Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1395/2005

ze dne 2006-09-05
ECLI:CZ:NS:2006:22.CDO.1395.2005.1

22 Cdo 1395/2005

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci

žalobkyně A. P., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) J. V., a 2) J. V.,

zastoupeným advokátem, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v

Děčíně pod sp. zn. 7 C 748/97, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského

soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. ledna 2005, č. j. 10 Co 424/2003-92, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Okresní soud v Děčíně („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 29.

listopadu 2002, č. j. 7 C 748/97-80, zamítl žalobu, „aby žalovaní vyklidili

pozemek č. p. 280/2 o výměře 599 m² v katastrálním území V. L., obec J.,

okres D., zapsaného na listu vlastnictví č. 22 u Katastrálního úřadu v D.“, a

dále rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně zjistil, že sporná pozemková parcela spolu s

dalšími nemovitostmi je zapsána na příslušném listu vlastnictví u tamního

katastrálního úřadu jako vlastnictví žalobkyně, a to na základě kupní smlouvy

uzavřené 11. 4. 1997 s jejich původní vlastnicí, akciovou společností F. D.

Žalovaní nabyli vlastnictví sousedních nemovitostí na základě kupní smlouvy

uzavřené v roce 1983 a spolu s nimi užívali i spornou pozemkovou parcelu tak,

jak ji užívali jejich právní předchůdci, manželé V. Byli přesvědčeni, že jsou

jejími vlastníky, neboť byla od pozemků žalobkyně, resp. její právní

předchůdkyně, oddělena plotem a nikdo proti jejímu užívání nevznesl námitky.

Soud uzavřel, že žalovaní vlastnictví sporného pozemku vydrželi.

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací k odvolání žalobkyně

rozsudkem ze dne 12. ledna 2005, č. j. 10 Co 424/2003-92, změnil rozsudek soudu

prvního stupně tak, že „žalovaní jsou povinni vyklidit parcelu p. č. 280/2 v

obci J., katastrální území V. L., zapsané v katastru nemovitostí na listu

vlastnictví č. 22 u Katastrálního úřadu Ú. kraje, a to do jednoho měsíce od

právní moci tohoto rozsudku“. Dále rozhodl o nákladech řízení.

Odvolací soud vyšel ze skutkového zjištění soudu prvního stupně, ale

neztotožnil se s jeho závěrem, že žalovaní vlastnické právo sporného pozemku

vydrželi. V kupní smlouvě, kterou žalovaní nabyli od manželů V. sousední

nemovitosti do vlastnictví bylo uvedeno, co je předmětem koupě, včetně výměry,

a kupující mohli při zachování náležité opatrnosti zjistit, že užívají pozemky

o podstatně vyšší výměře. Rozhodující nebylo jejich subjektivní přesvědčení, že

jde o jejich vlastnictví, ale objektivní stav. Žalovaní se ujali držby pozemků

o téměř dvojnásobně větší ploše, než koupili, a proto nemohli být objektivně v

dobré víře, že jim sporný pozemek patří. Vyhovění žalobě opřel odvolací soud o

§ 126 odst. 1 občanského zákoníku („ObčZ“).

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalovaní dovolání, jeho

přípustnost opírají o § 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu („OSŘ“)

a namítají, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním

posouzení věci. Odkazují na rozhodnutí soudu prvního stupně, který podle jejich

názoru přihlédl ke konkrétním okolnostem daného případu. Odvolací soud naopak

rozhodl nesprávně. Svůj výrok opřel pouze o jediné rozhodnutí Nejvyššího soudu

(sp. zn. 22 Cdo 1848/98). K závěru odvolacího soudu, že žalovaní nemohli být

vzhledem k výměrám pozemků, jež získali do vlastnictví na základě kupní smlouvy

a jež skutečně užívali, v dobré víře, že jsou jejich vlastníky, dovolatelé

namítají, že jsou rozhodující i další okolnosti, jež dále specifikují.

Poukazují na další rozsudek Nejvyššího soudu, a to sp. zn. 22 Cdo 496/2004, s

tím, že s ohledem na individuálnost každého případu nelze závěry výše citované

judikatury absolutizovat. Odvolací soud proto měl přihlédnout k individuálním

zvláštnostem daného případu, to je konkrétně k terénní situaci zkreslené

polohou pozemků, k jeho přirozenému začlenění k pozemkům žalovaných, k jeho

ohraničení plotem, k přístupu na pozemek jen přes pozemky žalovaných, k

investování do něho, k jeho zušlechtění, apod. Dále tvrdí, že se soudy

nezabývaly otázkou, jakou skutečnou plochu sporného pozemku žalovaní užívají.

Tvrdí, že sporný pozemek byl držen a užíván právními předchůdci žalovaných již

od roku 1960 a žalovanými od roku 1982 a namítají, že nelze spravedlivě

požadovat, aby míra opatrnosti v letech 1960 nebo 1982 byla posuzována dnešními

pohledy a judikaturou. Navrhují, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu

zrušil.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

a) OSŘ, že je uplatněn dovolací důvod upravený v § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ

a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení

(zejména § 240 odst. 1, § 241 odst. 1 OSŘ) napadené rozhodnutí přezkoumal a

zjistil, že dovolání není důvodné.

Obdobnou věcí se dovolací soud zabýval v rozsudku ze dne 2. září 2002, sp. zn.

22 Cdo 2941/2000, publikovaném pod č. C 1399 Souboru rozhodnutí Nejvyššího

soud, ve kterém uvedl: „Podle ustálené judikatury dovolacího soudu (viz např.

rozsudky publikované pod č. C 631, C 158 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,

vydávaného v nakladatelství C. H. Beck, dále rozhodnutí Nejvyššího soudu z 9.

3. 2000, sp. zn. 22 Cdo 1848/98, publikované v Soudních rozhledech, 2000, č.

7), předpokladem vydržení práva je skutečnost, že držitel je se zřetelem ke

všem okolnostem v dobré víře, že mu věc nebo právo náleží. Posouzení toho, zda

držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu věc náleží,

nemůže vycházet jen z posouzení subjektivních představ držitele. Dobrá víra

držitele musí být v dané věci posuzována i z hlediska, zda držitel při

zachování náležité opatrnosti, kterou lze s přihlédnutím k okolnostem

konkrétního případu po každém subjektu práva požadovat, měl nebo mohl mít

pochybnosti, že užívá i pozemek, jehož vlastnictví nenabyl/... Dobrá víra se

tedy posuzuje z objektivních společenských hledisek, nikoliv podle

subjektivního přesvědčení držitele. Držitel je proto v dobré víře „se zřetelem

ke všem okolnostem“ tehdy, pokud ani při obvyklé opatrnosti, kterou lze po

každém požadovat, nemohl mít pochybnosti o existenci drženého práva/... Stává

se, že kupující se ujme na základě různých skutečností držby pozemku o větší

výměře, než jaký koupil. Nejde-li o naprosto podstatné překročení výměry, může

jít o stav, kdy kupující ani při zachování obvyklé opatrnosti nemusel mít

pochybnosti o svém právu. Pokud se však chopí držby plochy více než

dvojnásobné, tyto pochybnosti objektivně měl mít“. Tyto závěry lze vztáhnout i

na projednávanou věc, ve které se kupující ujali držby pozemku o téměř

dvojnásobné výměře oproti koupenému. Judikatura toleruje podle okolností

případu překročení držby oproti výměře koupeného pozemku do 50%, výjimečně

podle okolností případů i více, ovšem téměř dvounásobné překročení výměry

koupeného pozemku z objektivního hlediska zásadně tolerovat nelze. Zcela

výjimečné okolnosti, nevylučující objektivní dobrou víru držitele i v případě

takového rozdílu mezi výměrou koupeného a drženého pozemku (viz rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 3. června 2004, sp. zn. 22 Cdo 496/2004, Soubor

rozhodnutí Nejvyššího soudu č. C 2733) nebyly ve věci zjištěny; to, co

dovolatelé uvádějí, by mohlo podpořit jejich objektivní dobrou víru jen šlo-li

by o nepodstatné překročení 50% rozdílu, v dané věci jde však o značné

překročení.

K věci je třeba uvést, že dovolání je mimořádným opravným prostředkem, a že

zejména tam, kdo posouzení věci záleží na úvaze soudů v nalézacím řízení může

tuto úvahu dovolací soud zpochybnit jen je-li zjevně nepřiměřená. Tak tomu v

dané věci není.

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je správné. Vady řízení

uvedené v § 241a odst. 2 písm. a) OSŘ, k nimž dovolací soud přihlíží i bez

návrhu, nebyly dovolacím soudem zjištěny. Proto nezbylo, než dovolání

zamítnout (§ 243b odst. 2, věta před středníkem OSŘ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že

dovolatelé nebyli úspěšní a žalovanému takové náklady dovolacího řízení, na

jejichž úhradu by měl právo (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 142 odst. 1

OSŘ), nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. září 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v.r.

předseda senátu