Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 3684/2008

ze dne 2009-06-03
ECLI:CZ:NS:2009:28.CDO.3684.2008.1

28 Cdo 3684/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D.,

a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci

žalobkyně J. E., zastoupené advokátem, proti žalované H.C. C., s.r.o.,

zastoupené advokátkou, o zaplacení 900.000,- Kč s příslušenstvím, vedené

u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 7/2002, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2008, č. j. 15 Co

375/2007-190, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení

částku 12.257,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokátky.

Rozsudkem ze dne 12. 4. 2007, č. j. 30 C 7/2002-166, zamítl Obvodní soud pro

Prahu 1 žalobu žalobkyně, v níž se domáhala, aby soud uložil žalované povinnost

zaplatit jí částku 900.000,- Kč s příslušenstvím ve výroku rozsudku blíže

specifikovaným (výrok I). Dále soud rozhodl o povinnosti žalobkyně doplatit

soudní poplatek (výrok II), uhradit státu náklady za vyhotovení znaleckého

posudku (výrok III) a nahradit žalované náklady řízení (výrok IV).

Soud vyšel ze zjištění, že žalobkyni přísluší spoluvlastnický podíl ve výši

ideálních 3/8 na pozemcích parc. č. 1375/1-díl 1, 1375/1-díl 2, 1375/4, 1375/5,

1375/6 a 1375/7 v katastrálním území J., obec P. Tyto pozemky byly pronajaty

žalované na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 8. 2001 mezi ní a ostatními

(majoritními) spoluvlastníky. Obvodní soud nepřisvědčil tvrzení žalobkyně, že

vzhledem k tomu, že o uzavření smlouvy nebyla ostatními spoluvlastníky

informována, je třeba považovat tuto smlouvu za absolutně neplatnou. V

odůvodnění soud uvedl, že v souladu s ustanovením § 139 odst. 2 občanského

zákoníku (dále jen „o. z.“) je při nakládání se společnou věcí rozhodující vůle

většiny spoluvlastníků určená podle velikosti jejich podílů, není tedy důvod

pro absolutní neplatnost předmětné smlouvy. Dále pak konstatoval, že žalovaná

za pronajaté pozemky řádně hradila nájemné ostatním spoluvlastníkům ve výši,

která navíc převyšuje přiměřenou částku za užívání daných nemovitostí

stanovenou na základě revizního znaleckého posudku, a proto není pasivně

legitimovanou osobou v tomto sporu. Obvodní soud rovněž uvedl, že nemůže jít k

tíži žalované, pokud se spoluvlastníci nedohodli o dispozici s nemovitostí a o

rozdělení prostředků získaných jejím pronájmem.

Městský soud v Praze jako soud odvolací přezkoumal k odvolání žalobkyně

rozhodnutí soudu prvního stupně a rozsudkem ze dne 15. 1. 2008, č. j. 15 Co

375/2007-190, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 (výrok I) a

rozhodl o nákladech řízení (výrok II). Odvolací soud zhodnotil jako správný

závěr soudu prvního stupně, že žalovaná není v tomto sporu osobou pasivně věcně

legitimovanou, a zdůraznil, že v souladu s ustanovením § 451 o. z. je základním

předpokladem nároku na vydání bezdůvodného obohacení skutečnost, že dojde k

obohacení jedné osoby na úkor druhé. Hradila-li žalovaná odpovídající částku za

užívání pronajatých pozemků většinovým spoluvlastníkům předmětných parcel,

nemohlo dojít na její straně k obohacení bez ohledu na to, zda nájemní smlouva

byla platná či nikoliv. Nárok žalobkyně shledal tedy odvolací soud nedůvodný, a

potvrdil rozsudek soudu I. stupně.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

spatřuje v § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a důvodnost v § 241a odst. 2 písm.

b) o. s. ř. Za nesprávně posouzenou otázku zásadního právního významu považuje

dovolatelka otázku platnosti nájemní smlouvy uzavřené bez vědomí menšinového

spoluvlastníka

a správně stanoveného rozsahu restituční povinnosti vůči jednotlivým

spoluvlastníkům v důsledku bezdůvodného obohacení vzniklého na základě tohoto

neplatného právního úkonu. Nesprávné a nedostatečné zhodnocení těchto otázek v

předchozím řízení

(v případě odvolacího soudu zcela absentující) pak podle dovolatelky vedlo

i k nesprávnému závěru o nedostatku pasivní věcné legitimace žalované.

Absolutní neplatnost nájemní smlouvy je podle dovolatelky dána rozporem

s § 139 odst. 2 o. z., jenž dává právo všem spoluvlastníkům podílet se na

hospodaření se společnou věcí, nehledě na to, že rozhodnutí samotné je pak

tvořeno v závislosti na velikosti podílů jednotlivých spoluvlastníků, přičemž

se odvolává na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo

599/99, v němž je uvedeno, že předpokladem platnosti rozhodnutí většinového

spoluvlastníka o vynaložení nákladů na společnou věc je, že tento záměr byl

menšinovému spoluvlastníku předestřen

a menšinový spoluvlastník měl příležitost se k tomu vyjádřit. Důraz na tato

práva menšinového spoluvlastníka se opakuje ve více rozhodnutích Nejvyššího

soudu

a představuje podle dovolatelky ustálenou rozhodovací praxi. Neopírá-li se tedy

uzavřená nájemní smlouva o platné většinové rozhodnutí spoluvlastníků ve smyslu

ustanovení § 139 odst. 2 o. z., nemůže být považována za platný právní úkon.

Dovolatelka dále odkázala na skutečnosti, které již byly v řízení tvrzeny a z

nichž vyplývá, že nebyla o návrhu nájemní smlouvy informována.

Jako důsledek absolutní neplatnosti nájemní smlouvy vznikla pak podle

dovolatelky stranám povinnost vrátit si poskytnuté plnění podle zásad o vydání

bezdůvodného obohacení. K vypořádání mezi žalovanou a ostatními spoluvlastníky

však nedošlo, neboť zbylým dvěma spoluvlastníkům bylo zaplaceno pouze nájemné,

tyto platby jsou ovšem povinni jako bezdůvodné obohacení na jejich straně vydat

žalované. Dovolatelka se tedy jako jeden ze spoluvlastníků, na jejichž úkor se

žalovaná obohatila užíváním pozemků na základě neplatné nájemní smlouvy,

oprávněně domáhá takto získaného obohacení na straně žalované, navíc ve výši

odpovídající jejímu podílu na pronajatých pozemích, a nemůže tak být pochybnost

o pasivní věcné legitimaci žalované. Z těchto důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud

zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a vrátil mu věc k dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém vyjádření odmítla námitky dovolatelky. Upozorňuje na to, že

dovolatelkou citované rozhodnutí se vztahuje pouze na otázky údržby a opravy

společné věci. Dále uvádí, že podle zjištění soudu prvního stupně učinili

ostatní spoluvlastníci předmětných pozemků i jednatel nájemce dostatečné kroky

k tomu, aby žalobkyni seznámili se svým úmyslem uzavřít nájemní smlouvu.

Navrhla tedy, aby dovolací soud dovolání zamítl a přiznal jí náhradu nákladů

řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, oprávněnou osobou – účastníkem řízení, zastoupeným advokátem podle

§ 241 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu upravuje

ustanovení § 237 o. s. ř. Podle jeho prvního odstavce je dovolání přípustné

proti rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo

změněno rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé – písm. a), jimiž bylo

potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl

ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán

právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil – písm. b),

jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není

přípustné podle ustanovení písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam – písm. c).

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy,

řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována

rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3

o. s. ř.).

V posuzované věci potvrdil odvolací soud napadeným rozhodnutím v pořadí první

rozsudek obvodního soudu, a proto se přípustností tohoto dovolání lze zabývat

toliko podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Zpochybňuje-li dovolatelka závěr soudu prvního stupně, že k platnému uzavření

nájemní smlouvy stačí rozhodnutí většinových spoluvlastníků bez vyrozumění

spoluvlastníka menšinového, a vytýká-li soudu odvolacímu, že se touto otázkou

vůbec nezabýval, je možno dovolatelce přisvědčit, že v tomto ohledu nebyla

respektována dosavadní judikatura Nejvyššího soudu vycházející z práva

menšinového vlastníka podílet se na hospodaření se společnou věcí. Nejvyšší

soud totiž již ve svém rozhodnutí ze dne 21. 6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 599/99,

publikovaném v Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, vydávaném

nakladatelstvím C.H.BECK, pod C 583, svazek 7/2001, i v časopise Právní

rozhledy, vydávaném stejným nakladatelstvím, číslo 10/2001, str. 502, uvedl, že

mají-li spoluvlastníci podle ustanovení § 139 odst. 2 o. z.

o hospodaření se společnou věcí (v daném případě o náklady na společnou věc)

rozhodovat většinou počítanou podle velikosti podílů, vyplývá z toho logický

závěr, že má-li v úvahu připadat dohoda spoluvlastníků, dosažení většiny nebo

rovnost hlasů, musí být menšinovému spoluvlastníku dána možnost se k věci

vyjádřit. Je-li tato možnost menšinovému spoluvlastníku odepřena, nemůže jít o

platné rozhodnutí většiny podle § 139 odst. 2 o. z. Tento závěr Nejvyššího

soudu byl následně zobecněn i pro další otázky hospodaření se společnou věcí

(srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2008, sp. zn. 22 Cdo

626/2007, publikované v čísle 13/2008 na straně 497 časopisu Právní rozhledy).

Má-li tedy dojít k platnému rozhodnutí spoluvlastníků

o společné věci, je nutné i v případě uzavření nájemní smlouvy vyjít z toho, že

se jedná o úkon řešící způsob užívání společné věci a představující jednu z

forem hospodaření se společnou věcí (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne

30. 5. 2002, sp. zn. 22 Cdo 205/2002, publikované v Souboru civilních

rozhodnutí Nejvyššího soudu pod C 1239, svazek 17/2002), a je proto zapotřebí,

aby menšinový spoluvlastník byl se záměrem pronajmout společnou věc zavčas

obeznámen.

Nejvyšší soud však ve svých rozhodnutích týkajících se bezdůvodného obohacení

zároveň opakovně uvedl, že ustanovení § 457 o. z. představuje úpravu, která

navazuje na základní princip bezdůvodného obohacení vyjádřený v § 451 o. z.,

jenž zakládá obecnou povinnost toho, kdo se na úkor jiného obohatil, toto

obohacení vydat, a blíže vymezuje rozsah restituční povinnosti pro případy

plnění z neplatných smluv. Ustanovení § 457 o. z. stanoví, že v případě

bezdůvodného obohacení vzniklého na základě plnění z neplatné smlouvy jsou ve

vzájemném vztahu pouze účastníci tohoto právního úkonu, těm tudíž přísluší i

věcná legitimace - aktivní i pasivní ve sporu o toto obohacení, nehledě na to,

zda se v důsledku neplatného právního úkonu obohatil i někdo jiný (srov. např.

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 25 Cdo 264/2004,

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 31/2005 civ.,

sešit 4). K tomuto závěru Nejvyšší soud došel i pro případ, že se jedná o

neplatnost nájemní smlouvy ohledně společné věci v důsledku opomenutí

spoluvlastníka při jejím uzavření, jenž tudíž není smluvní stranou neplatné

smlouvy (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2005, sp. zn. 33

Odo 351/2004, nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 33

Odo 369/2004). Ústavní soud pak tento závěr aproboval ve svém rozhodnutí ze dne

10. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05. V uvedených rozhodnutích je vyjádřen závěr,

že ač došlo na úkor spoluvlastníka k bezdůvodnému obohacení, stalo se tak v

důsledku toho, že uzavření smlouvy ostatními spoluvlastníky představuje z

jejich strany užívání společné věci nad míru stanovenou jejich spoluvlastnickým

podílem, nikoliv přímo v důsledku užívání věci nájemcem na základě neplatné

nájemní smlouvy. I v případě, že by tedy soudy došly k závěru, že nájemní

smlouva je neplatným právním úkonem zakládajícím stranám povinnost vrátit si

majetkový prospěch, který na základě neplatné smlouvy nabyly, nesměřovala by

dovolatelka svou žalobu vůči osobě s odpovídající pasivní věcnou legitimací.

Upíná-li dovolatelka přípustnost dovolání k otázce platnosti nájemní smlouvy v

důsledku opomenutí spoluvlastníka a následného vypořádání bezdůvodného

obohacení vzniklého v důsledku absolutní neplatnosti smlouvy, nejedná se o

otázku, jejíž odlišné posouzení by mohlo vést k změně předchozích rozhodnutí ve

věci. Není-li přitom k dovolacími přezkumu nastolená otázka způsobilá ovlivnit

meritorní rozhodnutí, nelze ji považovat za otázku zásadního právního významu

ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 o. s. ř., neboť, jak Nejvyšší

soud již dříve konstatoval, aby se mohlo jednat o otázku zakládající

přípustnost dovolání ve smyslu uvedených ustanovení, musí tato splňovat mimo

jiné i tu podmínku, že jde o otázku, která má pro rozhodnutí v projednávané

věci zásadní význam a je způsobilá ovlivnit postavení dovolatele vůči druhé

straně sporu (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp.

zn. 2 Cdon 808/97, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R

27/2001 civ, sešit 4). Tuto podmínku dovolatelkou vymezená otázka nesplňuje a

není zde tedy důvodu pro závěr o zásadním právním významu rozhodnutí odvolacího

soudu ve smyslu § 237 odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř. Dovolání žalobkyně tak

směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný

opravný prostředek přípustný; Nejvyšší soud ČR je proto podle ustanovení § 243b

odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl

Žalované vzniklo podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1

a § 146 odst. 3 o. s. ř. právo na náhradu nákladů vynaložených v dovolacím

řízení, jež sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby (písemné

vyjádření k dovolání – § 3 odst. 1, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhl. č.

484/2000 Sb.) s přičtením režijního paušálu v částce 300,- Kč (§ 13 odst. 3

vyhl. č. 177/1996 Sb.) a 19% DPH, v celkové výši 12.257,- Kč

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. června 2009

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.

předseda senátu