29 Cdo 1738/2015
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy
JUDr. Petra Šuka a soudců JUDr. Filipa Cilečka a JUDr. Jiřího Zavázala v právní
věci žalobce Ing. P. S., zastoupeného Mgr. Janem Zapotilem, advokátem, se
sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 794/38, PSČ 110 00, proti žalované Credoma
a. s., se sídlem v Praze, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, identifikační číslo
osoby 27196062, zastoupené Mgr. Tomášem Sedláčkem, advokátem, se sídlem v Praze
1, Klimentská 1207/10, PSČ 110 00, o zaplacení 200.000 Kč s příslušenstvím,
vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 73 Cm 144/2012, o dovolání žalobce
proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 5. prosince 2014, č. j. 7 Cmo
190/2013-136, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího
řízení 11.374 Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám jejího
zástupce.
Žalobou ze dne 7. září 2012 se žalobce domáhal zaplacení 200.000 Kč s
příslušenstvím z titulu náhrady škody, jež mu měla vzniknout v důsledku
porušení povinnosti žalované (plynoucí ze smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva) „umožnit“ žalobci nabýt akcie žalované. Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. ledna 2013, č. j. 73 Cm 144/2012-77,
zamítl žalobu o zaplacení 200.000 Kč s příslušenstvím (výrok I.) a rozhodl o
nákladech řízení (výrok II.). Vyšel přitom zejména z toho, že:
1) Žalobce byl rozhodnutím jediného akcionáře žalované ze dne 19. srpna 2008
jmenován s účinností od 1. října 2008 členem představenstva žalované. 2) Základní kapitál žalované byl rozdělen na 100 kmenových akcií na jméno v
listinné podobě o jmenovité hodnotě 20.000 Kč. 3) Žalobce a žalovaná uzavřely dne 20. srpna 2008 smlouvu o výkonu funkce (dále
též jen „smlouva“), jejíž článek 4. 4. určoval: „Smluvní strany sjednávají, že
po uplynutí 12 měsíců uspokojivého výkonu funkce bude členovi představenstva
přiděleno opční právo na 660 zaměstnaneckých akcií společnosti“. 4) Žalobce dopisem ze dne 16. dubna 2012 uplatnil u žalované nárok na 5 akcií
žalované. Žalovaná nárok žalobce odmítla. 5) Dopisem ze dne 14. srpna 2012 žalobce vyzval žalovanou k náhradě škody ve
výši 21.331.000 Kč, způsobené porušením povinnosti vydat žalobci 5 akcií
žalované. Na tomto základě soud prvního stupně uzavřel, že ujednání článku 4. 4. smlouvy
je neplatné pro neurčitost podle § 37 zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku (dále též jen „obč. zák.“), neboť z něj nelze zjistit, zda „opční
právo mělo být přiděleno úplatně či bezúplatně“, akcie jsou specifikovány
neurčitě a opční právo je „prakticky nerealizovatelné“. Zaměstnanecké akcie
navíc zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též jen „obch. zák.“), jako
druh akcií neupravoval a jejich vydání nepřipouštěl. Podle soudu prvního stupně opční právo lze sjednat pouze k akciím na majitele
(jež žalovaná nevydala) a předpokladem pro „přidělení opčního práva“ bylo
schválení opčního programu valnou hromadou (k tomu rovněž nedošlo). Nehledě k uvedenému, žalobce neprokázal, že předpoklad pro „přidělení opce“,
tj. uspokojivý výkon funkce, splnil. V záhlaví označeným rozsudkem Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce potvrdil
rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. ve věci samé, změnil jej co do výše
náhrady nákladů řízení (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení
(druhý výrok). Odvolací soud provedl důkaz listinou označenou jako „důvěrný dokument“ ze dne
11. srpna 2008, z níž zjistil, že žalovaná (jednající místopředsedou
představenstva) nabídla žalobci „pozici vedoucího útvaru financí, jejíž držitel
zasedá v představenstvu“. Nabídla mu také odměny a benefity, mezi nimiž byl i
„plán dlouhodobých pobídek (opční akcie), a to konkrétně po 12 měsících
nepřerušeného zaměstnaneckého poměru zařazení do plánu dlouhodobých pobídek s
opcí na 660 zaměstnaneckých akcií.“
Oproti soudu prvního stupně odvolací soud „nevzal za prokázáno“, že článek 4. 4. smlouvy je neplatným ujednáním. Z listiny ze dne 11.
