29 Cdo 3782/2007
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.
Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Ivany Štenglové a Mgr. Filipa Cilečka v právní
věci žalobkyně E. s. r. o., zastoupené Mgr. R. B., advokátem, proti žalovanému
Ing. V.V., , zastoupenému JUDr. Z. K., advokátem, o určení neplatnosti kupní
smlouvy, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 4 C 135/2006, o
dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 6. června
2007, č. j. 29 Co 170/2007-94, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. června 2007, č. j. 29 Co 170/2007-94
a rozsudek Okresního soudu Praha - západ ze dne 8. prosince 2006, č. j. 4 C
135/2006-50, se zrušují a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Okresní soud Praha - západ rozsudkem ze dne 8. prosince 2006, č. j. 4 C
135/2006-50, určil, že kupní smlouva ze dne 24. února 2006 uzavřená mezi
žalobkyní jako prodávající a žalovaným jako kupujícím, jejímž předmětem byly
označené nemovitosti, je neplatná (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení
(výrok II.).
V odůvodnění rozsudku, odkazuje na výsledky provedeného dokazování a shodná
tvrzení účastníků, soud prvního stupně zejména uvedl, že mezi žalobkyní jako
prodávající a žalovaným jako kupujícím byla uzavřena 24. února 2006 kupní
smlouva (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem byla jednotka - garáž, ,
zapsaná na listu vlastnictví na pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, dále
spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy a pozemků, a to 1/12 pozemku -
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 251 m², jedna ideální dvanáctina
pozemku - orná půda o výměře 211 m², to vše zapsáno na listu vlastnictví
925 pro obec V., katastrální území V. u P. u Katastrálního úřadu pro S. kraj,
katastrální pracoviště P.-z.. Kupní cena byla dohodnuta ve výši 470.000,- Kč.
Základní kapitál žalobkyně ke dni uzavření kupní smlouvy představoval 100.000,-
Kč. Kupní smlouvu za žalobkyni podepsala její jednatelka, která je matkou
jediné společnice žalobkyně, a žalovaný je manželem jediné společnice
žalobkyně. Podle kupní smlouvy byl účastníky podán návrh na vklad vlastnického
práva žalovaného k označeným nemovitostem do katastru nemovitostí, posléze
žalobkyně podala návrh na přerušení řízení o povolení vkladu a řízení bylo
přerušeno. Dále pak soud prvního stupně odůvodnil, proč neprovedl důkaz
smlouvou o zúžení společného jmění společnice žalobkyně a žalovaného, považuje
prokazování této skutečnosti za nerozhodné.
Soud prvního stupně uzavřel, že žalobkyně má naléhavý právní zájem na určení
neplatnosti kupní smlouvy podle ustanovení § 80 písm. c) občanského soudního
řádu (dále jen „o. s. ř.“), protože řízení o povolení vkladu vlastnického práva
žalovaného k označeným nemovitostem je přerušeno, žalovaný tak není dosud
zapsán jako vlastník nemovitostí a z toho důvodu žalobkyně nemůže žalovat na
určení práva. Obligační účinky kupní smlouvy trvají a bez požadovaného určení
je vlastnické právo žalobkyně ohroženo. Dovodil, že kupní smlouva je sice
platnou smlouvou podle ustanovení § 588 a násl. občanského zákoníku (dále jen
„obč. zák.“), převod majetku žalobkyně však byl podřízen režimu ustanovení §
196a odst. 3 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“) v rozhodném znění,
protože byl úplatně převáděn majetek převyšující 1/10 upsaného základního
kapitálu žalobkyně, a žalovaný je „osobou blízkou žalobci“ ve smyslu § 116 obč.
zák., neboť je manželem jediné společnice žalobkyně. Nebyla-li hodnota
převáděného majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, je
kupní smlouva neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Nad rámec
tohoto závěru uvedl, že na projednávanou věc nedopadá ustanovení § 196a odst. 1
obch. zák. (v rozhodném znění), když toto ustanovení se týká pouze smluv o
úvěru, o půjčce nebo bezplatného převodu majetku, a to mezi osobami v něm
uvedenými.
Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu
prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Odvolací soud považoval skutkové i právní závěry soudu prvního stupně za
správné. Uvedl, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. (v rozhodném znění),
jenž se podle § 135 odst. 2 obch. zák. uplatní i v poměrech společnosti s
ručením omezeným, je ustanovením kogentním a bylo-li porušeno, jde o absolutní
neplatnost právního úkonu. Žalobkyně převáděla nemovitosti nikoliv na
společníka, ale na osobu společníkovi blízkou - manžela společnice, hodnota
majetku nebyla stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem, proto je
kupní smlouva absolutně neplatná pro rozpor se zákonem.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, odkazuje co do jeho
přípustnosti na ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a co do důvodu na
ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Zásadní právní význam napadeného
rozhodnutí přisuzuje výkladu ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. a namítá, že
otázku absolutní neplatnosti kupní smlouvy z důvodu chybějícího posudku znalce
ke stanovení ceny převáděných nemovitostí odvolací soud vyřešil „ryze
formalisticky“ bez zohlednění konkrétního skutkového stavu, obsáhle argumentuje
ve prospěch tohoto názoru.
Dovolatel zdůrazňuje, že důvodem podání žaloby je skutečnost, že jediná
společnice žalobkyně je manželkou žalovaného, přičemž jejich manželství je
rozvráceno a jsou mezi nimi neshody. „Zajistila“, aby byla uzavřena kupní
smlouva, dokonce za cenu vyšší než v místě obvyklou, od žalovaného byla přijata
plná výše kupní ceny a poté je namítána neplatnost kupní smlouvy.
Dále dovolatel namítá, že ve smyslu ustanovení § 116 obč. zák jej „nelze k
žalobkyni“ považovat za osobu blízkou, i když formálně by jí měl být ke
společnici žalobkyně, jež je jeho manželkou. Jejich vztahy jsou však
antagonistické, jeho manželka činí fakticky vše, aby jej poškodila. Mezi sebou
mají uzavřenou i smlouvu o zúžení společného jmění manželů. Má za to, že nelze
za osoby blízké považovat osoby, z nichž jedna cíleně a promyšleně koná v
rozporu se zájmy druhé právě proto, aby újmu pociťovala. Vyjadřuje názor, že
pokud se podle ustanovení § 135 odst. 2 obch. zák. použije ustanovení § 196a
obch. zák. obdobně, pak tato „obdobnost“ může být dána jen ve vztahu ke
statutárnímu orgánu společnosti s ručením omezeným. S ohledem na to by osobou
blízkou k dovolateli mohla být jednatelka žalobkyně Ing. H. B.. Tato otázka
však nebyla soudem prvního stupně hodnocena. Jmenovaná je matkou jediné
společnice žalobkyně a tedy jeho tchýní. Osobou blízkou ve smyslu ustanovení §
116 obč. zák. by mohla být jen tehdy, pokud by pociťovala újmu dovolatele jako
újmu vlastní. To je však s ohledem na již uvedené zcela vyloučeno.
Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil
tomuto soudu k dalšímu řízení.
Dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno v pořadí první
rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé, je přípustné podle ustanovení §
237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., dospěje-li dovolací soud k závěru, že napadené
rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí
odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li
právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo
která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-
li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Přitom
musí jít o takovou právní otázku, která má zásadní význam nejen pro rozhodnutí
v konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti
vůbec (pro jejich judikaturu).
Dovolání je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. přípustné a je i
důvodné.
Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 24. června 2008, sp. zn. 29 Odo 1012/2006,
uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 2, ročník 2009, pod číslem 26,
uzavřel, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. (v rozhodném znění, tj. ke 14.
září 1998) se nevztahuje na osoby blízké akcionáři (pro společnost s ručením
omezeným na osoby blízké společníku). K osobě blízké společníku společnosti s
ručením omezeným patří i manžel společníka.
V rozsudku ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Odo 1670/2006 (jenž je veřejnosti
k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu) pak Nejvyšší soud dovodil,
že závěr obsažený ve výše označeném rozhodnutí by byl na manžela společníka
společnosti s ručením omezeným uplatnitelný jen tehdy, pokud by manžel
společníka příslušným právním úkonem (úplatným převodem majetku) nenabýval
majetek společnosti s ručením omezeným do společného jmění manželů (tedy tak,
že se spoluvlastníkem majetku stane společník). To znamená, že převádí-li
společnost s ručením omezeným majetek, jehož hodnota přesahuje jednu desetinu
základního jmění společnosti v průběhu jednoho roku, na manžela společníka,
který takto nabývá majetek do společného jmění se společníkem, vztahuje se
ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. i na takový převod. Jiný závěr by vedl k
popření smyslu a účelu omezení, jež společníku při nabytí majetku od
společnosti s ručením omezeným klade ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák.
Z uvedeného vyplývá, že pro posouzení, zda převod majetku společnosti na
manžela společníka podléhá režimu ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák., je v
podmínkách projednávané věci rozhodné, jestli společnice a její manžel měli v
době převodu majetku společnosti společné jmění a žalovaný nabyl majetek do
společného jmění se společnicí. Protože touto otázkou se odvolací soud - ani
soud prvního stupně - nezabýval, je jeho právní posouzení neúplné a nesprávné.
Následné vzájemné chování manželů, či následně uzavřená dohoda o zúžení
společného jmění, nemá vliv na posouzení, zda kupní smlouva podléhá režimu
ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák.
Kromě tohoto závěru je však v dané věci z pohledu citovaného ustanovení
rozhodná i skutečnost, že jednatelkou žalobkyně, která jménem společnosti
uzavřela se žalovaným kupní smlouvu, je matka jediné společnice žalobkyně, tedy
tchyně žalovaného. Jednatelka žalobkyně by tak mohla být osobou blízkou
žalovanému podle § 116 obč. zák. jako osoba v poměru rodinném nebo obdobném,
jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako
újmu vlastní. Přitom rozhodnou je opět doba uzavření kupní smlouvy. Posouzením
vztahu žalovaného a jednatelky žalobkyně z pohledu ustanovení § 116 obč. zák. v
návaznosti na ustanovení § 196a odst. 3 se odvolací soud rovněž nezabýval. I z
tohoto důvodu je jeho právní posouzení neúplné a tím i nesprávné.
Nejvyšší soud proto rozhodnutí odvolacího soudu podle ustanovení § 243b odst. 2
části věty za středníkem o. s. ř. zrušil. Důvody, pro které nemohlo obstát
rozhodnutí odvolacího soudu, dopadají i na rozhodnutí soudu prvního stupně,
proto Nejvyšší soud zrušil i je a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu
řízení
Právní názor dovolacího soudu je pro soudy obou stupňů závazný (§ 243d odst. 1
část věty první za středníkem o. s. ř.).
V novém rozhodnutí bude znovu rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, včetně
nákladů řízení dovolacího.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. června 2009
JUDr. Hana G a j d z i o k o v á
předsedkyně senátu