Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

29 Cdo 3782/2007

ze dne 2009-06-24
ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.3782.2007.1

29 Cdo 3782/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Filipa Cilečka v právní

věci žalobkyně E. s. r. o., zastoupené Mgr. R. B., advokátem, proti žalovanému

Ing. V.V., , zastoupenému JUDr. Z. K., advokátem, o určení neplatnosti kupní

smlouvy, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 4 C 135/2006, o

dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. června

2007, č. j. 29 Co 170/2007-94, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. června 2007, č. j. 29 Co 170/2007-94

a rozsudek Okresního soudu Praha - západ ze dne 8. prosince 2006, č. j. 4 C

135/2006-50, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Okresní soud Praha - západ rozsudkem ze dne 8. prosince 2006, č. j. 4 C

135/2006-50, určil, že kupní smlouva ze dne 24. února 2006 uzavřená mezi

žalobkyní jako prodávající a žalovaným jako kupujícím, jejímž předmětem byly

označené nemovitosti, je neplatná (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení

(výrok II.).

V odůvodnění rozsudku, odkazuje na výsledky provedeného dokazování a shodná

tvrzení účastníků, soud prvního stupně zejména uvedl, že mezi žalobkyní jako

prodávající a žalovaným jako kupujícím byla uzavřena 24. února 2006 kupní

smlouva (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem byla jednotka - garáž, ,

zapsaná na listu vlastnictví na pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, dále

spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy a pozemků, a to 1/12 pozemku -

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m², jedna ideální dvanáctina

pozemku - orná půda o výměře 211 m², to vše zapsáno na listu vlastnictví

925 pro obec V., katastrální území V. u P. u Katastrálního úřadu pro S. kraj,

katastrální pracoviště P.-z.. Kupní cena byla dohodnuta ve výši 470.000,- Kč.

Základní kapitál žalobkyně ke dni uzavření kupní smlouvy představoval 100.000,-

Kč. Kupní smlouvu za žalobkyni podepsala její jednatelka, která je matkou

jediné společnice žalobkyně, a žalovaný je manželem jediné společnice

žalobkyně. Podle kupní smlouvy byl účastníky podán návrh na vklad vlastnického

práva žalovaného k označeným nemovitostem do katastru nemovitostí, posléze

žalobkyně podala návrh na přerušení řízení o povolení vkladu a řízení bylo

přerušeno. Dále pak soud prvního stupně odůvodnil, proč neprovedl důkaz

smlouvou o zúžení společného jmění společnice žalobkyně a žalovaného, považuje

prokazování této skutečnosti za nerozhodné.

Soud prvního stupně uzavřel, že žalobkyně má naléhavý právní zájem na určení

neplatnosti kupní smlouvy podle ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního

řádu (dále jen „o. s. ř.“), protože řízení o povolení vkladu vlastnického práva

žalovaného k označeným nemovitostem je přerušeno, žalovaný tak není dosud

zapsán jako vlastník nemovitostí a z toho důvodu žalobkyně nemůže žalovat na

určení práva. Obligační účinky kupní smlouvy trvají a bez požadovaného určení

je vlastnické právo žalobkyně ohroženo. Dovodil, že kupní smlouva je sice

platnou smlouvou podle ustanovení § 588 a násl. občanského zákoníku (dále jen

„obč. zák.“), převod majetku žalobkyně však byl podřízen režimu ustanovení §

196a odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“) v rozhodném znění,

protože byl úplatně převáděn majetek převyšující 1/10 upsaného základního

kapitálu žalobkyně, a žalovaný je „osobou blízkou žalobci“ ve smyslu § 116 obč.

zák., neboť je manželem jediné společnice žalobkyně. Nebyla-li hodnota

převáděného majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, je

kupní smlouva neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Nad rámec

tohoto závěru uvedl, že na projednávanou věc nedopadá ustanovení § 196a odst. 1

obch. zák. (v rozhodném znění), když toto ustanovení se týká pouze smluv o

úvěru, o půjčce nebo bezplatného převodu majetku, a to mezi osobami v něm

uvedenými.

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu

prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud považoval skutkové i právní závěry soudu prvního stupně za

správné. Uvedl, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. (v rozhodném znění),

jenž se podle § 135 odst. 2 obch. zák. uplatní i v poměrech společnosti s

ručením omezeným, je ustanovením kogentním a bylo-li porušeno, jde o absolutní

neplatnost právního úkonu. Žalobkyně převáděla nemovitosti nikoliv na

společníka, ale na osobu společníkovi blízkou - manžela společnice, hodnota

majetku nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, proto je

kupní smlouva absolutně neplatná pro rozpor se zákonem.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, odkazuje co do jeho

přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a co do důvodu na

ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Zásadní právní význam napadeného

rozhodnutí přisuzuje výkladu ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. a namítá, že

otázku absolutní neplatnosti kupní smlouvy z důvodu chybějícího posudku znalce

ke stanovení ceny převáděných nemovitostí odvolací soud vyřešil „ryze

formalisticky“ bez zohlednění konkrétního skutkového stavu, obsáhle argumentuje

ve prospěch tohoto názoru.

Dovolatel zdůrazňuje, že důvodem podání žaloby je skutečnost, že jediná

společnice žalobkyně je manželkou žalovaného, přičemž jejich manželství je

rozvráceno a jsou mezi nimi neshody. „Zajistila“, aby byla uzavřena kupní

smlouva, dokonce za cenu vyšší než v místě obvyklou, od žalovaného byla přijata

plná výše kupní ceny a poté je namítána neplatnost kupní smlouvy.

Dále dovolatel namítá, že ve smyslu ustanovení § 116 obč. zák jej „nelze k

žalobkyni“ považovat za osobu blízkou, i když formálně by jí měl být ke

společnici žalobkyně, jež je jeho manželkou. Jejich vztahy jsou však

antagonistické, jeho manželka činí fakticky vše, aby jej poškodila. Mezi sebou

mají uzavřenou i smlouvu o zúžení společného jmění manželů. Má za to, že nelze

za osoby blízké považovat osoby, z nichž jedna cíleně a promyšleně koná v

rozporu se zájmy druhé právě proto, aby újmu pociťovala. Vyjadřuje názor, že

pokud se podle ustanovení § 135 odst. 2 obch. zák. použije ustanovení § 196a

obch. zák. obdobně, pak tato „obdobnost“ může být dána jen ve vztahu ke

statutárnímu orgánu společnosti s ručením omezeným. S ohledem na to by osobou

blízkou k dovolateli mohla být jednatelka žalobkyně Ing. H. B.. Tato otázka

však nebyla soudem prvního stupně hodnocena. Jmenovaná je matkou jediné

společnice žalobkyně a tedy jeho tchýní. Osobou blízkou ve smyslu ustanovení §

116 obč. zák. by mohla být jen tehdy, pokud by pociťovala újmu dovolatele jako

újmu vlastní. To je však s ohledem na již uvedené zcela vyloučeno.

Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil

tomuto soudu k dalšímu řízení.

Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno v pořadí první

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, je přípustné podle ustanovení §

237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadené

rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí

odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li

právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo

která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-

li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Přitom

musí jít o takovou právní otázku, která má zásadní význam nejen pro rozhodnutí

v konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti

vůbec (pro jejich judikaturu).

Dovolání je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné a je i

důvodné.

Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 24. června 2008, sp. zn. 29 Odo 1012/2006,

uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 2, ročník 2009, pod číslem 26,

uzavřel, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. (v rozhodném znění, tj. ke 14.

září 1998) se nevztahuje na osoby blízké akcionáři (pro společnost s ručením

omezeným na osoby blízké společníku). K osobě blízké společníku společnosti s

ručením omezeným patří i manžel společníka.

V rozsudku ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Odo 1670/2006 (jenž je veřejnosti

k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu) pak Nejvyšší soud dovodil,

že závěr obsažený ve výše označeném rozhodnutí by byl na manžela společníka

společnosti s ručením omezeným uplatnitelný jen tehdy, pokud by manžel

společníka příslušným právním úkonem (úplatným převodem majetku) nenabýval

majetek společnosti s ručením omezeným do společného jmění manželů (tedy tak,

že se spoluvlastníkem majetku stane společník). To znamená, že převádí-li

společnost s ručením omezeným majetek, jehož hodnota přesahuje jednu desetinu

základního jmění společnosti v průběhu jednoho roku, na manžela společníka,

který takto nabývá majetek do společného jmění se společníkem, vztahuje se

ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. i na takový převod. Jiný závěr by vedl k

popření smyslu a účelu omezení, jež společníku při nabytí majetku od

společnosti s ručením omezeným klade ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák.

Z uvedeného vyplývá, že pro posouzení, zda převod majetku společnosti na

manžela společníka podléhá režimu ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák., je v

podmínkách projednávané věci rozhodné, jestli společnice a její manžel měli v

době převodu majetku společnosti společné jmění a žalovaný nabyl majetek do

společného jmění se společnicí. Protože touto otázkou se odvolací soud - ani

soud prvního stupně - nezabýval, je jeho právní posouzení neúplné a nesprávné.

Následné vzájemné chování manželů, či následně uzavřená dohoda o zúžení

společného jmění, nemá vliv na posouzení, zda kupní smlouva podléhá režimu

ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák.

Kromě tohoto závěru je však v dané věci z pohledu citovaného ustanovení

rozhodná i skutečnost, že jednatelkou žalobkyně, která jménem společnosti

uzavřela se žalovaným kupní smlouvu, je matka jediné společnice žalobkyně, tedy

tchyně žalovaného. Jednatelka žalobkyně by tak mohla být osobou blízkou

žalovanému podle § 116 obč. zák. jako osoba v poměru rodinném nebo obdobném,

jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako

újmu vlastní. Přitom rozhodnou je opět doba uzavření kupní smlouvy. Posouzením

vztahu žalovaného a jednatelky žalobkyně z pohledu ustanovení § 116 obč. zák. v

návaznosti na ustanovení § 196a odst. 3 se odvolací soud rovněž nezabýval. I z

tohoto důvodu je jeho právní posouzení neúplné a tím i nesprávné.

Nejvyšší soud proto rozhodnutí odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 2

části věty za středníkem o. s. ř. zrušil. Důvody, pro které nemohlo obstát

rozhodnutí odvolacího soudu, dopadají i na rozhodnutí soudu prvního stupně,

proto Nejvyšší soud zrušil i je a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení

Právní názor dovolacího soudu je pro soudy obou stupňů závazný (§ 243d odst. 1

část věty první za středníkem o. s. ř.).

V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, včetně

nákladů řízení dovolacího.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. června 2009

JUDr. Hana G a j d z i o k o v á

předsedkyně senátu