Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 1054/2008

ze dne 2010-03-24
ECLI:CZ:NS:2010:30.CDO.1054.2008.1

30 Cdo 1054/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla

Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Karla Podolky v právní věci

žalobkyně JEDNOTY, spotřebního družstva Zábřeh, se sídlem v Zábřehu, Masarykovo

náměstí 45/5, proti žalované České republice - Úřadu pro zastupování státu ve

věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, adresa pro

doručování – Územní pracoviště Ostrava, Ostrčilova 4/2691, o 190.980,- Kč,

vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 58 C 417/2006, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2007, č.j.

11 Co 488/2007-91, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2007, č.j. 11 Co

488/2007-81, v části výroku I., pokud jím byl ve věci samé potvrzen výrok II.

rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. května 2007, č.j. 58 C

417/2006-47, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 137.510,- Kč, a ve

výroku II. o náhradě nákladů odvolacího řízení, jakož i rozsudek Okresního

soudu v Ostravě ze dne 3. května 2007, č.j. 58 C 417/2006-47, ve výrocích II. a

III., se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací Okresnímu soudu v Ostravě k

dalšímu řízení.

Žalobkyně se podanou žalobou (ve stručnosti shrnuto) domáhala zaplacení

částky 190.980,- Kč z titulu vydání bezdůvodného obohacení, které mělo

vzniknout žalované na úkor žalobkyně plněním z neplatných smluv ohledně převodu

předmětných pozemků, jichž byla žalobkyně původně trvalým uživatelem na základě

uzavřených hospodářských smluv a na nichž postavila budovu prodejny č.p. 523. Z

tohoto důvodu, žalobkyně s odkazem na § 879c obč. zák. požádala Českou

republiku – (tehdejší) Okresní úřad v Jeseníku o změnu práva trvalého užívání

na právo vlastnické. Vzhledem k následně přijatému zákonu č. 229/1991 Sb.,

kterým bylo ustanovení § 879c obč. zák. zrušeno, žalobkyně nakonec s žalovanou

uzavřela předmětné kupní smlouvy a poskytla jí peněžité plnění. Plenárním

nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 9. března 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/02,

publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 278/2004 Sb., s účinností ke dni 31.

prosince 2004, však došlo ke zrušení čl. II. zákona č. 229/1991 Sb. a k

obnovení ustanovení § 879c obč. zák. Žalobkyně měla tudíž nabýt vlastnické

právo k těmto nemovitostem na základě zákonné transformace práva trvalého

užívání na právo vlastnické a nikoliv z titulu uzavřených kupních smluv, které

jsou tak neplatné.

Okresní soud v Ostravě (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 3.

května 2007, č.j. 58 C 417/2006-47, výrokem I. uložil žalované, aby zaplatila

žalobkyni částku 53.470,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, výrokem

II. žalobu o zaplacení částky 137.510,- Kč zamítl, a výrokem III. rozhodl o

náhradě nákladů řízení. Meritorní výrok II. jímž byla zamítnuta žaloba o

zaplacení částky 137.510,- Kč, soud prvního stupně odůvodnil tím, že tato

částka představuje součet kupních cen za pozemek p.č. 426 v katastrálním území

J.– město a za pozemek p.č. 1 v katastrálním území Ž., přičemž v daném případě

základním předpokladem pro vznik vlastnického práva žalobkyni ze zákona (k 31.

prosinci 2004) bylo existující právo trvalého užívání, které podle § 879c obč.

zák. muselo trvat ke dni nabytí účinnosti zákona č. 103/2000 Sb., tj. ke dni 1.

července 2000. Soud po posouzení obou hospodářských smluv o zřízení práva

trvalého užívání národního majetku dospěl k závěru, že smlouvy nevznikly, neboť

postrádají podstatné náležitosti dané ust. § 10 odst. 5 a odst. 6 vyhl. č.

156/1975 Sb., konkrétně postrádají dohodu o podmínkách vypořádání při zániku

trvalého užívání. Soud prvního stupně proto dospěl k závěru, že předmětné kupní

smlouvy nejsou neplatné a žalobu v uvedeném rozsahu zamítl.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě (dále již „odvolací soud“) v

záhlaví citovaným rozsudkem podle § 219 o.s.ř. potvrdil jako věcně správný

rozsudek soudu prvního stupně. Zcela se ztotožnil s právním názorem soudu

prvního stupně. Shodně konstatoval, že ve vztahu k nemovitostem v katastrálním

území J.-město a Ž. hospodářské smlouvy taková ujednání (ve smyslu § 10 odst. 5

vyhl č. 156/1975 Sb.) neobsahovaly. Skutečnost, že byl použit formulář, který

zcela neodpovídal požadavkům vyhlášky, nemůže mít vliv na právní hodnocení

těchto smluv, stejně jako na fakt, že s žalobkyní bylo jednáno, jakoby takové

smlouvy byly uzavřeny.

Proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu, pokud jím byl potvrzen meritorní

výrok II. rozsudku soudu prvního stupně, jímž byla žaloba o částku 137.510,- Kč

zamítnuta, podala žalobkyně (dále též „dovolatelka“) včasné dovolání. Jeho

přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. a uplatňuje v

něm dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o.s.ř. (tj. že rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci). Otázku zásadního právního

významu spatřuje „v posouzení, zda na základě hospodářských smluv o trvalém

užívání národního majetku, uzavřených podle ustanovení § 70 zákona č. 109/1964

Sb. hospodářského zákoníku a vyhlášky č. 156/1975 Sb., o správě národního

majetku, vzniklo žalobci právo trvalého užívání, když v těchto smlouvách chybí

ujednání o podmínkách vypořádání při zániku trvalého užívání podle § 10 odst. 5

písm. d) vyhlášky č. 156/1975 Sb.“ Dovolatelka v další části svého dovolání

argumentuje ve prospěch závěru, že předmětné hospodářské smlouvy jsou platné,

když je třeba je vykládat v historickém kontextu, tedy s ohledem na dobu, kdy

tyto smlouvy byly uzavírány. Navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky (dále

již „Nejvyšší soud“) zrušil napadený rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil

k dalšímu řízení.

Žalovaná ve svém písemném vyjádření k dovolání dovolatelky pouze uvedla, že

s rozsudkem odvolacího soudu, kterým byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně

ve výrocích II. a III., souhlasí a považuje ho v této části za věcně správný.

Navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání žalobkyně zamítl.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soud z ustanovení části

první Čl. II, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád

(zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu

vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a

rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního

řádu ve znění účinném do 30. června 2009; užití nového ustanovení § 243c odst.

2 tím není dotčeno.

Dovolací soud shledal, že dovolání žalobkyně bylo podáno oprávněnou osobou,

řádně zastoupenou advokátem podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., stalo se

tak ve lhůtě stanovené ustanovením § 240 odst. 1 o. s. ř., je charakterizováno

obsahovými i formálními znaky požadovanými ustanovením § 241a odst. 1 o. s. ř.

Dále se dovolací soud zabýval přípustností dovolání.

Podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b/ a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam. Tak tomu je zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, nebo která

je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Ze znění

citovaných ustanovení vyplývá, že dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s.

ř. je přípustné pouze k řešení otázek právních (ať již v rovině procesní nebo z

oblasti hmotného práva). Způsobilým dovolacím důvodem je přitom jen důvod podle

§ 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení věci.

Pojem „zásadního významu po právní stránce“ je specifický nikoli samotnou

uplatnitelností v dané věci (v tom smyslu, že posouzení určité právní otázky se

promítá do výsledku konkrétního sporu), ale tím, že se s ním spojuje

způsobilost významového přesahu do všeobecného (širšího) kontextu soudní praxe.

Jinými slovy řečeno, rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní

význam tehdy, jestliže zahrnuje posouzení právní otázky, jež je relevantní i

pro posouzení jiných, obdobných právních poměrů, a jež v konečném účinku může

mít vliv na obecnou rozhodovací činnost soudů (srov. např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 11. února 2009, sp. zn. 33 Cdo 78/2007).

K posouzení rozhodnutí odvolacího soudu jako rozhodnutí zásadně významného je

nutné, aby dovolatel ve svém dovolání vymezil právní otázku, která napadené

rozhodnutí činí zásadně právně významným. V daném případě dovolatelka v

dovolání vymezila právní otázku, zda hospodářská smlouva, resp. hospodářské

smlouvy o trvalém užívání národního majetku i přes absenci ujednání o

podmínkách vypořádání podle § 10 odst. 5 písm. d) vyhlášky č. 156/1975 Sb. při

zániku trvalého užívání zakládají existenci trvalého užívání k předmětným

pozemkům. Oba soudy dospěly k závěru, že z důvodu absence ujednání v

předmětných hospodářských smlouvách, ve vztahu k uvedeným pozemkům v

katastrálním území J.-město a Ž., tyto smlouvy nevznikly, a že tedy žalobkyně k

předmětným pozemkům neprokázala existenci vzniku práva trvalého užívání; v

tomto rozsahu byl proto žalobní požadavek dovolatelky shledán nedůvodným.

Nejvyšší soud vzhledem k uplatněnému dovolacímu důvodu proto zkoumal, zda

napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v rozporu s hmotným právem či

judikaturou, což by založilo přípustnost podaného dovolání podle § 237 odst. 1

písm. c) o.s.ř. Dospěl přitom k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s

hmotným právem i s judikaturou Nejvyššího soudu (§ 237 odst. 3 o.s.ř., takže v

dotčené části je proti němu dovolání přípustné. Rozhodnutí pak v uvedeném

rozsahu přezkoumal podle § 242 o.s.ř.

Ustanovení § 10 odst. 5 písm. d) vyhlášky č. 156/1975 Sb., ve znění k

23.8.1976, stanoví, že hospodářská smlouva o odevzdání nemovitého národního

majetku do trvalého užívání musí obsahovat „základní povinnosti trvalého

uživatele a podmínky vypořádání při zániku trvalého užívání.“ Ustanovení § 24

zákona č. 109/1964 Sb., hospodářského zákoníku ve znění k ve znění k 23.8.1976,

stanoví, že „právní úkony socialistické organizace jsou neplatné, jsou-li v

rozporu s právními předpisy.“ Právními předpisy se přitom ve smyslu čl. 72

ústavního zákona č. 100/1960, Ústavy Československé socialistické republiky,

rozuměly i vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů státní správy.

Nejvyšší soud v usneseních ze dne 22. ledna 2009, sp. zn. 28 Cdo 3855/2008,

a dále ze dne 9. dubna 2009, sp. zn. 28 Cdo 540/2009 (in www.nsoud), judikoval,

že i přes shora citovaná ustanovení, a to zejména s ohledem na dnes platné

principy demokratického právního státu, je třeba výklad a aplikaci starého

práva podřídit respektování základních principů a hodnot, nemá-li princip

právní kontinuity totalitního a demokratického režimu působit destruktivně

[(srov. nález Ústavního soudu České republiky (dále již „Ústavní soud“) ze dne

2.6.2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/02]. Dovolací soud vzal dále v úvahu především

principy dobré víry a právní jistoty, které jsou oporou ideje právního státu

vyjádřené v čl. 1 Ústavy. Ústavní soud uvedl například v nálezech ze dne

23.2.2005, sp. zn. II. ÚS 114/04, a ze dne 8.6.2005, sp. zn. II. ÚS 504/04, že

jedním ze základních pilířů právního státu podle čl. 1 Ústavy je i princip

právní jistoty, a to jistotou jeho obsahových hodnot. Proto také za

předpokladu, že si subjekt ze všech okolností, které mu byly známy, mohl udělat

jediný možný závěr, a to že svá práva nabyl v souladu s platnými zákony, „…

jeho dobrá víra, že právo nabyl od státu v souladu se zákonem, pak musí být

chráněna a nelze v zájmu právní jistoty připustit výklad absolutní neplatnosti

právních úkonů, které napříč desetiletími vrací právní vztahy do dávné

minulosti.“ V cit. rozhodnutích Nejvyšší soud dále judikoval, že jestliže byly

předmětné hospodářské smlouvy připraveným – písemně vyhotoveným a rutinním

aktem mocensky identifikovaného státu, který byl následně předkládán k podpisu

žalobkyni – Jednotě, spotřebního družstva Z. jako „jiné socialistické

organizaci než státní“, a současně, jestliže výkon užívacích práv nebyl po

desetiletí ze strany žalované (tj. státu) nikterak zpochybňován, nezbývá než

uzavřít, že na straně žalobkyně (Jednoty spotřebního družstva Z.) je dána dobrá

víra, že se na základě uzavřených hospodářských smluv trvalým uživatelem

předmětných nemovitostí skutečně stala a to s tím důsledkem, že napadené

rozhodnutí není v rozporu s hmotným právem. Opačný závěr by byl v příkrém

rozporu s principy právní jistoty a dobré víry a tedy i v rozporu s ideou

právního státu vyjádřenou v čl. 1 Ústavy ČR - ideou, které je cizí formálně

racionální legalita a formální právní stát (srov. nález Ústavního soudu ze dne

28. února, 1996, sp. zn. Pl. ÚS 9/95).

Z vyloženého je zřejmé, že právní názor odvolacího soudu, resp. obou soudů,

je zcela odlišný od právního názoru judikovaného Nejvyšším soudem. Odvolací

soud tedy v dovoláním napadeném rozsudku řešil shora vymezenou právní otázku v

rozporu s hmotným právem i s judikaturou Nejvyššího soudu.

Nejvyšší soud z těchto důvodů tudíž podle § 243b odst. 2 o.s.ř. rozsudek

odvolacího soudu bez jednání (§ 243a odst. 1 o.s.ř.) v dovoláním v napadeném

rozsahu, tj. v části výroku I., pokud jím byl ve věci samé potvrzen výrok II.

rozsudku soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky

137.510,- Kč, a ve výroku II. o náhradě nákladů odvolacího řízení , zrušil.

Jelikož důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i pro

rozsudek soudu prvního stupně, Nejvyšší soud zrušil ve shora uvedeném rozsahu

i rozsudek soudu prvního stupně, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení (§ 243b odst. 3 o. s. ř.), v němž bude soud vázán právním názorem

dovolacího soudu (§ 243d odst. 1, věta za středníkem o. s. ř.), přičemž

rozhodne také o dosavadních nákladech řízení včetně řízení dovolacího (§ 243d

odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. března 2010

JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.

předseda senátu