Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 672/2013

ze dne 2013-11-13
ECLI:CZ:NS:2013:28.CDO.672.2013.1

28 Cdo 672/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a

soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Zdeňka Sajdla ve věci žalobce hlavního

města Praha se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, zastoupeného prof. JUDr.

Janem Křížem, advokátem se sídlem v Praze 1, Dlouhá 741/13, proti žalovanému

Středočeskému kraji se sídlem v Praze 5, Zborovská 11, o určení vlastnického

práva k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 24 C

124/2010, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

12. září 2012, č. j. 28 Co 224/2012-64, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů

dovolacího řízení do tří dnů od právní moci tohoto usnesení částku 3.400,- Kč k

rukám advokáta prof. JUDr. Jana Kříže.

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 7. 12. 2011, č. j. 24 C 124/2010-44,

určil, že žalobce je podílovým spoluvlastníkem o velikosti jedné dvacetiny ve

vztahu k celku domu na pozemkové parcele č. 114, domu na pozemkové parcele č.

115 a pozemkových parcel č. 114 i 115, to vše v k. ú. S. M., obec P. (výrok

I.), zamítl žalobu o určení, že žalovaný je podílovým spoluvlastníkem o

velikosti devatenácti dvacetin ve vztahu k týmž nemovitostem (výrok II.), a

rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.). Doplňujícím usnesením ze dne 2. 4. 2012, č. j. 24 C 124/2010-53, pak rozhodl o soudním poplatku. Žalobce se

uvedeného určení domáhal s odůvodněním, že zápis žalovaného jako výlučného

vlastníka v katastru nemovitostí odporuje skutečnému stavu, neboť žalobci

náleží uvedený spoluvlastnický podíl, jenž nabyl ex lege ke dni 1. 7. 2000 na

základě § 2a zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České

republiky do vlastnictví obcí. Obvodní soud shledal, že s ohledem na to, že

jako výlučný vlastník je v katastru nemovitostí zapsán žalovaný, je dán

naléhavý právní zájem žalobce na požadovaném určení. V případě

spoluvlastnického podílu žalovaného je však situace odlišná, neboť mezi

stranami nebylo sporu, že tento podíl náleží žalovanému, v tomto rozsahu tedy

soud žalobu pro nedostatek naléhavého právního zájmu zamítl. Obvodní soud dále

vyšel ze zjištění, že na základě rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného majetku

obci U III-182/49 ze dne 24. 12. 1949 vyňal Osidlovací úřad v Praze z

přídělového řízení ve prospěch obce P. jednu čtyřicetinu domu a pozemkové

parcely č. 114 a tento podíl odevzdal do vlastnictví obce P. Držba, užívání a

správa nemovitosti přešly na obec P. dnem 31. 12. 1949. Rozhodnutím o odevzdání

konfiskovaného majetku obci U III-634/49 ze dne 30. 12. 1949 Osidlovací úřad

dále vyňal z přídělového řízení jednu čtyřicetinu domu a pozemkové parcely č. 114 a dvě čtyřicetiny domu a pozemkové parcely č. 115 a tyto podíly předal do

vlastnictví obce P., na níž držba, užívání a správa nemovitostí přešly dnem 31. 12. 1949. Obě zmíněná rozhodnutí byla učiněna na základě dekretu prezidenta

republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní

obnovy. Vlastnické právo pro obec P. bylo vloženo do pozemkových knih dne 5. 1. 1950 a dne 21. 3. 1950, ke vkladu vlastnického práva pro Československý stát

následně došlo ke dni 17. 8. 1954. V daném případě je tedy možno přisvědčit

žalobci, že na něj v tvrzeném rozsahu přešlo vlastnické právo, jelikož se jedná

o nemovitosti, jež byly ke dni 1. 7. 2000 ve vlastnictví České republiky a

které se ve smyslu ustanovení § 2a zákona č. 172/1991 Sb. vydávaly obcím, neboť

se jedná o stavby tvořící s pozemky jeden funkční celek a výše uvedená

rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného majetku jsou rozhodnutími přídělovými ve

smyslu § 2a cit. zák. Nelze přitom přisvědčit argumentu žalovaného, že na něj

přešlo vlastnické právo k předmětným spoluvlastnickým podílům na základě

rozhodnutí ministerstva kultury vydaného na základě § 1 zákona č. 157/2000 Sb.,

o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku

krajů, dne 13. 9. 2001. Uvedený zákon totiž nabyl účinnosti až dne 1. 1. 2001,

avšak k přechodu vlastnického práva na žalobce došlo již ke dni 1. 7. 2000. Není rovněž rozhodující, že nebyly splněny podmínky pro přechod vlastnického

práva ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č.

172/1991 Sb., neboť ustanovení § 2a

tohoto zákona obsahuje samostatný důvod přechodu vlastnického práva, a tak není

třeba, aby byly současně splněny i podmínky uvedené v ustanovení § 1 zákona č. 172/1991 Sb. Tyto úvahy tedy vedly soud k tomu, aby vyhověl žalobnímu žádání na

určení vlastnického práva žalobce. K odvolání žalovaného přezkoumal v napadeném rozsahu uvedené rozhodnutí Městský

soud v Praze, jenž je rozsudkem ze dne 12. 9. 2012, č. j. 28 Co 224/2012-64,

potvrdil ve vyhovujícím výroku o věci samé i ve výroku o nákladech řízení

(výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.). Odvolací

soud přitakal úvaze o splnění podmínky existence naléhavého právního zájmu na

požadovaném určení vlastnického práva žalobce. Připomněl, že dle § 2a odst. 1

písm. a) zákona č. 172/1991 Sb., ve znění zákona č. 114/2000 Sb., přechází do

vlastnictví obce ke dni 1. 7. 2000 nemovitosti vyjmenované v tomto ustanovení,

jež byly ve vlastnictví České republiky ke dni 1. 7. 2000 a které byly obcím

přiděleny jakožto přídělcům rozhodnutím příslušného státního orgánu o přídělu

(vydaným např. podle dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci

nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy). Jelikož předmětné nemovitosti

zařaditelné do takto vymezené kategorie se nepochybně nacházely ve vlastnictví

státu, je třeba posoudit především naplnění předpokladu existence přídělového

rozhodnutí podle dekretu č. 108/1945 Sb. Ustanovením § 2a odst. 2 zákona č. 172/1991 Sb. je přitom výslovně připuštěno, aby uvedené nemovitosti přešly do

vlastnictví obcí bez ohledu na to, zda příslušná rozhodnutí o přídělu nebo

přídělový plán byly vydány po 31. 12. 1949 nebo k jejich vydání vůbec nedošlo. Za přídělová lze přitom považovat i v posuzované věci vydaná rozhodnutí

příslušných orgánů o odevzdání konfiskovaného majetku ve smyslu dekretu č. 108/1945 Sb. Dle judikatury Ústavního soudu je nabytí konfiskovaného majetku

podle uvedeného dekretu veřejnoprávní povahy, přičemž o něm bylo rozhodováno

Osidlovacím úřadem a Fondem národní obnovy. Pro nabytí vlastnictví na základě

přídělového rozhodnutí nebylo zapotřebí ani vkladu do pozemkových knih, ani

hmotné odevzdání nemovitostí, postačovalo vydání úředního rozhodnutí

Osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy. Není přitom důležité, že dle

úředního rozhodnutí byl k rozhodnému dni vztažen výslovně přechod držby,

užívání a správy, neboť tímto bylo jen vyjádřeno, že obec je oprávněna

odevzdaný majetek fakticky převzít a vykonávat všechna jmenovaná oprávnění. Ke

dni 31. 12. 1949 náležel žalující obci na základě rozhodnutí o přídělu

spoluvlastnický podíl o velikosti jedné dvacetiny ke sporným nemovitostem. Žalobci byl tedy odevzdán majetek československého státu ex lege, pročež nemůže

obstát odvolací námitka, že vlastníkem předmětných nemovitostí bylo v roce 1991

České muzeum výtvarných umění, jakož ani to, že nemovitý majetek nebyl přidělen

přídělci, že přídělový plán byl vydán po 31. 12. 1949, že k vydání nedošlo a že

obec nebyla v rozhodné době schopna výkonu svých spoluvlastnických oprávnění.

Taktéž je bez významu skutečnost, že na základě zákona č. 157/2000 Sb. rozhodlo

ministerstvo kultury dne 13. 9. 2001 o převodu vlastnického práva na

žalovaného, neboť k tomuto okamžiku již byl vlastníkem předmětných

spoluvlastnických podílů žalobce. Vydržení nemovitostí s nimi nakládající

příspěvkovou organizací pak brání okolnost, že tato organizace s nimi

hospodařila na základě hospodářské smlouvy, a byla si tudíž vědoma toho, že

jejich vlastníkem není ona, ale stát. S ohledem na uvedené tedy odvolací soud

rozhodnutí soudu prvního stupně v napadeném rozsahu jako věcně správné potvrdil.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost

zjevně pokládá za danou ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. připouštějícím dovolací přezkum v případě zásadního právního významu otázek

řešených v napadeném rozhodnutí odvolacího soudu. Na důvodnost dovolání

dovolatel usuzuje z pochybení soudu v právním posouzení věci (tj. důvodu ve

smyslu § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). Vytýká soudům předně zastávání

názoru, že žalobce nemusí splňovat všechny tři zákonné podmínky pro přechod

vlastnictví dle § 2a zákona č. 172/1991 Sb., a to přidělení majetku přídělci,

vlastnické právo České republiky k tomuto majetku a skutečnost, že majetek na

obec nepřešel dle § 1 nebo § 2 zákona č. 172/1991 Sb. Soudy porušily zásadu

rovnosti účastníků řízení, pominuly-li v případě vzniku nároku žalobce

nesplnění zákonných podmínek a v případě žalovaného naopak posuzovaly otázku

nabytí vlastnictví předmětu sporu na základě zákona přísně formalisticky. Pochybení spatřuje dovolatel i v upřednostnění obecných ustanovení zákona č. 172/1991 Sb. před konkrétním projevem vůle vlastníka, taktéž podpořeným

zákonem, v tomto případě zákonem č. 157/2000 Sb. Dovolatel připomněl, že dle § 1 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. přešly do

vlastnictví obcí věci, k nimž ke dni 23. 11. 1990 (respektive ke dni 1. 7. 2000

jako rozhodnému datu) příslušelo právo hospodaření národním výborům, pokud obce

(v hlavním městě Praze též městské části) s těmito věcmi ke dni účinnosti

zákona hospodařily. V řízení bylo přitom prokázáno, že od roku 1955 hospodařila

s předmětnými nemovitostmi osoba odlišná od žalobce, přičemž v roce 1991 byla

jejich vlastníkem státní příspěvková organizace České muzeum výtvarných umění,

jež s nimi také k rozhodnému dni hospodařila. Otázku hospodaření s věcí tedy

soudy obou stupňů posoudily chybně. Rovněž mělo být zohledněno, že v souladu s § 2 odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. mohlo dojít k přechodu majetku pouze v případě nemovitostí, jež obec vlastnila

ke dni 31. 12. 1949, avšak v tomto případě bylo vlastnické právo zapsáno až dne

21. 3. 1950. Dovolatel na podporu svého názoru ocitoval rozhodnutí Nejvyššího

soudu sp. zn. 28 Cdo 154/2004 a uvedl, že soudy v projednávané věci chybně

posoudily otázky možnosti disponovat s věcí, existence držby a užívání věci

žalobcem k rozhodnému datu. Dovolatel dále zdůraznil, že přechodu vlastnického práva bránilo i dle § 1

odst. 1 vyhlášky č. 1587/1946 Ú.l.l vyjímající z přídělového řízení rozhodování

o přímém převodu majetkové podstaty. Dle žalobcem předložených rozhodnutí Č.U. III – 182/49 ze dne 24. 12. 1949 a Č.U. III-634/49 ze dne 30. 12. 1949 přitom

bylo postupováno právě dle uvedeného ustanovení, nemovitý majetek tak nebyl

přidělen přídělci-žalobci, nýbrž přímo převeden na žalobce. Nejedná se proto o

majetek, jenž by byl obcím přidělen jako přídělcům rozhodnutím o přídělu

vydaným dle dekretu č. 108/1945 Sb. a nedopadá na něj ustanovení § 2a zákona č. 172/1991 Sb. Upozornil dále, že „deset dnů před datem účinnosti § 2a zákona č. 172/1991 Sb.“ nabyl platnosti zákon č.

157/2000 Sb., jímž Česká republika jako

vlastník výslovně převedla sporné nemovitosti. S ohledem na to, že konkrétní má

vždy přednost před obecným, jakož i na výslovný projev vůle vlastníka, je

nepochybné, že došlo k přechodu majetku na současného vlastníka – tj. Středočeský kraj. Soudy se přitom dostatečně nevypořádaly s navrhovanými důkazy

poukazujícími na nabytí nemovitostí do vlastnictví Středočeského kraje (např. hospodářskou smlouvu č. 729/1968). Za nesprávně posouzenou pokládá dovolatel i otázku naléhavého právního zájmu na

požadovaném určení, jenž je vyloučen již tím, že se žalobce začal domáhat

určení vlastnictví až po devatenácti letech od účinnosti zákona č. 172/1991 Sb. Soudy dle něj dále pochybily při posouzení otázky vydržení nemovitostí jako

celku žalovaným, a to s ohledem na oprávněnou držbu předchozího držitele (České

republiky, Českého muzea výtvarných umění), dobrou víru v zápis v katastru

nemovitostí a přechod vlastnického práva na základě zákona č. 157/2000 Sb. Svou

polemiku s rozhodnutím odvolacího soudu dovolatel završil návrhem, aby Nejvyšší

soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení. Žalobce ve svém vyjádření k dovolání zpochybnil opodstatnění dovolacích námitek

a navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl. V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu („o. s. ř.“), ve znění účinném do 31. 12. 2012, které je podle

čl. II bodu 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

rozhodující pro dovolací přezkum. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241

odst. 1 o. s. ř., se zabýval přípustností dovolání. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští. Jelikož napadený rozsudek

odvolacího soudu není měnícím § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř., ani potvrzujícím

poté, co předchozí rozsudek soudu prvního stupně (jímž rozhodl „jinak“) byl

odvolacím soudem zrušen § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., přichází v úvahu

přípustnost dovolání toliko na základě § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Pro dovození přípustnosti dovolání ve smyslu tohoto ustanovení by dovolací soud

musel dospět k závěru, že napadené rozhodnutí je ve věci samé po právní stránce

zásadně významné. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu

po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu nebyla dosud vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak; k okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle § 241a odst. 2

písm. a) a § 241a odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží. V daném případě však na přípustnost dovolání ve smyslu uvedeného ustanovení

usuzovat nelze.

Je předně na místě podotknout, že dovolatel ve své argumentaci poněkud pomíjí,

že závěr soudů nižších stupňů o vlastnickém právu žalobce k předmětným

spoluvlastnickým podílům vychází ze znění ustanovení § 2a odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. konstruujícího přechod vlastnického práva ve prospěch obcí ke dni

1. 7. 2000. Zmínka o devatenáct let trvající pasivitě žalobce (zjevně mající

podklad ve znění § 1 cit. zák.) je tak zcela nepřípadná (přechod vlastnického

práva k 1. 7. 2000) a nemůže vést k pochybnostem o správnosti závěru o

existenci naléhavého právního zájmu na požadovaném určení. Datum, k němuž dle

zákona došlo k přechodu vlastnického práva, rovněž vylučuje pochybení

odvolacího soudu v jeho zamítavém postoji k namítanému vydržení (žaloba podána

v této věci u soudu dne 26. 4. 2010) sporných spoluvlastnických podílů (srov. např. přiměřeně unesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 11. 2012, sp. zn. 28 Cdo

2736/2012). Tato okolnost taktéž brání pokládat za opodstatněné výtky

dovolatele opírající se o dikci ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 172/1991 Sb. nad

rámec jejich použitelnosti při aplikaci § 2a zákona č. 172/1991 Sb. (tedy i

poukaz na to, kdo s nemovitostmi hospodařil v uváděných časových bodech). Liché jsou i námitky, dle nichž mělo být přihlédnuto ke specialitě zákona č. 157/2000 Sb. a vůli, jež byla v rámci tohoto předpisu projevena vlastníkem

sporného majetku. O vztahu speciálního a obecného předpisu je možno uvažovat

pouze tam, kde tyto předpisy upravují týž okruh právních otázek. Zákon č. 172/1991 Sb. se však zabývá vymezením majetku, jenž má být Českou republikou

navrácen obcím, oproti tomu zákon č. 157/2000 Sb. se zabývá přechodem majetku

České republiky do majetku krajů. Ze skutečnosti, že v obou případech se má

jednat o nakládání s majetkem ve vlastnictví státu (k různě určeným okamžikům a

za účelem dosažení odlišných cílů, přičemž v rámci druhého z uvedených zákonů

je zvlášť řešeno i vlastnické právo ke sporným nemovitostem), zde nelze

usuzovat, že by se mělo jednat u druhého ze zákonů o úpravu popírající účinky

již dříve nastalé na základě norem předpisu prve uvedeného. Vztah obou předpisů

je v daném případě třeba hodnotit především s ohledem na jejich časovou

souslednost. Nastal-li přechod vlastnického práva již na základě zákona č. 172/1991 Sb. ke dni 1. 7. 2000, pak později účinný zákon č. 157/2000 Sb. nemohl

tuto skutečnost popřít. Opačný závěr by totiž nejen notně podrýval právní

jistotu dotčených osob, ale byl i v rozporu s principy fungování právního řádu

(srov. čl. 51 Ústavy, § 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce

mezinárodních smluv). Není přitom rozhodné, že ke dni nabytí vlastnického práva

žalobcem dle tehdy účinného zákona č. 172/1991 Sb. již byl zákon č. 157/2000

Sb. platným (ač doposud neúčinným) předpisem, neboť k danému datu ještě nebyl

způsobilý vázat příslušné osoby a orgány veřejné moci, a případně tak bránit

tomu, aby nastaly účinky zamýšlené jinými zákony.

Poukaz dovolatele na datum zápisu vlastnického práva rovněž nedokládá

nesprávnost závěrů odvolacího soudu, neboť, jak opakovaně zdůraznil Nejvyšší

soud, dle právní úpravy účinné v rozhodné době k nabytí vlastnického práva

docházelo již na základě vydání úředního rozhodnutí, a nikoliv následného

zápisu do pozemkové knihy (k tomu srov. více např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 10. 8. 2011, sp. zn. 28 Cdo 239/2011, či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

5. 1. 2011, sp. zn. 28 Cdo 3070/2010). Dovolává-li se žalovaný závěrů vyslovených v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 154/2004 akcentujících význam možnosti disponovat s věcí, existence

držby a užívání osobou, jež měla nabýt vlastnictví, pak je třeba říci, že tento

náhled Nejvyššího soudu na danou problematiku byl již dříve korigován Ústavním

soudem (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 9. 5. 2012, sp. zn. I. ÚS

3177/11), jenž se přiklonil k závěru, že při výkladu podmínek pro restituci

tzv. historického majetku obcí postačuje, pokud ze strany obce došlo v

minulosti k nabytí vlastnického práva v podobě možnosti určitého chování

oprávněného subjektu – vlastníka, a nikoliv k reálnému výkonu vlastnického

práva. V intencích judikatury Ústavního soudu se pak Nejvyšší soud ve své

následné rozhodovací praxi (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 7. 2012, sp. zn. 28 Cdo 1106/2012) přidržel úvahy, že přechod vlastnického práva

na obec nastal také tehdy, došlo-li k přídělu třeba i dne 31. 12. 1949, tedy v

den zrušení obecního vlastnictví (viz podrobněji zákon č. 279/1949 Sb.), neboť

podstatné není hospodaření s obecním majetkem, které nebylo uskutečněno a

uskutečněno být nemohlo, ale text zákona, nabytí majetku obcí a tedy existence

tzv. historického vlastnictví obce. Posouzení věci odvolacím soudem tedy není

důvodu cokoliv vytýkat ani v tomto směru. Neobstojí rovněž výtka, dle níž mělo přechodu vlastnického práva bránit i

ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 1587/1946 Ú.l.l, kterou se vyhlašuje rámcový

plán pro způsob naložení s určitou částí konfiskovaného majetku ve prospěch

veřejných úkolů nebo pro hospodářskou výstavbu státu, vyjímající z přídělového

řízení rozhodování o přímém převodu majetkové podstaty. Tato vyhláška řešila

toliko realizaci záměrů předvídaných dekretem č. 108/1945 Sb. ve vztahu k

určité části konfiskovaného majetku, aniž by však byla způsobilá zvrátit to, že

s majetkem bylo nakládáno na základě uvedeného dekretu, tak jak to předpokládá

§ 2a odst. 1 zákona č. 172/1991 Sb. Dovolatelem zmiňovaný § 1 této vyhlášky se

zabýval pouze tím, o jakém majetku nemá být vedeno přídělové řízení dle části

III., odd. 2 dekretu č. 108/1945 Sb., tedy způsobem, jakým má být o majetku

rozhodováno, což však samo o sobě není skutečností bránící tomu, aby na

předmětná rozhodnutí bylo pohlíženo jako na vydaná dle dekretu č. 108/1945 Sb. Dovolatelem uplatněné námitky tudíž neposkytují podklad pro závěr o

zásadním právním významu napadeného rozhodnutí, pročež Nejvyššímu soudu nezbylo

než dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné

odmítnout.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty

první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty před středníkem, a § 146 odst. 3 o. s. ř. V dovolacím řízení vznikly žalobci v souvislosti se zastoupením

advokátem náklady, které Nejvyšší soud s ohledem na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. s účinností od 7. 5. 2013 nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, publikovaným pod č. 116/2013 Sb., stanovil dle

vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za

poskytování právních služeb (advokátní tarif). K tomu srovnej více rozsudek

Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3043/2010. Dle § 9 odst. 4 písm. b) a § 7 bodu

5 vyhlášky č. 177/1996 Sb. činí sazba odměny za jeden úkon právní služby

(sepsání vyjádření k dovolání) 3.100,- Kč, společně s paušální náhradou výdajů

za jeden úkon právní služby ve výši 300,- Kč podle ustanovení § 13 odst. 3

vyhlášky č. 177/1996 Sb. má tedy žalobce právo na náhradu nákladů dovolacího

řízení ve výši 3400,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu. V Brně dne 13. listopadu 2013