srpna 2008 dovodil, že
žalovaná „přislíbila“ žalobci zařazení do plánu dlouhodobých pobídek s opcí na
660 zaměstnaneckých akcií; jde však o pouhý příslib, nikoliv o opční smlouvu. Právo na koupi 5 akcií však žalobci mohlo vzniknout až uzavřením opční smlouvy
a pouze opční smlouva by při splnění podmínek v ní sjednaných mohla založit
povinnost žalované převést na žalobce 5 akcií žalované v důsledku jím
uplatněného opčního práva. Tato smlouva však uzavřena nebyla, a nebyla tak
prokázána „existence závazku žalované převést na žalobce 5 akcií“. Nedošlo-li k
uzavření opční smlouvy, nepřichází v úvahu ani (žalobcem uvažovaná) aplikace §
268 obch. zák.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost opírá
o § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), maje za to, že napadené rozhodnutí spočívá ve vyřešení otázek hmotného
práva, které v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyly vyřešeny, a dále
otázky, jíž odvolací soud vyřešil v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí
dovolacího soudu. Dovolatel Nejvyššímu soudu předestírá (jako dosud neřešené) otázku „podmínek
zvýhodněného nabytí akcií na základě smluvního závazku mezi společností a třetí
osobou“, nezbytnosti opční smlouvy a jejích náležitostí, a otázku odpovědnosti
za porušení slibu podle § 3030 a § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále též jen „o. z.“), a dále – posuzováno podle obsahu
dovolání – otázku pravidel výkladu právního úkonu (při jejímž řešení se
odvolací soud podle dovolatele odchýlil od ustálené rozhodovací praxe
Nejvyššího soudu). Podle přesvědčení dovolatele není ujednání článku 4. 4. smlouvy ani neplatné
(jak dovodil soud prvního stupně), ani nepředstavuje „v podstatě nezávazný
slib“, k jehož realizaci je zapotřebí uzavřít opční smlouvu (jak uzavřel
odvolací soud). Opční právo je přednostním právem na nabytí věci či práva. Zákonná úprava nestanoví, že by podmínkou nabytí akcií ve prospěch oprávněné
osoby – jejich úplatného či bezúplatného převodu – bylo předchozí uzavření
opční smlouvy. Ani účastníci řízení si nic takového neujednali. K převodu akcií
tak může dojít „standardně“ způsobem předpokládaným zákonem č. 591/1992 Sb., o
cenných papírech, tj. předáním a rubopisem, aniž by strany musely uzavírat
opční smlouvu. Článek 4. 4. smlouvy nepředstavuje ani smlouvu o smlouvě budoucí
(což „evokuje“ názor odvolacího soudu), neboť neobsahuje „takový projev vůle
stran“. Odvolací soud nerespektoval prioritu vůle stran při výkladu právního úkonu; k
předpokládanému úmyslu smluvních stran vůbec nepřihlédl. V této souvislosti
dovolatel poukazuje na důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2011,
sp. zn. 23 Cdo 37/2010. Při akceptaci názoru odvolacího soudu by se žalovaná
mohla plnění sjednaného závazku vyhnout pouze tím, že „příslušnou smlouvu“
neuzavře. Sjednaným opčním právem lze rozumět právo dovolatele rozhodnout se, zda
„případné akcie“ žalované po splnění podmínky řádného výkonu funkce přijme či
nikoliv. Článek 4. 4. smlouvy lze podle dovolatele vyložit tak, že při splnění
podmínky uspokojivého výkonu funkce budou dovolateli „přiděleny“ akcie
žalované, rozhodne-li se opci uplatnit. Podle přesvědčení dovolatele označený článek smlouvy obsahuje všechny
náležitosti nezbytné pro uplatnění nároku. Absenci ujednání o garantované
pořizovací ceně akcií lze „snadno překlenout výkladem vůle účastníků smlouvy“. Garantovaná pořizovací cena akcií žalované v případě „uplatnění akciové opce
dovolatelem měla odpovídat tržní ceně akcie v době vzniku nároku na akciovou
opci, tj. k 1. říjnu 2009“. Dovolatel dále nesouhlasí s tím, že by byť jen „pouhý slib“ žalovanou
nezavazoval a za jeho porušení nenesla následky. Odkazuje na § 3030 a § 3 odst. 2 písm. a) o. z.
a dovozuje, že takový závěr je v rozporu s legitimním
očekáváním žalobce. Pro případ, že dovolací soud dospěje k závěru o neplatnosti článku 4. 4. smlouvy, poukazuje dovolatel na § 268 obch. zák., maje za to, že neplatnost
přivodila žalovaná a odpovídá tudíž za škodu v důsledku toho vzniklou. Žalovaná má dovolání za nepřípustné, jakož i nedůvodné. Ujednání článku 4. 4. smlouvy považuje pro neurčitost za neplatné. Zdůrazňuje, že dovolatel nesplnil
ani předpoklad uspokojivého výkonu funkce, neboť společnost po dobu jeho
působení negenerovala zisk, přičemž ztrátu žalované „kryl“ svými příspěvky ve
výši 40.900.000 Kč a 14.890.000 Eur jediný akcionář. Poukazuje i na to, že
dovolatel tvrzený nárok na nabytí akcií uplatnil až poté, kdy mu zanikla funkce
člena představenstva (nikoliv již v době, kdy mu měl údajně vzniknout). Nejvyšší soud předesílá, že rozhodné znění občanského soudního řádu, podle
kterého dovolání projednal a rozhodl o něm (do 31. prosince 2013), se podává z
článku II bodu 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Dovolání je přípustné k řešení (v judikatuře Nejvyššího soudu dosud neřešené)
otázky výkladu ujednání smlouvy o výkonu funkce o odměně člena představenstva
akciové společnosti, spočívající v právu člena představenstva nabýt akcie
společnosti za zvýhodněných podmínek. S ohledem na přechodná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§
3028 a násl. o. z.), a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „z. o. k.“ (§ 775 a násl. z. o. k.), je pro další úvahy Nejvyššího soudu rozhodné znění zákona č. 40/1964
Sb., občanského zákoníku, a obchodního zákoníku, účinné ke dni uzavření smlouvy
o výkonu funkce, tj. ke dni 20. srpna 2008. Již na tomto místě pak Nejvyšší soud – s ohledem na podpůrnou argumentaci
dovolatele – zdůrazňuje, že ustanovení § 3030 o. z. nelze vykládat tak, že by
způsobovalo (umožňovalo) pravou zpětnou účinnost ustanovení § 1 až 14 o. z. na
dříve (do 31. prosince 2013) vzniklé právní vztahy (poměry); srov. důvody
rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 16. června 2015, sp. zn. 21 Cdo 3612/2014,
uveřejněného pod číslem 4/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, či
rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2016, sen. zn. 29 ICdo 34/2015. 1) K odměně za výkon funkce v podobě práva člena představenstva nabýt za
určitých okolností účastnické cenné papíry společnosti. Obchodní zákoník upravuje odměňování členů představenstva akciové společnosti
zejména v § 66 odst. 2 a 3. Nejvyšší soud nemá žádné pochybnosti o tom, že si
akciová společnost a člen jejího představenstva mohou sjednat (jako složku
odměny člena představenstva za výkon funkce) tzv. opci na účastnické cenné
papíry společnosti, tj. právo člena představenstva nabýt za určitých okolností
účastnické cenné papíry společnosti, zpravidla její akcie, a to při
respektování pravidel určených jak posledně označenými ustanoveními, tak i
ustanoveními § 161 a násl. obch. zák. (jež upravují podmínky, za nichž
společnost může nabýt vlastní akcie). Opcí (z anglického „option“ = volba, právo volby) se v právní teorii zpravidla
rozumí „instrument finančního trhu, na základě kterého má jedna smluvní strana
(kupující, majitel opce) právo požadovat po druhé straně (prodávajícím,
poskytovateli opce) koupi nebo prodej bazického instrumentu během nebo po
uplynutí stanovené doby za předem dohodnutou cenu (realizační cena, tzv. „strike price“) a druhá strana má, je-li o to požádána první stranou (uplatnění
opce), povinnost takový bazický instrument prodat nebo koupit“ (Bakeš, M.:
Finanční právo. 5. uprav. vyd., Praha: C. H. Beck, 2009, s. 432). Opce však nemusí být toliko „instrumentem finančního trhu“, resp. investičním
nástrojem ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu; lze ji sjednat i mimo prostředí finančních trhů, a to i jako
složku odměny člena představenstva akciové společnosti, kdy „bazický
instrument“ či „podkladové aktivum“ představují zpravidla účastnické cenné
papíry společnosti (většinou její akcie).
Právní teorie definuje kupní opční smlouvu (call opci) jako „smlouvu mezi
kupujícím a prodávajícím, na základě které má kupující právo koupit podkladové
aktivum (bazickou hodnotu) v den splatnosti (expirační doba) nebo později v den
splatnosti za stanovenou realizační cenu a prodávající je povinen toto
podkladové aktivum za stejných podmínek prodat, pokud kupující své právo
uplatní“; srov. Kotásek, J., Pihera, V., Pokorná, J., a kol. Kurs obchodního
práva – Právo cenných papírů, 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 374
(shodně v judikatuře rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. ledna 2012,
sp. zn. 2 Afs 58/2011, uveřejněný pod číslem 8/2012 Sbírky rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu). Podstatou (smyslem) takového ujednání (opce), je-li složkou odměny členů
představenstva, je motivovat členy představenstva, aby výkonem funkce přispěli
k růstu společnosti a zvyšování tržní hodnoty akcií, tedy, aby se jim vyplatilo
(díky růstu tržní ceny akcií) opci (právo na nabytí akcií) uplatnit. Opční
plány mohou mít různou podobu, mohou být jak smlouvami o smlouvách budoucích
(kdy členům představenstva vznikne při splnění sjednaných podmínek právo na
uzavření smlouvy o převodu určeného počtu určitých účastnických cenných papírů,
zpravidla akcií společnosti), tak již přímo smlouvami o převodu účastnických
cenných papírů, jejichž účinnost je vázána na odkládací podmínku, že oprávněný
(člen představenstva) své právo na nabytí cenných papírů (zpravidla v určité
době a za splnění sjednaných podmínek) uplatní (k rozlišení srov. opět Kotásek,
J., Pihera, V., Pokorná, J., a kol. Kurs obchodního práva – Právo cenných
papírů, 5. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, str. 375). K nabytí podkladového aktiva (zpravidla účastnických cenných papírů) je však
vždy nutný právní titul. V případě, že opce je sjednána jako smlouva o smlouvě
budoucí, je tímto titulem následně uzavřená smlouva o převodu podkladového
aktiva (účastnických cenných papírů). Je-li opce sjednána jako smlouva o
převodu podkladového aktiva s odkládací podmínkou, je právním titulem pro
nabytí vlastnického práva k podkladovému aktivu (účastnických cenných papírů)
přímo sjednaná opce. Z požadavku určitosti právních úkonů (§ 37 odst. 1 obč. zák.) plyne, že strany
musí určit přinejmenším kdy, resp. za jakých podmínek vznikne členovi
představenstva právo uplatnit opci, ohledně jakého podkladového aktiva se
sjednává, tj. kolik a jakých účastnických cenných papírů takto může člen
představenstva nabýt, a za jakou realizační cenu (výši ceny či způsob jejího
určení). Jakkoliv to nebývá v praxi obvyklé a neodpovídá to ani obecnému pojetí
opce (viz výše), lze si představit i takové ujednání, podle něhož členovi
představenstva vznikne právo na bezúplatné nabytí podkladového aktiva
(účastnických cenných papírů). V takovém případě dohoda nemusí určovat výši
realizační ceny (stricto sensu nepůjde o opci ve smyslu výše uvedeném), musí z
ní však jasně plynout právo nabýt podkladové aktivum bezúplatně. Upravuje-li uvedené náležitosti vnitřní předpis společnosti schválený valnou
hromadou, popř.
usnesení valné hromady přijaté podle § 66 odst. 3 a § 187 odst. 1 písm. g) obch. zák., nemusí být obsaženy ve smlouvě o výkonu funkce (srov. §
66 odst. 3 obch. zák.). 2) K (ne)platnosti článku 4. 4. smlouvy uzavřené mezi žalobcem a žalovanou. Dovolateli lze přisvědčit, že závěr o neplatnosti právního úkonu pro jeho
neurčitost či nesrozumitelnost je opodstatněn pouze tehdy, jestliže pochybnosti
o jeho obsahu nelze odstranit ani výkladem za použití interpretačních pravidel
stanovených v § 35 odst. 2 a 3 obč. zák. a pro obchodní závazkové vztahy [jímž
je i vztah mezi členem představenstva a společností – § 261 odst. 3 písm. f)
obch. zák.] též v § 266 obch. zák. (srov. za mnohá rozhodnutí např. rozsudky
Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2000, sp. zn. 20 Cdo 2018/98, a ze dne 29. ledna 2013, sp. zn. 32 Cdo 159/2011, uveřejněné pod čísly 35/2001 a 54/2013
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nicméně neurčitost článku 4. 4. smlouvy uzavřené mezi žalobcem a žalovanou
nelze odstranit ani za využití shora uvedených výkladových pravidel. Ze smlouvy nelze především zjistit, zda dovolateli mělo vzniknout právo na
bezúplatné či úplatné nabytí akcií žalované. Jakkoliv žalobce v dovolání
namítá, že „garantovaná pořizovací cena“ akcií žalované v případě uplatnění
akciové opce měla odpovídat tržní ceně akcie v době vzniku nároku na akciovou
opci, tj. k 1. říjnu 2009, jeho vlastní tvrzení, obsažená v žalobě, svědčí o
tom, že ani on takto ujednání článku 4. 4. nechápal. Jinak by totiž nemohl výši
jemu způsobené škody (tím, že na něj žalovaná nepřevedla 5 akcií) určit jako
součin čistého obchodního majetku žalované k 1. lednu 2012 připadajícího na
jednu kmenovou akcii žalované (tj. jednu setinu částky 426.620.000 Kč) a počtu
jím požadovaných akcií (pět). Jinými slovy, sám dovolatel při stanovení výše
škody, jež mu měla vzniknout tím, že na něj žalovaná nepřevedla 5 akcií,
vycházel z toho, že uvedené akcie měl nabýt bezúplatně (v této souvislosti
ponechává Nejvyšší soud stranou otázku, zda lze tržní cenu akcie ztotožňovat
bez dalšího s podílem na čistém obchodním majetku připadajícím na tuto akcii). Na uvedeném nic nemění skutečnost, že se rozhodl žalobou uplatnit pouze malou
část takto jím vypočtené škody. Výkladem pak nelze dovodit ani to, jaké akcie měl dovolatel podle článku 4. 4. smlouvy nabýt. Ani jedna ze smluvních stran totiž nemohla vycházet z toho, že
půjde o akcie již emitované v době uzavření smlouvy; ke dni uzavření smlouvy
byl základní kapitál společnosti rozdělen na 100 kmenových listinných akcií na
jméno, o jmenovité hodnotě 20.000 Kč. Vydala-li žalovaná společnost pouze 100
akcií, nemohla se dovolateli zavázat (a dovolatel nemohl předpokládat), že na
něj převede 660 těchto akcií. Mělo-li jít o akcie, které teprve budou vydány,
musela by smlouva určit jejich podobu, formu, druh a nominální hodnotu, jakož i
celkový počet takto (nově) vydaných akcií. Tvrzení dovolatele, podle nichž mělo
jít o akcie stejné podoby, formy, druhu i nominální hodnoty, jaké již měla
společnost vydány (viz např. podání dovolatele ze dne 18. prosince 2012, na č. l.
41 až 48 spisu), odporuje jeho vyjádření při ústním jednání konaném před
soudem prvního stupně dne 4. ledna 2013, podle kterého mělo 600 akcií
představovat 5 % základního kapitálu „po restrukturalizaci a zvýšení základního
kapitálu“. Při akceptaci jeho obou tvrzení by společnost musela emitovat celkem
12.000 akcií o nominální hodnotě 20.000 Kč, tedy zvýšit základní kapitál na
240.000.000 Kč. Takové závěry z ujednání článku 4. 4. smlouvy rozhodně
neplynou. Nehledě k tomu dovolatel přehlíží, že společnost nemohla v případě zvyšování
základního kapitálu upsat vlastní akcie (§ 161 odst. 1 věta první obch. zák.) a
nemohla se k tomu ani zavázat (s tím, že tyto akcie následně převede na
dovolatele) ve smlouvě o výkonu funkce. Ostatně tvrzení dovolatele o tom, že mělo jít o nově vydané akcie, je v rozporu
s tím, že se nejprve domáhal vydání pěti ze sta již emitovaných akcií (tedy
nikoliv toho, aby žalovaná nejprve zvýšila základní kapitál, emitovala nové
akcie, tyto nabyla od upisovatele a následně je převedla na dovolatele), a poté
stanovil výši jemu způsobené škody z částky představující čistý obchodní
majetek žalované „připadající“ na pět ze sta emitovaných akcií. Ani dovolatel
tedy při uplatnění nároku na náhradu škody nepočítal s tím, že by měly být
emitovány nové akcie. Podkladové aktivum není v článku 4. 4. smlouvy vymezeno natolik určitě, aby
bylo možné za využití výkladových pravidel zjistit, co – jaké akcie – měl
dovolatel nabýt. S ohledem na výše uvedené již Nejvyšší soud nepovažuje za nezbytné posuzovat
určitost ujednání o předpokladu v podobě „uspokojivého výkonu funkce“, a
uzavírá, že článek 4. 4. smlouvy není ani platnou smlouvou o smlouvě budoucí, z
níž by žalované vznikl závazek uzavřít se žalobcem smlouvu o převodu 660 akcií
(což ostatně ani dovolatel netvrdí, dovozuje, že takový závazek ze smlouvy o
výkonu funkce neplyne), ani platnou smlouvou o (podmíněném) převodu akcií, z
níž by žalované vznikl závazek převést na dovolatele, uplatní-li opci, 660
akcií. Na základě citovaného článku smlouvy o výkonu funkce žalované nevznikl
(nemohl vzniknout) závazek převést na dovolatele vlastní akcie, jehož porušením
měla dovolateli vzniknout tvrzená škoda. Jakkoliv § 3 odst. 2 písm. d) o. z. nelze v projednávané věci z důvodů výše
popsaných aplikovat na právní vztahy vzniklé do 31. prosince 2013, Nejvyšší
soud podotýká, že ani opačný úsudek by nevedl k úspěchu dovolatele. Jak shora
vysvětleno, ujednání, o něž svůj nárok opírá, je natolik neurčité, že z něj
závazek žalované převést na dovolatele pět ze sta vlastních kmenových akcií,
jehož porušením měla dovolateli vzniknout žalobou uplatněná škoda, nelze
dovodit. Zbývá dodat, že neurčitost článku 4. 4. smlouvy nelze přičítat pouze jedné ze
stran smlouvy, navíc jde o vadu, která byla od počátku zjevná oběma stranám;
proto nepřichází v úvahu ani aplikace § 268 obch. zák. Jelikož dovolací důvod dle § 241a odst. 1 o. s. ř. není dán, Nejvyšší soud,
který neshledal ani vady řízení, k nimž u přípustného dovolání přihlíží v
souladu s § 242 odst. 3 o. s. ř., dovolání žalobce zamítl podle § 243d písm. a)
o. s. ř.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o § 243c odst. 3 větu první, § 224
odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo zamítnuto a
žalované vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů. Ty sestávají z odměny advokáta za jeden úkon právní služby – vyjádření k
dovolání dle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách
advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále též jen
„advokátní tarif“) – jejíž výše podle § 7 bodu 5 advokátního tarifu činí 9.100
Kč. Spolu s náhradou paušálních výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve
výši 300 Kč a po připočtení 21 % daně z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.) tak dovolací soud přiznal žalované k tíži žalobce celkem 11.374 Kč.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná
domáhat výkonu rozhodnutí.
V Brně dne 30. března 2017
JUDr. Petr Š u k
předseda senátu