Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 4264/2013

ze dne 2014-06-10
ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.4264.2013.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobkyně M.

H., zastoupené JUDr. Irenou Perlíkovou, advokátkou se sídlem v Praze 2,

Karlovo náměstí 292/14, proti žalovanému Ing. S. B., zastoupenému JUDr. Tomášem

Těmínem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 559/28, o

zaplacení částky 480.960,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 6 pod sp. zn. 21 C 169/2011, o dovolání žalovaného proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2013, č. j. 58 Co 228/2013-158, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení

částku 12.777,60 Kč k rukám advokátky JUDr. Ireny Perlíkové do tří dnů od

právní moci tohoto rozhodnutí.

(výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.). Svůj nárok na

požadovanou částku žalobkyně zdůvodňovala tím, že v této výši poskytla

žalovanému půjčku za svých prostředků uložených na bankovním účtu své matky v

době, kdy s ním byla zasnoubena a plánovala společné bydlení, po zrušení

zasnoubení se po žalovaném opakovaně domáhala vrácení částky, aniž by však

žalovaný jejímu požadavku na vrácení peněz vyhověl. Soud na základě provedeného

dokazování zjistil, že žalobkyně vložila značný finanční obnos na bankovní účet

své matky, z nějž byla následně žalovaná částka zaslána na bankovní účet, na

nějž měl žalovaný povinnost tuto částku složit dle smlouvy o uzavření budoucí

smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené s dalším subjektem. Na

žalobou požadované plnění je tak třeba pohlížet jako na nárok na vydání

bezdůvodného obohacení ve smyslu § 454 obč. zák., neboť žalobkyně takto za

žalovaného plnila, co měl po právu plnit on sám, pročež obvodní soud podané

žalobě jako důvodné vyhověl.

K odvolání žalovaného přezkoumal uvedené rozhodnutí Městský soud v Praze, jenž

je rozsudkem ze dne 29. 8. 2013, č. j. 58 Co 228/2013-158, potvrdil ve výroku

I. o věci samé, částečně změnil v nákladovém výroku II. (výrok I.) a rozhodl o

náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.). Odvolací soud označil skutková

zjištění soudu prvního stupně za správná a postačující a přitakal rovněž jeho

právnímu posouzení věci. Zdůraznil, že bylo prokázáno, že žalovaného tížil

smluvní závazek složit částku 480.960,- Kč na určený bankovní účet a že tato

částka byla na daný účet složena z bankovního účtu matky žalobkyně, na nějž

byly vloženy prostředky náležející žalobkyni. Byla-li takto splněna povinnost

žalovaného, je zjevné, že na jeho straně došlo k bezdůvodnému obohacení ve

smyslu § 454 obč. zák. Bez jakéhokoliv významu je námitka, že žalovaný nemohl s

peněžními prostředky složenými žalobkyní na předmětný účet disponovat, jakož i

namítaná nesprávná aplikace § 708 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,

jelikož z pohledu tohoto zákonného ustanovení nebyla věc posuzována. Nepřípadný

je i odkaz odvolatele na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 35 Odo 801/2002,

zabývající se řádností daňové exekuce postihnutím peněžních prostředků

zaslaných na bankovní účet omylem, nikoliv situací, v níž došlo k bezdůvodnému

obohacení plněním za jiného, co měl po právu plnit sám. Předestřené úvahy vedly

odvolací soud k potvrzení rozsudku soudu prvního stupně jako věcně správného.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, maje za to, že

napadené rozhodnutí v souladu s ustanovením § 237 o. s. ř. závisí na vyřešení

otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, respektive, která v

rozhodování dovolacího soudu doposud nebyla vyřešena. Za tuto otázku pokládá

dopad ustanovení § 708 a násl. obch. zák. na aktivní a pasivní věcnou

legitimaci účastníků řízení. Dovolatel citoval judikaturu Nejvyššího soudu

zdůrazňující, že peníze na bankovním účtu jsou v majetku peněžního ústavu,

zatímco majitel účtu má vůči tomuto ústavu pohledávku na vyplacení částky

složené na bankovní účet. Opomenutím těchto závěrů soudy dle dovolatele dospěly

k chybnému posouzení aktivní věcné legitimace žalobkyně, respektive pasivní

legitimace žalovaného. Jelikož žalobkyně v projednávané věci nedisponovala

oprávněním majitele účtu spočívajícím v tom, aby na její příkaz byly z tohoto

účtu vyplaceny peněžní prostředky, nelze ji ve sporu pokládat za aktivně věcně

legitimovanou. Z v řízení učiněných zjištění se podává, že prostředky na účtu,

z nějž byla žalovaná částka odeslána, byly ve vlastnictví banky, za níž měla

matka žalobkyně pohledávku na jejich vyplacení. Byly-li na tento účet vloženy

peníze žalobkyně, obohatila se na její úkor její matka. Vztahy z této transakce

by přitom měly být vypořádány pouze mezi jejími účastníky. Žalobkyni tedy

příslušela toliko pohledávka vůči matce na vyplacení prostředků, jež vložila na

její účet. Převedla-li následně matka žalobkyně předmětnou částku na účet, na

nějž měl být splněn závazek žalovaného, bylo by možno uvažovat pouze o

bezdůvodném obohacení na úkor matky žalobkyně, nikoliv na úkor žalobkyně.

Dovolatel dále zmínil, že není majitelem účtu, na nějž byla žalovaná částka

poukázána, a nikterak nedisponoval s peněžními prostředky na tomto účtu. Ze

zprávy bankovního ústavu se přitom podává, že tato částka se na daném účtu

stále nachází. Jelikož žalovaný nemá k tomuto účtu žádná práva, nemůže

požadovanou částku zaslat zpět žalované. Pasivně legitimován by tak v

projednávané věci měl být majitel daného účtu, a nikoliv žalovaný.

Předestřené argumenty tedy vedly dovolatele k návrhu, aby Nejvyšší soud rozhodl

tak, že se žaloba zamítá, a uložil žalobkyni povinnost nahradit mu náklady

řízení před soudy všech stupňů.

Žalobkyně ve svém vyjádření k dovolání zpochybnila opodstatnění námitek

dovolatele a navrhla, aby bylo dovolání zamítnuto.

Dovolatel ve své replice k vyjádření žalobkyně opětovně rozvedl svou již výše

předestřenou argumentaci a zdůraznil, že trvá na návrhu vyjádřeném v dovolání.

V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu („o. s. ř.“), ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013,

které je podle čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony, a dle čl. II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č.

99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony, rozhodující pro dovolací přezkum.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241

odst. 1 o. s. ř., se zabýval přípustností dovolání.

Dle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému

rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu

nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem

vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V daném případě však nelze mít za to, že by rozhodnutí odvolacího soudu

spočívalo na otázce ve smyslu citovaného ustanovení a závěry v něm vyslovené

odporovaly dovolatelem zmiňované judikatuře Nejvyššího soudu. Dovolatel naopak

pomíjí ustálené judikatorní závěry, dle nichž k nabytí majetkového prospěchu

může dojít i tak, že v majetkové sféře obohaceného nenastane úbytek, k němuž by

za řádného běhu okolností došlo (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 33 Odo 190/2005, či usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 8. 9. 2009, sp. zn. 28 Cdo 1304/2009). Pokud bylo povinností dovolatele

složit předmětnou částku na uvedený účet, přičemž tuto povinnost za něj splnila

jiná osoba, je zřejmé, že v jeho majetkové sféře nedošlo k takovému snížení

aktiv, jaké mělo za řádného běhu okolností - náležitého plnění smluvních

povinností – nastat. V rozsahu částky, jež takto nebyla z jeho majetku

odčerpána, je pak na místě pohlížet na dovolatele jako na obohaceného.

Nezpochybňuje-li dovolatel, že bylo jeho povinností předmětnou částku na daný

účet převést, pak v daném případě není důvodu pochybovat o jeho pasivní věcné

legitimaci.

Za nepřípadné je třeba pokládat i výtky dovolatele stran aktivní věcné

legitimace žalobkyně pomíjející provázanost a možné prolínání různých právních

vztahů. Byť na posouzení této otázky v rozhodnutí odvolacího soudu by bylo

možno pohlížet jako na mírně zkratkovité, není důvodu je považovat za věcně

nesprávné a rozporné s připomínanou judikaturou zabývající se vlastnictvím

peněz na bankovním účtu a právním postavením majitele účtu. Je nepochybné, že v

závazkovém vztahu ve smyslu § 708 obch. zák. s bankou je majitel bankovního

účtu, v daném případě tedy matka žalobkyně, jež byla ve vztahu k bance

oprávněna s prostředky na účet vloženými nakládat. To však nebrání tomu, aby v

případě, že žalobkyně měla pohledávku vůči své matce odpovídající prostředkům,

jež vložila na její účet, byla tato pohledávka v podstatě snížena tím, že část

zmíněných prostředků byla odeslána na bankovní účet označený žalobkyní. V

souladu se skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů je třeba mít za to, že

úbytek v majetkové sféře žalobkyně nastal tím, že pohledávka vůči matce jako

majitelce účtu, na nějž vložila své finanční prostředky, byla ponížena o

částku, jež byla zaslána na bankovní účet, na nějž měl povinnost plnit

dovolatel. Nejeví se tedy, že by zde bylo důvodu odpírat žalobkyni aktivní

věcnou legitimaci ve sporu o vydání toho, oč se zasláním této částky dovolatel

obohatil na její úkor, pouze s ohledem na to, že vlastníkem peněz byla banka a

pohledávka vůči této bance dle smlouvy o účtu svědčila matce žalobkyně, neboť

tyto skutečnosti nejsou nikterak v rozporu s posouzením věci odvolacím soudem

zjevně zohledňujícím širší provázání právních vztahů týkajících se bankovních

transakcí a peněz vložených na bankovní účet, jež v daném případě nastalo.

Z uvedeného je zřejmé, že dovolatel svou argumentací nepoukázal na otázku, pro

niž by bylo možno na dovolání pohlížet jako na přípustné ve smyslu § 237 o. s.

ř., pročež je Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224

odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 3 o. s. ř. V

dovolacím řízení vznikly žalobkyni v souvislosti se zastoupením advokátem

náklady, které Nejvyšší soud s ohledem na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. s

účinností od 7. 5. 2013 nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl.

ÚS 25/12, publikovaným pod č. 116/2013 Sb., stanovil dle vyhlášky č. 177/1996

Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb

(advokátní tarif). K tomu srovnej více rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo

3043/2010. Dle § 8 a § 7 bodu 6 vyhlášky č. 177/1996 Sb. činí sazba odměny za

jeden úkon právní služby (sepsání vyjádření k dovolání) 10.260,- Kč, společně s

paušální náhradou výdajů za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč podle

ustanovení § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a navýšením o 21% DPH podle

ustanovení § 137 odst. 3 o. s. ř. má tedy žalobkyně právo na náhradu nákladů

dovolacího řízení ve výši 12.777,60 Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.

V Brně dne 10. června 2014

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu