Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 3016/2010

ze dne 2010-09-08
ECLI:CZ:NS:2010:28.CDO.3016.2010.1

28 Cdo 3016/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc.,

a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce:

hlavní město Praha, se sídlem Mariánského nám. 2, Praha 1, zastoupen prof.

JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem v Praze 1, Dlouhá 13, proti

žalovaným: 1) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových, se sídlem Rašínovo nábř. 42, Praha 2, 2)

Diplomatický servis, příspěvková organizace se sídlem Václavské nám. 816/49,

Praha 1, zastoupen JUDr. Ivanem Solilem, advokátem v Praze 1, Vodičkova 41, o

určení vlastnického práva a vyklizení nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 6 pod sp. zn. 21 C 199/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 27. 1. 2010, č. j. 18 Co 540/2009-124, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit druhému žalovanému na náhradě nákladů

dovolacího řízení částku 6.360,- Kč, a to k rukám advokáta JUDr. Ivana Solila

do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozsudkem Městského soudu v Praze výše označeným byl ve výroku I. potvrzen

rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 9. 6. 2009, č. j. 21 C 199/2006-73,

kterým byla zamítnuta žaloba na určení, že žalobce je vlastníkem budovy č. p.

662 s přilehlými pozemky v kat. úz. S. a obci Praha včetně žaloby na jejich

vyklizení. Výrokem II. rozsudku odvolacího soudu bylo určeno, že žalobce a

první žalovaný vůči sobě nemají právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Výrokem III. odvolací instance byla žalobci uložena povinnost zaplatit druhému

žalovanému na náhradě nákladů odvolacího řízení 31.920,- Kč do tří dnů od

právní moci rozsudku k rukám advokáta JUDr. Ivana Solila.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. V něm napadl

hmotněprávní posouzení věci odvolacím soudem, provedl podrobný rozbor

relevantní judikatury a dovodil též, že z důvodu jím popsaného judikatorního

přesahu věci má rozsudek odvolací instance zásadní význam po právní stránce.

Dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud jím napadený rozsudek zrušil a věc vrátil

odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

K dovolání se písemně vyjádřil pouze druhý žalovaný.

Nejvyšší soud shledal, že žalobce, zastoupený advokátem, podal dovolání včas (§

240 odst. 1, § 241 odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání spatřoval dovolatel

v naplnění podmínek § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř. a dovolací důvod

jím vylíčený odpovídal ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Dovolání není přípustné.

Věci, v nichž jsou účastníky na jedné straně příspěvková organizace

Diplomatický servis a na druhé straně hlavní město Praha a případně též Česká

republika (za níž vystupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových),

mají velmi podobný průběh i obsah po stránce skutkové i právní. Zjištění

nižších instancí a jejich právní posouzení věci se koncentrují především do

těchto skutečností a jejich právních důsledků:

- na počátku relevantního právního dění spojeného s předmětnými

nemovitostmi je příděl městu (obci), a to jak příděl provedený

Osidlovacím úřadem a Fondem národní obnovy, tak případně příděl (správní

rozhodnutí) provedený místním správním orgánem; řada těchto přídělů je

kontroverzních, včetně jejich datování po 31.12.1949;

- vzhledem k účinkům zákona č. 279/1949 Sb., které spočívaly mj. v

zániku obecního vlastnictví, došlo od 1. 1. 1950 k přechodu nemovitostí na

stát; následoval další příděl, tentokrát do (operativní) správy organizace či

instituce, která předmětné nemovitosti jménem státu spravovala; v nyní

posuzovaných věcech jde o hospodaření vykonávané Správou služeb diplomatického

sboru (nyní Diplomatický servis);

- k datu 24.5.1991 trval právní stav, podle něhož byly nemovitosti ve

vlastnictví Československé federace (ČSFR); je to zřejmé již ze samotné funkce,

k níž nemovitosti byly určeny; teprve dnem 1.1.1993, tedy zánikem ČSFR, přešly

nemovitosti do vlastnictví České republiky;

- ke dni účinnosti novely zákona o obecních restitucích, vyhlášené pod

č. 114/2000 Sb. (1. 7. 2000), tedy byly předmětné nemovitosti – nedošlo-li v

mezidobí ke změně jejich vlastníka - ve vlastnictví České republiky; nižší

instance zde oprávněně dovodily, že zákon č. 114/2000 Sb. nemůže působit zpětně;

- těžiště právního posouzení věci se tak přeneslo do oblasti výkladu

zákona č. 114/2000 Sb., též za použití jeho důvodové zprávy, v návaznosti na

zákon č. 172/1991 Sb.; lze rekapitulovat, že ve všech posuzovaných věcech bylo

konstatováno splnění podmínky vlastnictví státu ke dni 1.7.2000, ale rozhodnutí

ve prospěch obce bylo vyloučeno v důsledku vlastnictví ČSFR ke dni 24.5.1991;

překážkou obecní restituce zůstalo nesplnění této podmínky a bylo rozhodnuto

vždy ve prospěch Diplomatického servisu, potažmo státu.

Tyto svou podstatou nepochybně ad hoc přesvědčivé a detailně odůvodněné závěry

především odvolací instance (nezřídka i nižší) je žádoucí doplnit úvahou v

obecnější rovině.

Konstatování, že novela zákona č. 172/1991 Sb., vyhlášená pod č. 114/2000 Sb.,

nepůsobí zpětně, je vlastně triviální a samozřejmé. Každá změna či doplnění

zákona může vyvolat předpokládané právní následky až ode dne své účinnosti.

Tyto následky však nemohou nastat izolovaně, bez ohledu na již dříve platný

zákonný text. Obsah změn a doplňků by měl „zapadnout do mozaiky“ dosavadního

textu zákona; měl by být aplikován a interpretován v organickém souladu s tímto

textem.

Postulátem tedy zůstává, že zákon by měl svým obsahem a účelem tvořit

koherentní celek. Tím nemá být popřeno, že by změněná nebo doplněná ustanovení

nemohla být samostatnými skutkovými podstatami.

V posuzovaných věcech jsou soudům stranami nabízeny dva výklady. Ani jeden z

nich nelze a priori odmítnout. První byl ve věcech Diplomatického servisu

nižšími instancemi většinou přijat. Vychází z původního záměru zákonodárce

restituovat obcím ke dni účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. (24.5.1991) jen ty

nemovitosti, jež byly k tomuto dni v majetku České republiky, nikoliv však v

majetku ČSFR. Má-li tato premisa zákona zůstat platná i po vydání novely č.

114/2000 Sb. (což odvolací soud podpírá důvodovou zprávou k ní – ta však nemusí

vyjadřovat vůli zákonodárce v konečných fázích legislativního procesu), pak

obec (hlavní město) nemůže s tvrzením o svém vlastnickém právu uspět. To

přesto, že předmětné nemovitosti byly ke dni účinnosti zákona č. 114/2000 Sb.

(1.7.2000) ve vlastnictví České republiky.

Druhá interpretační varianta, předložená městem, považuje ustanovení § 2a,

vložené do zákona č. 172/1991 Sb. zákonem č. 114/2000 Sb., za samostatnou

skutkovou podstatu – nejen tedy za „legalizaci“ sporných přídělů, uskutečněných

po 31.12.1949. Tuto variantu lze, vedle jiných argumentů tvrzených touto

procesní stranou, podepřít zejména tou prostou skutečností, že se od vydání

zákona č. 172/1991 Sb. zásadně změnily státoprávní a společenské poměry. Zánik

federace a vznik suverénní České republiky dnem 1.1.1993 vyvolal mj. přechod

nemovitostí (včetně sporných) do vlastnictví tohoto státu. Nabízí se otázka,

zda má tato sukcese jít k tíži obce, hovoří-li jinak právní stav k datu

1.7.2000 v její prospěch.

Nejvyšší soud dává v nyní posuzovaných věcech, ve shodě s odvolacím soudem,

přednost první z obou variant. Ta podle jeho názoru minimalizuje nebezpečí

rušivých zásahů do kvantitou nikoli nepodstatného dílu majetku České republiky,

který byl již jako součást majetku federace používán ke specifickým a

nezastupitelným účelům. Akcent na plynutí času, na nepřerušené dlouhodobé

užívání nemovitostí určitým způsobem, a tedy na zachování právní jistoty

dosavadního vlastníka (jakož i správce, nájemce apod.), je významným kritériem

pro rozhodnutí v těchto případech. Je však nutné dodat, že podle konkrétních

okolností případu přichází více než rovnocennou měrou (v rozhodovací praxi

dovolacího soudu dokonce výrazně většinově, srov. rozhodnutí sp. zn. 28 Cdo

1743/2006 a řadu dalších, zatímco ve prospěch opačné varianty lze citovat sp.

zn. 28 Cdo 2850/2004) v úvahu i druhá z uvedených variant.

Proces majetkových restitucí se ani po dvou desetiletích od jeho zahájení –

nebo spíše právě pro tuto skutečnost - neobejde bez výjimek. Zasáhl do něj

totiž velmi intenzivním způsobem časový faktor. Chvályhodný záměr porevolučních

zákonodárců uskutečnit rychlou vlastnickou transformaci (cestou preference

dohod v příslušných zákonech, stanovením krátkých lhůt apod.) se tu podařilo

naplnit jen zčásti. Následují desetiletí zbylých početných restitučních sporů,

na jejichž průběh a rozhodování neblaze působí čas přinášející podstatné změny

okolností – často v neprospěch dokonce obou (všech) sporných stran. Tím spíše

je třeba dát v konkrétních případech průchod individuální spravedlnosti a

nelpět na rigidních aplikačních a interpretačních šablonách.

Ve sporech hlavního města Prahy s příspěvkovou organizací Diplomatický servis,

resp. též státem vedou konkrétní zjištěné skutečnosti k plné podpoře těch

závěrů, které přijal odvolací soud. Lze jen dodat, že (ač to není podrobně

popsáno v rozhodnutích nižších instancí) se z hlediska činností Diplomatického

servisu dá předpokládat, že provádí pro stát správu nemovitostí, vedoucí tím či

oním způsobem k jejich využívání zahraničními zastupitelskými misemi. Je-li

tomu tak, pak je zajisté přirozenější, aby byly konkrétní právní formy užívání

nemovitostí realizovány v rámci vztahu stát (organizace pověřená správou) –

diplomatická mise, než město – diplomatická mise.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud dovolání hlavního města Prahy odmítá (§

243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c/ o. s. ř.). S ohledem na to, že nejde o

první jeho (vždy shodné) rozhodnutí v těchto věcech – viz sp. zn. 28 Cdo

231/2009, 28 Cdo 4301/2009, 28 Cdo 2216/2009 -, nedospěl dovolací soud k závěru

o přípustnosti dovolání pro zásadní právní význam napadeného rozsudku; to tím

spíše, že se rozhodnutí i závěry dovolacího soudu ve všech podstatných

aspektech právního posouzení věci opakovaně shodují. Nenaplnění podmínek

alternativy přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s.

ř. je ostatně patrné z celého textu odůvodnění tohoto usnesení.

Druhý žalovaný má podle § 243c odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. vůči žalobci

právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, vzniklých podáním písemného

vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Za tento úkon náleží podle § 5

písm. b) vyhl. č. 484/2000 Sb. výchozí sazba odměny v částce 20.000,- Kč,

redukovaná dvakrát na polovinu (§ 14, § 15, § 18 odst. 1 cit. vyhlášky), tj.

5.000,- Kč. Poté je nutno přičíst režijní paušál ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3

vyhl. č. 177/1996 Sb.) a 20 % DPH. V součtu tedy náklady přiznané druhému

žalovanému činí 6.360,- Kč.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.

V Brně dne 8. září 2010

JUDr. Ludvík D a v i d, CSc., v. r.

předseda senátu