Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4000/2008

ze dne 2010-06-22
ECLI:CZ:NS:2010:22.CDO.4000.2008.1

22 Cdo 4000/2008

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Baláka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila,

CSc., ve věci žalobkyně A. M., zastoupené JUDr. Jaroslavem Skoupým, advokátem

se sídlem v Rakovníku, Havlíčkova 584, proti žalovanému J. M., zastoupenému

JUDr. Hanou Hrubešovou, advokátkou se sídlem v Rakovníku, Husovo náměstí 17, o

určení spoluvlastnictví k bytu, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp.

zn. 3 C 182/2007, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze

ze dne 24. června 2008, č. j. 22 Co 182/2008-80, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení ve výši

12 360,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce žalobkyně JUDr.

Jaroslava Skoupého.

Okresní soud v Rakovníku (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze

dne 27. listopadu 2007, č. j. 3 C 182/2007-46, ve spojení s opravným usnesením

ze dne 3. března 2008, č. j. 3 C 182/2007-59, zamítl žalobu na určení, že

„žalobkyně je podílovou spoluvlastnicí jedné ideální poloviny bytu č. 1833/4,

se spoluvlastnickým podílem 209/10000 na společných částech budovy – domu č.p.

1833, 1834, 1835, 1836 v k.ú. R., zapsaného na LV č. 6242 pro obec a k.ú. R. u

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Rakovník“ (dále též jen „předmětný byt“ nebo „předmětná bytová jednotka“) a

rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že M. B. jako převodkyně

žalovaný a A. M. – nyní M. (žalobkyně) jako nabyvatelé uzavřeli dne 4. prosince

1997 ve smyslu § 230 obchodního zákoníku dohodu o převodu členských práv a

povinností, týkající se mimo jiné předmětného bytu. Dohoda je opatřena podpisy

převodkyně M. B. a žalovaného jako nabyvatele; podpis žalobkyně na dohodě

chybí. Následně dne 29. ledna 1998 Stavební družstvo Rakovník převedlo

předmětnou bytovou jednotku do vlastnictví žalovaného, který je v katastru

nemovitostí veden jako její výlučný vlastník. Rozsudkem Okresního soudu v

Rakovníku ve věci vedené pod sp. zn. 7 C 6/2002, který nabyl právní moci dne

22. února 2002, bylo manželství účastníků rozvedeno postupem podle § 24a zákona

o rodině. Soud prvního stupně poukázal na obsah spisu Okresního soudu v

Rakovníku sp. zn. 3 C 238/2006, v němž se M. B. domáhala vůči žalovanému určení

jejího vlastnického práva k předmětné bytové jednotce, přičemž tato žaloba byla

pravomocně zamítnuta. V rámci tohoto řízení byla jako svědkyně slyšena

žalobkyně, která mimo jiné uvedla, že v prosinci 1997 žila se žalovaným na

adrese S. a odstěhovala se dne 17. 11. 2001. Žalovaný jako účastník řízení

uvedl, že v době podpisu smlouvy o převodu bytové jednotky v lednu 1998 žil se

žalobkyní ve společné domácnosti. Soud prvního stupně zdůraznil, že pokud

účastníci uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů ve smyslu § 24a

zákona o rodině, měli možnost se odchýlit od hledisek zakotvených v občanském

zákoníku pro toto vypořádání, aniž by v důsledku toho jejich dohoda byla

neplatná nebo neúplná. Společné jmění manželů bylo tímto způsobem vypořádáno

zcela a neexistuje již žádná jeho nevypořádána část, tedy ani byt, ohledně

kterého by platila domněnka vzniku podílového spoluvlastnictví. Z těchto důvodů

soud prvního stupně žalobu zamítl. Krajský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 24. června 2008, č. j. 22 Co 182/2008-80, k odvolání žalobkyně rozsudek soudu

prvního stupně změnil tak, že určil, že „žalobkyně A. M., r. č. 476017/408 je

podílovým spoluvlastníkem jedné ideální poloviny bytu č. 1833/4, zapsaného na

LV č. 6242 pro obec a katastrální území R. u Katastrálního úřadu pro

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, se spoluvlastnickým podílem

209/10000, na společných částech budovy – bytového domu č. p. 1833, 1834, 1835,

1836 nemovitosti zapsané na LV č. 4134 pro obec a katastrální území R. u

Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník“ a

rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními soudu prvního

stupně, dospěl však k odlišným právním závěrům, když podle jeho názoru soud

prvního stupně nesprávně posoudil důsledky vyplývající ze smlouvy o vypořádání

společného jmění ze dne 7. 1. 2002, která sloužila jako podklad pro rozvod

manželství účastníků v režimu § 24a zákona o rodině. Dospěl k závěru, že

účastníkům v souladu s § 703 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „obč.

zák.“)

vzniklo právo společného nájmu družstevního bytu manžely a také společné

členství v družstvu, neboť účastníci ke dni uzavření dohody o převodu členských

práv a povinností, tj. ke dni 4. 12. 1997, spolu trvale žili. Jestliže pak dne

29. ledna 1998 žalovaný uzavřel smlouvu o převodu předmětné bytové jednotky a

společných prostor podle § 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., v souladu s

úpravou obsaženou v § 143 tehdy účinného občanského zákoníku se bytová jednotka

stala součástí bezpodílového spoluvlastnictví manželů s následnou transformací

k 1. 8. 1998 na společné jmění manželů. Dohoda účastníků o vypořádání společného jmění obsahovala souhlasné

prohlášení o tom, že součástí společného jmění manželů není nemovitost; toto

prohlášení však podle názoru odvolacího soudu nemá žádnou právní relevanci v

situaci, kdy existence bytu a podílu na společných domu (tj. nemovitých věcí)

jako součásti společného jmění manželů byla prokázána. Absence vypořádání bytu

uvedenou smlouvou má za následek – po uplynutí tří let od rozvodu manželství

účastníků – nastoupení zákonné domněnky podle § 150 odst. 4 obč. zák. a vznik

rovnodílného podílového spoluvlastnictví účastníků k předmětné bytové jednotce. Z těchto důvodů je proto žaloba žalobkyně důvodná, a jsou proto dány podmínky

pro změnu napadeného rozhodnutí soudu prvního stupně. Rozsudek odvolacího soudu napadl žalovaným dovoláním s uplatněním

dovolacích důvodů podle § 241a odst. 2 písm. a), b), odst. 3 občanského

soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“). Namítal, že ve vztahu k uvedenému bytu nemohlo vzniknout právo

společného nájmu bytu, neboť v době uzavření dohody o převodu členských práv a

povinností sice manželství účastníků existovalo, nicméně bylo pouze formální a

omezovalo se na bydlení v jedné nemovitosti, když v předmětném bytě účastníci

nebydleli a bydlela v něm M. B. Byt se pak nemohl stát součástí bezpodílového

spoluvlastnictví, resp. společného jmění manželů, neboť účastníci neprojevili

úmysl nabýt bytovou jednotku do společného jmění. Odvolacímu soudu vytkl

nesprávnou aplikaci § 24a zákona o rodině, kdy právní názor odvolacího soudu o

tom, že „zmiňovanou dohodou nebyl byt vypořádán, by bylo možné akceptovat pouze

v případě, že dohoda dle § 24a zákona o rodině by nebyla projevem svobodné a

omylu prosté vůle účastníků, resp. že dohodou dle § 24a zák. o rodině nebyl

majetek vypořádán opomenutím nebo za situace, kdy jeden z manželů uzavírajících

dohodu, o tomto majetku nevěděl, což však rozhodně není daný případ“. Tato

tvrzení žalovaného a k nim v řízení před soudem prvního stupně provedené důkazy

nebyly odvolacím soudem zohledněny a zmíněny, což má za následek, že napadené

rozhodnutí nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování. Podle názoru dovolatele odvolací soud zatížil řízení i procesními

vadami, neboť se nevypořádal s okolností, že žalobkyně věděla o vlastnictví

žalovaného k předmětné bytové jednotce a přesto nechala sepsat dohodu o

vypořádání společných majetkových vztahů podle § 24a zákona o rodině. Dovolatel dále namítl „procesní vady při hodnocení některých důkazů, resp.

absenci řádného hodnocení všech provedených důkazů ve vztahu k tvrzeným

skutečnostem v písemném vyhotovení rozhodnutí“, jakož i to, že rozhodnutí

odvolacího soudu se nevypořádalo s tvrzenou vadou petitu, který nerespektuje

zákon č. 72/1994 Sb. potud, že k bytové jednotce náleží vždy i příslušný

stavební pozemek, který není samostatně převoditelný. Žalobkyně navrhla odmítnutí dovolání. Ve vyjádření se vypořádala s

jednotlivými dovolacími námitkami žalovaného, které neshledal důvodné a

ztotožnila se se skutkovými i právními závěry učiněnými odvolacím soudem. Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů

69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají

účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou

podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím

není dotčeno. Dovolací soud proto při projednání dovolání postupoval podle občanského

soudního řádu ve znění účinném do novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (dále

jen „o. s. ř.“).

Dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., není však

důvodné.

Dovolatel především napadá skutková zjištění vážící se ke skutkovému

závěru, že účastníci ke dni uzavření dohody o převodu členských práv a

povinností spolu žili, čím uplatňuje dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování, jestliže výsledek

hodnocení důkazů soudem neodpovídá § 132 o. s. ř., protože soud vzal v úvahu

skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů účastníků nevyplynuly ani

jinak nevyšly za řízení najevo, soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly

provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo, v hodnocení důkazů,

popřípadě poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo které vyšly

najevo jinak, z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti,

event. věrohodnosti je logický rozpor, nebo jestliže výsledek hodnocení důkazů

neodpovídá tomu, co mělo být zjištěno způsobem vyplývajícím z § 133 až 135. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování v podstatné části tehdy,

týká-li se skutečností, které byly významné pro skutkový závěr o věci a tím i

pro posouzení věci z hlediska hmotného (popřípadě i procesního) práva. Podle § 703 odst. 1 – 3 občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“)

jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu,

vznikne společný nájem bytu manžely. Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání

manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se

společným nájmem bytu manžely i společné členství manželů v družstvu; z tohoto

členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Ustanovení

odstavců 1 a 2 neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Nalézací soudy závěr o tom, že účastníci ke dni uzavření dohody o

převodu členských práv a povinností spolu trvale žili, opřely o zjištění

podávající se ze spisu Okresního soudu v Rakovníku sp. zn. 3 C 238/2006, kde

žalobkyně uvedla, že v době uzavření uvedené dohody společně žili a sám

žalovaný potvrdil k tomuto datu vedení společné domácnosti. Ostatně v předmětné

věci potvrdil vedení společné domácnosti ke konci roku 1997 sám žalovaný ve své

účastnické výpovědi u jednání konaného dne 13. listopadu 2007. Uvedená skutková

zjištění tak oporu v provedeném dokazování mají. Odvolací soud se posouzením

této otázky v odůvodnění svého rozhodnutí zabýval velmi podrobně a na tuto

pasáž rozsudku odvolacího soudu lze v plném rozsahu odkázat. Z uvedeného zjištění, že účastníci za trvání manželství ke dni uzavření

dohody o převodu členských práv a povinností spolu trvale žili, pak vyplývá

správný právní závěr odvolacího soudu potud, že účastníkům vzniklo právo

společného nájmu družstevního bytu manžely i společné členství manželů v

družstvu. Odvolací soud správně posoudil i otázku, zda předmětná bytová jednotka

tvořila součást bezpodílového spoluvlastnictví manželů, resp. následně

společného jmění manželů. V této souvislosti je bezpředmětná dovolací námitka

žalobce, že předmětná bytová jednotka nemohla tvoři součást majetkového

společenství manželů, protože tito neprojevili úmysl nabýt bytovou jednotku do

„společného jmění“.

Mezi účastníky bylo nesporné, že dne 29. ledna 1998 uzavřel

žalovaný smlouvu o převodu předmětné bytové jednotky a společných prostor do

svého vlastnictví. Podle § 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé

spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a

nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), byt v

budově ve vlastnictví, popřípadě spoluvlastnictví bytového družstva (dále jen

"družstvo"), jehož nájemcem je fyzická osoba - člen družstva, lze převést jen

tomuto členu družstva. Uvedená podmínka platí i pro byty ve vlastnictví,

popřípadě spoluvlastnictví družstva v domech. Podle § 143 občanského zákoníku, ve znění účinném do novely provedené

zákonem č. 91/1998 Sb., tj. ve znění účinném do 31. 7. 1998, v bezpodílovém

spoluvlastnictví manželů je vše, co může být předmětem vlastnictví a co bylo

nabyto některým z manželů za trvání manželství, s výjimkou věcí získaných

dědictvím nebo darem, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní

potřebě nebo výkonu povolání jen jednoho z manželů a věcí vydaných v rámci

předpisů o restituci majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve

vlastnictví před uzavřením manželství anebo jemuž byla věc vydána jako právnímu

nástupci původního vlastníka. V daném případě sice došlo k uzavření smlouvy pouze se žalovaným jako

jedním z manželů (společných nájemců a členů družstva), nemůže to však být na

újmu závěru, že předmětná bytová jednotka se stala součástí bezpodílového

spoluvlastnictví. Jedná se o zákonný důsledek plynoucí z § 23 odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. a § 143 občanského zákoníku, který není podmíněn úmyslem manželů

nabýt bytovou jednotku do zákonného majetkového společenství a ani smluvní

účastí obou manželů na dohodě o převodu bytové jednotky. Odvolací soud pak také

správně uzavřel, že po 1. 8. 1998 je na bytovou jednotku nutno nahlížet jako na

součást společného jmění manželů (článek VIII – Přechodná ustanovení, bod 2

zákona č. 91/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o

rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů). Nesprávné právní posouzení nelze odvolacímu soudu vytknout ani vzhledem

k aplikaci § 24a zákona o rodině. Podle § 24a odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, jestliže

manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a

k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky uvedené v

ustanovení § 24 odst. 1 jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a

manželství rozvede, jsou-li předloženy a) písemné smlouvy s úředně ověřenými

podpisy účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných

majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou

vyživovací povinnost, a b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o

úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Účastníci předmětem dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů

předmětnou bytovou jednotku neučinili a výslovně sjednali smluvní prohlášení,

podle kterého součástí společného jmění manželů není žádná nemovitost.

V

takovém případě je zcela správný závěr odvolacího soudu, podle kterého nebyla

bytová jednotka touto dohodou vypořádána. Ostatně dovolací argumentace

žalovaného je vnitřně rozporná, neboť ten na straně jedné tvrdí, že bytová

jednotka součástí společného jmění nebyla, na straně druhé však současně

zdůrazňuje, že dohodou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů byla jednotka

vypořádána tak, že stala výlučným vlastnictvím žalovaného, což dovozuje zjevně

ze skutečnosti, že účastníci předmětem dohody bytovou jednotku neučinili, a

žalobkyně tak fakticky potvrdila výlučné vlastnické právo žalovaného k bytové

jednotce. Absence majetku tvořícího součást společného jmění v dohodě o jeho

vypořádání nemůže vést k závěru, že takový majetek je touto dohodou vypořádán,

zvláště když podle názoru žalovaného nemá jít o skutečné vypořádání společného

jmění, ale o potvrzení jeho výlučného vlastnictví odvozované od toho, že

účastníci předmětem vypořádání bytovou jednotku neučinili. Tvoří-li pak bytová jednotka součást společného jmění manželů a nedošlo

k jejímu vypořádání dohodou předvídanou § 24a zákona o rodině, ohledně této

jednotky nebyla po rozvodu manželství účastníků uzavřena dohoda ani ve lhůtě

tří let od zániku společného jmění manželů nebyl podán návrh na vypořádání

prostřednictvím soudu, dopadá na tuto majetkovou součást společného jmění

nevyvratitelná domněnka zakotvená v § 150 odst. 4 obč. zák., podle kterého

nedošlo-li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádání

dohodou nebo nebyl-li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání

rozhodnutím soudu, platí ohledně movitých věcí, že se manželé vypořádali podle

stavu, v jakém každý z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou,

své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých

věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že

podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních

majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných. Žalobkyně se

proto důvodně domáhá určení svého spoluvlastnického práva. Dovolací tvrzení o rozporu uplatněného práva žalobkyně s dobrými mravy nemůže

mít vliv na správnost rozhodnutí odvolacího soudu, neboť podle ustálených

závěrů judikatury uplatnění žaloby na určení vlastnictví (spoluvlastnictví)

nemůže být posuzováno jako výkon práva, který by byl v rozporu s dobrými mravy

ve smyslu § 3 odst. 1 obč. zák. (k tomu srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 4. května 1999 sp. zn. 22 Cdo 471/99, uveřejněný v

časopise Právní rozhledy, 1999, č. 8, str. 429, usnesení Nejvyššího soudu České

republiky ze dne 15. září 2004, sp. zn. 22 Cdo 927/2004, uveřejněné v Souboru

civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck, 2005, pod pořadovým č. C

2956 nebo usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. března 2005, sp. zn. 22 Cdo 1917/2004, uveřejněné v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího

soudu, C. H. Beck, 2006, pod pořadovým č. C 3318).

Dovolatel dále namítal vadu řízení spočívající v tom, že odvolací soud

se při hodnocení důkazů nevypořádal s okolností, že žalobkyně věděla o

existenci vlastnictví žalovaného k předmětné bytové jednotce a přesto „nechala“

sepsat dohodu o vypořádání podle § 24a zákona o rodině s tvrzením, že s

„uvedenými nemovitostmi ani s žalovaným nechce mít nic společného“. Z uvedené

námitky především není zřejmé, jakým způsobem by se měla promítnout do poměrů

souzené věci a jejího hmotněprávního posouzení. Dovolatel v této souvislosti

pouze uvádí, že takové posouzení má pro rozhodnutí věcí zásadní právní význam,

nicméně blíže tuto svou výhradu vůči postupu odvolacího soudu nijak

nekonkretizuje a dovolací soud neshledal, že by se tato námitka jakkoliv

vztahovala k výše prezentovaném právnímu názoru aplikovanému v této věci. Obdobně dovolací soud nahlíží na dovolací námitku, podle které

dovolatel namítal „procesní vady při hodnocení některých důkazů, resp. absenci

řádného zhodnocení všech provedených důkazů ve vztahu k tvrzeným skutečnostem v

písemném vyhotovení rozhodnutí, kdy se soud nevypořádal ani s důkazy, které

byly na podporu tvrzení žalovaného (uvedeného v předchozím odstavci rozsudku)

provedeny v řízení před soudem prvního stupně“. Ani zde obecnost uplatněné

dovolací námitky neumožňuje dovolacímu soudu její aplikaci do konkrétních

poměrů souzené věci. Z hlediska okolností rozhodných pro právní posouzení

dovolací soud neshledal v postupu odvolacího soud nic, co by mohlo mít za

následek nepřezkoumatelnost jeho rozhodnutí. Odvolací soud zohlednil všechny

skutečnosti rozhodné z hlediska právního posouzení věci a vypořádal se též se

všemi relevantními námitkami žalovaného. Jestliže dovolatel vytýkal odvolacímu soudu, že se napadené rozhodnutí

nevypořádalo s tvrzenou vadou petitu, který „nerespektuje zák. č. 72/1994 Sb.,

podle něhož náleží k bytové jednotce vždy i přísl. stavební pozemek, který není

samostatně převoditelný“, není zřejmé, o jakou vadu petitu by se mělo jednat a

jakým způsobem by se promítla do procesních souvislostí věci. Dovolatel

případný důsledek plynoucí z vady petitu ani nezmiňuje a dovolací soud žádnou

vadu petitu, která by bránila věcnému projednání nároku žalobkyně, nezjistil. Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat

jen z důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a §

229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Dovolací soud však žádné zmatečnostní ani jiné vady mající za následek

možné nesprávné rozhodnutí ve věci nezjistil; rozsudek odvolacího soudu je z

pohledu uplatněných dovolacích námitek správný, a dovolání žalovaného bylo

proto zamítnuto (§ 243b odst. 2 o. s. ř.). Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř.

Náklady představují

odměnu advokáta za zastoupení žalobkyně v dovolacím řízení s vypracováním

vyjádření k dovolání při krácení odměny za jeden úkon právní služby a činí

podle § 1 odst. 1, § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění po novele provedené vyhláškou č. 277/2006 Sb. 10 000,-

Kč, a dále paušální náhradu hotových výdajů ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3

vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), ve znění po novele provedené

vyhláškou č. 276/2006 Sb., za jeden úkon právní služby spočívající ve

vyjádření žalobkyně k dovolání žalovaného (§ 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb.) - (1 x 300,- Kč). Žalobkyni dále náleží náhrada za daň z přidané

hodnoty ve výši 2 060,- Kč (§ 137 odst. 3 o. s. ř.), a celkové náklady

dovolacího řízení tak na straně žalobkyně činí 12 360,- Kč. Dovolací soud proto uložil žalovanému povinnost nahradit žalobkyni náklady

dovolacího řízení ve výši 12 360,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k

rukám zástupce žalobkyně (§ 149 odst. 1, § 160 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalovaná povinnost uloženou tímto rozhodnutím, může se

žalobkyně domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 22. června 2010

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu