Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 1823/2013

ze dne 2014-01-14
ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.1823.2013.1

28 Cdo 1823/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jana Eliáše,

Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci

žalobkyně Římskokatolické farnosti u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie

Praha – Strašnice se sídlem v Praze 10, Ke Strašnické 1000/10, zastoupené JUDr.

PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 12, proti

žalovanému hlavnímu městu Praze se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2,

zastoupenému JUDr. Ing. Světlanou Semrádovou Zvolánkovou, advokátkou se sídlem

v Praze 2, Karlovo nám. 18, o 99.268,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního

soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 23 C 285/2009, o dovolání žalovaného proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. února 2012, č. j. 36 Co

104/2011-83, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Žalobkyně se po žalovaném domáhala zaplacení částky 116.967,50 Kč s

příslušenstvím s odůvodněním, že je vlastníkem pozemku, který tvoří součást

místní komunikace v Praze 10, žalovaná částka proto představuje bezdůvodné

obohacení za neoprávněné užívání pozemku v období od 15. 8. 2006 do 15. 8. 2009.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 8. listopadu 2010, č. j. 23 C

285/2009-59, ve znění usnesení téhož soudu ze dne 22. července 2011, č. j. 23 C

285/2009-71, zamítl žalobu co do částky 17.525,- Kč s příslušenstvím (výrok

I.), žalovanému uložil zaplatit žalobkyni (která však ve výroku není uvedena)

částku 99.268,- Kč s příslušenstvím (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení

(výrok III.). Po provedeném dokazování měl soud prvního stupně za zjištěné, že

žalobkyně je vlastníkem parcely č. 3118/96, o výměře 499 m2, zapsané na LV č.

577, v k. ú. Strašnice, která slouží jako ostatní komunikace. Jelikož jednání o

odkupu předmětného pozemku mezi účastníky nebyla úspěšná, domáhá se žalobkyně v

tomto řízení vydání bezdůvodného obohacení za období od 15. 8. 2006 do 15. 8.

2009, a to ve výši stanovené podle cenového věstníku ministerstva financí.

Po právní stránce hodnotil soud prvního stupně nárok žalobkyně jako nárok na

vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 obč. zák.), jež žalovanému vzniklo tím, že

užíval pozemek ve vlastnictví žalobkyně bez právního důvodu. Právo na vydání

bezdůvodného obohacení za období od 15. 8. 2006 do 12. 8. 2007 ve výši 17.525,-

Kč shledal soud promlčeným podle § 107 odst. 1 obč. zák., neboť žaloba byla u

soudu podána až dne 12. 8. 2009, a proto ji v tomto rozsahu zamítl. Žalobkyni

však přiznal částku 99.268,- Kč s příslušenstvím představující bezdůvodné

obohacení žalovaného za období od 12. 8. 2007 do 15. 8. 2009, přičemž tuto

částku vypočetl podle cenového věstníku, v němž je stanovena částka nájemného v

rozhodné době 85,- Kč za 1 m2.

K odvolání žalovaného přezkoumal napadené rozhodnutí Městský soud v Praze, jenž

je rozsudkem ze dne 16. února 2012, č. j. 36 Co 104/2011-83, ve výroku II. o

věci samé potvrdil (výrok I.), změnil je ve výroku o nákladech řízení (výrok

II.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.). Odvolací soud

dovodil, že žalobkyně je ve věci aktivně věcně legitimována, neboť její

nesprávné označení se podařilo odstranit usnesením soudu prvního stupně ze dne

22. července 2011, přičemž takovýto postup soudu reagující na podnět žalobkyně

je procesně přípustný, jelikož ze všech ve spise obsažených (dostupných) údajů

se podává, že subjekt, tak jak byl v žalobě označen, není subjektem odlišným od

toho, který je uvedený v opravném usnesení. Jedná se tedy stále o jednu a tutéž

osobu, byť v žalobě formálně nepřesně označenou. Opačný postup soudu by vedl k

přepjatému formalismu a odnětí práva na spravedlivý proces, což je opakovaně

pranýřováno Ústavním soudem. Námitky nezastavěnosti celého pozemku místní

komunikací i odlišně označeného vlastníka pozemku v pozemkové knize a katastru

nemovitostí pak byly vyvráceny výsledky provedeného dokazování. Při rozdílném

označení vlastníka v pozemkové knize a katastru nemovitostí je přitom třeba

vycházet z posléze jmenované evidence. Nedůvodnou pak soud shledal také

námitku, že právo žalobkyně na vydání bezdůvodného obohacení je promlčeno i za

den 12. 7. 2007, neboť žaloba byla podána dne 12. 8. 2009 (§ 107 odst. 1 obč.

zák. ve spojení s § 122 odst. 2, věta první, obč. zák.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání. Co do jeho

přípustnosti odkázal na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního

řádu (dále jen „o. s. ř.“), co do důvodů má za to, že řízení je postiženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 241a odst. 2

písm. a/ o. s. ř.), a že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení

věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Vadu řízení spatřuje jednak v tom, že

soud prvního stupně (po vydání svého rozsudku) usnesením podle § 164 o. s. ř.

opravil označení žalobkyně s tím, že došlo toliko k písařské chybě, ačkoliv

jako vlastník předmětného pozemku je v katastru nemovitostí zapsána

Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie Praha –

Strašnice, zatímco jako žalobce v řízení vystupoval subjekt označený jako

Římskokatolická farnost, rovněž i v tom, že odvolací soud se procesně

nevypořádal s jeho odvoláním do opravného usnesení. Nedostatek aktivní věcné

legitimace žalobkyně pak dovozuje i ze zápisu v knihovní vložce č. 1492, kde je

uveden jako vlastník nemovitostí (v této vložce zapsaných) Římskokatolický

kostel ve St. Strašnicích, tedy subjekt odlišný od žalobkyně, nadto za situace,

v níž předmětný pozemek v této knihovní vložce vůbec uveden není. Odvolací soud

se však s těmito námitkami nijak nevypořádal. Dále tvrdí, že nebylo prokázáno,

že by byl sporný pozemek v celém rozsahu zastavěn komunikací, a není tedy

vyřešena otázka pasivní legitimace ve sporu. Napadá i určení výše (resp. způsob

výpočtu) bezdůvodného obohacení, když s odkazem na závěry obsažené v nálezu

Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2012, sp. zn. III. ÚS 2030/09, dovozuje, že

cenové výměry ministerstva financí stanovily roční nájemné z nájmu pozemků vždy

toliko jako maximální a soudy mohou v konkrétním případě určit nájemné nižší,

přičemž takto měly postupovat i v nyní projednávané věci, a ne vyjít z

maximální ceny, kterou navrhla žalobkyně. S ohledem na shora uvedené navrhl,

aby Nejvyšší soud rozsudky soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního

stupně k dalšímu řízení.

Žalobkyně se k podanému dovolání nevyjádřila.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) postupoval v řízení podle

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12.

2012, neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán

před 1. 1. 2013 (srov. článek II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku

odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), zastoupenou

advokátkou (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s.

ř., se zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Přípustnost dovolání proti rozsudku a proti usnesení odvolacího soudu ve věci

samé upravuje ustanovení § 237 o. s. ř.

Jelikož rozsudkem odvolacího soudu byl rozsudek soudu prvního stupně (v

dovoláním napadeném rozsahu) potvrzen a nejde o případ skryté změny rozhodnutí

ve smyslu § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. (již proto, že soudem prvního stupně

nebyl vydán rozsudek, který by odvolací soud zrušil), může být dovolání

přípustné jen za podmínek uvedených v § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., tedy

především má-li rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce

zásadní význam. Tak je tomu zejména tehdy, řeší-li rozhodnutí odvolacího soudu

právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo

která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená

otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a

odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se přitom nepřihlíží (§ 237 odst. 3

o. s. ř.).

O nesprávné právní posouzení věci (které jako dovolací důvod ve smyslu § 241a

odst. 2 písm. b/ o. s. ř. dovolatel uplatňuje) může jít tehdy, posoudil-li

odvolací soud věc podle nesprávného právního předpisu, nebo přiléhavě vybraný

právní předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav chybně

aplikoval.

Na přípustnost dovolání přitom nelze usuzovat ze žalovaným namítaných vad

řízení, jež způsobilým dovolacím důvodem nejsou, nejde-li v jejich případě o

řešení „kvalifikované“ právní otázky (ve smyslu § 237 odst. 3 o. s. ř.)

týkající se aplikace procesního práva a mající vliv na rozhodnutí ve věci samé

(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. dubna 2010, sp. zn. 33 Cdo

836/2008, nebo usnesení téhož soudu ze dne 19. února 2008, sp. zn. 22 Cdo

3574/2006, publikované v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C

5780, sešit 7, ročník 2008, dále např. nález Ústavního soudu ze dne 10. května

2005, sp. zn. IV. ÚS 128/05, nebo jeho nález ze dne 18. března 2009, sp. zn. I.

ÚS 2884/08, případně též usnesení téhož soudu ze dne 28. července 2010, sp. zn.

IV. ÚS 1464/10), o níž se však v posuzované věci nejedná. Přitom obecně platí,

že k vadám řízení přihlíží dovolací soud jen tehdy, je-li dovolání přípustné

(srov. § 242 odst. 3 o. s. ř.), což však tento případ není. Přes řečené sluší

se k námitkám žalovaného uvést, že podle ustanovení § 164 o. s. ř. předseda

senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož

i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li

možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení,

které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit

vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Vyskytnou-li se tedy ve vyhotovení rozsudku chyby v psaní a v počtech nebo jiné

zřejmé nesprávnosti, je předseda senátu (samosoudce) povinen rozsudek opravit.

Zákon tu má na mysli zjevné nesprávnosti, k nimž došlo při vyhlášení (vydání)

nebo ve vyhotovení rozsudku, jako jsou písařské chyby, omyly v součtech, chyby

způsobené selháním techniky, která byla použita, a jiné podobné nesprávnosti,

jež jsou zcela zřejmé a snadno rozpoznatelné. Žalovaným namítanou vadou proto

není oprava chybně (neúplně) uvedeného označení žalobkyně (Římskokatolická

farnost namísto Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny

Marie Praha – Strašnice), neboť, jak správně uvedl odvolací soud, z obsahu

spisu (podání, tvrzení a důkazů žalobkyně) se podává, že v žalobě označený

subjekt je totožný s tím, který byl uveden v opravném usnesení (je tedy

nepochybné, kterého subjektu na straně žalující se řízení týká, a proto lze za

daných procesních okolností, jež byly výše předestřeny, považovat tento

nedostatek za zjevnou nesprávnost, kterou byl povinen předseda senátu opravit

postupem podle § 164 o. s. ř.; opačný postup by byl totiž zjevně projevem

přepjatého formalismu, jak správně uvedl již odvolací soud).

K námitkám žalovaného, dle nichž se odvolací soud nevypořádal s jeho odvoláním

proti usnesení soudu prvního stupně ze dne 22. července 2011, č. j. 23 C

285/2009-71, je nutné podotknout, že tyto jsou vyvráceny již samotným obsahem

dovoláním napadeného rozhodnutí, v němž se odvolací soud procesně korektním

způsobem (viz str. 3 rozsudku odvolacího soudu) vypořádal s námitkami proti

citovanému (opravnému) usnesení soudu prvního stupně. Směřují-li pak tyto výtky

proti absenci výroku, jímž by bylo odvolacím soudem rozhodnuto o odvolání proti

uvedenému (opravnému) usnesení soudu prvního stupně, nelze přehlédnout, že

vzhledem k obsahu odůvodnění napadeného rozhodnutí je zřejmé, jakým způsobem by

byl takovýto výrok formulován. Za této procesní situace tak nelze shledat v

uvedeném postupu (opomenutí) vadu, jež by byla způsobilá ohrozit správnost

rozhodnutí ve věci, a založit tak v posuzovaném případě přípustnost dovolání.

Rozdílný přístup by přitom byl taktéž projevem zmíněného přepjatého formalismu.

Nastíněné námitky (směřující k naplnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2

písm. a/ o. s. ř.) proto nemohou, jak bylo výše uvedeno, přípustnost dovolání

založit.

Zpochybňuje-li žalovaný závěry odvolacího soudu o míře zastavěnosti sporného

pozemku či o tom, kdo je jeho vlastníkem, jde o polemiku nikoliv s právním

posouzením věci (s výkladem a aplikací příslušné právní normy), nýbrž se

skutkovými zjištěními odvolacího soudu. Dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o.

s. ř., určený k nápravě vad skutkových zjištění (vychází-li rozhodnutí ze

skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování), však zde žalovanému k dispozici není (§ 237 odst. 3 o.

s. ř.). Skutková verze žalovaného přitom vychází z jiného hodnocení v řízení

provedených důkazů, než ke kterému dospěl odvolací soud, jenž k objasnění

právně významných skutečností provedl procesně korektní dokazování a při

hodnocení provedených důkazů postupoval dle zásad vyjádřených v ustanovení §

132 o. s. ř.

Brojí-li současně žalovaný i proti výši bezdůvodného obohacení a způsobu jeho

výpočtu námitkami, dle nichž cenové věstníky ministerstva financí stanovily

roční nájemné jako maximální a soudy mohou v konkrétním případě určit nájemné

nižší, přičemž takto měly postupovat i v nyní projednávané věci, je nezbytné

konstatovat, že ani tyto námitky nemohou přípustnost dovolání založit, neboť

zde nebyla předestřena žádná otázka zásadního právního významu, kterou by

dovolací soud mohl posoudit, a sám dovolatel konkrétně ani neuvádí, z jakých

důvodů by soudy měly „maximální nájemné“ ponížit.

S ohledem na uvedené proto Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty

první, a § 218 písm. c) o. s. ř. dovolání žalovaného jako nepřípustné odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst.

3 o. s. ř. s tím, že žalobkyni, jež by na jejich náhradu měla v zásadě právo,

žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. ledna 2014

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu