Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 2062/2005

ze dne 2005-11-02
ECLI:CZ:NS:2005:22.CDO.2062.2005.1

22 Cdo 2062/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci

žalobkyně E. D., zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) J. H., a 2) E. H.,

zastoupeným advokátkou, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v

Prostějově pod sp. zn. 7 C 18/2002, o dovolání žalovaných 1) a 2) proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 13. října 2004, č. j. 19 Co 383/2002-79,

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaní 1) a 2) jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit

žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3 064,- Kč do tří dnů od

právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. L. Ch.

Okresní soud v Prostějově (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

17. července 2002, č. j. 7 C 18/2002-50, 8 C 33/96, určil, „že budova – objekt

bydlení ev. č. 122 ve S. postavená na stavební parc. č. 125 v k. ú. M. byla ke

dni 4. 3. 1977 v bezpodílovém spoluvlastnictví žalobkyně a A. D., nar. 23. 10.

1910,“. Žalobu žalovaných 3) a 4) K. B. a F. B. proti žalovaným 1) a 2) o

vyklizení a předání rekreační chaty ev. č. 122, zapsané u Katastrálního úřadu v

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že ve věci sp. zn. 8 C 33/96

téhož soudu se žalovaní 3) a 4) jako žalobci domáhali proti žalovaným 1) a 2)

jako žalovaným vyklizení a vydání rekreační chaty ev. č. 122 v kat. území M. V

průběhu řízení v uvedené věci podala žalobkyně E. D. podle § 91a občanského

soudního řádu (dále „OSŘ“) žalobu v dané věci, vedené u soudu prvního stupně

pod sp. zn. 7 C 18/2002. Usnesením soudu prvního stupně z 22. 1. 2002, sp. zn.

8 C 33/96-88, došlo ke spojení věci sp. zn. 8 C 33/96 s věcí sp. zn. 7 C

18/2002. Na pozemku st. parc. č. 125 v kat. území M. je postaven objekt bydlení

ev. č. 122, zapsaný u Katastrálního úřadu v P. na LV č. 195. V katastru

nemovitostí jsou jako jeho spoluvlastníci zapsáni žalovaní 1) a 2) E. a J. H. v

rozsahu ½ (společné jmění manželů) a žalovaní 3) a 4) K. a F. B. každý z

nich v rozsahu ¼. Chata byla postavena na základě řádného stavebního

povolení a kolaudována rozhodnutím z 22. 8. 1972. Z kopie zápisu z 27. 11.

1967, ohledně něhož se účastníci shodli na tom, že byl skutečně vyhotoven a že

podpisy zúčastněných na tomto zápise jsou jejich vlastnoručními, soud zjistil,

že zápis vyhotovil A. D., manžel žalobkyně, z toho důvodu, „aby v budoucnu

nedošlo k jakýmkoliv nesrovnalostem v otázce vlastnictví chaty, postavené v

katastru obce S. V roce 1967 manželé D. koupili pro své dcery E. H. a K. B.

pozemky na stavbu chaty v katastru obce S., na kterých svým nákladem postavil

A. D. rekreační chatu „R.“. Na její zakoupení a vybavení se musel zatížit

půjčkou, jednak soukromou, jednak doplňkovou u státní spořitelny. Půjčky také

postupce sám splácí. I když chata byla zakoupena na jméno F. B. kvůli ušetření

dědické daně, zůstává majetkem manželů E. a A. D. Po smrti jednoho z manželů

přebírá všechna práva a povinnosti žijící manželka a teprve po smrti obou

přechází chata do společného vlastnictví rodin obou dcer, které s ní mohou

naložit podle vlastního uvážení“. Soud prvního stupně se postavil na

stanovisko, že zápis z 27. 11. 1967 je smlouvou – dohodou o vzniku

spoluvlastnictví do budoucna, kterou bylo možno uzavřít podle § 51 ObčZ

platného v době jejího uzavření. K tomuto závěru došel poté, co jeho obsah

posoudil podle § 35 ObčZ , tj. z hlediska projevu vůle toho, kdo právní úkon

učinil. Protože bylo prokázáno, že chata byla pořízena za trvání manželství

žalobkyně a A. D. z prostředků v jejich bezpodílovém spoluvlastnictví, vyhověl

žalobě na určení, že předmětná chata byla ke dni 4. 3. 1997, tj. ke dni úmrtí

A. D., v bezpodílovém spoluvlastnictví žalobkyně a A. D. V době, kdy chata byla

budována, nebylo v rozporu se zákonem, aby osoba vlastníka stavby byla odlišná

od osoby vlastníka pozemku. Naléhavý právní zájem žalobkyně na požadovaném

určení spatřoval v nezbytnosti takového určení jako podkladu pro dodatečné

projednání dědictví po A. D., které bylo zastaveno pro nepatrný majetek. S

ohledem na rozhodnutí o žalobě žalobkyně byla zamítnuta žaloba K. a F. B. proti

J. a E. H. o vyklizení a vydání označené chaty.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalovaných 1) a 2)

rozsudkem ze dne 13. října 2004, č. j. 19 Co 383/2002, rozsudek soudu prvního v

napadené části v prvním výroku ve věci samé potvrdil ve znění, „že se určuje,

že budova č. e. 122 v obci S., části obce M., způsob využití individuální

rekreace, postavená na parc. č. st. v k. ú. M., byla ke dni 4. 3. 1977 v

bezpodílovém spoluvlastnictví žalobkyně a Antonína Dedka, nar. 13. 10. 1910,

posledně bytem P.“. Dále rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud se ztotožnil

se skutkovým stavem zjištěným soudem prvního stupně. Pokud jde o hodnocení

zápisu z 27. 11. 1967, kdy žalovaní 1) a 2) namítali jeho neplatnost, ale

nezpochybňovali jeho obsah, ani skutečnost, že jej podepsali, odvolací soud

vycházel z nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 549/2000, podle kterého

„písemné ujednání je třeba hodnotit nejen z hlediska jeho doslovného textu,

nýbrž v kontextu se všemi provedenými důkazy, a to bez přepjatého formalismu“.

S ohledem na skutečnost, že A. D. byl po roce 1948 perzekuován jako majitel

továrny, která mu byla znárodněna, odvolací soud dovodil, že bylo logické, že

ačkoliv chatu stavěl a platil A. D. za částečné pomoci ostatních účastníků,

byla v rodině dohoda, že navenek ve vztahu k úřadům budou jako stavebníci

vystupovat žalovaní, na jejichž jména znělo rozhodnutí o přípustnosti stavby z

11. 12. 1967 i povolení k trvalému užívání stavby z 22. 8. 1972, a to z obavy,

aby chatu nepotkal stejný osud jako jeho předcházející majetek. Shodně jako

soud prvního stupně posoudil zápis z 27. 11. 1967 jako platný projev vůle

účastníků. Ztotožnil se s právní argumentací žalobkyně, „že nabývacím titulem

je v souladu s § 132 ObčZ zřízení stavby, tj. chaty, jako jiná právní

skutečnost s jednoznačným a písemným projevem vůle dotčených osob o tom, kdo se

stává jejím vlastníkem, vyjádřeným v inominátní smlouvě podle § 51 ObčZ –

zápise z 27. 11. 1967“. Dospěl k závěru, že bezpodílovými spoluvlastníky chaty

byli A. D. a žalobkyně a že z ničeho nevyplývá, že by se tento vlastnický vztah

do smrti A. D. změnil. S potřebou dodatečně projednat tento nově zjištěný

majetek v dědickém řízení souvisí naléhavý právní zájem žalobkyně na

požadovaném určení.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalovaní 1) a 2) dovolání z

důvodu nesprávného právního posouzení věci. Namítají, že závěry soudů obou

stupňů jsou v rozporu s §§ 39 a 37 ObčZ v tehdy i nyní platném znění. Podle

jejich názoru právní úkon z 27. 11. 1967 je od samého počátku neplatný, neboť

jím mělo dojít k obejití zákona, tj. k nezaplacení dědické daně. Poukázali na

to, že pokud zápis měl být dohodou o vzniku spoluvlastnictví do budoucna, pak v

něm není specifikováno, mezi kým mělo vzniknout. Ze zápisu vyplývá

spoluvlastnictví obou rodin, což v současné době podle výpisu z katastru

nemovitostí je, takže zde nebyl důvod podávat předmětnou určovací žalobu, takže

zde u žalobkyně chybí naléhavý právní zájem. Účastníci se shodli na tom, že

materiál na montovanou chatu koupil A. D., ale také na tom, že obě rodiny

financovaly stavbu chaty a od samého počátku se podílely na její stavbě.

Žalovaní nechápali postavení A. D. jako výlučného vlastníka chaty, ale jako

rozhodujícího činitele při její stavbě a užívání z důvodu uchování dobrých

rodinných vztahů. Stavba chaty byla zamýšlena pro obě rodiny do budoucna. Zápis

z 27. 11. 1967 je pro neurčitost a nesrozumitelnost neplatný, neboť z něho není

jednoznačně patrné, co jím účastníci zamýšleli. Navrhl, aby dovolací soud

rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně navrhla odmítnutí dovolání, neboť rozhodnutí odvolacího soudu

nemá po právní stránce zásadní význam, neboť je v souladu s hmotným právem.

Setrvala na stanovisku, že ujednání z 27. 11. 1967 není nabývacím titulem, ale

písemným ujednáním všech zúčastněných osob o vzniku vlastnického práva s

následnou výstavbou chaty jako originárním vznikem vlastnictví k nové věci.

Pravá vůle účastníků tohoto ujednání je jednoznačně zřejmá a všichni jím

potvrdili, že předmětná chata byla od samého počátku ve vlastnictví manželů E.

a A. D.

Protože mezi žalovanými 1) a 2) a v záhlaví rozhodnutí odvolacího soudu

označenými žalovanými 3) a 4) K. B. a F. B. nejde v tomto sporu o nerozlučné

společenství, nestali se žalovaní K. a F. B. na podkladě dovolání žalovaných 1)

a 2) účastníky dovolacího řízení. Rozsudek odvolacího soudu tak ve vztahu ke

jmenovaným žalovaným již nabyl právní moci.

Nejvyšší soud jako soud dovolací po zjištění, že dovolání proti

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou včas, nejprve zkoumal,

zda jde o dovolání přípustné.

Podle § 236 odst. 1 občanského soudního řádu (dále „OSŘ“) lze dovoláním

napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je přípustné za

splnění předpokladů stanovených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c), odst.

3 OSŘ. Protože předpoklad stanovený v § 237 odst. 1 písm. b) OSŘ nebyl naplněn,

přicházela v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. c), odst. 3 OSŘ, podle nichž je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla řešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem

rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ je podle výslovného

ustanovení § 241a odst. 3 přípustné pouze pro řešení právních otázek. Při

posuzování přípustnosti dovolání z hlediska § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ dovolací

soud nemůže přezkoumávat skutkové závěry, na nichž spočívá právní posouzení

věci odvolacím soudem, a je povinen z těchto skutkových závěrů vycházet. K tomu

srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 15. 1. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1233/99,

publikovaný v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném nakladatelstvím C.

H. Beck (dále „Soubor rozhodnutí“), pod C 32, svazek 1.

Dovolací soud dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu nemá ve

věci samé po právní stránce zásadní význam, neboť napadené rozhodnutí je v

souladu s hmotným právem i nerozpornou judikaturou Nejvyššího soudu a pokud jde

o výklad sporného právního úkonu z 27. 11. 1967 podle § 35 ObčZ, nejde o řešení

právní otázky, která by měla mít zobecňující význam pro právní praxi. Zde

dovolací soud odkazuje na usnesení Nejvyššího soudu ČR z 29. 4. 2002, sp. zn.

20 Cdo 1986/2001, uveřejněné v Souboru rozhodnutí pod C 1164, svazek 16, podle

kterého „o rozhodnutí odvolacího soudu zásadního právního významu ve smyslu §

237 odst. 1 písm. c), odst. 3 OSŘ jde tehdy, jestliže zahrnuje posouzení právní

otázky, která je relevantní i pro posouzení jiných, obdobných právních poměrů,

a jež v konečném účinku může mít vliv na obecnou rozhodovací soudů“. V usnesení

z 8. 3. 2001, sp. zn. 22 Cdo 1421/2000, publikovaném tamtéž pod C 297, svazek

3, Nejvyšší soud ČR dovodil, že rozhodnutí odvolacího soudu není po právní

stránce zásadního významu, jestliže „věc neobsahuje nic, co by ji činilo

významnější z hlediska obecného – nic podstatného, co by přesahovalo konkrétní

jedinečné zájmy účastníků řízení“.

Nejvyšší soud v rozsudku z 27. 11. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1857/2001 (viz Soubor

rozhodnutí C 866, svazek 12), zaujal právní názor, že „rozhodnutí o tom, zda

určitá věc je předmětem dědictví po zůstaviteli, náleží pouze soudu v řízení o

dědictví. V řízení podle § 80 písm. c) OSŘ může soud rozhodnout pouze o určení

vlastnického práva zůstavitele ke dni jeho úmrtí“. Jsou-li v katastru

nemovitostí jako spoluvlastníci předmětné stavby zapsáni žalovaní 1) a 2) a K.

a F. B., je předpokladem dodatečného projednání dědictví po A. D. ohledně této

stavby žalobkyní požadované určení, na němž žalobkyně má naléhavý právní zájem.

Ve věci aplikovaná zásada, že vlastníkem stavby je stavebník, není-li jiné

dohody mezi na právním vztahu zúčastněnými osobami, je v souladu s právním

názorem Nejvyššího soudu ČR vysloveným v rozsudku z 5. 11. 2002, sp. zn. 22 Cdo

1174/2001, publikovaném v Souboru rozhodnutí pod C 1536, svazek 22, podle

kterého „ při posouzení vlastnických a jiných právních vztahů ke stavbě vzniklé

společnou činností více osob je třeba vycházet z obsahu dohody uzavřené mezi

těmito osobami. Taková dohoda, která nemusí být písemná, založí

spoluvlastnictví, jen je-li z jejího obsahu zřejmé, že účastníci dohody chtěli

spoluvlastnický vztah založit. Pokud stavbu provádí více osob, které o

vlastnictví k nové stavbě neuzavřely žádnou dohodu, přičemž z okolností věci

není zřejmé, že mělo jít o stavbu ve vlastnictví jen některých z těchto osob,

jsou stavebníky všechny tyto osoby, které se stávají podílovými spoluvlastníky“.

Při učiněných skutkových závěrech pak nelze než vycházet z toho, že mezi

účastníky panovala shoda o tom, kdo se stal vlastníkem zhotovené předmětné

stavby, jejíž obsah věrohodně zaznamenal manžel žalobkyně v zápise z 27. 11.

1967.

Pro úplnost lze poznamenat, že jelikož nešlo o nabytí vlastnictví převodní

smlouvou, ale o vznik vlastnictví zhotovením věci, nelze ani uvažovat o

neplatnosti uvedeného právního úkonu (který ani nevyžadoval písemnou formu) z

hlediska § 39 ObčZ, jak by tomu mohlo být, kdyby šlo o (di)simulovanou převodní

smlouvu s obligátní písemnou formou (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího

soudu ČR ze 4. 9. 2002, sp. zn. 101/2001, publikovaný v Souboru rozhodnutí pod

C 1410, svazek 20, v němž se uvádí, že „v případě, že účastníci uzavřeli

simulovanou písemnou kupní smlouvu ohledně nemovitosti, kterou chtěli zastřít

darování této nemovitosti, není darovací smlouva platná, pokud nebyla uzavřena

písemně tak, že by z jejího znění plynulo, že šlo o darování“). V rozporu s

uvedeným ustanovením a pro obcházení zákona by tedy naopak byl právní úkon

představující nabývací titul pro žalované, ale žádný takový ani nebyl tvrzen.

S ohledem na uvedené dovolací soud neshledal předpoklady přípustnosti dovolání

podle § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 OSŘ v daném případě naplněny. Proto podle

§ 243b odst. 5 za použití § 218 písm. c) OSŘ dovolání žalovaných jako

nepřípustné odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání

žalovaných bylo odmítnuto a žalobkyni vznikly náklady (§ 243b odst. 5, § 224

odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ). Náklady řízení vzniklé žalobkyni

představují odměnu za zastoupení žalobkyně advokátem, která činí podle § 5

písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000

Sb. částku 2 500,- Kč, dále paušální náhradu hotových výdajů 75,- Kč podle § 13

odst. 3 advokátního tarifu a daň z přidané hodnoty 489,25 Kč, po zaokrouhlení

celkem částku 3 064,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149

odst. 1 a § 160 odst. 1 OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaní dobrovolně, co jim ukládá toto rozhodnutí, může žalobkyně

podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 2. listopadu 2005

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu