Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 4178/2009

ze dne 2010-03-24
ECLI:CZ:NS:2010:28.CDO.4178.2009.1

28 Cdo 4178/2009

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivy

Brožové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v právní věci

žalobce HASSO spol. s r. o., se sídlem v Aši, Mánesova 1620/1, IČ 16735366,

zastoupeného JUDr. Milanem Kopčákem, advokátem se sídlem v Aši, Tylova 16,

proti žalovanému FASHION Sportswear Brno, spol. s r. o., se sídlem v Brně,

Mlýnská 326/13, IČ 44794436, zastoupenému JUDr. Dušanem Srpem, advokátem se

sídlem v Praze 1, Ovocný trh 8, o zaplacení částky 3.983.584,50 Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 7 C

61/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23.

6. 2009, č. j. 21 Co 228/2009-341, takto:

I. Dovolání proti části výroku rozsudku odvolacího soudu, kterým byl

rozsudek soudu prvního stupně změněn, se zamítá.

II. Ve zbytku se dovolání odmítá.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů

dovolacího řízení 62.289,80 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k

rukám JUDr. Dušana Srpa, advokáta se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 8.

A. Předchozí průběh řízení

Žalobce se domáhal po žalovaném zaplacení 3.983.584,50 Kč s příslušenstvím z

titulu bezdůvodného obohacení, které mělo žalovanému vznikat v období od 8. 9.

2001 do 28. 2. 2006. Tvrdil, že v uvedených obdobích žalovaný neoprávněně

užíval nebytové prostory v budově č.p. 156 na pozemcích parc. č. 543, 544 a 545

v obci B., k. ú. B. (dále jen „nebytové prostory“), jejímž menšinovým

spoluvlastníkem byl žalobce. Žalovaný nebytové prostory užíval na základě

nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 1999, uzavřené mezi žalovaným a většinovým

spoluvlastníkem. Nájemní smlouva je však dle názoru žalobce neplatná, neboť při

jejím uzavírání nebyl dodržen postup podle § 139 odst. 2 obč. zák., a to proto,

že záměr většinového spoluvlastníka Ing. B. P. pronajmout předmětnou nemovitost

nebyl menšinovým spoluvlastníkům řádně předestřen. Vzhledem k tomu, že žalovaný

užíval nebytové prostory bez právního důvodu, vznikalo mu bezdůvodné obohacení,

jehož 2/20, odpovídající podílu žalobce na nemovitosti, žalobce po žalovaném

požadoval.

Okresní soud Praha – východ výrokem I. mezitímního rozsudku č.j. 7 C

61/2005-282 ze dne 18. 11. 2008 rozhodl, že základ žalobního nároku za období

od 8. 9. 2002 do 28. 2. 2006 je opodstatněný. Výrokem II. žalobu co do zbytku

nároku na vydání bezdůvodného obohacení, jež mělo vzniknout v období od 8. 9.

2001 do 7. 9. 2002, zamítl, neboť přihlédl k námitce promlčení vznesené

žalovaným. Soud prvního stupně nejprve zjišťoval, zda je nájemní smlouva ze dne

31. 12. 1999, uzavřená mezi žalovaným a většinovým spoluvlastníkem, platná,

když nebyla podepsána žalobcem. Chybějící podpis menšinového spoluvlastníka

nemůže být dle názoru soudu prvního stupně důvodem neplatnosti smlouvy, pokud

je smlouva podepsána oprávněnou osobou, v tomto případě většinovým

spoluvlastníkem, který byl oprávněn uzavřít nájemní smlouvu sám. Na druhé

straně dospěl soud prvního stupně k závěru, že smlouva je neplatná pro rozpor

s § 139 odst. 2 obč. zák., neboť v řízení před soudem prvního stupně se

žalovanému nepodařilo prokázat, že by záměr pronajmout předmětnou nemovitost

byl žalobci předestřen.

K odvolání obou účastníků Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 6. 2009, č.

j. 21 Co 228/2009-341, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. změnil tak,

že žalobu zamítl, v zamítavém výroku II. rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil, a dále rozhodl o nákladech řízení. Ztotožnil se se skutkovými

zjištěními soudu prvního stupně, jakož i se závěrem, že nájemní smlouva ze dne

31. 12. 1999 je absolutně neplatná v důsledku neplatného postupu většinového

spoluvlastníka nemovitosti. Podle odvolacího soudu se však v posuzované věci

jedná o bezdůvodné obohacení získané z neplatného právního úkonu (nikoliv bez

právního důvodu) a je tedy třeba postupovat podle § 457 obč. zák. Podle

ustáleného výkladu tohoto ustanovení jsou ve vzájemném vztahu bezdůvodného

obohacení z neplatné smlouvy pouze účastníci této smlouvy. Žalovaný tedy sice

mohl získat bezdůvodné obohacení, ale mohlo se tak stát pouze ve vztahu k druhé

smluvní straně, tj. toliko na úkor většinového spoluvlastníka. Došlo-li k

bezdůvodnému obohacení na úkor žalobce, pasivně legitimován ve vztahu k němu

není žalovaný.

B. Dovolání

Proti všem výrokům rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání.

Přípustnost dovolání proti měnící části výroku Krajského soudu v Praze spatřuje

žalobce v ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. Jako dovolací důvod uvedl

pro měnící část výroku nesprávné právní posouzení věci dle § 241a odst. 2 písm.

b) o.s.ř. Konkrétně namítal, že:

a) odvolací soud na jedné straně neshledává nájemní smlouvu ze dne 31.

12. 1999 neplatnou pro absenci podpisu žalobce, na druhou stranu žalobci

nepřiznává účast v neplatné nájemní smlouvě a v odpovědnostním vztahu

bezdůvodného obohacení, ačkoliv žalobce byl v předmětné smlouvě uveden jako

její účastník,

b) i kdyby žalobce nebyl stranou neplatné nájemní smlouvy, tudíž ani

oprávněným z bezdůvodného obohacení vzniklého žalovanému z neplatné smlouvy, je

žalobce oprávněným z bezdůvodného obohacení založeného tím, že žalovaný užíval

bez právního důvodu věc, jejímž spoluvlastníkem byl žalobce,

c) odvolací soud na zjištěný skutkový stav neaplikoval ustanovení § 139

odst. 2 obč. zák., podle něhož jsou z právních úkonů týkajících se společné

věci oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně.

Většinový spoluvlastník tím, že uzavřel nájemní smlouvu, založil aktivní a

pasivní solidaritu všech podílových spoluvlastníků, která se musí vztahovat i

na odpovědnost za bezdůvodné obohacení. Aktivně legitimován k vymáhání

bezdůvodného obohacení je tak kterýkoliv ze spoluvlastníků.

Přípustnost dovolání proti potvrzující části výroku soudu spatřuje žalobce v

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Jako dovolací důvod uvedl pro

potvrzující část výroku napadeného rozsudku vadu řízení, která mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci dle § 241a odst. 2 písm. a) o.s.ř.

Konkrétně namítal, že odvolacími důvody a námitkami žalobce, které se týkaly

potvrzující části výroku rozsudku okresního soudu, se odvolací soud věcně

nezabýval, pouze zamítavý výrok soudu prvního stupně potvrdil, a to v

návaznosti na skutečnost, že celou žalobu zamítal pro nedostatek aktivní

legitimace žalobce. Na základě argumentace uvedené shora pod body a) až c) je

podle žalobce třeba zrušit i potvrzující část výroku napadeného rozsudku.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání uvedl, že dle jeho názoru je rozsudek

odvolacího soudu věcně správný, a navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání proti

rozsudku v jeho měnící části zamítl a v jeho potvrzující části odmítl.

C. Přípustnost

Dovolací soud zjistil, že dovolání je včasné, podané oprávněnou osobou

zastoupenou advokátem a splňuje formální obsahové znaky předepsané § 241a odst.

1 o.s.ř.

Dovolání proti té části rozsudku odvolacího soudu, kterou byl změněn rozsudek

soudu prvního stupně, je přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

Dovolání proti potvrzující části rozsudku odvolacího soudu může být shledáno

přípustným jen při splnění předpokladů uvedených v § 237 odst. 1 písm. c)

o.s.ř., tj. pokud dovolací soud, za použití hledisek příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o.s.ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí je

zásadního právního významu. Při posuzování zásadního právního významu je

dovolací soud vázán dovolacími důvody (§ 242 odst. 3 o.s.ř.). Tvrzení žalobce,

že v případě zrušení rozsudku odvolacího soudu v jeho měnícím výroku by měl být

rovněž zrušen i potvrzující výrok, nemůže přípustnost dovolání podle § 237

odst. 1 písm. c) založit, neboť neobsahuje žádný dovolací důvod, na jehož

základě by bylo možno o zásadním právním významu napadeného rozhodnutí

uvažovat.

Dovolání není přípustné ani proti výrokům odvolacího soudu o nákladech řízení.

Z ustanovení § 167 odst. 1 o.s.ř. totiž vyplývá, že rozhodnutí o nákladech

řízení má povahu usnesení, kterou neztrácí ani v případě, jestliže je

přičleněno k rozhodnutí o věci samé, pro které je stanovena forma rozsudku.

Podle ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. není dovolání proti výroku usnesení

odvolacího soudu o nákladech řízení přípustné, a to bez zřetele k povaze

takového výroku, tedy bez ohledu na to, zda jde např. o měnící nebo potvrzující

rozhodnutí o nákladech řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1.

2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek pod č. 4/2003).

V části, ve které nebylo přípustné, Nejvyšší soud dovolání podle § 243b odst. 5

věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

D. Důvodnost

1. K námitce ad a), že žalobce je stranou neplatné nájemní smlouvy.

Podle ustanovení § 139 odst. 1 obč. zák. jsou z právních úkonů týkajících se

společné věci oprávněni a povinni všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně.

Podle § 139 odst. 2 obč. zák. rozhodují o hospodaření se společnou věcí

spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu „pokud zákon stanoví, že rozhodují

spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti jejich podílů, pak z toho

vyplývá, že nerozhoduje jen většina, aniž by menšinovému spoluvlastníku byla

dána jakákoliv možnost, aby se pro zamýšlenou investici mohl rovněž rozhodnout

či se k ní vyjádřit“ (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2001,

sp. zn. 22 Cdo 599/99). „Pokud by menšinovému spoluvlastníku vůbec nebyla dána

možnost vyjádřit se k zamýšlené změně v hospodaření se společnou věcí, pak i za

situace, kdy s takovou změnou souhlasí většina spoluvlastníků, počítaná podle

velikosti podílů, nejde o rozhodnutí většiny ve smyslu § 139 odst. 2 ObčZ. V

takovém případě jde z hlediska hospodaření spoluvlastníků se společnou věcí o

neplatný právní úkon“ (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 2.

2008, sp. zn. 22 Cdo 626/2007). Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. 7.

2008, sp. zn. 28 Cdo 5379/2007, není důvodem neplatnosti dané smlouvy, že ji,

jak konkrétně namítá dovolatel, nepodepsal menšinový spoluvlastník nemovitosti,

který byl ve smlouvě uveden jako „jednající osoba“, neboť v takovém případě i s

ohledem na znění citovaného § 139 obč. zák. je nutno vycházet z toho, že

smlouva byla uzavřena z rozhodnutí většinového spoluvlastníka, který je také

smluvní stranou za pronajímatele.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, neplatnost předmětné nájemní smlouvy ze dne 31.

12. 1999 plyne ze skutečnosti, že žalobci nebyla většinovým spoluvlastníkem

dána možnost se k ní vyjádřit, nikoli však ze skutečnosti, že žalobce smlouvu

nepodepsal, ač byl v textu uveden jako smluvní strana.

Z principu pasivní i aktivní solidarity spoluvlastníků nelze dovozovat, že by

byl menšinový spoluvlastník, který smlouvu týkající se hospodaření se společnou

věcí nepodepsal, smluvní stranou. Pokud spoluvlastník neučinil projev vůle

směřující k uzavření smlouvy, nemohl být ani smluvní stranou (účastníkem

smlouvy). Na tomto závěru nic nemění fakt, že byl menšinový spoluvlastník v

uzavřené smlouvě jako účastník uveden. Jak již bylo předesláno, v projednávané

věci žalobce nejen, že smlouvu nepodepsal, ale dokonce ani neměl možnost se

vyjádřit, zda souhlasí či nesouhlasí s jejím uzavřením, a proto nebyl stranou

nájemní smlouvy.

2. K námitce ad b) – bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním věci bez

právního důvodu.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 4. 2005, sp.zn. 33 Odo 369/2004 „z §

457 obč. zák. pak vyplývá, že spočívá-li bezdůvodné obohacení v plnění na

základě neplatné smlouvy, jsou ve vzájemném vztahu pouze její účastníci. To

platí bez ohledu na to, zda se v souvislosti s plněním z neplatné smlouvy

obohatil i někdo jiný nebo zda v souvislosti s plněním z této smlouvy došlo k

bezdůvodnému obohacení i na úkor někoho jiného, jinými slovy řečeno věcná

legitimace, ať už aktivní nebo pasivní, je dána pouze na straně účastníků

smlouvy. Proto je možno souhlasit i se závěrem odvolacího soudu, že povinnost

vydat bezdůvodné obohacení získané plněním z neplatné smlouvy má žalovaná pouze

vůči tomu, kdo byl druhou smluvní stranou.“ Podle usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 3. 6. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3684/2008, „ač došlo na úkor spoluvlastníka k

bezdůvodnému obohacení, stalo se tak v důsledku toho, že uzavření smlouvy

ostatními spoluvlastníky představuje z jejich strany užívání společné věci nad

míru stanovenou jejich spoluvlastnickým podílem, nikoliv přímo v důsledku

užívání věci nájemcem na základě neplatné nájemní smlouvy. I v případě, že by

tedy soudy došly k závěru, že nájemní smlouva je neplatným právním úkonem

zakládajícím stranám povinnost vrátit si majetkový prospěch, který na základě

neplatné smlouvy nabyly, nesměřovala by dovolatelka svou žalobu vůči osobě s

odpovídající pasivní věcnou legitimací. Srov. k tomu rovněž nález Ústavního

soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05, dostupný na internetových

stránkách http://nalus.usoud.cz.

V souzené věci vzaly soudy obou stupňů za prokázané, že žalovaný užíval

nebytové prostory na základě nájemní smlouvy ze dne 31. 12. 1999, uzavřené s

většinovým spoluvlastníkem. Právním důvodem užívání tedy byl dvoustranný právní

úkon, který soudy obou stupňů shodně shledaly absolutně neplatným. Ve smyslu

ustanovení § 457 obč. zák. byl proto žalovaný povinen vydat bezdůvodné

obohacení získané užíváním nebytových prostor na základě neplatné smlouvy

většinovému spoluvlastníku Ing. B. P., který byl stranou neplatné nájemní

smlouvy. Na základě téhož skutkového stavu nelze vedle bezdůvodného obohacení

získaného plněním na základě neplatné smlouvy žádat ještě vydání bezdůvodného

obohacení získaného plněním bez právního důvodu, když chybějícím právním

důvodem je právě neplatná smlouva. Výklad zastávaný žalobcem by vedl k

absurdní situaci, kdy žalovaný by byl nucen plnit dvakrát – jednak vrátit druhé

straně neplatné smlouvy vše, co podle ní dostal, tj. poskytnout jí náhradu za

užívání nebytových prostor jako celku, a navíc poskytnout ostatním

spoluvlastníkům náhradu za užívání nebytových prostor bez právního důvodu v

rozsahu jejich spoluvlastnických podílů. Závěr odvolacího soudu, že žalovaný

není pasivně věcně legitimován ve vztahu k žalobci, je proto správný.

3. K námitce ad c) – solidarita podílových spoluvlastníků

Námitka žalobce, podle které odvolací soud ve věci neaplikoval ustanovení § 139

odst. 1 obč. zák., není případná, neboť neodpovídá skutkovým tvrzením, kterými

žalobce předmět řízení vymezil. Nárok žalobce plynoucí z ustanovení § 139 odst.

1 ve spojení s § 513 obč. zák. by přicházel v úvahu tehdy, jestliže by se

žalobce domáhal žalované částky proto, že je jako spoluvlastník nemovitosti

společně a nerozdílně oprávněn žádat vydání bezdůvodného obohacení, které

žalovaný získal užíváním nemovitosti na základě neplatné smlouvy, a proto, že

žalovaný žádnému ze spoluvlastníků nemovitosti za její užívání neplnil. Na

základě skutečností, které žalobce tvrdil v předchozím řízení, však žalovanou

částku žalobci přiznat nelze. Protože v dovolacím řízení nelze tvrdit nové

skutečnosti (§ 241a odst. 4 o.s.ř.), dovolací soud se případným nárokem žalobce

plynoucím z ustanovení § 139 odst. 1 ve spojení s § 513 obč. zák. dále

nezabýval.

Z důvodů shora uvedených dospěl dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí

je v části, kterou se mění rozhodnutí soudu prvního stupně, věcně správné, a

proto dovolání proti této části rozsudku bez jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.)

podle § 243b odst. 2 o.s.ř. jako nedůvodné zamítl.

V dovolacím řízení vznikly žalovanému v souvislosti se zastoupením advokátem

náklady, které spočívají v odměně za zastupování určené ze základu 3.983.584,50

Kč, v sazbě 58.490,- Kč [srov. § 3 odst. 1 bod 5, § 10 odst. 3, § 15, § 16

odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění - dále jen

„vyhlášky“]. Protože nárok na náhradu nákladů řízení v případě odmítnutí

dovolání v částce 878.159,20 Kč [262.474,60 Kč za část roku 2001 od 8.9.2001 a

615.684,60 Kč za prvních 250 dní roku 2002 do 7.9.2002; srov. vyčíslení

žalovaného nároku na č.l. 52 spisu] se řídí ustanovením § 146 odst. 3 o.s.ř.,

zatímco nárok na náhradu nákladů řízení ve zbývající části, v níž bylo dovolání

zamítnuto, je dán ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., je třeba se samostatností

uplatněných nároků počítat i při výpočtu nákladů řízení; poměrná část odměny za

zastupování ve výši 22,04 %, odpovídající odmítnuté části předmětu řízení, tj.

částka 12.891,20 Kč, proto musí být snížena na polovinu, na částku 6.445,60 Kč

(§ 14 odst. 1 vyhlášky), zatímco poměrná část odměny ve výši ve výši 45.598,80

Kč, odpovídající zamítnuté části předmětu řízení, přísluší zcela. Celková

odměna za zastupování tedy spočívá v odměně ve výši 52.044,40 Kč a v paušální

částce náhrady výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč (srov. § 13

odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění), tedy celkem v částce

52.344,40 Kč. Vzhledem k tomu, že zástupce žalovaného je plátcem daně z přidané

hodnoty, náleží k nákladům řízení dále 19 % DPH ve výši 9.945,40 Kč. Protože

dovolání žalobce bylo odmítnuto a zamítnuto, soud mu ve smyslu ustanovení §

243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř. a § 142 odst. 1

o.s.ř. uložil, aby tyto náklady žalovanému nahradil. Platební místo a lhůta ke

splnění uložené povinnosti byly stanoveny podle § 149 odst. 1 a § 160 odst. 1

o.s.ř.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Iva B r o ž o v á, v. r.

předsedkyně senátu