Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 4897/2014

ze dne 2015-10-20
ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.4897.2014.1

28 Cdo 4897/2014

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana

Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause v právní věci

žalobkyně IMMOGARD s.r.o., IČ 25221141, se sídlem v Libavském Údolí 44,

zastoupené JUDr. Erikou Justovou, advokátkou se sídlem v Sokolově, Jiráskova

977, proti žalované LINICI s.r.o., IČ 26373335, se sídlem v Libavském Údolí,

č. p. 44, zastoupené JUDr. Michalem Magliou, advokátem se sídlem v Karlových

Varech, Bělehradská 1042/14, o zaplacení 81.044,34 Kč s příslušenstvím, vedené

u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 16 C 268/2013, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. června 2014, č. j. 25 Co

83/2014-87, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na nákladech dovolacího řízení

částku 5.663,- Kč k rukám advokáta JUDr. Michala Maglii do tří dnů od právní

moci tohoto rozsudku.

(výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II). Žalobkyně se po

žalované domáhala zaplacení poměrné části nákladů za ostrahu průmyslového

areálu v jejím vlastnictví, v němž je umístěna nemovitost ve vlastnictví

žalované. Žalovaná částka představovala bezdůvodné obohacení spočívající v tom,

že nemovitost žalované byla střežena bezpečnostní agenturou. Služba byla

poskytována na základě smlouvy o ostraze majetku uzavřené mezi žalobkyní a

bezpečnostní agenturou, za službu platila žalobkyně. Soud konstatoval, že

žalobkyně si od počátku byla vědoma, že žalovaná vlastní předmětný objekt,

stejně jako stavebního a technického uspořádaní budov v areálu. Pokud žalobkyně

nevyčlenila pro činnost bezpečnostní agentury nemovitost žalované, byť z důvodu

technické nemožnosti, dostává se žalované „vedlejšího produktu“ smlouvy o

ostraze uzavřené mezi žalobkyní a bezpečnostní agenturou, do kterého žalovaná

nemohla nijak zasáhnout ani ho ovlivnit. Soud uzavřel, že nemožnost technického

oddělení budov pro účely ostrahy nemůže jít k tíži žalované, která se proto na

úkor žalobkyně bezdůvodně neobohatila.

K odvolání žalobkyně přezkoumal uvedené rozhodnutí Krajský soud v Plzni, jenž

je rozsudkem ze dne 18. června 2014, č. j. 25 Co 83/2014-87, potvrdil (výrok I)

a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II). Soud připustil, že

žalované se dostává určitého prospěchu, protože žalobkyně zajišťuje ostrahu

areálu, jehož součástí je i nemovitost ve vlastnictví žalované, přičemž objekty

v areálu jsou stavebně a technicky propojeny. Odvolací soud nicméně nepřehlédl,

že žalobkyně uzavřela smlouvu o ostraze celého průmyslového areálu při vědomí

tohoto uspořádání, avšak žalovaná není stranou této smlouvy, nemohla do ní

zasahovat a ani se nezavázala k úhradě nákladů na ostrahu. Bezdůvodné obohacení

tedy nevzniklo za situace, kdy žalovaná danou službu nepožadovala a ani neměla

možnost ji odmítnout. Odvolací soud uzavřel, že bezdůvodným obohacením nemůže

být plnění nevyžádané služby nebo služby, která je prováděna, aniž by mohlo být

zabráněno jejímu plnění.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž namítla, že

rozhodnutí krajského soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Uzavírá totiž, že ačkoliv se žalované dostává určitého plnění ze strany

žalobkyně, nemá povinnost podílet se na nákladech za toto plnění, protože není

účastníkem smluvního vztahu, kterým je plnění zajištěno. Jako otázku doposud

neřešenou v rozhodovací praxi dovolacího osudu vymezila otázku, zda lze za

bezdůvodné obohacení považovat plnění, které poskytuje žalobkyně na základě

závazkového vztahu s jiným účastníkem a ze kterého získává prospěch i žalovaná.

Dovolatelka dále poukázala na to, že žalovaná by si musela zajistit obdobné

plnění sama, pokud by její nemovitost nebyla stavebně a technicky propojena s

nemovitostí ve vlastnictví žalobkyně.

Žalovaná ve vyjádření k dovolání nesouhlasila s tím, že by žalobkyně

zajišťovala ostrahu jejího majetku, nemá o tom doklady, nezná výsledky činnosti

třetí osoby, její práci nekomentuje, a ani nezjišťuje, co se děje v areálu mimo

pracovní dobu. V řízení nebylo prokázáno, v jakém rozsahu jí měla být služba

poskytována, žalovaná nekontrolovala, jak se služba poskytování ostrahy dotýká

jejího majetku. Nesouhlasí s tím, že pokud by ostrahu areálu nezajišťovala

žalobkyně, musela by si ostrahu zajistit sama, neboť dle jejího názoru

postačuje nadstandardní uzamčení objektu a elektronická signalizace.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolání

projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od

1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a

čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., jimiž se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) –

dále jen „o. s. ř.“.

Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu bylo

podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), zastoupenou advokátem (§ 241

odst. 1 o. s. ř.), a ve lhůtě stanovené § 240 odst. 1 o. s. ř., shledal

dovolací soud dovolání přípustným podle ustanovení § 237 o. s. ř.

Vady řízení, k nimž dovolací soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední

povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), nejsou dovoláním namítány a z obsahu spisu

se nepodávají. Nejvyšší soud se proto zabýval tím, zda je dán důvod uplatněný v

dovolání, tedy prověřením správnosti právního posouzení věci odvolacím soudem.

O nesprávné právní posouzení věci (naplňující dovolací důvod dle § 241a odst. 1

o. s. ř.) jde tehdy, posoudil-li odvolací soud věc podle právní normy, jež na

zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správně vybranou,

nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně aplikoval. K

popsané situaci však v projednávané věci nedošlo.

Protože ke vzniku práva na vydání bezdůvodného obohacení mělo dojít před 1.

lednem 2014, řídí se práva a povinnosti účastníků zákonem č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „obč. zák.“ (srov.

část pátou, hlavu II. – ustanovení přechodná a závěrečná – díl 1, oddíl 1, §

3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Podle § 451 odst. 1 obč. zák. kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí

obohacení vydat.

Podle § 451 odst. 2 obč. zák. je bezdůvodným obohacením majetkový prospěch

získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo

plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z

nepoctivých zdrojů.

Podle § 458 odst. 1 obč. zák. musí být vydáno vše, co bylo nabyto bezdůvodným

obohacením. Není-li to dobře možné, zejména proto, že obohacení náleželo ve

výkonech, musí být poskytnuta peněžitá náhrada.

Ustanovení § 451 obč. zák. vyjadřuje obecnou zásadu občanského práva, podle

které se nikdo nesmí bezdůvodně obohacovat na úkor jiného. Bezdůvodné obohacení

je chápáno jako závazek (§ 489 obč. zák.), z něhož vzniká tomu, kdo se

obohatil, povinnost vydat to, o co se bezdůvodně obohatil, a tomu, na jehož

úkor k obohacení došlo, právo požadovat vydání předmětu bezdůvodného obohacení.

Plnění bez právního důvodu je jednou ze skutkových podstat bezdůvodného

obohacení založenou na tom, že mezi zúčastněnými osobami chybí od počátku

právní vztah, který by zakládal právní nárok na předmětné plnění, jež může

spočívat například v tom, že bylo něco dáno nebo bylo ve prospěch někoho

konáno. O obohacení lze hovořit tehdy, dostalo-li se takovým plněním majetkové

hodnoty tomu, komu bylo plněno, takže v jeho majetku došlo buď ke zvýšení

aktiv, nebo ke snížení pasiv, případně se jeho majetkový stav nezmenšil, ač by

se tak za běžných okolností stalo (ničeho neplnil, ač by jinak plnit měl)

[srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. března 2012, sp. zn. 28 Cdo

1321/2011].

Bezdůvodné obohacení představuje (mimosmluvní) závazek, jehož obsahem je

povinnost toho, kdo se obohatil, vydat to, oč se obohatil, a jí korespondující

právo toho, na jehož úkor k obohacení došlo, požadovat vydání předmětu

bezdůvodného obohacení. Předpokladem odpovědnosti za získané bezdůvodné

obohacení není protiprávní jednání obohaceného ani jeho zavinění, nýbrž

objektivně vzniklý stav obohacení, k němuž došlo způsobem, který právní řád

neuznává; aktivní věcná legitimace k uplatnění práva na vydání bezdůvodného

obohacení svědčí subjektu, na jehož úkor bylo bezdůvodné obohacení získáno.

Pasivně legitimovaným subjektem k vydání bezdůvodného obohacení je ten, kdo se

na úkor jiného bezdůvodně obohatil. Je jím ten, jehož majetek se na úkor jiného

neoprávněně zvětšil, popřípadě, u něhož nedošlo ke zmenšení majetku, které mělo

po právu nastat. Jinými slovy řečeno, o obohacení jde tehdy, jestliže se

plněním dostalo majetkové hodnoty tomu, komu bylo plněno, takže v jeho majetku

se to projevilo buď zvýšením jeho aktiv, nebo snížením jeho pasiv (srov. např.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 30 Cdo 4514/2007, nebo

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2010, sp. zn. 30 Cdo 2262/2009).

Jako otázku, která doposud nebyla dovolacím soudem řešena, vymezila dovolatelka

otázku, zda bezdůvodným obohacením je vzniklé plnění, které poskytuje žalobkyně

žalované na základě závazkového vztahu s jinou osobou, jestliže v důsledku

takového závazkového vztahu získává prospěch i strana žalovaná, a to v podobě

ostrahy majetku poskytovaného touto jinou osobou. Nejvyšší soud předně uvádí,

že smlouva uzavřená mezi dvěma subjekty, a to žalobkyní a bezpečnostní

agenturou, zavazuje pouze tyto dva subjekty, a nevyplývají z ní povinnosti

jakékoliv jiné osobě, zde žalované.

Podstata projednávané věci však dle dovolacího soudu leží jinde, a sice v

doposud neřešené otázce vzniku bezdůvodného obohacení (právnické osoby) plněním

nevyžádané služby. Službu ostrahy celého průmyslového areálu poskytuje

žalobkyni třetí osoba na základě smlouvy o ostraze majetku, kterou s ní

uzavřela žalobkyně, jež také za tuto službu provádí úhradu. Žalobkyně se domáhá

poměrné výše této úhrady po žalované, která ale odmítá za tuto službu platit.

Svůj postoj odůvodňuje tím, že si službu neobjednala, výběr poskytovatele či

podmínky smluvního vztahu nemohla a nemůže nijak ovlivnit, a za dostačující

pokládá jiné prostředky sloužící k ochraně svého objektu (ostrahu má pro sebe

za nepotřebnou).

Dovolací soud, vycházeje ze specifických skutkových okolností daného případu,

považuje za klíčové, že žalované se z ostrahy prováděné bezpečnostní agenturou

fakticky nedostává žádné přidané hodnoty, získaný prospěch na její straně je

proto s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem toliko zdánlivý, třetí osobou

poskytovaná ostraha jejího majetku se v její majetkové sféře žádným způsobem

neprojevuje, tedy objektivně není naplněn jeden z podstatných znaků plnění bez

právního důvodu, a sice že majetkový stav žalované se nezmenšil, ač by se tak

za běžných okolností stalo. Za běžných okolností by totiž žalovaná za

dodatečnou službu v podobě ostrahy objektu bezpečnostní agenturou neplatila a

ani platit nemusela, neboť objektivně nemá povinnost zajišťovat ostrahu svých

nemovitostí za pomoci bezpečnostní agentury; povinnost žalované zajistit

ostrahu objektu ve svém vlastnictví z ničeho nevyplývá (nejde ani o porušení

tzv. prevenční povinnosti). Bezpečnostní opatření, kterými disponuje, považuje

žalovaná za dostatečná a nepřeje si je rozšiřovat. Je totiž zcela na vůli

vlastníka, zda a jakým způsobem bude chránit svůj majetek, pakliže tím

nezasahuje do vlastnického práva jiného, tedy zda k tomu využije služeb

bezpečnostní agentury, elektronické signalizace, pouhých mechanických

prostředků anebo zda nebude svůj majetek chránit či střežit vůbec.

Na tom nic nemění ani skutečnost, že přístup do objektu žalované je možný

výlučně přes nemovitosti žalobkyně. Kontrola procházejících osob prováděná

ostrahou na vrátnici se vykonává na pokyn žalobkyně primárně pro účely ochrany

jejího majetku bez ohledu na to, do kterého objektu osoby vstupují. Pakliže

kontrolou procházejí i osoby vstupující do objektu žalované, čímž je zabráněno

vstupu nepovolaných osob i do jejího objektu, jde pouze o vedlejší efekt

vyplývající se smlouvy o ostraze majetku uzavřené žalobkyní, který opět vyplývá

ze stavební neoddělitelnosti objektů. Tento vedlejší efekt lze chápat jako

pozitivní externalitu, kterou je možné definovat jako dopad chování jednoho

subjektu na blahobyt jiného subjektu, nezakládající vztah z bezdůvodného

obohacení. Nelze tedy dovodit, že by žalované vznikal majetkový prospěch na

úkor žalobkyně, který je povinna jí vydat.

Na tomto místě dovolací soud pro úplnost dodává, že otázky zřízení věcného

břemene, umožnění průchodu žalované přes nemovitosti ve vlastnictví žalobkyně,

vpouštění žalované do areálu žalobkyní, či uložení povinnosti vybudovat jinou

přístupovou cestu žalované, jsou otázkami samostatnými, a nejsou pro nyní

projednávanou věc rozhodné.

Dovolací soud dále poukazuje na to, že v řízení nebylo prokázáno ani namítáno,

že ostraha vykonává služby vztahující se výlučně k objektu žalované, které by

nemusela vykonávat, pokud by bylo možné objekt ve vlastnictví žalované oddělit

z předmětu poskytování služby. Předmětem smlouvy o ostraze majetku je dodávka

strážní služby pro ochranu areálu, přičemž pojem areál není ve smlouvě nijak

blíže specifikován. Žalobkyně neprokázala, že by se pokusila o zúžení předmětu

smlouvy a konkretizování části areálu ve svém vlastnictví (a případně dohodu o

nižší ceně za poskytovanou službu). Žalobkyně ani netvrdila, že jí vynakládané

náklady na ostrahu objektu by se změnily, pokud by z rozsahu poskytované služby

bylo možné oddělit objekt žalované. Samotný fakt, že objekt ve vlastnictví

žalované nelze technicky či stavebně oddělit, nemůže jít k tíži žalované, která

není s to „plnění“ v podobě poskytování strážní služby odmítnout. Ostatně

žalobkyně znala technické a stavební uspořádání budov a věděla i to, že

žalovaná není ochotna platit za službu ostrahy areálu, takže si musela být

vědoma jejího nesouhlasu.

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že na straně žalované nedochází k

bezdůvodnému obohacování na úkor žalobkyně a že rozhodnutí odvolacího soudu je

správné. Dovolací soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta

první, o. s. ř.), dovolání podle § 243d písm. a) zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 142 odst.

1 o. s. ř. V dovolacím řízení vznikly žalované v souvislosti se zastoupením

advokátem náklady, které Nejvyšší soud s ohledem na zrušení vyhlášky č.

484/2000 Sb. s účinností od 7. května 2013 nálezem Ústavního soudu ze dne 17.

dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, publikovaným pod č. 116/2013 Sb., stanovil

dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za

poskytování právních služeb (advokátní tarif). K tomu srovnej více rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010. Dle § 8 a §

7 bodu 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. činí sazba odměny za jeden úkon právní služby

(sepsání vyjádření k dovolání) 4.380,- Kč, společně s paušální náhradou výdajů

za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č.

177/1996 Sb., a daní z přidané hodnoty ve výši 21 %, tj.

983,- Kč, má tedy žalovaná právo na náhradu nákladů dovolacího řízení ve výši

5.663,- Kč.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2015

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu