Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 2598/2010

ze dne 2011-03-28
ECLI:CZ:NS:2011:22.CDO.2598.2010.1

22 Cdo 2598/2010

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D.,

ve věci žalobců: a) M. B., a b) Mgr. M. B., zastoupených JUDr. Josefem Vaške,

advokátem se sídlem v Hradci Králové, Škroupova 957, proti žalovaným: 1) P. P.,

a 2) R. P., zastoupeným Mgr. Milošem Znojemským, advokátem se sídlem v Hradci

Králové, Velké náměstí 29, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,

vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí pod sp. zn. 6 C 205/2002, o dovolání

žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. listopadu

2009, č. j. 19 Co 414/2008-597, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 19

Co 414/2008-597, a rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 29.

července 2008, č. j. 6 C 205/2002-549, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v

Ústí nad Orlicí k dalšímu řízení.

Žalobci se domáhali, aby soud zrušil a vypořádal reálným rozdělením podílové

spoluvlastnictví účastníků k níže specifikovaným nemovitostem, tvořícím

lyžařský areál. Žalovaní souhlasili se zrušením a vypořádáním spoluvlastnictví

k uvedeným nemovitostem, a domáhali se, aby soud všechny pozemky i vlek

přikázal do jejich vlastnictví a uložil jim povinnost uhradit žalobcům

vypořádací podíl.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 29.

července 2008, č. j. 6 C 205/2002-549, výrokem pod body I. a II. zrušil

podílové spoluvlastnictví účastníků k nemovitostem - pozemkům nacházejícím se v

obci a katastrálním území Č. P., zapsaným na listech vlastnictví č. 226 a č.

161 v katastru nemovitostí vedených u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,

Katastrální pracoviště Ústí na Orlicí, a to k parcelám zde uvedeným včetně

parcelních čísel a výměr. Výrokem pod bodem III. zrušil podílové

spoluvlastnictví účastníků řízení k vleku TLV-12 nacházejícímu se na pozemcích

parc. č. 353/1, 1140, 1408/1, 1134 a 1137 v tamní obci a katastrálním území.

Výrokem pod bodem IV. a V. přikázal do společného jmění žalobců ze shora

uvedených nemovitostí, zapsaných na listu vlastnictví č. 226, stavební parcelu

č. 113 a parcely č. 353/1, 354/1, 1140 a na listu vlastnictví č. 161, parcely

č. 1134, 1135, 1137, 1138, 1139, 1121, 1122, 1124, 1126, 1127, 1128, 1129,

1130, 1131, 1137 a 1408/2. Výrokem pod bodem VI. dále přikázal do společného

jmění žalobců vlek TLV-12 nacházející se na výše uvedených pozemcích a výrokem

pod bodem VII. jim uložil povinnost zaplatit žalovaným společně a nerozdílně

vypořádací podíl 196.500,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Výrokem pod body VIII. až X. rozhodl o nákladech řízení.

Soud prvního stupně zjistil, že účastníci řízení jsou podílovými spoluvlastníky

předmětných nemovitostí, nechtějí setrvat ve spoluvlastnickém vztahu a na

způsobu vypořádání se nedohodli. Věc posoudil podle § 142 odst. 1 občanského

zákoníku („obč. zák.“); konstatoval, že vypořádání spoluvlastnictví nemovitostí

nelze provést jejich reálným rozdělením, neboť by došlo ke znehodnocení

celistvého lyžařského areálu. Přikázal je do společného jmění žalobců, kterým

uložil povinnost zaplatit žalovaným vypořádací podíl. Žalobci areál využijí

lépe, neboť jej stále provozují. Jsou vlastníky dalších, navazujících pozemků,

na nichž vybudovali zázemí pro provoz areálu (vlek se strojovnou, prodejna

lístků, chatka s občerstvením); první sloup osvětlení vleku a první sloup vleku

se rovněž nacházejí na pozemku v jejich výlučném vlastnictví. Vlastní i rolbu

pro údržbu sjezdovky, která je napříč rozdělena cestou, která je rovněž v

jejich výlučném vlastnictví. Žalovaní se sice zasloužili o získání nemovitostí

a vybudování lyžařského areálu s žalobci rovným dílem, v dalším období však

rozšířili své aktivity žalobci, když na přilehlých pozemcích vybudovali vlastní

dům, WC, občerstvení, lyžařský servis, půjčovnu lyží apod. Navíc prokázali, že

disponují prostředky k úhradě vypořádacího podílu. Pro zjištění jeho výše soud

vyšel z posudku České znalecké, a. s. se sídlem v Hradci Králové.

Krajský soud v Hradci Králové jako soud odvolací k odvolání všech účastníků

(žalobci se odvolali jen do výroku o nákladech řízení) rozsudkem ze dne 12.

listopadu 2009, č. j. 19 Co 414/2008-597, potvrdil rozsudek soudu prvního

stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Shrnul, že se žalobci i

žalovaní shodli na zrušení spoluvlastnictví předmětných nemovitostí, že jejich

reálné rozdělení nebylo možné a že muselo následovat rozhodnutí o jejich

přikázání do vlastnictví jedněm z účastníků; byli to žalobci z důvodů, jež soud

prvního stupně podrobně analyzoval a odůvodnil. K výši vypořádacího podílu

odvolací soud uvedl, že soud prvního stupně správně vyšel ze závěrů České

znalecké, a. s. Hradec Králové.

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalovaní dovolání. Uvádějí, že v dané

věci je rozhodováno o problematice zásadního právního významu spočívající v

řešení právní otázky vypořádání podílového spoluvlastnictví – nemovitostí

tvořících „zavedený lyžařský areál“, a to z hlediska, komu ze spoluvlastníků má

být areál přikázán do výlučného vlastnictví a z hlediska výše vypořádacího

podílu.

Za nesprávný považují dovolatelé závěr odvolacího soudu, že „s ohledem na

nulový počet prodejů celistvých lyžařských areálů je třeba při stanovení

vypořádacího podílu vycházet z cen, za které zemědělské družstvo odkupuje

louky“; další nepatřičný je i názor, že pozemky tvořící lyžařský areál je

správné přikázat do vlastnictví žalobcům, protože tento areál „několik let

samostatně provozují“. V tomto směru však odvolací soud přehlédl, že žalobci

společné pozemky takto provozují „na základě skutečnosti, že protiprávně

znemožnili provozování pozemků žalovaným“. Ti se totiž domáhali, a to

opakovaně, umožnění provozování společného lyžařského areálu spolu s žalobci,

čemuž se však žalobci v rozporu s dobrými mravy bránili, a to i navzdory

nařízení výkonu rozhodnutí – předběžného opatření - ohledně spoluužívání

pozemků oběma stranami sporu. Dovolatelé připomínají, že v řízení bylo

prokázáno, že žalobci si na hranici společných pozemků poté, co nechali

zrezivět společný vlek, vybudovali vlastní vlek, z něhož měli vysoké zisky.

Takto fakticky na společných pozemcích parazitovali; okolní pozemky přiléhající

k vleku jim patřící totiž nemohly z důvodu malého sklonu terénu k lyžování

sloužit. Žalobci se užíváním společné věci obohacovali, aniž by žalovaným

přenechali část příjmů.

Žalovaní se v minulosti marně snažili užívat spolu s žalobci společnou věc; „po

čase neustálého ponižování, kdy byli žalobcům se svojí snahou domoci se práva

pro smích“, úsilí o dosažení spoluužívání areálu zanechali. Areál nemohli

spoluužívat v důsledku protiprávního jednání žalobců; ti jej využívali řadu let

a jen tato skutečnost nemůže být důvodem pro přikázání společných pozemků

soudem jim. Pokud tak soudy rozhodly, legalizovaly nemorální jednání žalobců,

kteří několikaletým využíváním společného majetku na úkor žalovaných získali

výraznou majetkovou výhodu.

Za další vážné pochybení soudů obou stupňů dovolatelé pokládají jejich přístup

ke zjištění ceny lyžařského areálu; k tomu uvádějí podrobnou argumentaci.

Otázka posouzení způsobu ocenění lyžařského areálu soudem je proto otázkou

zcela zásadního právního významu. Dovolatelé navrhují, aby dovolací soud zrušil

rozhodnutí odvolacího soudu a věc tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

Žalobci ve vyjádření k dovolání argumentaci dovolatelů odmítají. Vedle dalšího

připomínají, že k rozporům mezi účastníky došlo před sezonou 2003 – 2004, kdy

žalovaní nepřipravili vlek TLV-12 k provozu do 31. 12. 2003, jak se zavázali

učinit, a žalobci proto vlek zprovoznili sami; soud nicméně 12. 2. 2004 vydal

předběžné opatření s rozhodnutím o střídavém užívání vleku účastníky.

Připomínají, že v podílovém spoluvlastnictví účastníků se nenachází „lyžařský

areál“, jak uvádějí žalovaní, ale toliko pozemky a lyžařský vlek TLV-12. Pokud

žalobci vybudovali „zázemí lyžařského areálu“, nešlo o protiprávní jednání; do

tohoto areálu v letech 2002 – 2003 investovali ze svých zdrojů 2.247.466,- Kč a

na rozvoj podnikatelských aktivit obdrželi od státu dotace ve výši 1.912.850,-

Kč. K provozování areálu mají odborné znalosti a veškerá podnikatelská

oprávnění; není protiprávní ani v rozporu s dobrými mravy, když rozšířili svoje

aktivity a na svých pozemcích zmíněné zázemí vybudovali. K argumentaci

dovolatelů ohledně nesprávného postupu soudu při zjišťování ocenění sporných

nemovitostí žalobci uvádějí, že soud vycházel ze znaleckého posudku znaleckého

ústavu, který ocenil pozemky ve vlastnictví účastníků a lyžařský vlek TLV-12.

Protože jejich hodnota byla „dle výnosové metody nulová“, znalecký ústav dospěl

k závěru, že hodnotu „nejlépe vystihuje majetková metoda ocenění“ a tuto

hodnotu stanovil částkou 393.000,- Kč. V dané věci nebyla odvolacím soudem

řešena problematika zásadního právního významu, a proto žalobci navrhují, aby

dovolací soud dovolání žalovaných odmítl.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., že jsou uplatněny dovolací důvody upravené v § 241a odst. 2

písm. b) a v § 241a odst. 3 o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti

dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 o. s. ř.),

napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je důvodné.

V dané věci do úvahy přichází přípustnost dovolání jen podle § 237 odst. 1

písm. c) o. s. ř., podle kterého je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí

odvolacího soudu po právní stránce zásadní význam [odstavec 1 písm. c)] zejména

tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím

soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným

dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží.

Dovolateli vymezené problémy, které měly z napadeného rozsudku učinit

rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam, zčásti

neobstojí; jde jednak o skutkové otázky (zjištění ceny areálu), jednak o

neurčitě vymezený problém „vypořádání lyžařského areálu“, který nezakládá

právní otázku ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř. Zásadní význam napadeného

rozhodnutí však zakládá dovolateli uplatněná otázka, zda při zrušení a

vypořádání podílového spoluvlastnictví lze přihlížet ke skutečnostem, které

svědčí ve prospěch jedné strany sporu, pokud tyto skutečnosti nastaly v

důsledku jejího jednání, které bylo protiprávní nebo bylo v rozporu s dobrými

mravy.

Podle § 142 odst. 1 obč. zák. „nedojde-li k dohodě, zruší spoluvlastnictví a

provede vypořádání na návrh některého spoluvlastníka soud. Přihlédne přitom k

velikosti podílů a k účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné,

přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům;

přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita. Nechce-li věc žádný

ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů“.

Při posuzování účelného využití nemovitosti sloužící k podnikání je třeba

přihlížet k tomu, který ze spoluvlastníků v nemovitosti podnikal, udržoval ji,

opravoval, případně do ní investoval a je schopen se o její údržbu nadále

starat (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2003, sp. zn. 22 Cdo

1283/2001, Soubor civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. C 1940).

Jestliže zákon stanoví, že přikázání věci jednomu ze spoluvlastníků je možné

jen za přiměřenou náhradu, pak to znamená, že soud může přikázat věc jen tomu

spoluvlastníku, resp. spoluvlastníkům, kteří prokáží schopnost přiměřenou

náhradu zaplatit (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. listopadu

2010, sp. zn. 22 Cdo 2147/2009, publikovaný v ASPI, a judikaturu tam uvedenou).

Jedním ze základních principů, na kterých spočívá soukromé právo, je princip

dobrých mravů; ten se týká nejen způsobu výkonu práva (§ 3 odst. 1 obč. zák.),

resp. právních úkonů (§ 39 obč. zák.), ale prostupuje celým právním odvětvím a

je tak regulativem výkladu občanskoprávních předpisů. V této souvislosti

Ústavní soud např. v nálezu ze dne 16. září 2010, sp. zn. IV. ÚS 262/10,

konstatoval, že „zásada souladu práv, resp. jejich výkonu s dobrými mravy totiž

představuje významný princip, který v odůvodněných případech dovoluje sociálně

citlivě reagovat na konkrétní sociální fakta tak, aby právo skutečně mohlo

působit v souladu se spravedlnostními představami, které ve společnosti panují

a neuzavíralo se do normativní, životu odcizené věže ze slonoviny. Aplikace

principu dobrých mravů tedy dává soudci prostor pro uplatnění pravidel

slušnosti. Pojem dobré mravy nelze vykládat pouze jako soubor mravních pravidel

užívaných jako korektiv či doplňující obsahový faktor výkonu subjektivních práv

a povinností, ale jako příkaz soudci rozhodovat v souladu s ekvitou, což ve

svých důsledcích znamená nastoupení cesty nalézání spravedlnosti (obdobně viz

nález sp. zn. I. ÚS 643/04)“.

Z uvedeného je patrné, že jestliže jeden z podílových spoluvlastníků prokáže,

že v nemovitosti (převážně) podnikal a investoval do ní, příp. investoval do

staveb, které jsou umístěny na pozemku v jeho výlučném vlastnictví, slouží však

lepšímu využití společné věci, a je – oproti druhému spoluvlastníkovi – schopen

vyplatit přiměřenou náhradu, jsou tu významné okolnosti pro přikázání

nemovitosti do jeho výlučného vlastnictví. Jestliže však uvedeného stavu dosáhl

tento spoluvlastník tak, že protiprávně vylučoval druhého z užívání věci,

zadržoval výnosy z podnikání se společnou věcí a i jinak v rozporu s dobrými

mravy bránil druhému věc užívat, pak k jeho přednostem takto dosaženým nelze

přihlédnout; prokázané opakované a úmyslné jednání v neprospěch druhého

spoluvlastníka, které je v rozporu se zákonnými či dohodnutými pravidly pro

užívání společné věci a nakládání s ní musí jít naopak k tíži toho, kdo se

takto chová. Jinak řečeno, v souladu se zásadou „nemo turpitudinem suam

allegans auditur“ (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 14. května 1997,

sp. zn. II. ÚS 28/96) se spoluvlastník v řízení o zrušení a vypořádání

podílového spoluvlastnictví nemůže dovolávat skutečností, které by jinak

svědčily v jeho prospěch, pokud jsou tyto skutečnosti důsledkem jeho

protiprávního jednání, případně takového jednání, které je v rozporu s dobrými

mravy.

V dané věci žalovaní od počátku řízení tvrdili, že žalobci je v rozporu s

dobrými mravy vylučují z užívání společné věci a z jejich podání vyplývalo, že

žalobci tak údajně dosahují zisku na jejich úkor (viz např. č. l. 10, 231,

534); tuto argumentaci uplatnili i v odvolání proti rozsudku soudu prvního

stupně (č. l. 563 a násl.). Tato skutečnost mohla vést mimo jiné k tomu, že

žalovaní na rozdíl od žalobců nemají potřební prostředky na podnikání na

předmětných nemovitostech, a že žalobci mohli vybudovat na svých pozemcích

zařízení, jejichž existence jim v řízení svědčila. Šlo o tvrzení právně

významné skutečnosti, kterou - pokud by byla prokázána – by bylo třeba vzít do

úvahy při rozhodování o tom, komu bude společná věc přikázána do výlučného

vlastnictví. Soud prvního stupně se však námitkami žalovaných zabýval v

rozsudku ze dne 20. ledna 2005, sp. zn. 6 C 205/2002 (později zrušeném

odvolacím soudem) jen velmi stručně s tím, že „tvrzené protiprávní jednání

žalobců prokázáno nebylo“ (č. l. 254). S námitkami proti tomuto závěru ani s

další tvrzeními žalovaných se nevypořádal ani odvolací soud, ani soud prvního

stupně (ev. za postupu podle § 118a odst. 1, 3 o. s. ř.).

Z uvedeného je zřejmé, že odvolací soud pominul právně relevantní tvrzenou

skutečnost, kterou zřejmě považoval za právně nevýznamnou; jeho rozhodnutí tak

spočívá na nesprávném právním posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b)

o. s. ř. K tomu dovolací soud dodává, že i kdyby soudy v dalším řízení

zjistily, že žalobci dosáhli protiprávním jednáním, resp. jednáním v rozporu s

dobrými mravy ve sporu výhodu na úkor žalovaných, avšak pro existenci dalších

skutečností nelze žalovaným věc přikázat do výlučného vlastnictví, měly by toto

zjištění promítnout do výše náhrady za podíl.

K námitce nesprávného stanovení ceny nemovitostí dovolací soud uvádí: Stanovení

ceny obvyklé, která je základem pro stanovení výše vypořádacího podílu, je

úkolem k tomu povolaného soudního znalce. Zároveň nejde o otázku právní ale

skutkovou. Jestliže soud při stanovení ceny obvyklé akceptuje odborné posouzení

znalce jako správné, ač tomu tak není, jde o pochybení při zjišťování

skutkového stavu věci, které může být dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o.

s. ř. Takový dovolací důvod však v případě dovolání, jehož přípustnost se

opírá o § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nelze uplatnit.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolání je důvodné. Proto nezbylo, než rozhodnutí

odvolacího soudu zrušit; vzhledem k tomu, že důvody, pro které bylo zrušeno

rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro rozhodnutí soudu prvního stupně,

zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, 3 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. března 2011

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu