Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1405/2004

ze dne 2004-09-07
ECLI:CZ:NS:2004:22.CDO.1405.2004.1

22 Cdo 1405/2004

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve

věci žalobců: A) Ing. J. K. a B) M. K., zastoupených advokátem, proti žalované

obci K., zastoupené advokátem, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního

soudu Praha – západ pod sp. Zn. 9 C 1232/1998, o dovolání žalobců proti

rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. března 2004, č. j. 26 Co

60/2004-118, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalobci jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalované na náhradu

nákladů dovolacího řízení částku 2.345,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto

rozsudku k rukám JUDr. J. K.

Žalobci se domáhali, aby žalované obci byla uložena povinnost vyklidit

nebytový prostor v níže uvedené nemovitosti, kterou užívá bez právního důvodu

jako hasičskou zbrojnici. Žalobci nabyli vlastnictví nemovitosti v roce 1997;

žalovaná jejich vlastnické právo zpochybňuje, přestože jsou jako vlastníci

zapsáni v příslušném katastru nemovitostí.

Okresní soud Praha – západ (dále soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

4. listopadu 2003, č. j. 9 C 1232/1998-97, uložil žalované povinnost „vyklidit

a vyklizenou předat žalobcům část nemovitosti č. p. 124 v K. a to garáž –

hasičskou zbrojnici sestávající se z jedné místnosti v přízemí objektu o výměře

60 m2, ve lhůtě 20 dnů od právní moci rozsudku“; dále rozhodl o nákladech

řízení.

Soud prvního stupně s přihlédnutím k právním názorům a pokynům plynoucím z

rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. dubna 2002, č. j. 22 Cdo 1465/2000-62, a

z usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. září 2002, č. j. 26 Co

222/2002-72, dospěl po doplnění dokazování ke zjištění: Předmětnou budovu, ve

které byla původně hasičská zbrojnice a hostinec, postavil v „akci Z“, nikoliv

ale z tzv. „sdružených prostředků“, bývalý Městský národní výbor v M.; ten ji

hospodářskou smlouvou z 29. 6. 1983 převedl na družstvo J. P. (dále jen „J.“).

Toto družstvo nemovitost převedlo hospodářskou smlouvou, uzavřenou 6. 12.

1991, na K. M., přičemž tato smlouva nebyla registrována státním notářstvím a

nevyvolala tedy zamýšlený převod vlastnictví. Od K. M. nemovitost získali

postupní smlouvou z 21. 1. 1997 žalobci, kteří jsou v katastru nemovitostí

vedeni jako vlastníci objektu. Nebylo prokázáno, že převod nemovitosti z

Městského národního výboru v M. na J. schválilo Ministerstvo financí, jak

vyžadovaly tehdy platné právní předpisy (viz níže) a tento převod tedy nebylo

možno pokládat za platný. Nemovitost byla nadále ve vlastnictví státu a

žalovaná obec ji získala do svého vlastnictví na základě § 1 zákona č. 172/1991

Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Soud současně

vzal za prokázané, že počínaje rokem 1983 nemovitost užívali na základě

zmíněných nabývacích právních titulů právní předchůdci žalobců a žalobci sami

až do roku 1997 bez přerušení v dobré víře, že jsou vlastníky. Proto žalobci

nabyli vlastnické právo k nemovitosti vydržením ve smyslu § 134 odst. 1

občanského zákoníku (dále „ObčZ“), a mají podle § 126 ObčZ právo na ochranu

proti tomu, kdo do jejich vlastnického práva neoprávněně zasahuje.

Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne

24. března 2004, č. j. 26 Co 60/2004-118, změnil rozsudek soudu prvního stupně

tak, že žalobu zamítl; rozhodl též o nákladech řízení.

Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně.

Ztotožnil se s jeho závěry ohledně neplatnosti převodů vlastnictví sporné

nemovitosti uskutečněných mezi bývalým Městským národním výborem v M. a J.,

dále J. a K. M., a konečně mezi K. M. a žalobci. Nesouhlasil však s názorem

soudu prvního stupně, že vlastnické právo k předmětné nemovitosti žalobci

vydrželi. Na základě podrobné analýzy podmínek vydržení vlastnického práva ve

vztahu k danému případu uzavřel, že nemovitost žalobci sice po jejím získání od

K. M. drželi v dobré víře, nestali se ale jejími vlastníky. Postupní smlouvu se

jmenovaným uzavřeli 21. 1. 1997, od tohoto data ji drželi v dobré víře i proto,

že 30. 7. 1997 provedl katastrální úřad vklad vlastnického práva. Dobrou víru

pozbyli poté, kdy obdrželi vyjádření žalované z 16. 4. 1998, že vlastníky

nemovitosti nejsou, neboť ji získali od nevlastníka, a o neplatnosti

předchozích smluv o jejích převodech. V dobré víře tudíž nemovitost drželi

toliko necelých šestnáct měsíců, zatímco vydržecí doba činí deset let. K. M.

nebyl oprávněným držitelem proto, že si objektivně musel být vědom, že k nabytí

vlastnického práva k nemovitosti je třeba, aby smlouva o jejím převodu byla

registrována státním notářstvím. Také J. měla vědět o povinnosti žádat

ministerstvo financí o povolení k převodu nemovitosti a o tom, že tento souhlas

nebyl dán. Proto tito právní předchůdci nebyli „se zřetelem ke všem okolnostem“

v dobré víře, že jim věc patří, a nebyli jejími oprávněnými držiteli, jejichž

držbu by si žalobci mohli započíst.

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalobci dovolání a uplatňují dovolací

důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ (rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci). Nesouhlasí s konstatováním odvolacího soudu, že ani

jeden z právních předchůdců žalobců nebyl oprávněným držitelem sporné

nemovitosti. V této souvislosti namítají, že J. koupila nemovitost řádnou

smlouvou, zaplatila kupní cenu a byl bezproblémově proveden zápis jejího

vlastnického práva v evidenci nemovitostí. Byla tedy v dobré víře, že se stala

vlastníkem nemovitosti. Stejně K. M., který od uvedeného družstva nemovitost

koupil a zaplatil kupní cenu, byl jako vlastník zapsán v katastru nemovitostí.

Šlo o podnikatele, jehož podnikatelské vztahy se řídily hospodářským zákoníkem

a nemovitost koupil na základě hospodářské smlouvy, která nepodléhala

povinnosti registrace státním notářstvím. Ani on si nebyl vědom toho, že není

oprávněným vlastníkem. Žalobcům, jako právním nástupcům K. M., tedy evidentně

svědčila existence dobré víry jejich předchůdců. Navrhují, aby dovolací soud

zrušil napadený rozsudek odvolacího soudu a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu

řízení.

Ve vyjádření k dovolání žalovaná navrhuje, aby je dovolací soud zamítl.

Odkazuje na právní závěry Nejvyššího soudu vycházející z judikatury a v této

souvislosti připomíná v podrobnostech a v aplikaci na daný případ jeho rozsudky

sp. zn. 22 Cdo 1253/99 a sp. zn. 22 Cdo 1843/2000.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

a) občanského soudního řádu (dále „OSŘ“), že je uplatněn dovolací důvod

upravený v § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ a že jsou splněny i další náležitosti

dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 odst. 1

OSŘ), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání není důvodné.

Odvolací soud dospěl k závěru, že pokud v hospodářské smlouvě, kterou J.

uzavřela s Městským národním výborem v M., bylo jednoznačně uvedeno, že

účinnost smlouvy je vázána na její schválení Ministerstvem financí, nemohla být

v dobré víře, že je vlastnicí objektu, pokud se o existenci takového schválení

nepřesvědčila. Tomuto názoru nelze nic vytknout; navíc lze poznamenat, že to

byla právě J., která podle obsahu spisu dávala návrh na vyznačení jejího

vlastnictví v evidenci nemovitosti a měla se proto ujistit, zda potřebné

náležitosti převodu vlastnictví byly splněny. Je však třeba zabývat se otázkou,

zda se J. na základě hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví národního

majetku, uzavřené v roce 1983, která měla nabýt účinnosti k 30. 6. 1983,

nestala vlastníkem převáděné nemovitosti, a to s ohledem na pozdější úpravu

udělování souhlasu ministerstva financí ke smlouvě.

V době uzavření předmětné hospodářské smlouvy stanovil zákon č. 109/1964 Sb.,

hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že převody vlastnictví k

věcem, které jsou v národním majetku do vlastnictví družstevních nebo jiných

socialistických organizací než státních se provádějí smlouvou podle

ustanovení § 349 hospodářského zákoníku; převody do vlastnictví občanů se

provádějí podle ustanovení občanského zákoníku. Pro hospodářskou smlouvu o

převodu vlastnictví národního majetku mimo obvyklé hospodaření platil

obdobně § 347 hospodářského zákoníku (viz § 349 hospodářského zákoníku), který

v odstavci 6 stanovil: Neuzavírá-li se smlouva na základě rozhodnutí

nadřízených orgánů nebo nestanoví-li prováděcí předpisy jinak, je k účinnosti

smlouvy třeba schválení nadřízených orgánů.

Podle § 16 odst. 1 vyhlášky č. 156/1975 Sb., o správě národního majetku, k

účinnosti smlouvy o převodu vlastnictví k věcem v národním majetku v

pořizovací ceně nad jeden milión Kčs nebo o bezplatném převodu vlastnictví

k věcem v národním majetku v pořizovací ceně nad 250 000,-Kčs je třeba

schválení příslušného ministerstva financí. Je tedy zřejmé, že smlouva,

uzavřená ohledně sporné nemovitosti v roce 1983, nemohla nabýt účinnosti, pokud

nebyla schválena ministerstvem financí (k tomu viz Plíva, S.: Hospodaření s

národním majetkem. Orbis Praha 1975, s. 126), byla však platná i bez tohoto

schválení. Zmíněná vyhláška byla posléze zrušena a nahrazena vyhláškou č.

90/1984 Sb., o správě národního majetku, která účinnost hospodářské smlouvy

o převodu vlastnictví národního majetku v pořizovací ceně nižší než 5

miliónů Kčs vázala na schválení přímo nadřízeného orgánu státní organizace (§

19 odst. 1, 2 cit. vyhlášky). Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 119/1988

Sb., o hospodaření s národním majetkem, která již podobné ustanovení pro

převody vlastnictví k věcem v národním majetku na tzv. jiné (než státní)

socialistické organizace neměla.

Dovolací soud se opětovně zabýval případy, kdy k účinnosti právního úkonu bylo

zapotřebí souhlasu státního orgánu, tento souhlas nebyl dosud udělen (nebyl

sice odepřen, avšak účastníci o něj nepožádali anebo o něm ještě nebylo

rozhodnuto) a právní předpis, který udělení souhlasu vyžadoval, byl mezitím

zrušen. V těchto případech, nestanoví-li zákon něco jiného, se uplatňuje

zásada, že právní úkon se stává účinným ke dni, kdy odpadla podmínka účinnosti,

kterou bylo schválení státním (nebo jiným) orgánem (viz R 44/2003, R 27/1996

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Toto pravidlo platí i pro případné

další souhlasy a schválení hospodářské smlouvy, pokud by právní předpis

nestanovil, že v důsledku neudělení souhlasu v určité době smlouva zanikla

apod. Nejpozději tedy k 1. 7. 1988, kdy vyhláška č. 119/1988 Sb. nabyla

účinnosti, se stala shora zmíněná hospodářská smlouva účinnou a J. se stala

vlastníkem sporné nemovitosti.

Další otázkou je, zda právní předchůdce žalobců K. M., který se chopil držby

nemovitosti na základě hospodářské smlouvy o převodu nemovitosti ze 6. 12.

1991, uzavřené s J., byl oprávněným držitelem sporných nemovitostí, i když

smlouva nebyla registrována státním notářstvím.

Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po

dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost (§

134 odst. 1 ObčZ). Je-li držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře o

tom, že mu věc nebo právo patří, je držitelem oprávněným. V pochybnostech se má

za to, že držba je oprávněná (§ 130 odst. 1 ObčZ). Do doby, po kterou měl

oprávněný držitel věc v držbě, je třeba pro účely vydržení započítat i dobu, po

kterou věc držel před 1. 1. 1992 (R 50/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek). Oprávněným držitelem ve smyslu § 130 odst. l ObčZ je držitel,

který věc drží v omluvitelném omylu, že mu věc patří. Omluvitelný je omyl, ke

kterému došlo přesto, že držitel postupoval s obvyklou mírou opatrnosti, kterou

lze se zřetelem k okolnostem konkrétního případu po každém požadovat (rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2002, sp. zn. 22 Cdo 2190/2000,

publikovaný pod č. C 1304 ve sv. 18 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,

vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck).

Dovolací soud v obecné rovině souhlasí s názorem odvolacího soudu, že

skutečnost, že k převodu vlastnického práva k nemovitosti bylo zapotřebí

registrace státním notářstvím byla všeobecně známa; stejně tak je relevantní

odkaz na § 69 odst. 3 zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů. Bylo by však možno uvažovat výjimečně o relevanci právního

omylu K. M. ohledně požadavku na registraci smlouvy státním notářstvím, neboť

ještě v roce 1991 nebylo v praxi jasno ohledně právního postavení podnikatelů –

fyzických osob a právního režimu smluv o převodu nemovitostí, které uzavírali

(srov. např. usnesení Městského soudu v Praze sp. zn. 33 Ca 100/96, publikované

v Právních rozhledech č. 6/1997 a poznámku k tomuto rozhodnutí, rozhodnutí

Vrchního soudu v Praze sp. zn. 2 Cdo 75/93, Právní rozhledy č. 2/1994 a

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon 1125/96, v ASPI ev. č. 8690 – JUD). K

tomu lze dodat, že judikatura vychází z toho, že smlouvy o převodu nemovitostí,

uzavřené podnikateli - fyzickými osobami v době platnosti hospodářského

zákoníku, podléhaly registraci státním notářstvím. Nicméně nejpozději při

jednání dne 17. 12. 1998 byla konstatována zpráva katastrálního úřadu

Praha-západ, ze které žalobci nutně museli zjistit, že jejich předchůdce nebyl

vlastníkem sporné nemovitosti, neboť nabývací smlouva nebyla registrována

státním notářstvím. Kvalifikované sdělení kompetentního státního orgánu o

právní úpravě a jejích důsledcích totiž vylučuje omluvitelnost právního omylu

držitele. Žalobci tedy neměli nemovitosti ani při započítání držby jejich

právního předchůdce K. M. v oprávněné držbě požadovaných 10 let. Držbu J.

pochopitelně započítat nelze, neboť tato právnická osoba převáděla nemovitost

jako její vlastník, nikoliv jako oprávněný držitel. Z toho důvodu nemohli

vlastnické právo vydržet.

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je věcně správné.

Dovolací důvod upravený v § 241a odst. 2 písm. b) OSŘ tedy v posuzované věci

není dán. Vady řízení uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a

§ 229 odst. 3 OSŘ, jakož i jiné vady řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, k nimž dovolací soud přihlíží i bez návrhu,

nebyly tvrzeny ani dovolacím soudem zjištěny. Proto nezbylo, než dovolání

zamítnout (§ 243b odst. 2 OSŘ).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že

žalovaná má na jejich náhradu právo, neboť žalobci nebyli v dovolacím řízení

úspěšní (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).

Představují odměnu advokáta za jeden úkon právní služby – vyjádření k dovolání

podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a činí

podle § 7 písm. d), § 10 odst. 3, § 16 odst. 2, § 18 odst. 1 a § 19a vyhlášky

č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částku 2.270,- Kč, a dále

paušální náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu 75,- Kč,

tedy celkem 2.345,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobci dobrovolně co jim ukládá toto rozhodnutí, může žalovaná

podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 7. září 2004

JUDr. Jiří

Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu