Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Odo 954/2006

ze dne 2009-01-29
ECLI:CZ:NS:2009:23.ODO.954.2006.1

23 Odo 954/2006

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci

žalobkyně Č., a. s., proti žalované P. e., a. s., zastoupené JUDr. J. B.,

advokátem, o zaplacení částky 54 096 489 Kč s příslušenstvím, vedené u

Městského soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cm 359/97, o dovolání žalobkyně proti

rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 26. ledna 2006, č. j. 2 Cmo 16/2005-307,

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 26. ledna 2006, č. j. 2 Cmo 16/2005-307,

se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně se podanou žalobou domáhala po žalované zaplacení úroků z prodlení za

prodlení s platbou peněžité náhrady za dodávky elektrické energie za období

květen 1996 až prosinec 1996.

Městský soud v Praze v pořadí třetím rozsudkem ze dne 13. října 2004, č. j. 14

Cm 359/97-248, zastavil řízení do výše 4 919 380 Kč (výrok pod bodem I),

zastavil řízení o zaplacení 17% úroku z prodlení z částky 54 096 489 Kč od 30.

9. 1998 do zaplacení (výrok pod bodem II), uložil žalované zaplatit žalobkyni

částku 49 177 109 Kč a na náhradu nákladů řízení částku 1 127 340 Kč (výrok pod

bodem III) a uložil žalované zaplatit českému státu na náhradu nákladů řízení

nesených státem částku 15 673 Kč (výrok pod bodem IV).

Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že žalobkyně v roce 1996 dodávala

žalované elektrickou energii, aniž by mezi nimi byla uzavřena smlouva na

dodávku elektrické energie. Žalobkyně dodávala žalované elektrickou energii v

roce 1996 za cenu 1 064,49 Kč za 1 MWh od ledna do září 1996, od října 1996 za

cenu 1 091 Kč za 1 MWh. Objem dodávek nebyl mezi žalobkyní a žalovanou sporný,

stejně jako výše a termín zaplacení jednotlivých dodávek. S placením

fakturované ceny elektřiny se žalovaná dostala do prodlení tak, jak žalobkyně

vyúčtovala. S odkazem na usnesení odvolacího soudu ze dne 18. dubna 2002, č. j.

2 Cmo 271/2001-123, učinil soud prvního stupně závěr, že nebyla-li mezi

účastnicemi platně sjednána smlouva pro rok 1996 na dodávku a odběr elektrické

energie, tím, že žalobkyně poskytovala elektrickou energii, kterou žalovaná

včas neplatila, získávala žalovaná bezdůvodné obohacení, a žalobkyni tak

vzniklo právo na úrok z prodlení, neboť peněžitá náhrada za bezdůvodné

obohacení byla placena s prodlením. Výše bezdůvodného obohacení byla stanovena

znaleckým posudkem na 1 032,58 Kč za 1 MWh. Soud prvního stupně, po částečném

zpětvzetí žaloby o částku odpovídající úroku z prodlení počítaného z původně

placených shora uvedených cen za 1 MWh, nárok žalobkyni jako oprávněný přiznal.

Námitku započtení uplatněnou žalovanou neshledal soud prvního stupně důvodnou.

Předmětem námitky započtení, a to pouze do výše nároku žalobkyně, byla částka

54 707 117,10 Kč představující přeplatek za dodávky elektrické energie za

rozhodné bezesmluvní období, kdy žalobkyně a žalovaná vypořádávaly tyto dodávky

za ceny shora uvedené, tedy vyšší než posléze stanovil znalec. Soud prvního

stupně při posouzení důvodnosti obrany žalované vyšel z toho, že dohodu ze dne

27. ledna 1997 odvolací soud v usnesení ze dne 30. listopadu 2000, č. j. 2 Cmo

460/99-67, neshledal za privativní novaci podle ustanovení § 570 ObčZ, neboť

neobsahuje dohodu o zániku předešlého závazku a jeho nahrazení závazkem novým;

k námitce započtení proto nepřihlédl. Pokud žalobkyně přepočítala úrok z

prodlení na částku 49 177 109 Kč tak, že při výpočtu vycházela z výše peněžité

náhrady, kterou stanovil znalec, není námitka započtení důvodná.

K odvolání žalované Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 26. ledna 2006, č. j.

2 Cmo 16/2005-307, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem III

tak, že žaloba se zamítá, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud

vycházel ze skutkových zjištění a z nich dovozených skutkových závěrů soudu

prvního stupně, které považoval za správné. Odvolací soud shrnul, že předmětem

sporu je vyčíslený úrok z prodlení podle § 369 odst. 1 obchodního zákoníku

(dále jako „ObchZ“) za období od května 1996 do prosince 1996, kdy žalovaná

platila na základě faktur žalobkyně za dodávky elektrické energie pouze

částečně. Podle tvrzení žalobkyně se tak dostala do prodlení a byla povinna

zaplatit žalobkyni úrok z prodlení v zákonné výši. Odvolací soud se ztotožnil

se závěrem soudu prvního stupně, že lze požadovat nárok podle citovaného

ustanovení i v případě, že nebyla mezi účastnicemi uzavřena kupní smlouva a

dochází mezi nimi k vypořádání nároků z bezdůvodného obohacení. K uzavření

kupní smlouvy na dodávku elektrické energie pro rok 1996 nedošlo z důvodu

absence podstatné náležitosti smlouvy - dohody o předmětu plnění. Uplatnění

práva na úrok z prodlení přitom není samo o sobě výkonem práva, který je v

rozporu s dobrými mravy. Délka prodlení ani výpočet úroku z prodlení mezi

stranami nebyly v řízení sporné. Odvolací soud dospěl k závěru, že pro

rozhodnutí o úroku z prodlení podle § 369 odst. 1 ObchZ je třeba vycházet z

peněžitého závazku, s jehož splněním se dlužník dostal do prodlení, zejména je

nutné určit výši předmětného závazku. Odvolací soud se ztotožnil s postupem

soudu prvního stupně, který v řízení ustanovil znalce za účelem zjištění výše

bezdůvodného obohacení. Ze znaleckého posudku bylo určeno, že při stanovování

výše bezdůvodného obohacení je nutné vycházet z částky 1 032,58 Kč za 1 MWh. Stanovení výše peněžité náhrady za bezdůvodné obohacení znalcem považoval

odvolací soud za správné. Odvolací soud dále posoudil dohodu účastníků ze dne

27. 1. 1997 s odkazem na zrušovací usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2000, č. j. 2 Cmo 460/1999-67, jejímž obsahem je ujednání účastníků

řízení o účtování dodávek elektrické energie pro rok 1996 za provizorní cenu v

dohodě uvedenou, a dospěl k závěru, že uvedená dohoda není privativní novací

podle § 570 ObchZ, touto dohodou tedy nezaniká dosavadní závazek, který by byl

nahrazen závazkem novým. Odvolací soud dospěl k závěru, že toto ujednání

účastníků o provizorní ceně pro rok 1996 nelze zohlednit při stanovování výše

bezdůvodného obohacení, resp. peněžité náhrady za něj. Odvolací soud se ovšem

neztotožnil s právním hodnocením soudu prvního stupně ohledně námitky

započtení, kterou v řízení uplatnila žalovaná. Pohledávka žalované namítaná k

započtení představuje částku 54 707 117,10 Kč rozdílu mezi platbami žalovanou

zaplacenými v rozhodném období roku 1996 žalobkyni a výší peněžité náhrady

tohoto plnění stanoveného znalcem. Žalovaná započtení této pohledávky uplatnila

jako svou obranu proti pohledávce žalobkyně pouze do výše žalované pohledávky.

S ohledem na to, že účastnice řízení do protokolu o jednání před odvolacím

soudem učinily nesporným rozdíl mezi skutečně žalovanou zaplacenými částkami na

vypořádání dodávek elektrické energie pro rok 1996 a peněžitou náhradou za toto

plnění stanovenou znalcem, který činil 54 707 117,10 Kč, dospěl odvolací soud k

závěru, že námitka započtení uplatněná žalovanou v řízení podle § 580 ObčZ je

důvodná. Z toho důvodu odvolací soud podanou žalobu zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které posléze

doplnila a opravila přípisem ze dne 26. června 2006. Dovoláním napadá rozsudek

odvolacího soudu v plném rozsahu, jelikož tento podle názoru žalobkyně spočívá

na nesprávném právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]. Dovolatelka je toho názoru, že odvolací soud nesprávně posoudil Smlouvu o

vypořádání dodávek elektřiny v roce 1996 ze dne 27. 1. 1997, neboť vzal v úvahu

toliko její odstavce 1 a 2, jimiž sporné strany sjednaly provizorní cenu pro

prvou etapu vypořádání, a zcela pominul odstavce 3 až 5, jimiž sporné strany

sjednaly vyrovnání rozdílů realizovaných plateb a ceny dodávky elektřiny ve

výši propočtené Ministerstvem průmyslu a obchodu a jimiž sjednaly definitivní

cenu pro vzájemné vypořádání. Dle dovolatelky odvolací soud nesprávně posoudil

rozdíl mezi částkou podle Smlouvy o vypořádání a částkou určenou znaleckým

posudkem jako pohledávku žalované za žalobkyní a v důsledku toho provedl

započtení této částky. Dovolatelka v dovolání uvedla, že závěr odvolacího

soudu, že rozdíl částek zaplacených žalovanou žalobkyni na základě Smlouvy o

vypořádání a částky stanovené znaleckým posudkem je pohledávkou žalované za

žalobkyní, se opírá o neúplné posouzení Smlouvy o vypořádání. Odvolací soud

dospěl k závěru, že žalobkyni náleží peněžitá náhrada bezdůvodného obohacení

toliko ve výši stanovené znalcem a nikoliv ve výši sjednané spornými stranami

Smlouvou o vypořádání. K takovému závěru by podle dovolatelky mohl odvolací

soud dospět toliko v případě, že Smlouva o vypořádání byla shledána neplatnou,

a tak by sporné strany nebyly oprávněny peněžitou náhradu bezdůvodného

obohacení dohodnout a sjednat její výši. Dovolatelka vytýká odvolacímu soudu,

že tento zcela opomenul smluvní ujednání sporných stran, jímž byla peněžitá

náhrada bezdůvodného obohacení sjednána ve výši nové průměrné věcně usměrněné

ceny stanovené podle odstavce 5 cenového výměru příslušným státním orgánem. Jelikož byly na základě uzavřené dohody vzájemné pohledávky žalobkyně a

žalované vypořádány, což mezi nimi není sporné, nemohla vzniknout žalované na

základě této Smlouvy pohledávka proti žalobkyni. Skutečnost, že soudní znalec

dospěl k nižší částce, než jakou představuje Smlouva o vypořádání, by zakládala

neplatnost této smlouvy pouze pokud by Smlouva byla contra legem, což z

rozsudku odvolacího soudu nevyplývá. Dovolatelka dále namítla, že odvolací soud

na žádném místě rozsudku neuvádí právní důvod, na základě kterého dospěl k

závěru, že žalované vznikla pohledávka za žalobkyní. Z odstavců 3 až 5 Smlouvy

o vypořádání se podává, že sporné strany sjednaly výši peněžité náhrady

bezdůvodného obohacení a dluh žalované vůči žalobkyni byl podle této smlouvy

také vypořádán. Na základě toho dovolatelka uvádí, že závazky ze Smlouvy o

vypořádání byly splněny a žalovaná neměla vůči žalobkyni žádnou pohledávku. Rozsudek odvolacího soudu spočívá dle mínění dovolatelky na nesprávném právním

posouzení věci, tj. na nesprávném posouzení Smlouvy o vypořádání dodávky

elektřiny v roce 1996 uzavřené spornými stranami dne 27. 1.

1007 a účinků

jednání sporných stran touto smlouvou sjednaných závazků. Z toho důvodu

dovolatelka navrhla zrušení napadeného rozsudku a jeho vrácení odvolacímu soudu

k dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém velmi obsáhlém vyjádření k dovolání považuje rozsudek

odvolacího soudu za věcně správný. Žalovaná se domnívá, že podaná žaloba je

nedůvodná, protože dodávky elektřiny byly hodnotově mezi účastníky vypořádány

smlouvou ze dne 27. 1. 1997 a v intencích této smlouvy byly nároky žalobkyně

uspokojeny. Pochybení soudu prvního stupně spočívá v tom, že nevyvodil zákonu

odpovídající závěry stran specifického režimu daného zákonem č. 222/1994 Sb.,

který upravuje podnikání obou účastníků v elektroenergetice, a nepřihlédl

zejména k zákonem uložené povinnosti dodávky a odběru elektřiny a tomu

odpovídající povinnosti ročního vyúčtování podle skutečného stavu a daného

cenového regulativu. Soud prvního stupně se dostatečně nezabýval výchozím

právním aktem, za který je nutno považovat ujednání účastníků ve smlouvě o

dodávce elektřiny v roce 1995 pro případ a dobu, kdy ještě nebude uzavřena

smlouva o dodávce elektřiny v roce 1996 (tzv. platební podmínky). Bez

povšimnutí soudu zůstala zavedená praxe účastníků i tzv. obchodní zvyklosti,

zejména smlouvy uzavírané žalobkyní se všemi distribučními společnostmi v České

republice v předchozích letech. Soud prvního stupně měl v intencích § 132 o. s. ř. vyhodnotit dohodu stran o vypořádání dodávek elektřiny za rok 1996 ze dne

27. 1. 1997, i vzhledem k tomu, že v předmětné dohodě šlo o vyúčtování

měsíčních záloh za leden až prosinec 1996 a zákon stanovil pravidla pro konečné

vyúčtování dodávky elektřiny v režimu výměru Ministerstva financí č. 06/96 dle

§ 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Závazek účastníků dodávat a odebírat

elektřinu je založen ze zákona. Zákonná povinnost dodávky a odběru vylučuje

pohlížet na vztah účastníků v režimu bezdůvodného obohacení. Bezdůvodným

obohacením je totiž majetkový prospěch z titulu, který zákon nepřipouští. Koncepce zákona je taková, že tacite implicite předpokládá dohodu účastníků o

rozsahu dodávané a odebírané elektrické energie, který nejde a priori stanovit,

takže jde o rozfázovaný smluvní proces (předběžné ujednání o zálohovém plnění v

průběhu měsíce, ujednání o zálohovém plnění po uplynutí měsíce, vyúčtování

plnění po uplynutí roku). Obdobně je tomu se sjednáním úhrady za dodávky

elektřiny. Podle ustanovení § 498 ObčZ platí, že na to, co bylo dáno před

uzavřením smlouvy některým účastníkem, hledí se jako na zálohu. Již na základě

této obecné zákonné úpravy nelze na zálohy pohlížet jako na bezdůvodné

obohacení. Pochybení soudu prvního stupně vychází z nesprávné úvahy, že pokud

nebyla uzavřena smlouva o dodávce elektrické energie pro rok 1996, pak dodávka

elektrické energie v tomto roce je plněním bez právního důvodu, aplikujíce na

daný případ právní režim ustanovení § 451 a násl. ObčZ. Jde o interpretaci

zjevně praeter legem. Žalovaná nemohla být ani v prodlení s vydáním

bezdůvodného obohacení, neboť žalobkyně fakturovala v rozporu s ujednáním ve

smlouvě o dodávce elektřiny v roce 1995 (bod 8.7. článku V) vzhledem k absenci

dohody o zálohách pro příslušné měsíce. Měsíční faktury nemohou být ani

považovány za výzvy žalobkyně k vydání bezdůvodného obohacení.

Žalovaná se

nemohla dostat do prodlení s úhradou dodané elektrické energie před 10. únorem

1997, kdy podle výměru Ministerstva financí č. 06/96 Ministerstvo průmyslu a

obchodu v dohodě s Ministerstvem financí propočetlo nové průměrně věcně

usměrňované ceny elektrické energie a písemně je sdělilo žalobkyni a

distribučním společnostem. Žalobkyně rovněž neprokázala, že by nebylo možné

vydání bezdůvodného obohacení v naturální podobě. Teprve nesplnění závazků ze

smlouvy o vypořádání dodávky elektřiny v roce 1996 a konečné zúčtování

provedené v intencích odstavce 4 této smlouvy by založilo prodlení žalované. Žalovaná v závěru svého vyjádření k dovolání rekapituluje důvody, proč

nesouhlasí s tím, že by na jeho straně vůči žalobkyni vzniklo bezdůvodné

obohacení. Pro případ, že by však dovolací soud nárok žalobkyně vůči žalované

posoudil jako bezdůvodné obohacení, souhlasila se závěrem odvolacího soudu,

který přihlédl k námitce započtení žalovaného, a žalobu proto považoval za

nedůvodnou. Z toho důvodu žalovaná navrhla, aby dovolací soud podané dovolání

zamítl.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) jako soud dovolací (§

10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas oprávněnou osobou v

době podání dovolání zastoupenou advokátem a že je podle § 237 odst. 1 písm. a)

o. s. ř. přípustné, přezkoumal napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 242

odst.1 a 3 o. s. ř. a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné.

Nejvyšší soud posoudil rozsudek odvolacího soudu z hlediska uplatněných

dovolacích důvodů, kterými je podle § 242 odst. 3 o. s. ř. vázán, a to i z

hlediska jejich obsahového vymezení v dovolání. Předmětem posouzení dovolacího

soudu tedy v daném případě nemůže být mj. otázka, zda mezi účastnicemi došlo k

uzavření smlouvy o dodávce elektrické energie v roce 1996, zda žalobkyně

vyzvala žalovanou k vydání bezdůvodného obohacení, zda žalobkyni vzniklo právo

na úhradu úroku z prodlení a v jaké výši. Předmětem posouzení dovolacího soudu,

a to pouze z hlediska uplatněných důvodů, dovolatelka učinila otázku, zda je

oprávněná obrana žalované spočívající v námitce započtení částky, kterou

žalobkyni zaplatila nad rámec své povinnosti vydat bezdůvodné obohacení.

Dovolatelka uplatňuje dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b)

o. s. ř., podle něhož lze namítat, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci.

Nesprávným právním posouzením věci se rozumí omyl soudu při aplikaci právních

předpisů na zjištěný skutkový stav. O mylnou aplikaci právních předpisů se

jedná, jestliže soud použil jiný právní předpis, než který měl správně použít,

nebo soud aplikoval sice správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil.

Dovolatelka napadá rozsudek odvolacího soudu proto, že odvolací soud nesprávně

právně posoudil Smlouvu o vypořádání dodávky elektřiny v roce 1996 ze dne 27.

1. 1997, když dospěl k závěru, že rozdíl mezi částkou podle citované Smlouvy a

částkou určenou znaleckým posudkem lze hodnotit jako pohledávku žalované za

žalobkyní.

Soud prvního stupně jsa vázán rozsudkem Vrchního soudu v Praze dospěl k závěru,

že uzavřená Smlouva o vypořádání dodávek elektřiny v roce 1996 není privativní

novací ve smyslu § 570 ObčZ, jelikož neobsahuje dohodu o zániku dosavadního

závazku. Odvolací soud se s tímto právním hodnocením soudu prvního stupně

ztotožnil.

Tento závěr nezpochybnila ani dovolatelka. Dovolatelka však namítá, že výši

bezdůvodného obohacení žalované měl odvolací soud posuzovat právě podle této

dohody stran, neboť v odstavcích 1 a 2 obsahovala nejen dohodu o provizorní

ceně, což akcentoval odvolací soud, ale v následujících odstavcích obsahovala i

dohodu stran o určení ceny definitivní. Podle této dohody strany i postupovaly

a žalovaná tuto definitivní cenu žalobkyni uhradila.

Podle ustanovení § 451 odst. 1 ObčZ kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí,

musí obohacení vydat.

Podle ustanovení § 451 odst. 2 ObčZ bezdůvodným obohacením je majetkový

prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního

úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch

získaný z nepoctivých zdrojů.

Podle ustanovení § 456 ObčZ předmět bezdůvodného obohacení se musí vydat tomu,

na jehož úkor byl získán.

Podle ustanovení § 458 odst. 1 ObčZ musí být vydáno vše, co bylo nabyto

bezdůvodným obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení

záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

Ustanovení § 458 ObčZ odvolací soud aplikoval a dovodil, že výši peněžité

náhrady je nutno stanovit podle znaleckého posudku, který nechal vypracovat

soud prvního stupně.

V souvislosti s posuzováním výše peněžité náhrady podle ustanovení § 458 odst.

1 ObčZ bylo vydáno několik zásadních judikátů.

V rozsudku ze dne 15. 6. 1999, sp. zn. 25 Cdo 2578/98, který byl publikován ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 53/2000, Nejvyšší soud dovodil,

že výše bezdůvodného obohacení záležejícího v užívání nebytových prostor na

základě neplatné nájemní smlouvy určí soud peněžitou částkou, která odpovídá

částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání obdobných

nebytových prostor, zpravidla právě formou nájmu, a kterou by nájemce za

obvyklých okolností byl povinen plnit podle nájemní smlouvy. Bylo-li nájemné v

posuzovaném období regulovanou cenou, nemůže výše bezdůvodného obohacení

přesáhnout částku omezenou cenovými předpisy.

V rozsudku ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 805/2001, který byl publikován v

Soudní judikatuře pod č. 235/2002, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že při určení

výše peněžité náhrady ve smyslu § 458 ObčZ za bezdůvodné obohacení získané

zprostředkovatelskou činností je třeba vycházet z odměny obvykle poskytované za

obdobné zprostředkovatelské činnosti v daném místě a čase, nikoli z nákladů

vynaložených za tuto činnost.

V rozsudku ze dne 19. 3. 2003, sp. zn. 29 Odo 622/2002, který byl publikován v

Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. C 1783, pak Nejvyšší soud judikoval,

že nelze-li předmět bezdůvodného obohacení vydat, přichází v úvahu poskytnutí

peněžité náhrady, jejíž výše se rovná obvyklé ceně vynaložených materiálových

nákladů na úkony téhož druhu v daném místě a čase, přičemž, jde-li o cenu

(náklady) regulovanou, nemůže přesáhnout částku omezenou právními předpisy.

Výši peněžité náhrady podle § 458 odst. 1 ObčZ nelze ztotožňovat s výší plnění,

na které by vznikl nárok v případě, že by mezi stranami byla uzavřena platná

smlouva, a bez dalšího ani s výší plnění, které obohacený obdržel od třetí

osoby v důsledku dispozice s předmětem plnění nabytým bez právního důvodu.

Konstantní judikatura je tedy založena na tom, že v případě plnění bez právní

důvodu, které není dobře možné vrátit, je obohacený povinen poskytnout tomu, na

jehož úkor bezdůvodné obohacení získal, peněžitou náhradu odpovídající hodnotě,

za jaké bylo obdobné plnění obvykle poskytováno v daném místě a čase a za

obdobných podmínek. V takovém případě je tedy nutno (obvykle pomocí znaleckého

posudku) zjistit obvyklou cenu tohoto plnění.

V daném případě však odvolací soud založil své rozhodnutí na znaleckém posudku

Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze ze dne 31.

8. 2003 (č. l. 170-174) a jeho dodatku ze dne 14. 4. 2004 (č. l. 202-205),

jehož vypracování zadal soud prvního stupně. V zadání znaleckého posudku však

soud prvního stupně znalci uložil, aby odpověděl na otázku, „jaká je výše

peněžité náhrady za získání bezdůvodného obohacení – dodávky elektrické energie

v období roku 1996, a to květen – prosinec 1996 (viz tabulka č. 2 spisu)“.

Takto položená otázka však není otázkou skutkovou, na kterou by měl znalec

odpovědět, tedy otázkou, kolik činí obvyklá hodnota obdobného plnění v daném

místě a čase za obdobných podmínek, ale otázkou právní, kterou znalec řešit

nemůže. Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v posudku

dovodila, že cena dodané elektřiny v předmětném období činí 1 032,58 Kč/MWh,

což odůvodnila tím, že jde o výpočet průměrné ceny elektřiny pro očekávanou

skutečnost roku 1996, který provedla žalovaná a s tímto výpočtem seznámila

žalobkyni dopisem ze dne 20. 6. 1996. Žalovaná tento výpočet podle znaleckého

posudku provedla na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu ze dne 24.

10. 1995 č. j. 32022/95/4110/4000/1000 o rozdělení obchodního rozpětí cen

elektřiny mezi Č. a R. (distribuční společnosti) v poměru 22:78 a po přepočtu

obchodního rozpětí žalované za rok 1995 ve výši 19,82 % na hodnotu 22%. Ze

znaleckého posudku se však nepodává, že jde o obvyklou cenu elektrické energie

dodávanou distribučním společnostem (distribuční společnosti) v daném místě a

čase a za obvyklých podmínek.

Odvolací soud tedy učinil svůj právní závěr na základě nedostatečně zjištěného

skutkového stavu věci. Právní posouzení provedené na základě neúplně zjištěného

skutkového stavu věci je třeba považovat rovněž za neúplné a v konečném

důsledku tedy nesprávné.

Současně je třeba dovodit, že je dán i dovolací důvod podle ustanovení § 241a

odst. 3 o. s. ř., tedy že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá

podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování.

Tento dovolací důvod míří na pochybení ve zjištění skutkového stavu věci, které

spočívá v tom, že skutkové zjištění, jež bylo podkladem pro rozhodnutí

odvolacího soudu, je vadné. Musí tedy jít o skutkové zjištění, na jehož základě

odvolací soud věc posoudil po stránce právní a které nemá oporu v provedeném

dokazování, neboť výsledky dokazování - logicky vzato - takové skutkové

zjištění neumožňují. Skutkovým zjištěním se rozumí souhrn skutečností, kterými

má odvolací soud za prokázaný skutkový stav věci. Jde o výsledek hodnocení

provedených důkazů, při němž soud přisuzuje jednotlivým důkazům hodnotu z

hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti, pravdivosti, event.

věrohodnosti; není-li způsob tohoto hodnocení správný, nemůže být správný ani

jeho výsledek. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném dokazování, jestliže

výsledek hodnocení důkazů soudem neodpovídá ustanovení § 132 o.s.ř., protože

- soud vzal v úvahu skutečnosti, které z provedených důkazů nebo přednesů

účastníků nevyplynuly ani jinak nevyšly za řízení najevo,

- soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány

nebo vyšly za řízení najevo,

- v hodnocení důkazů, popř. poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo

které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti,

pravdivosti, event. věrohodnosti je logický rozpor,

- nebo jestliže výsledek hodnocení důkazů neodpovídá tomu, co mělo být zjištěno

způsobem vyplývajícím z ustanovení § 133 až 135 o.s.ř.

Všechna uvedená pochybení mají za následek, že skutkové zjištění nemá oporu v

provedeném dokazování, neboť při správném postupu by musel být výsledek

hodnocení důkazů jiný. To platí i tehdy, jestliže soud pominul rozhodné

skutečnosti, které byly provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení

najevo. Tento dovolací důvod předpokládá, že skutkové zjištění nemá oporu v

provedeném dokazování v podstatné části.

Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze ve svém

znaleckém posudku učinila svůj závěr o ceně dodané elektrické energie v roce

1996 a tudíž výši peněžité náhrady na základě dopisu ministra průmyslu a

obchodu ze dne 24. října 1995 č. j. 32022/95/4110/4000/1000, kterým ministr

průmyslu a obchodu rozhodl (aniž bylo odůvodněno na základě jakého právního

předpisu) o průměrné předací ceně elektrické energie. Ve znaleckém posudku však

již nebylo odůvodněno, proč nebylo přihlédnuto k dopisu náměstka ministra

průmyslu a obchodu ze dne 7. prosince 1995 č. j. 36696/95/4110/4000, kterým

byly na základě dohody Č., a. s. a distribučních společností stanoveny předací

ceny elektřiny mezi Č., a.s . a jednotlivými distribučními společnostmi pro rok

1995, a proč nebylo přihlédnuto k dohodě stran ze dne 27. ledna 1997 o

vypořádání dodávky elektřiny v roce 1996. Podle této dohody se strany dohodly

na úhradě dodané elektrické energie v roce 1996 podle cenového výměru

Ministerstva financí ze dne 21. října 1996 č. 06/96 a podle propočtu

Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu článku 5 tohoto výměru. Strany podle

této dohody též postupovaly a žalovaná tuto cenu žalobkyni uhradila.

Odvolací soud ani soud prvního stupně doplnění znaleckého posudku v tomto

smyslu nepožadovaly a ani ony k těmto dokumentům nepřihlédly. Odvolací soud se

sice touto dohodou zabýval, konstatoval však, že obsahem dohody je ujednání

účastníků o účtování dodávek elektrické energie pro rok 1996 za provizorní cenu

a toto ujednání o provizorní ceně nelze zohlednit při stanovení výše

bezdůvodného obohacení. Je třeba přisvědčit žalobkyni, že dohoda o účtování

dodané elektrické energie provizorní cenou tvoří pouze část této dohody (články

1 a 2). Odvolací soud však již pominul ustanovení článků 3 až 5 této dohody,

které řešily definitivní vyrovnání ceny dodané energie, přičemž účastnice

řízení podle této dohody též postupovaly.

Ze shora uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není z hlediska

uplatněného dovolacího důvodů správný. Nejvyšší soud jej proto podle ustanovení

§ 243b odst. 2, věty za středníkem, o. s. ř. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu

řízení.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne

soud v novém rozhodnutí o věci.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2009

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu