KSPH 64 INS 20541/2012
41 ICm 1137/2013
29 ICdo 117/2017-299
USNESENÍ
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra
Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci
dlužníka BEMARMARA CONSULTING, a. s., se sídlem v Benešově, Černoleská 1930,
PSČ 256 01, identifikační číslo osoby 26 41 79 36, vedené u Krajského soudu v
Praze pod sp. zn. KSPH 64 INS 20541/2012, o žalobě pro zmatečnost podané
věřitelem TEREX USA, LLC (podnikající jako Terex Cranes Wilmington), se sídlem
Nyala Farm Road 200, Westport, Connecticut 06880, Spojené státy americké,
zastoupeném JUDr. Martinem Dančišinem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Husova
240/5, PSČ 110 00, proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. ledna
2013, č. j. KSPH 39 INS 20541/2012-B-37, vedené u Krajského soudu v Praze pod
sp. zn. KSPH 41 ICm 1137/2013, o dovolání věřitele proti usnesení Vrchního
soudu v Praze ze dne 15. března 2017, č. j. 41 ICm 1137/2013, 101 VSPH
51/2017-256 (KSPH 39 INS 20541/2012), takto:
Dovolání se zamítá.
Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 15. března 2017, č. j. 41 ICm 1137/2013,
101 VSPH 51/2017-256 (KSPH 39 INS 20541/2012), k odvolání „žalobce“ [TEREX USA,
LLC (podnikající jako Terex Cranes Wilmington) – dále též jen „věřitel“]
potvrdil usnesení ze dne 12. října 2016, č. j. 41 ICm 1137/2013-238, jímž
Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) zamítl žalobu pro zmatečnost
ze dne 23. května 2013, kterou se žalobce domáhal zrušení usnesení ze dne 15. ledna 2013, č. j. KSPH 39 INS 20541/2012-B-37, jímž insolvenční soud prohlásil
konkurs na majetek dlužníka (BEMARMARA CONSULTING, a. s.). Šlo o v pořadí třetí rozhodnutí soudů nižších stupňů, když usnesení ze dne 20. září 2013, sp. zn. 41 ICm 1137/2013-20, a ze dne 16. května 2014, č. j. 41 Cm
1137/2013-71, kterými insolvenční soud žalobě pro zmatečnost vyhověl, zrušil
Vrchní soud v Praze usneseními ze dne 12. prosince 2013, č j. 4 Co 236/2013-47,
a ze dne 5. února 2015, č. j. 4 Co 161/2014-139, a věc vrátil insolvenčnímu
soudu k dalšímu řízení. Ze skutkových zjištění soudů nižších stupňů ve vazbě na obsah spisu
plyne, že:
1) Dne 22. srpna 2012 podal dlužník u insolvenčního soudu návrh na zahájení
insolvenčního řízení, domáhaje se zjištění svého úpadku. V insolvenčním návrhu
mimo jiné uvedl, že není schopen splácet své závazky po lhůtě splatnosti (déle
než 30 dní a v podstatné části i déle než 3 měsíce); dále „očekává“ neúspěch ve
sporu vedeném ve Spojených státech amerických o 14.000.000,- USD, pročež mu
hrozí též stav předlužení. Současně s odkazem na účetní rozvahu ke dni 31. července 2012 vyčíslil „souhrnnou“ hodnotu svého majetku částkou 92.790.000,-
Kč. 2) Usnesením ze dne 5. října 2012, č. j. KSPH 39 INS 20541/2012-A-11, ve znění
usnesení ze dne 8. října 2012, č. j. KSPH 39 INS 20541/2012-A-14, insolvenční
soud (mimo jiné) zjistil úpadek dlužníka, ustanovil insolvenčního správce,
nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů. 3) Přihláškou ze dne 2. listopadu 2012 věřitel do insolvenčního řízení
přihlásil pohledávky z titulu náhrady škody v úhrnné částce 446.650.457,98 Kč
(jistina) a 77.261.071,43 Kč (úroky z prodlení). Podle protokolu o přezkumném
jednání ze dne 11. ledna 2013 přihlášenou pohledávku popřel dlužník („zcela“),
insolvenční správce (z důvodu, že „nebyla prokázána, nevznikla“, s tím, že ji
„uznává ve výši 1,- Kč“) a (přihlášený) věřitel [BAEST Machinery Holding, a. s. (co do pravosti a výše)]. 4) Usnesením ze dne 15. ledna 2013, č. j. KSPH 39 INS 20541/2012-B-37,
insolvenční soud – odkazuje na ustanovení § 150, § 151 odst. 1 a § 152 zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve
znění účinném do 31. prosince 2013 ? prohlásil (podle usnesení schůze věřitelů)
konkurs na majetek dlužníka; usnesení nabylo právní moci dne 22. ledna 2013. 5) Dne 25. března 2013 podal věřitel u insolvenčního soudu proti posledně
označenému usnesení žalobu pro zmatečnost, s tím, že usnesení o prohlášení
konkursu na majetek dlužníka vydal insolvenční soud, který byl nesprávně
obsazen, když podle rozvrhu práce měla být věc přidělena soudnímu oddělení č. 38 a nikoli soudnímu oddělení č.
39. Odvolací soud – odkazuje na ustanovení § 229 odst. 1 písm. f) zákona č. 99/1963
Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a vycházeje z ustanovení §
158, § 308 odst. 1, § 317 a § 389 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) – uzavřel, že „i kdyby usnesení
insolvenčního soudu o prohlášení konkursu vydal soudce, jemuž věc byla
přidělena v rozporu s rozvrhem práce, tedy byla dána zmatečnostní vada uvedená
v ustanovení § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř.“, není žalobce jako přihlášený
věřitel subjektivně legitimován k podání žaloby pro zmatečnost. „Usnesení o prohlášení konkursu je nesporně rozhodnutím vydaným ve prospěch
přihlášených věřitelů a soud jím rozhodl jen o způsobu řešení úpadku dlužníka,
který žalobce jako přihlášený věřitel nijak nerozporoval“. Tímto usnesením
„nebyl žalobce nespravedlivě poškozen, ani znevýhodněn vůči ostatním věřitelům,
a nezhoršilo se jím jeho postavení v insolvenčním řízení a nejsou jím omezena
nijak jeho práva nabytá v dobré víře a uplatněná v insolvenčním řízení“. Potud odvolací soud poukázal na závěry formulované Nejvyšším soudem
v usneseních ze dne 27. listopadu 2014, sen. zn. 29 NSČR 113/2014, a ze dne 29. února 2016, sen. zn. 29 ICdo 16/2016, uveřejněných pod čísly 40/2015 a 32/2017
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 40/2015“ a „R 32/2017“). Za stavu, kdy byl úpadek dlužníka pravomocně zjištěn, bylo úkolem insolvenčního
soudu rozhodnout, jak bude úpadek řešen. Ani žalobce přitom nevyvracel
„stanovisko“, podle něhož „jiný způsob řešení dlužníkova úpadku než konkursem“
ve věci nepřicházel v úvahu, neboť oddlužení není určeno akciovým společnostem
a návrh na povolení reorganizace nikdo nepodal. Poukaz dovolatele na možnost
insolvenčního soudu rozhodnout o tom, že dlužník není v úpadku, shledal
nepřípadným již proto, že „prakticky za stejných podmínek a se stejnými účinky“
může soud rozhodnout o zrušení konkursu; samo rozhodnutí o řešení úpadku
„pozici žalobce coby dlužníkova věřitele nijak neovlivňuje“. Jelikož žalobce jako jeden z přihlášených věřitelů není osobou oprávněnou podat
žalobu pro zmatečnost proti rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku
konkursem, odvolací soud, aniž zkoumal, zda je žalobcem uplatněný důvod
zmatečnosti vskutku naplněn, usnesení insolvenčního soudu potvrdil.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které má za přípustné
podle ustanovení § 237 o. s. ř., a to k řešení otázky, zda se může věřitel,
který nebyl insolvenčním navrhovatelem, domáhat žalobou pro zmatečnost zrušení
rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka, pakliže byl insolvenční soud
nesprávně obsazen, kterou odvolací soud podle jeho názoru vyřešil v rozporu s
judikaturou Nejvyššího soudu a Ústavního soudu v dovolání konkretizovanou.
Dovolatel zdůrazňuje, že „rozhoduje-li v dané věci nezákonný soudce, dochází
vždy k porušení procesních práv účastníka (výjimkou může být snad pouze
situace, kdy je plně vyhověno návrhu účastníka)“. Nesouhlasí se závěrem
odvolacího soudu, podle něhož se jeho postavení jako insolvenčního věřitele
rozhodnutím o způsobu řešení úpadku nezměnilo, když v úvahu přicházelo i
rozhodnutí o tom, že dlužník v úpadku není (§ 158 odst. 1 insolvenčního
zákona). Odvolací soud se navíc nijak nevypořádal ani s výhradou, že „v
insolvenčním řízení je klíčový také okamžik rozhodnutí o způsobu řešení úpadku
(srov. § 140 odst. 2 insolvenčního zákona)“. Skutečnost, že „zákonodárce u
určitého okruhu případů vyloučí právo podat odvolání, neznamená, že by
rezignoval na zajištění ústavnosti rozhodnutí“; „u jednoinstančního
rozhodování“ je tím spíše třeba trvat na tom, aby rozhodnutí netrpěla
„flagrantními“ vadami zakládajícími některý ze zmatečnostních důvodů podle
ustanovení § 229 o. s. ř.
V situaci, kdy o způsobu řešení úpadku rozhodl nesprávně obsazený soud, je
insolvenční věřitel, který nebyl insolvenčním navrhovatelem, oprávněn domáhat
se zrušení usnesení o způsobu řešení úpadku podle ustanovení § 229 odst. 1
písm. f) o. s. ř.
Proto dovolatel požaduje, aby Nejvyšší soud, neshledá-li podmínky pro změnu
napadeného usnesení, usnesení odvolacího soudu zrušil a věc vrátil odvolacímu
soudu, respektive insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.
K dovolání žalobce se vyjádřil přihlášený věřitel RAHAMA s. r. o. (podáním ze
dne 23. ledna 2018); rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné (souladné
s judikaturou Nejvyššího soudu) a navrhuje, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl,
případně zamítl.
Dovolání žalobce je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., a to k řešení
otázky dovoláním otevřené, týkající se subjektivní legitimace k podání žaloby
pro zmatečnost, dosud Nejvyšším soudem v daných souvislostech beze zbytku
nezodpovězené; není však důvodné.
Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc
podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,
sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav
nesprávně aplikoval.
Podle ustanovení § 229 odst. 1 písm. f) o. s. ř. žalobou pro
zmatečnost účastník může napadnout pravomocné rozhodnutí soudu prvního stupně
nebo odvolacího soudu, kterým bylo řízení skončeno, jestliže soud byl nesprávně
obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát.
Nejvyšší soud v prvé řadě předesílá, že jeho judikatura je ustálena na
závěrech, podle nichž:
1) Ve smyslu ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř. se rozhodnutím, kterým bylo
řízení (jeho relativně samostatná fáze) skončeno, v insolvenčním řízení rozumí
pro první fázi i rozhodnutí o úpadku a pro druhou fázi i rozhodnutí o způsobu
řešení úpadku.
Srov. R 32/2017.
2) Z povahy žaloby pro zmatečnost jakožto opravného prostředku plyne, že ji
může podat jen ten účastník, kterému nebylo rozhodnutím soudu prvního stupně
(odvolacího soudu) plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím
způsobena jiná určitá újma na jeho právech, jestliže ji lze odstranit zrušením
žalobou pro zmatečnost napadeného rozhodnutí. Rozhodujícím přitom je výrok
rozhodnutí soudu a případnou újmu na právech účastníka lze posuzovat jen z
procesního hlediska, tedy, řečeno jinak, z pohledu dopadu (výsledků a důsledků)
rozhodnutí do práv účastníka řízení. Při tomto posuzování také nelze brát v
úvahu subjektivní přesvědčení účastníka řízení, ale jen objektivní skutečnost,
že rozhodnutím soudu mu byla způsobena určitá, třeba i nepříliš významná újma,
kterou lze odstranit zrušením napadeného rozhodnutí a která se v novém
rozhodnutí věci již neprojeví (nemůže projevit).
K tomu srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. dubna 2003, sp. zn.
21 Cdo 2179/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2003,
pod číslem 73, R 40/2015 a usnesení ze dne 9. října 2015, sen. zn. 21 ICdo
17/2015, jehož závěry shledal souladnými se základními principy soudního řízení
i Ústavní soud (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 16. února 2016, sp. zn.
III. ÚS 3799/15), jakož i důvody usnesení ze dne 19. července 2017, sp. zn. 27
Cdo 2504/2017. Přitom v posledně označeném rozhodnutí Ústavní soud shledal
nesprávným názor (tamní) stěžovatelky, podle něhož „vydání rozhodnutí
nezákonným soudcem je zcela zásadní vadou řízení, která by měla být napravena
vždy“.
3) U rozhodnutí o úpadku, jež insolvenční soud vydal na základě insolvenčního
návrhu k tomu oprávněné osoby (věřitele nebo dlužníka), nemá insolvenční
navrhovatel k dispozici opravný prostředek [lhostejno, zda řádný (odvolání)
nebo mimořádný (žaloba pro zmatečnost)] založený na tvrzené zmatečnosti
rozhodnutí již proto, že jde o osobu, jejímuž insolvenčnímu návrhu bylo
rozhodnutím o úpadku vyhověno (pro odvolání se tato zásada výslovně promítá v
dikci § 141 odst. 1 insolvenčního zákona). Je-li rozhodnutí o úpadku vydáno
(jen) na základě věřitelského insolvenčního návrhu (není-li insolvenčním
navrhovatelem nebo dalším insolvenčním navrhovatelem dlužník), je dlužník
osobou aktivně legitimovanou k podání řádného opravného prostředku (odvolání)
nebo mimořádného opravného prostředku (žaloby pro zmatečnost).
Viz např. R 40/2015 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. listopadu 2014, sen.
zn. 29 NSČR 114/2014, ve spojení s usnesením Ústavního soudu ze dne 3. prosince
2015, sp. zn. III. ÚS 129/15.
Za stavu, kdy se shora zmíněné závěry plně prosadí i v poměrech dané věci,
zbývá posoudit, zda obstojí právní posouzení věci odvolacím soudem, podle něhož
dovolateli rozhodnutím insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku dlužníka
nebyla způsobena třeba i nepříliš významná újma, kterou lze odstranit zrušením
napadeného rozhodnutí a která se v novém rozhodnutí věci již neprojeví (nemůže
projevit).
Jelikož dovolatel nevznesl (posuzováno podle obsahu dovolání) žádné výhrady
proti závěru insolvenčního soudu o tom, že schůze věřitelů přijala usnesení o
způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem (a podle tohoto usnesení insolvenční
soud o způsobu řešení úpadku dlužníka rozhodl, když nebyla dána žádná z výjimek
upravených v ustanovení § 152 větě druhé insolvenčního zákona), nemá ani
Nejvyšší soud žádné pochybnosti, že dovolateli usnesením o způsobu řešení
úpadku dlužníka nevznikla újma, kterou lze odstranit zrušením napadeného
rozhodnutí a která se v novém rozhodnutí věci již neprojeví (nemůže projevit).
Argumentace dovolatele, podle níž mohl insolvenční soud rozhodnout o tom, že
dlužník není v úpadku (§ 158 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona), je v poměrech
dané věci zjevně nepřijatelná, jelikož: a) samotným porovnáním hodnoty majetku
dlužníka a (relevantních) závazků dlužníka (včetně dovolatelem přihlášené
pohledávky za dlužníkem v částce přesahující půl miliardy Kč) je osvědčen
dlužníkův úpadek, b) nejde o situaci, kdy zde není žádný přihlášený věřitel a
jsou uspokojeny všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim
postavené na roveň a c) dlužník nepodal návrh na vydání rozhodnutí o tom, že
dlužník není v úpadku.
Na výše uvedených závěrech není způsobilé ničeho změnit ani obecné (a nijak
neodůvodněné) konstatování dovolatele, podle něhož „je v insolvenčním řízení
klíčový také okamžik rozhodnutí o způsobu řešení úpadku“, a podle něhož
rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku mohlo zhoršit (a také
skutečně zhoršilo) postavení (dovolatele) „hned z několika důvodů“.
Konečně k poukazu dovolatele na usnesení Ústavního soudu ze dne 19. června
2014, sp. zn. II. ÚS 529/13 (a Ústavním soudem akcentovanou nezbytnost vyřešení
otázky správného obsazení insolvenčního soudu), Nejvyšší soud upozorňuje na
obsah „oznámení“ insolvenčního soudu ze dne 3. dubna 2018 (B-145).
Jelikož se dovolateli prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu nepodařilo
zpochybnit správnost rozhodnutí odvolacího soudu, přičemž z obsahu spisu se
nepodávají ani vady řízení, k jejichž existenci Nejvyšší soud přihlíží z úřední
povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), Nejvyšší soud dovolání zamítl [§ 243d
písm. a) o. s. ř.].
Absence výroku o nákladech dovolacího řízení je dána tím, že žaloba pro
zmatečnost je (pouze) mimořádným opravným prostředkem podaným (v této věci)
proti rozhodnutí vydanému v insolvenčním řízení, v němž si každý z účastníků
nese náklady insolvenčního řízení ze svého [§ 170 písm. f/ insolvenčního
zákona]. Srov. shodně důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. prosince
2015, sen. zn. 29 ICdo 6/2014, jakož i důvody R 32/2017.
Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v
insolvenčním rejstříku; dovolateli, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru
(zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do
insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. 4. 2019
JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu