Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 3038/2008

ze dne 2010-06-29
ECLI:CZ:NS:2010:22.CDO.3038.2008.1

22 Cdo 3038/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka,

Ph.D., ve věci žalobců: a) L. R. a b) A. R., zastoupených Mgr. Marianem

Przybylou, advokátem se sídlem v Krnově, B. Němcové 1, proti žalovanému L. V.,

zastoupenému Mgr. Josefem Blažkem, advokátem se sídlem v Bruntále, Žižkovo

náměstí 2, o vyklizení části kůlny, vedené u Okresního soudu v Bruntále,

pobočka v Krnově pod sp. zn. 19 C 13/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku

Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. února 2008, č. j. 57 Co 579/2007-69, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. února 2008, č. j.

57 Co 579/2007-69, a rozsudek Okresního soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, ze

dne 1. června 2007, č. j. 19 C 13/2007-40, se ruší a věc se vrací Okresnímu

soudu v Bruntále, pobočka v Krnově, k dalšímu řízení.

kat. území O. P., nezapsané v katastru nemovitostí. Dále rozhodl o náhradě

nákladů řízení.

Soud prvního stupně zjistil, že účastníci jsou podílovými

spoluvlastníky budovy č. p. 369 na pozemku parc. č. 909 a pozemků parcelních

čísel 909 a 910 v kat. území O. P., a to žalobci v rozsahu 5735/10000 a

žalovaný 4265/10000. Na pozemku parc. č. 909 je postavena částečně dřevěná a

částečně zděná kůlna, která není zapsaná v katastru nemovitostí. Dne 14. 9.

2006 žalobci jako většinoví spoluvlastníci nemovitostí přijali rozhodnutí o

hospodaření se společnou věcí, podle kterého předmětná kůlna bude užívána tak,

že žalovaný bude užívat první kóji vlevo a žalobci její ostatní části.

Žalovaného vyzvali, aby vyklidil kóji vpravo při přímém pohledu, což žalovaný

neučinil. Soud prvního stupně s odkazem na § 139 odst. 2 a § 126 odst. 1 obč.

zák. žalobě vyhověl z důvodu, že o užívání předmětné kůlny rozhodli žalobci

jako většinoví spoluvlastníci a žalovaný neprávem užívá její část

specifikovanou ve výroku rozsudku.

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalovaného

rozsudkem ze dne 21. 2. 2008, č. j. 579/2007-69, rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu

prvního stupně i s jeho právním posouzením věci. Dodal, že právní závěry soudu

prvního stupně korespondují se stávající judikaturou Nejvyššího soudu České

republiky (dále „Nejvyšší soud“), např. jeho rozhodnutím sp. zn. 22 Cdo

1812/2001.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dovolání z

důvodů, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci, a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení

věci. Namítl, že citovaná judikatura na daný případ nedopadá, neboť o rozsahu

užívání společného domu spoluvlastníky nebylo právně relevantně rozhodnuto.

Žalobci dne 14. 9. 2006 takové rozhodnutí učinili, ale žalovaný se v řízení u

soudu prvního stupně vedeném pod sp. zn. 7 C 233/2007 domáhá přezkumu tohoto

rozhodnutí. Odvolací soud měl proto řízení přerušit podle § 109 odst. 2 písm.

c) občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“), a pokud tak neučinil, měl

správnost rozhodnutí žalobců ze dne 14. 9. 2006 posoudit jako předběžnou

otázku. Soudy obou stupňů nezkoumaly, zda rozhodnutí žalobců o rozsahu užívání

společné věci podle § 139 odst. 2 obč. zák. odpovídá jiným zákonným

ustanovením, zejména § 137 obč. zák. Současná situace v užívání nemovitostí

účastníků § 137 obč. zák. neodpovídá. Žalobci užívají nemovitosti v podstatně

větším rozsahu, než jaký by odpovídal jejich spoluvlastnickému podílu. Zatímco

žalovaný má užívat jedinou kóji dřevěné kůlny, žalobci tři kóje. Žalovaný

považuje rozhodnutí soudů „za absurdní i proto, že žalobcům nic nebrání vydávat

nová rozhodnutí, jimiž spoluvlastnická práva žalovaného ještě více omezí“.

Podle názoru žalovaného ustanovení § 137 obč. zák. „nemůže sloužit k

šikanóznímu výkonu práva a k bezbřehé nemorální šikaně menšinových

spoluvlastníků v rozporu s ustanovením § 3 obč. zák.“. Navrhl, aby dovolací

soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc vrátil soudu

prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobci navrhli, aby dovolání bylo jako zjevně nedůvodné

odmítnuto. Uvedli, že problematika § 139 odst. 2 obč. zák. je v rozhodovací

praxi Nejvyššího soudu celkem bohatě jednotně řešena a že rozhodnutí odvolacího

soudu je v souladu s touto ustálenou rozhodovací praxí. Otázka vyklizení části

kůlny nemá žádný judikatorní rozsah. Žalovaný také neformuloval právní otázku

zásadního právního významu, která by měla být dovolacím soudem řešena.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů

69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají

účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou

podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím

není dotčeno.

Nejvyšší soud České republiky (dále „Nejvyšší soud“) jako soud

dovolací proto při projednání dovolání postupoval podle občanského soudního

řádu ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb.

Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je přípustné za splnění

předpokladů stanovených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c), odst. 3 o. s.

ř. Protože předpoklad stanovený v § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. nebyl

naplněn, přicházela v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. c) o. s. ř. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího

soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání je přípustné, protože rozhodnutí

odvolacího soudu není zcela v souladu s judikaturou dovolacího soudu k

problematice rozhodování tzv. většinového spoluvlastníka.

Nesprávným právním posouzením věci je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný

skutkový stav (skutkové zjištění). O mylnou aplikaci právních předpisů se

jedná, jestliže soud použil jiný právní předpis, než který měl správně použít,

nebo aplikoval sice správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil, popř. že

ze správných skutkových zjištění vyvodil nesprávné právní závěry.

Odvolací soud posuzoval sice věc podle právní normy, jež na zjištěný skutkový

stav dopadá (§ 139 odst. 2 obč. zák.), avšak neaplikoval ji na zjištěný

skutkový stav správně. Pokud odvolací soud vycházel z rozhodnutí dovolacího

soudu sp. zn. 22 Cdo 1812/2001, které citoval, měl také posoudit, zda i v dané

věci žalobci jako většinoví spoluvlastníci rozhodli o užívání předmětné kóje

právně relevantně. V tomto ohledu dovolací soud odkazuje na usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 3. 4. 2008, sp. zn. 28 Cdo 770/2008, publikované v Souboru

civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck Praha, (dále jen

„Soubor rozhodnutí“), pod C 6127, podle kterého „Rozhodování podílových

spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí nepředstavuje zákonem stanovený

formalizovaný postup, ale shodu či neshodu při řešení určité věcné otázky. O

tom, že tato otázka se stala předmětem společného rozhodování, mají být všichni

spoluvlastníci informováni při zachování možnosti se vyjádřit a konečné

rozhodnutí tak ovlivnit.“ V dané věci žalovanému nebyla příležitost vyjádřit se

před rozhodnutím žalobců poskytnuta.

Rozhodnutí většinového spoluvlastníka nemusí být právně

relevantní nejen po stránce procedurální, ale také po stránce materiální, tedy

i z důvodu jeho možného rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák.).

Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 30. 9. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1773/2003,

uveřejněném v Souboru rozhodnutí pod C 2113, zaujal právní názor, že „i

rozhodnutí většinových podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou

věcí podle § 139 odst. 2 obč. zák. může být v rozporu s dobrými mravy“.

Jestliže žalovaný namítal, že žalobci svých práv většinových spoluvlastníků

zneužívají nad rámec jejich omezení vyplývajícího z § 137 odst. 1 obč. zák.,

bylo povinností odvolacího soudu posoudit při aplikaci § 139 odst. 2 obč. zák.

platnost uvedeného rozhodnutí i z tohoto pohledu.

Z uvedeného vyplývá, že právní posouzení věci odvolacím soudem nebylo správné.

Dovolací soud proto rozsudek odvolacího soudu zrušil a protože důvody, pro

které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu prvního

stupně, zrušil i tento rozsudek a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení (§ 243b odst. 2 a 3 o. s. ř.).

S ohledem na výsledek dovolacího řízení se dovolací soud nezabýval dovolatelem

tvrzenými procesními vadami, které měly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci. Lze jen poznamenat, že správnost rozhodnutí, jímž nebylo vyhověno návrhu

žalovaného na přerušení řízení, nelze již v dovolacím řízení přezkoumávat, a to

především proto, že proti němu zákon dovolání nepřipouští.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. června 2010

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu