Nejvyšší soud Usnesení občanské

25 Cdo 5640/2017

ze dne 2018-03-19
ECLI:CZ:NS:2018:25.CDO.5640.2017.1

25 Cdo 5640/2017-127

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr.

Petra Vojtka a JUDr. Ivy Suneghové v právní věci žalobců: a) J. P. a b) A. P.,

oba zastoupeni Mgr. Janem Balciarem, advokátem se sídlem U Studánky 250/3,

Praha 7, proti žalovanému: hlavní město Praha, IČO 00064581, se sídlem

magistrátu Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, zastoupené JUDr. Ing. Světlanou

Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem Karlovo náměstí 287/18, Praha 2, o

168.871,71 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.

zn. 14 C 325/2014, o dovolání žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze

dne 28. 6. 2017, č. j. 11 Co 136/2017-105, takto:

Dovolání se zamítá.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 30. 8. 2017, č. j. 14 C 325/2014-77,

uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobcům 168.871,40 Kč s příslušenstvím a

nahradit jim náklady řízení. Vyšel ze zjištění, že v noci z 28. 5. na 29. 5. 2014 došlo k propadu půdy na pozemku žalobců před jejich rodinným domem v P. Žalobci následně provedli sanaci propadliny a náklady za takto nezbytně

provedené práce požadovali po žalovaném. Pravděpodobnou příčinou propadu byl

vznik volné prostory v nedostatečně zhutněném zásypu 15 metrů hluboké šachty,

vyhloubené v šedesátých letech minulého století, v důsledku mimořádných

přívalových srážek. Pasivní věcnou legitimaci žalovaného dovodil ze

skutečnosti, že šachtu nechala vyhloubit Výstavba hlavního města Prahy –

výstavba inženýrských staveb (dále jen „VHMP-VIS“), jejímž právním nástupcem je

Útvar hlavního architekta hl. města Prahy, jehož zřizovatelem je žalovaný. Soud

dospěl k závěru, že odpovědnost žalovaného za škodu je dána dle § 36 odst. 3

zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),

ve znění pozdějších předpisů, neboť je zde příčinná souvislost mezi přítomností

špatně zasypané šachty, vyhloubené za účelem zajištění důlního díla, a propadem

půdy. K námitce žalovaného dodal, že k porušení prevenční povinnosti žalobců

nedošlo, jelikož jejich pozemek byl určen k zástavbě, pro výstavbu svého

rodinného domu získali příslušné stavební povolení a pozemek nijak nadměrně

nezatížili. K odvolání žalovaného Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 6. 2017, č. j. 11 Co 136/2017-105, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k

dalšímu řízení. Vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně a uzavřel, že

jeho závěr o pasivní věcné legitimaci žalovaného je nepřezkoumatelný, neboť z

něj nevyplývá, na základě jakých úvah dospěl k tomu, že žalovaný je právním

nástupcem VHMP-VIS. Otázka nástupnictví je otázkou právní, musí vycházet z

rozhodných skutečností, přičemž nejsou-li účastníky učiněny nespornými, musí

být prokázány příslušnými důkazy. Takovým důkazem přitom nemůže být pouze

zpráva České geologické služby p. o., se kterou se soud prvního stupně spokojil

a učinil z ní nepřezkoumatelné závěry. Z označení „Výstavba hlavního města

Prahy – výstavba inženýrských staveb“ dle odvolacího soudu nelze bez dalšího

dovodit, o jaký subjekt se mělo jednat a zda byl ve své době vůbec nadán právní

subjektivitou. Z žalobních tvrzení navíc nelze vyčíst, z jakých konkrétních

skutečností lze dovozovat, že za jednání takového subjektu odpovídá v současné

době žalovaný. Za správný přitom odvolací soud nepovažoval ani postup soudu

prvního stupně, který na danou věc aplikoval horní zákon z roku 1988, účinný

ode dne 1. 7. 1988, který se dle odvolacího soudu nemůže vztahovat na jednání,

k němuž mělo dojít o více než 20 let dříve. Dle něj je třeba posuzovat

předpoklady pro vznik odpovědnosti žalovaného za škodu podle právních předpisů

účinných v čase zasypání šachty, tedy tehdejšího zákona č.

41/1957 Sb., o

využití nerostného bohatství (horní zákon) - dále jen „horní zákon z roku

1957“, případně ustanovení obecných předpisů, tedy zákona č. 40/1964 Sb.,

občanského zákoníku.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalobci dovolání s tím, že napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky zpětné působnosti horního zákona z roku

1988, konkrétně jeho ustanovení o odpovědnost za důlní škodu, na jednání

učiněné před účinností tohoto zákona, která v rozhodování dovolacího soudu

dosud nebyla vyřešena, a otázky týkající se povinnosti tvrzení a důkazního

břemene žalobce, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu. Dovolatelé se domnívají, že daná věc by

měla být posuzována dle horního zákona z roku 1988 s ohledem na okamžik vzniku

škody, neboť přechodná ustanovení tohoto zákona neřeší jejich situaci, § 3079

odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „o. z.“), se

vztahuje pouze na případy deliktní odpovědnosti za újmu, přičemž odpovědnost za

důlní škodu dle zmíněného horního zákona má objektivní charakter, tedy není

nutné zkoumat, zda žalovaný porušil právní povinnost. S odkazem na rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010, dovolatelé dále

namítají, že je odvolací soud zatížil nepřiměřeným břemenem tvrzení a důkazním

břemenem ohledně právního nástupnictví VHMP-VIS a pasivní věcné legitimace

žalovaného. Domnívají se, že předložili dostatečná tvrzení a podložili je

důkazy, přičemž další již nemohou poskytnout z důvodu objektivního informačního

deficitu, který by však měl odstranit žalovaný, jelikož disponuje potřebnými

dokumenty. Navrhli, aby dovolací soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil

odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení se podává z čl. II

bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb. a z části první čl. II bodu 2 zákona č. 296/2017

Sb. Nejvyšší soud tedy o dovolání rozhodl podle ustanovení občanského soudního

řádu ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (dále též jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo

podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s.

ř.), zastoupeným advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř., a je přípustné podle § 237

o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky zpětné účinnosti

horního zákona z roku 1988, konkrétně jeho ustanovení o odpovědnosti za důlní

škodu, jež dosud nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu vyřešena.

Nesprávné právní posouzení může spočívat v tom, že odvolací soud věc posoudil

podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý právní předpis

nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav věci nesprávně

aplikoval.

Z hlediska dovolacího důvodu, jak jej žalobci uplatnili, je rozhodující

posouzení přípustnosti aplikace zákona č. 44/1988 Sb., konkrétně jeho

ustanovení o náhradě škody způsobené v důsledku důlní činnosti (§ 36 odst. 3),

na činnost žalovaného (jeho právního předchůdce) provozovanou v 60. letech 20.

století, ze které žalobcům vznikla v roce 2014 škoda.

Obecně platí, že nový právní předpis, který řeší stejný právní institut jinak

(zcela nebo jen zčásti) než dosavadní právní úprava, může mít vliv i na právní

vztahy, které vznikly před jeho účinností, je-li jeho vztah k dosavadnímu

předpisu založen na principu tzv. zpětné účinnosti (retroaktivity). Jelikož

výše zmíněný horní zákon neobsahuje přechodná ustanovení, podle kterých by bylo

možné určit rozhodnou právní úpravu pro posuzovanou věc, musí být východiskem

úvah zásady, ze kterých vychází při řešení otázky zpětné účinnosti právních

předpisů obecná nauka právní.

Právní teorie rozeznává zpětnou účinnost (retroaktivitu) pravou a nepravou. O

pravou zpětnou účinnost (retroaktivitu) jde tehdy, jestliže se novým právním

předpisem má řídit vznik právního vztahu a nároků účastníků z tohoto vztahu

také v případě, kdy právní vztah nebo nároky z něj vyplývající vznikly před

účinností nového právního předpisu. Pravá zpětná účinnost není v českém právním

řádu přípustná, neboť k definičním znakům právního státu patří princip právní

jistoty a ochrany důvěry účastníků právních vztahů v právo. Součástí právní

jistoty je také zákaz pravé zpětné účinnosti (retroaktivity) právních předpisů;

tento zákaz, který je pro oblast trestního práva hmotného vyjádřen v čl. 40

odst. 6 Listiny základních práv a svobod, lze pro ostatní právní odvětví

dovodit z čl. 1 Ústavy České republiky (srov. například právní názor uvedený v

nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 28. 2. 1996 sp. zn. Pl. ÚS 9/95,

uveřejněném pod č. 16 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 5, roč.

1996 - I. díl, a v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 sp. zn. Pl.

ÚS 21/96, uveřejněném pod č. 63/1997 Sb.). Nepravá zpětná účinnost

(retroaktivita) znamená, že novým právním předpisem se sice mají řídit i právní

vztahy, vzniklé před jeho účinností, avšak až ode dne jeho účinnosti; samotný

vznik těchto právních vztahů a nároky z těchto vztahů, vzniklé před účinností

nového právního předpisu, se spravují dosavadní právní úpravou. Přestože je

nepravá retroaktivita v zásadě přípustná, v případě absence explicitních

přechodných ustanovení, tj. za situace, že zákonodárce mlčí jak k otázce, zda

je nárok podle předchozí úpravy zachován, tak k aplikovatelnosti nové úpravy,

je třeba primárně přijmout takový výklad, který šetří smysl a podstatu

základního práva na legitimní očekávání (srov. nález Ústavního soudu ze dne 6.

2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 38/06, a v něm citovaná rozhodnutí).

V případě práva na náhradu újmy vzniklé v důsledku porušení zákona platí obecné

pravidlo (srov. např. § 3079 odst. 1 o. z.), že rozhodným okamžikem pro určení,

jaká hmotněprávní úprava se má použít, je okamžik porušení povinnosti, nikoli

až vznik škody samotné. Mezi těmito dvěma skutečnostmi může existovat i dlouhá

časová prodleva. Zákonodárce tu vyšel z prevenční funkce náhrady újmy, neboť

hrozba vzniku povinnosti nahradit škodu má ovlivnit právě jednání osoby, které

lze v daném okamžiku charakterizovat jako protiprávní (srov. Hulmák, M. a kol.:

Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1.

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2026). Uvedené pravidlo je projevem obecné

zásady zákazu retroaktivity, jež je konkretizací požadavku právní jistoty

subjektů práva (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2016, sp. zn. 25

Cdo 5079/2015).

U objektivní odpovědnosti za škodu stanovenou zvlášť zákonem (srov. § 2895 o.

z.), do které spadá i odpovědnost organizace za důlní škodu vyvolanou důlním

provozem ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití

nerostného bohatství (horní zákon), je třeba v případě absence explicitních

přechodných ustanovení vyjít z pravidla, že zpětná (retroaktivní) účinnost

takové právní úpravy je vyloučena. V souladu s principem nepravé zpětné

účinnosti totiž musí převážit časové hledisko okamžiku škodné události (zvlášť

kvalifikované okolnosti, která by mohla být důvodem vzniku povinnosti k náhradě

újmy), neboť zejména u přísnější odpovědnosti za výsledek (strict lability)

nelze škůdce (zpravidla provozovatele nějaké potenciálně nebezpečné činnosti)

uvádět do situace, že by případně nesl povinnost nahradit škodu bez ohledu na

zavinění z činnosti, s níž tato zpřísněná povinnost nebyla v okamžiku škodné

události zákonem spojována (srov. Vojtek, P. výklad k § 3079 in Švestka, J.,

Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI. Praha:

Wolters Kluwer, a. s., 2014, dostupné v systému ASPI). Opačný přístup by vedl k

porušení zásady zákazu retroaktivity a tím i popření požadavku právní jistoty

subjektů práva, jakož i k potlačení prevenční funkce náhrady újmy.

Ze shora uvedeného vyplývá, že právní závěr odvolacího soudu o nepřípustnosti

zpětné působnosti horního zákona z roku 1988 na právní jednání žalovaného (jeho

právního předchůdce), k němuž došlo před účinností tohoto zákona, tedy že

předpoklady pro vznik povinnosti k náhradě újmy mají být posuzovány podle

dosavadních právních předpisů ke dni zasypání šachty (tehdejšího horního

zákona, popřípadě tehdejších obecných občanskoprávních předpisů), je správný.

Pokud dovolatelé dále namítali, že je odvolací soud zatížil nepřiměřeným

břemenem tvrzení a důkazním břemenem ohledně právního nástupnictví VHMP-VIS a

pasivní věcné legitimace žalovaného, nelze s nimi souhlasit. Především je třeba

zdůraznit, že hlavním a postačujícím důvodem zrušení rozhodnutí soudu prvního

stupně bylo nedostatečné odůvodnění závěru o pasivní legitimaci žalovaného. V

rozporu s ustálenou judikaturou není závěr, že účastníci řízení mají podle §

101 odst. 1 písm. a) a b) o. s. ř. povinnost tvrdit všechny pro rozhodnutí věci

významné skutečnosti a plnit důkazní povinnost. Zásadně platí, že důkazní

břemeno ohledně určitých skutečností leží na tom účastníku řízení, který z

existence těchto skutečností vyvozuje pro sebe příznivé právní důsledky; jde o

toho účastníka, který existenci těchto skutečností také tvrdí (viz např.

rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29. 10.1997, sp. zn. 2 Cdon 257/97, a ze dne

16. 1. 2002, sp. zn. 25 Cdo 98/2000, publikovaný v Souboru rozhodnutí a

stanovisek Nejvyššího soudu pod C 946). K povinnostem žalobců tedy patří i

uvedení rozhodných skutečností, z nichž dovozují splnění předpokladů

odpovědnosti za škodu, včetně pasivní věcné legitimace žalovaného, přičemž jsou

povinni k nim doložit důkazy.

Lze však žalobcům přisvědčit, a tím doplnit argumentaci odvolacího soudu, v

připomenutí existence tzv. vysvětlovací povinnosti. Tato povinnost nastupuje v

případě informačního deficitu na straně toho účastníka, jehož ve sporném řízení

tíží břemeno tvrzení a břemeno důkazní (je přitom na něm, aby soudu osvědčil,

že se ocitl ve vlastními silami nepřeklenutelném informačním deficitu), a

přenáší se na protistranu, která má potřebné informace k dispozici. Nesplnění

vysvětlovací povinnosti přitom může mít za následek hodnocení důkazu v

neprospěch strany, která tuto povinnost nesplnila (srov. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 16. 12. 2011, sp. zn. 22 Cdo 883/2010, ze dne 29. 1. 2014, sp. zn.

22 Cdo 2851/2014, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 2015, sp. zn. 22

Cdo 1336/2015, uveřejněné v Souboru rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

pod C 15031).

Protože uplatněný dovolací důvod nesprávného právního posouzení nebyl naplněn,

Nejvyšší soud dovolání žalobců jako nedůvodné zamítl podle § 243d písm. a) o.

s. ř.

Dovolací soud nerozhodoval o nákladech dovolacího řízení, neboť tímto

rozhodnutím se řízení nekončí a o všech dosavadních i dalších nákladech řízení

bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. března 2018

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu