Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 1041/2015

ze dne 2016-02-23
ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.1041.2015.1

22 Cdo 1041/2015

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobce Ing. R. K., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se

sídlem v Praze 5 – Smíchově, Štefánikova 75/48, proti žalované H. R.,

zastoupené JUDr. Simonou Bílou Srníkovou, advokátkou se sídlem v Praze 6 –

Bubenči, Vítězné nám. 829/10, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 82/2009, o dovolání obou účastníků

řízení proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. června 2014, č. j. 13

Co 510/2013-286, takto:

Dovolání obou účastníků řízení se odmítají.

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění účinném od 1. ledna 2013 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále

jen „o. s. ř.“) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž

bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je

dovolání opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v

dovolacím řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 26.

června 2013, č. j. 16 C 82/2009-195, zamítl žalobu na uložení povinnosti

žalované zaplatit žalobci částku 1 345 500 Kč s 26 % úrokem z prodlení z této

částky ročně od 20. 11. 1997 do zaplacení (výrok I.) a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výrok II.).

K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) usnesením ze

dne 25. června 2014, č. j. 13 Co 510/2013-286, rozsudek soudu prvního stupně

zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Považuje je za

přípustné podle § 237 o. s. ř. Žalobce nesouhlasí s výkladem dohody o zúžení

bezpodílového spoluvlastnictví manželů ze dne 28. 11. 1994 (dále jen „předmětná

dohoda“). Zdůrazňuje, že předmět tohoto řízení se odlišuje od řízení o určení

vlastnictví vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 21 C 7/2008, v

němž byl již obsah předmětné dohody vyložen. Domnívá se, že správný výklad

předmětné dohody je takový, že dohoda vypořádává pouze finanční částky na

účtech žalované ke dni uzavření předmětné dohody, tato dohoda však nedopadá na

finanční prostředky, které na tyto účty byly připsány později. V této

souvislosti upozorňuje na gramatický a logický výklad, které uvedenou vůli

účastníků jasně dokládají. Opačný výklad vede k absurdním důsledkům, když by v

bezpodílovém spoluvlastnictví byly toliko prostředky na účtech žalobce, a to

jen za situace, že by se nejednalo o jeho výlučné prostředky. S ohledem na

uvedené navrhuje, aby dovolací soud změnil usnesení odvolacího soudu tak, že

žalobě vyhoví, a aby žalobci přiznal náhradu nákladů řízení.

Žalovaná s dovoláním žalobce nesouhlasí. Poukazuje na účelovost tvrzení

žalobce, uplatňuje výhrady vůči výkladu předmětné dohody učiněnému žalobcem,

naopak výklad dovozený nalézacími soudy je správný a souladný s výkladem

provedeným v řízení vedeném pod sp. zn. 21 C 7/2008. Jelikož k výkladu

předmětné dohody se vyjádřil i Nejvyšší soud v rozhodnutí sp. zn. 22 Cdo

3541/2009, není dovolání v této otázce přípustné. S ohledem na uvedené navrhuje

dovolání žalobce odmítnout.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dovolání také žalovaná, které považuje

za přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť odvolací soud se při řešení otázky

hmotného a procesního práva odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu. Žalobce byl již v řízení před soudem prvního stupně řádně poučen o

povinnosti tvrdit a prokázat původ peněžních prostředků včetně následku

neunesení břemene tvrzení a břemene důkazního a ke splnění jeho povinnosti mu

byla uložena dodatečná lhůta 30 dnů. Žalobce nedokázal svá tvrzení v poskytnuté

lhůtě konkretizovat, nepředložil relevantní důkazy. Soud prvního stupně tak

dostál své poučovací povinnosti podle § 118a o. s. ř., naopak žalovaný

povinnost tvrzení a důkazní nesplnil. Odvolací soud nesprávně vrátil věc soudu

prvního stupně k dalšímu řízení, čímž prolomil již nastalé následky spojené s

neunesením břemene tvrzení a důkazního, prolomil nastalou koncentraci řízení, a

dal tak neúspěšnému žalobci druhou šanci svá tvrzení a důkazy doplnit; tím

nepřípustně zasáhl do principu právní jistoty a legitimního očekávání žalované,

porušil zásadu rovnosti stran a svým rozhodnutím podpořil protahování řízení. S

ohledem na uvedené navrhuje, aby dovolací soud napadené rozhodnutí změnil tak,

že potvrdí rozhodnutí soudu prvního stupně a přizná žalované náhradu nákladů

řízení, případně aby napadené rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu

vrátil k dalšímu řízení.

Žalobce ve vyjádření s dovoláním žalované nesouhlasí. Žalovaná řádně nevymezila

otázku přípustnosti dovolání. S ohledem na uvedené navrhuje, aby dovolací soud

dovolání žalované zamítl a přiznal žalobci náhradu nákladů řízení.

Dovolání nejsou přípustná.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů

přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí

dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel

povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné,

přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237

o. s. ř. či jeho části [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8.

2013, sp. zn. 29 NSČR 55/2013 (dostupné na www.nsoud.cz)].

V posuzovaném případě dovolání žalobce není přípustné z toho důvodu, že v

dovolání nevymezil žádnou otázku hmotného či procesního práva, kterou by se měl

dovolací soud zabývat. Obsahem dovolání je polemika s výkladem předmětné dohody

učiněné odvolacím soudem. Touto polemikou ovšem dovolatel ve skutečnosti

nebrojí proti právnímu posouzení věci, nýbrž proti zjištěnému skutkovému stavu

(obsahu vůle smluvních stran), který není dovolací soud oprávněn v dovolacím

řízení přezkoumávat (srovnej § 241a odst. 1 o. s. ř. a contrario). Z judikatury

dovolacího soudu se totiž podává, že zjišťuje-li soud obsah smlouvy, a to i

pomocí výkladu projevů vůle, jde o skutkové zjištění, zatímco dovozuje-li z

právního úkonu konkrétní práva a povinnosti účastníků právního vztahu, jde již

o aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy o právní posouzení [rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1548/97 (uveřejněný ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 73/2000), obdobně rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2900/99 (uveřejněný pod č.

C 812 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck

– dále jen „Soubor“)].

Přípustné není ani dovolání žalované, která namítá, že mělo být odvolacím

soudem rozhodnuto věcně a nikoliv věc vrácena soudu prvního stupně s tím, že

není namístě žalobce znovu poučovat podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. a že

dochází k prolomení nastalé koncentrace řízení. Tím ovšem vystihuje vadu

řízení, které se měl podle jejího názoru dopustit odvolací soud, aniž by s

tvrzenou vadou řízení vymezila otázku přípustnosti dovolání, a proto tvrzenými

vadami by se mohl dovolací soud zabývat až tehdy, když by shledal dovolání z

jiného důvodu přípustným [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 9.

2014, sp. zn. 22 Cdo 3332/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11.

2014, sp. zn. 22 Cdo 4553/2014 (obě dostupná na www.nsoud.cz)].

V posuzovaném případě se odvolací soud ztotožnil s výkladem předmětné dohody

učiněným soudem prvního stupně o tom, že finanční prostředky na účtech žalované

jsou v jejím výlučném vlastnictví, a proto i kupní cena za nemovitosti hrazená

z účtu žalované byla zaplacena z jejích výlučných prostředků. Neztotožnil se

však s právním závěrem soudu prvního stupně, že není podstatné, odkud konkrétně

a z jakých účtů byly předmětné finanční prostředky na běžný účet žalované

vloženy, neboť finanční prostředky se staly výlučným vlastnictvím žalované až

okamžikem připsání na účet vedený na její jméno. Do tohoto okamžiku mohly mít

různý právní režim; aby se mohlo jednat o investici ze společného jmění manželů

do výlučného vlastnictví žalované, musely by tyto prostředky být ve společném

jmění účastníků. Soud prvního stupně veden svým nesprávným názorem se touto

otázkou nezabýval. Vzhledem k tomu odvolací soud napadené rozhodnutí soudu

prvního stupně s poukazem na § 219a odst. 2 o. s. ř. zrušil s tím, že je třeba

poučit účastníka řízení podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. a že je třeba vést

další dokazování, které přesahuje rámec odvolacího řízení.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že odvolací soud shledal dva důvody pro zrušení

rozhodnutí soudu prvního stupně, jednak absenci poučení, jednak potřebu provést

další dokazování, které přesahuje rámec odvolacího řízení. Dovolatelka přitom

napadla jen jeden ze dvou důvodů rozhodných pro posouzení postupu odvolacího

soudu, konkrétně vytýkala odvolacímu soudu, že žalobce již byl poučen o

nutnosti tvrdit a prokazovat rozhodné skutečnosti podle § 118a o. s. ř., nijak

ovšem nezpochybnila závěr odvolacího soudu, že je potřeba provést další

dokazování, které přesahuje rámec odvolacího řízení. Spočívá-li rozhodnutí

odvolacího soudu na posouzení více právních otázek, z nichž každé samo o sobě

vede ke zrušení rozhodnutí soudu prvního stupně a k vrácení věci k dalšímu

projednání, není dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné, jestliže řešení

některé z těchto otázek nebylo dovoláním zpochybněno nebo jestliže některá z

těchto otázek nesplňuje předpoklady přípustnosti vymezené v § 237 o. s. ř.

Nadto je třeba zdůraznit, že soud prvního stupně neprovedl některé z navržených

důkazů, které navrhl žalobce k prokázání svých tvrzení, neboť je považoval za

nadbytečné. Z rozdílného právního závěru odvolacího soudu naopak vyplývá, že

důkazy mající sloužit k prokázání toho, že finanční prostředky převedené na

účet žalované byly ve společném jmění účastníků, mohou hrát rozhodující roli

pro posouzení závěru, zda byla učiněna investice z prostředků tvořících

společné jmění manželů do výlučného vlastnictví žalované. Jestliže by přitom

mělo jít o dokazování většího rozsahu ohledně tvrzení, která doposud s ohledem

na právní názor soudu prvního stupně nebyla prokazována, je na úvaze odvolacího

soudu, zdali je ještě namístě provést dokazování v rámci odvolacího řízení, či

je naopak vhodné rozhodnutí soudu prvního stupně zrušit a věc mu vrátit k

dalšímu řízení podle § 219a odst. 2 o. s. ř. Dovolací soud přitom neshledal, že

by úvaha odvolacího soudu měla být v posuzovaném případě jakkoliv nepřiměřená.

Stran námitky existence poučení je třeba uvést, že poučení učiněné při jednání

27. 2. 2013 bylo poskytnuto za účelem tvrzení a prokázání, jak byla zaplacena

kupní cena. V řízení nicméně vyšlo následně najevo, že kupní cena byla uhrazena

z účtu žalované, tudíž s ohledem na obsah předmětné dohody se jednalo o výlučné

prostředky žalované. Odvolací soud ovšem uvedl, že rozhodnou pro existenci

investice je i otázka, odkud konkrétně byly prostředky na účet žalované

vloženy. Ohledně této skutečnosti nicméně nebyl žalobce doposud řádně poučen o

povinnosti tvrdit rozhodné skutečnosti a navrhnout k jejich prokázání patřičné

důkazy podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř., a proto je přiléhavý závěr odvolacího

soudu o potřebě takového poučení. Jeho absence z důvodu odlišného právního

názoru odvolacího soudu je přitom vadou řízení, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci. Vzhledem k tomu bylo z tohoto důvodu zcela

namístě rozhodnutí soudu prvního stupně ve shodě s § 219a odst. 1 písm. a) o.

s. ř. zrušit a věc v tomto rozsahu vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení

[srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 7. 2015, sp. zn. 22 Cdo

4478/2014 (dostupné na www.nsoud.cz)].

Stran námitky porušení koncentrace řízení není pak Nejvyššímu soudu zřejmé, k

porušení jakého druhu koncentrace řízení mělo podle dovolatelky dojít. Měla-li

dovolatelka snad na mysli koncentraci řízení podle §118b o. s. ř., zde je třeba

zdůraznit, že doposud nedošlo k poučení účastníků řízení o koncentraci řízení,

a proto účinky koncentrace nemohly doposud nastat [k poučovací povinnosti viz

např. rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího

soudu ze dne 4. 9. 2013, sp. zn. 31 Cdo 4616/2010 (uveřejněný pod č. 98/2013

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

Jelikož Nejvyšší soud neshledal dovolání obou účastníků řízení přípustnými,

dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť řízení ve věci

samé není dosud skončeno [k tomu srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.

7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001 (uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek)].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. února 2016

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu