neplatnosti
takové výpovědi z pracovního poměru, může se soud zabývat toliko existencí a
platností důvodů uvedených v dopise ze dne 26. 4. 2007, i kdyby (jak tvrdí
dovolatel) měla žalovaná ještě jiný výpovědní důvod, který nepoužila.
Protože odvolací soud dospěl ke správnému závěru, že v projednávané věci byl
naplněn výpovědní důvod nesplňování požadavků pro řádný výkon žalobcovy práce
bez zavinění zaměstnavatele (žalované) uvedený v dopise ze dne 26. 4. 2007,
nemůže platnost výpovědi zvrátit ani případné zjištění, že nebyl naplněn
výpovědní důvod „nevyužívání pracovní doby k vykonávání svěřených prací“
uvedený v téže výpovědi z pracovního poměru.
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je správný. Protože nebylo
zjištěno (a ani dovolatelem tvrzeno), že by rozsudek odvolacího soudu byl
postižen vadou uvedenou v ustanovení § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b)
a § 229 odst. 3 o. s. ř. nebo jinou vadou, která mohla mít za následek
nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce
podle ustanovení § 243b odst. 2 části věty před středníkem o. s. ř. zamítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b
odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.
s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů
právo a žalované v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 30. března 2012
JUDr. Mojmír Putna, v. r.
předseda senátu