Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Cdo 1397/2005

ze dne 2006-04-19
ECLI:CZ:NS:2006:26.CDO.1397.2005.1

26 Cdo 1397/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka

ve věci žalobce J. P., zastoupeného advokátkou, proti žalované D. P.,

zastoupené advokátem, o umožnění vstupu do bytu, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 8 pod sp. zn. 12 C 64/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 12. ledna 2005, č.j. 12 Co 422/2004-170, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení

částku 1.025,- Kč k rukám jeho zástupkyně advokátky, a to do tří dnů od právní

moci tohoto usnesení.

Obvodní soud pro Prahu 8 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 1.

6. 2004, č.j. 12 C 64/2002-151 (poté, co jeho předchozí vyhovující rozsudek ze

dne 28. 1. 2003, č.j. 12 C 64/2002-99, byl zrušen usnesením Městského soudu v

Praze ze dne 28. 5. 2003, č.j. 23 Co 167/2003-126, a věc mu byla vrácena k

dalšímu řízení), uložil žalované povinnost, aby do tří dnů od právní moci

rozsudku umožnila žalobci vstup do bytu č. 5 o velikosti 3+1, I. kategorie, ve

2. patře domu č.p. 1992 v P., v ul. U. 2 (dále jen „předmětný byt“) a vydala mu

klíče od tohoto bytu s tím, že žalovaný je oprávněn užívat v bytě výlučně tzv.

ložnici č. 2 o velikosti 12 m2 pod uzavřením a společné prostory v bytě, tj.

kuchyň s jídelnou, předsíň, příslušenství a balkon; současně rozhodl i o

nákladech řízení. Soud prvního stupně vyšel ze zjištění, že schválením smíru ve

věci sp. zn. 8 C 195/94 bylo zrušeno právo společného nájmu účastníků řízení k

předmětnému bytu s tím, že výlučnou nájemkyní se stala žalovaná a žalobce se

zavázal předmětný byt vyklidit do 15 dnů po zajištění náhradního bytu (dále jen

„smír“). Podle soudu prvního stupně nelze žalobci přičítat k tíži, že se po

dobu sedmi let (od schválení smíru do zahájení řízení v této věci) nedomáhal

užívání předmětného bytu a zajištění bytové náhrady „důsledněji“, neboť řešil

situaci v rodině pouze dočasně (zdržoval se v bratrově bytě v P. ulici, kde

pečoval o matku, zatímco bratr pobýval dlouhodobě v zahraničí). Z korespondence

mezi účastníky vyplynulo, že žalobce měl zájem předmětný byt užívat, žalovaná

mu však umožňovala pouze krátkodobé pobyty (během návštěv jeho bratra ze

zahraničí) a nikdy mu nevydala klíče. Bratr ani matka nedali žalobci souhlas k

trvalému bydlení v bratrově bytě, aby jej mohl považovat za náhradní byt.

Naopak tím, že žalovaná dočasně žalobci umožňovala bydlet v předmětném bytě,

dávala mu tak najevo, že uznává jeho právo v předmětném bytě bydlet. Z těchto

důvodů dospěl soud prvního stupně k závěru, že žalobce neměl možnost jiného

bydlení než v předmětném bytě, a proto mu právo bydlení vyplývající z usnesení

o schválení smíru svědčilo i nadále.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12. 1. 2005, č.j. 12 Co

422/2004-170, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech

odvolacího řízení. Odvolací soud s odkazem na usnesení o schválení smíru

uzavřeného mezi účastníky tohoto řízení zdůraznil, že žalobce se odstěhoval do

bytu v P. ulici, aby předešel rodinným krizím, s tím, že dlouhodobě v tomto

bytě zůstat nemohl a současně žalované přispíval na nájem předmětného bytu

částkou 500,- Kč měsíčně, a to i po dobu, kdy se zdržoval v bytě v P. ulici.

Uvedené skutečnosti podle odvolacího soudu dokládaly, že se žalovaný z

předmětného bytu neodstěhoval s úmyslem jej opustit natrvalo. Doba, po kterou

se žalovaný nedomáhal realizace smíru, byla sice mimořádná, nicméně sama o sobě

nevedla k zániku práva žalobce v předmětném bytě bydlet. Protože právo bydlení

žalobce vyplývalo ze soudem schváleného smíru, nebyl jeho výkon shledán

odvolacím soudem v rozporu s dobrými mravy. Pokud by totiž žalovaná byla

aktivní již v minulých letech, mohla žalobci zajistit bytovou náhradu a

vzájemné vztahy tak postavit najisto.

Pravomocný rozsudek odvolacího soudu v jeho potvrzujícím výroku napadá

žalovaná dovoláním, jehož přípustnost dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

a jako dovolací důvod uplatňuje nesprávné právní posouzení věci. Zásadní právní

význam spatřuje v tom, že napadené rozhodnutí řeší otázku, která v rozhodování

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Dovolatelka uvádí, že zpočátku

uvažovala o řešení bytové situace, ovšem s postupujícím časem, kdy žalobce

předmětný byt neužíval a ani ji nežádal o součinnost se zajištěním náhradního

bytu, považovala záležitost bez dalšího za vyřešenou. Podle dovolatelky žalobce

tím, že od roku 1994 předmětný byt neužívá, dobrovolně splnil povinnost

předmětný byt vyklidit, a v důsledku toho dovolatelce odpadá povinnost zajistit

mu náhradní byt. Dovolatelka dále argumentuje i rozporem s dobrými mravy, neboť

napadené rozhodnutí ji staví do situace, jako by ji soud do podnájmu přikázal

jakoukoli třetí osobu, vzhledem k jejich dlouhodobému odloučení po rozvodu.

Soudy obou stupňů ani neřešily otázku, jakým způsobem by účastníci měli užívat

vybavení společných prostor, hradit náklady spojené s užíváním bytu, podílet

se na jeho údržbě a opravách apod. Soudy se vůbec nezabývaly otázkou pasivní

legitimace dovolatelky. Konečně se v dovolání uvádí, že napadené rozhodnutí

znamená „zásah do dovolatelky“ (míněno zřejmě „zásah do práv dovolatelky“), a

to nejen majetkových, ale především osobnostních, zejména práva na soukromí. Z

těchto důvodů dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud nejdříve odložil

vykonatelnost napadeného rozhodnutí a poté jej spolu s rozsudkem soudu prvního

stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Podle vyjádření žalobce je dovolání především nepřípustné, neboť

neodporuje četné judikatuře v této otázce. Podle žalobce to je právě žalovaná,

která od roku 1994 žalobci systematicky brání v užívání předmětného bytu (např.

už jen tím, že mu odmítla vydat klíče) a přesto přijímala dohodnuté nájemné.

Není rovněž pravdivé, že by žalobce předmětný byt vyklidil, protože si kromě

oblečení neodnesl žádné movité věci. Výlučnost užívání předmětného bytu si

žalovaná může zajistit poskytnutím náhradního bytu žalobci nebo vypořádáním

družstevního podílu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že

dovolaní bylo podáno oprávněnou osobou, včas, obsahuje stanovené náležitosti,

dovolatelka je zastoupena advokátem a jím bylo dovolání též sepsáno (§ 240

odst. 1, § 241 a § 241a odst. 1 o.s.ř.).

Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z

podnětu dovolání, které je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného

rozhodnutí z hlediska uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se řídí

ustanovením § 237 odst. 1 písm. b/ a c/ o.s.ř.

Podle § 237 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. není dovolání v dané věci přípustné proto,

že rozhodnutí soudu prvního stupně, potvrzené napadeným rozsudkem, bylo sice

jeho v pořadí již druhým rozhodnutím, avšak ve věci samé rozhodl stejně jako

ve svém dřívějším rozsudku.

Podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam.

Podle § 237 odst. 3 o.s.ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce

zásadní význam (odstavec 1 písm. c/) zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. je spjata

se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pouze pro posouzení otázek právních. Způsobilým

dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je v tomto případě zásadně jen

důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř., jehož prostřednictvím lze namítat,

že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci; není jím naopak

důvod, kterým lze vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3

o.s.ř.). Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 o.s.ř. je dovolací soud – s výjimkou

určitých vad řízení, k nimž však může přihlížet, jen je-li dovolání přípustné –

vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda rozhodnutí odvolacího

soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní pouze otázky (z

těch, na kterých rozhodnutí odvolacího soudu spočívá), jejichž posouzení

odvolacím soudem dovolatelka napadla.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu - sice

správně určenou - nesprávně vyložil, případně ji nesprávně aplikoval (z

podřazení skutkového stavu hypotéze normy učinil nesprávné závěry o právech a

povinnostech účastníků).

Podle § 712a obč. zák. v období mezi skončením nájemního poměru a posledním

dnem lhůty k vyklizení bytu mají pronajímatel a osoba, jejíž nájemní poměr

skončil, práva a povinnosti v rozsahu odpovídajícím ustanovením § 687 až 699 a

přiměřeně § 700 až § 702 odst. 1 (obč. zák.). Toto tzv. právo na bydlení svědčí

i rozvedenému manželovi, který nebyl určen výlučným nájemcem bytu a jemuž byla

uložena povinnost byt vyklidit po zrušení práva společného nájmu bytu

pravomocným soudním rozhodnutím (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

28. 11. 2001, sp. zn. 20 Cdo 2481/99, uveřejněný v Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu, svazek 12, pod C 869).

Soudní praxe (k tomu viz dosud nepřekonaný judikát uveřejněný ve Sbírce

soudních rzhodnutí a stanovisek pod č. 8/1987, na jehož závěry navázal Nejvyšší

soud i ve svém usnesení ze dne 10. 2. 2000, sp. zn. 26 Cdo 1372/99, a v

rozsudku ze dne 27. 6. 2000, sp. zn. 26 Cdo 1330/98) se shodla na tom, že

jestliže se ten, jemuž bylo rozhodnutím soudu uloženo byt vyklidit, dobrovolně

z bytu vystěhuje, splnil tím svou povinnost a došlo k zániku závazku splněním

(§ 559 obč. zák.). Nemůže tu už dojít k obnovení tohoto zaniklého závazku, ani

k navrácení lhůty k jeho splnění (§ 712 odst. 6 obč. zák.) a tím méně k

opětovnému oprávnění byt užívat do doby, než bude přidělen náhradní byt nebo

poskytnuto náhradní ubytování. Podle Nejvyššího soudu není důvodu věc posuzovat

odlišně ani v případě, kdy závazek byt vyklidit vyplývá ze soudního smíru.

Vzhledem k tomu, že v dovolacím řízení již nelze uplatňovat nové skutečnosti a

důkazy (§ 241a odst. 4 o.s.ř.) a protože v daném případě nemůže přípustnost

dovolání založit ani námitka nesprávného skutkového zjištění, vyšel Nejvyšší

soud ze skutkového závěru odvolacího soudu, podle kterého se žalobce dobrovolně

a trvale z předmětného bytu neodstěhoval.

V rozsudku ze dne 20. 2. 2002, sp. zn. 26 Cdo 833/2000, uveřejněném v

Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, svazek 14, pod C 1017, byl vysloven právní

názor, že v řízení, v němž žalobce uplatňuje své právo bydlet v bytě do

zajištění bytové náhrady založené pravomocným soudním rozhodnutím, nemůže být

otázka, zda výkon tohoto práva je v rozporu s dobrými mravy, právně významná.

Je tomu tak proto, že tuto otázku může soud zvažovat výlučně v řízení o určení,

že dříve uložená povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové

náhrady v důsledku takové změny poměrů, že by trvání na zajištění bytové

náhrady jako podmínce vyklizení bylo v rozporu s dobrými mravy (srov.

rozhodnutí uveřejněné pod č. 45/2000 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek). Od těchto závěrů nemá dovolací soud důvod se odchylovat ani v této

věci.

Pokud dovolatelka namítá, že se soudy nezabývaly způsobem užívání

vybavení společných prostor předmětného bytu, neupravily uhrazování nákladů

spojených s užíváním předmětného bytu, ani způsob účasti žalobce na údržbě a

opravách bytu, k tomu Nejvyšší soud uvádí, že soudy obou stupňů byly v tomto

směru vázány žalobním návrhem v projednávané věci (§ 153 odst. 2 o.s.ř.), a

nemohly tudíž rozhodovat o otázkách, které účastníci (žalobou či vzájemnou

žalobou) neučinily předmětem řízení. Výtku, že se soudy obou stupňů nezabývaly

otázkou pasivní legitimace žalované, dovolatelka blíže nespecifikovala; jde

však v každém případě o námitku vady řízení, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, jež však (s ohledem na výše vymezený okruh

způsobilých dovolacích důvodů) nemůže být při posouzení přípustnosti dovolání z

hlediska ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. právně relevantní.

K námitce, že napadené rozhodnutí představuje zásah do práv

dovolatelky, a to především práv osobnostních, zejména práva na soukromí, je

třeba uvést, že dle ustálené judikatury (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 21. 12. 2004, sp. zn. 30 Cdo 1525/2004, ze dne 19. 10. 2005, sp.

zn. 30 Cdo 1806/2005, nebo ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 30 Cdo 1848/2005)

předpokladem poskytnutí ochrany proti zásahu do osobnostních práv je jeho

neoprávněnost (protiprávnost). Neoprávněným zásahem je takový zásah do

osobnosti fyzické osoby, který je v rozporu s objektivním právem, t.j. s

právním řádem. Neoprávněnost zásahu je vyloučena mimo jiné v případech, kde je

zásah dovolen (resp. jeho možnost předpokládána) zákonem, pokud nejsou

překročeny zákonem stanovené meze. Rozhodnutí, které soud vydává v rámci své

pravomoci a jímž poskytuje ochranu subjektivním právům účastníka řízení

vyplývajícím ze zákona (zde právu žalobce na bydlení v předmětném bytě dle §

712a obč. zák.) tak nemůže být neoprávněným zásahem do práv žalované.

Z těchto důvodů je právní posouzení věci odvolacím soudem, jenž dospěl k

závěru, že právo žalobce v předmětném bytě bydlet až do zajištění bytové

náhrady nadále trvá, v souladu s hmotným právem i citovanou judikaturou, a

dovolání proto není přípustné.

Vycházeje z uvedených závěrů, Nejvyšší soud podle § 243b odst. 5 věty první a

§ 218 písm. c/ o.s.ř. dovolání pro jeho nepřípustnost odmítl.

Nejvyšší soud neshledal důvodným návrh na odklad vykonatelnosti napadeného

rozhodnutí a v souladu s ustálenou praxí o něm nerozhodoval samostatným

usnesením.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst.

5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 2 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a zavázal

neúspěšnou dovolatelku k náhradě nákladů dovolacího řízení žalobci. Tyto

náklady spočívají v odměně advokáta v částce 3.800,- Kč (§ 1 odst. 1, § 2

odst. 1, § 7 písm. d/ vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů),

dvakrát snížené o 50% podle § 15 a § 18 odst. 1 citované vyhlášky, a v částce

75,- Kč paušální náhrady výdajů ve smyslu § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí soudu, může

oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 19. dubna 2006

JUDr. Robert W a l t r , v.r.

předseda senátu